Реферат по предмету "Право, юриспруденция"


Наследование по закону 3

--PAGE_BREAK--4 Наследственное право РФ. Ю.Н. Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 16.
1.3. Субъекты наследственных правоотношений
Круг наследников по завещанию определяет завещание, круг наследников по закону — закон. Следует отметить, прежде всего, что если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические лица, так и юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Если, например, гражданин оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству – правопреемнику Союза ССР (например, к Российской Федерации). Что же касается граждан, то при наследовании как по завещанию, так и по закону наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Кроме того, к наследованию как по завещанию, так и по закону могут призываться зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В отличие от ранее действовавшего законодательства (ср. абз. 3 ст.530 и абз.2 ст.532 ГК 1964 года), граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после — открытия наследства, могут призываться к наследованию не только по завещанию, но и по закону, хотя бы они и не были детьми наследодателя.
Таким образом, закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется насцитурус, то есть ещё не родившийся. Охрана интересов такого лица предусмотрена п. 3 ст. 1163 и ст. 1166 ГК РФ. Означает ли это, что неродившийся ребёнок признаётся субъектом права? Нет, конечно, поскольку его интересы могут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мёртвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию5.
К наследованию по завещанию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация может призываться и к наследованию по закону в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. В данном случае речь идет о наследовании Российской Федерацией так называемого выморочного имущества.
В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель, по общему правилу, может сам не допустить к наследованию неугодных ему наследников по закону, сделав это прямо или косвенно. Он может либо __________________________________________________
5 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ./И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.; Проспект, 2002. С.21.                                       
прямо лишить наследства одного из наследников, нескольких из них или их всех, либо распределить наследство таким образом, что на долю кого-то из них ничего не достанется либо завещать все имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону, при наличии таковых, либо каким-то иным способом ограничить их в наследственных правах, а то и вовсе лишить их этих прав. Однако эти правила не всегда достаточны для того, чтобы предотвратить переход наследства к тем наследникам, которые с точки зрения основ правопорядка и нравственности этого не заслуживают. К тому  же переход наследства к таким наследникам во многих случаях находился бы в явном несоответствии с подлинной волей самого наследодателя, если бы он мог ее выразить.
Правила, закреплённые в ст. 1117 ГК РФ, как раз и призваны к тому, чтобы предотвратить переход наследства к наследникам, которых закон именует недостойными.
В числе недостойных наследников закон различает граждан, которые не имеют права наследовать, и граждан, которые отстраняются судом от наследования по требованию заинтересованного лица.
Граждане, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, перечислены в абз.1 п.1 ст. 1117 ГК РФ. К ним относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Согласно абз.2 п.1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Лишение родительских прав, как и восстановление в них, происходит по суду (см. абз.1 п.1 ст.70 и п.1 ст.72 СК РФ). Родители не наследуют после таких детей только по закону. Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, могут в соответствии с абз.1 п.1 ст.1119 ГК РФ на общих основаниях завещать им наследственное имущество.
До сих пор речь шла о наследниках, не имеющих в силу закона, т.е. в силу п.1 ст. 1117 ГК РФ, права наследовать при наличии предусмотренных в законе юридических фактов, о которых в п.1 ст. 1117 ГК РФ как раз и идет речь. В п. 2 ст. 1117 ГК РФ говорится уже о другой категории недостойных наследников, а именно о гражданах, которые злостно уклонялись от лежавших на них в силу закона  обязанностей  по  содержанию  наследодателя.  По  требованию заинтересованного лица они отстраняются судом от наследования. В частности, таким лицом может быть другой наследник, который не желает, чтобы в результате призвания к наследованию недостойного наследника доля указанного лица в наследстве уменьшилась либо он вовсе ничего бы не получил. Требование об отстранении недостойного наследника от наследования по закону может быть предъявлено только после открытия наследства.
Что касается лиц, которые могут быть отнесены к недостойным наследникам по основаниям, предусмотренным абз. 2 п.1 и п.2 ст. 1117 ГК РФ, то из их числа, во всяком случае, должны быть исключены лица, которые к моменту открытия наследства не достигли четырнадцати лет. Таким образом, указанные лица во всех случаях, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ, к недостойным наследникам отнесены быть не могут.
Абзац 1 п.1 ст. 1117 ГК РФ содержит правило, смягчающее положение граждан, которые как недостойные наследники не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию. Суть его сводится к тому, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, могут его унаследовать. Это правило рассчитано на ситуацию, при которой наследодатель, хотя он и знал об умышленном противоправном поведении своих наследников, но простил их и завещал им наследственное имущество. Такие наследники могут быть призваны к наследованию только по завещанию, но не по закону. Поэтому если часть имущества осталась незавещанной, то указанные наследники к наследованию этой части имущества как наследники по закону не призываются.
Если лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования как недостойный наследник, неосновательно получило из состава наследства какое-либо имущество, оно обязано все это имущество возвратить по правилам гл.60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения».
Правила о недостойных наследниках распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. При наличии условий, предусмотренных в ст. 1117 ГК РФ, они также не имеют права наследовать либо могут быть отстранены от наследования по требованию заинтересованного лица.
Правила ст. 1117 ГК РФ применяются и к завещательному отказу. Иными словами, отказополучатель также может быть лишен права на завещательный отказ как недостойный. Если предметом завещательного отказа было выполнение для недостойного отказополучателя определенной работы или оказание ему услуги, отказополучатель обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной работы или оказанной услуги. Иск о возмещении стоимости работы или услуги следует квалифицировать как иск о возмещении наследнику стоимости неосновательно сбереженного отказополучателем за счет наследства имущества (п.1 ст. 1102 ГК РФ).
1.4. Принятие наследства
В момент открытия наследства на стороне наследников, призванных к наследованию, возникает право, которое обычно называют правом на принятие наследства или правом наследования. Следует иметь в виду, что данное право предоставляет наследникам, призванным к наследованию, альтернативную возможность принять наследство или отказаться от него.
В силу прямого указания закона для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону. В этих случаях со стороны Российской Федерации в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется.
Из принципа универсальности наследственного правопреемства вытекает, что актом принятия наследства охватывается все наследство, причитающееся наследнику, который его принял, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Наследник может и не подозревать о наличии причитающегося ему наследственного имущества (например, в виде вклада в иностранном банке или акций какой-либо компании). Но если он принял хотя бы часть наследства, то акт принятия наследства распространяется и на это имущество (поэтому закон запрещает и отказ от части имущества). Кроме того, не допускается принятие наследства или отказ от него под условием или оговорками.
В тех случаях, когда наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, либо по нескольким из них, либо по всем основаниям. При этом не имеет значения, призван ли наследник к наследованию непосредственно в результате открытия наследства либо в результате присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных юридических фактов (например, в порядке наследственной трансмиссии или призвания к наследованию подназначенного наследника)6.
В ГК РФ установлены два способа принятия наследства:
•формальный — путём Подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство; •фактический — путём совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.  
Следует помнить о том, что в обоих случаях наследник считается собственником наследуемого им имущества с момента открытия наследства независимо от времени его принятия. Единственное условие принятия — соблюдение срока, который равен шести месяцам со дня смерти наследодателя (абз.1 п.1 ст. 1154 ГК РФ). Если по уважительным причинам наследник пропустил этот срок, суд может восстановить его при обращении наследника с соответствующим иском в течение шести месяцев с момента, когда указанные причины отпали. Кроме того, вместо обращения в суд наследник, пропустивший срок, может получить письменное согласие всех остальных наследников, принявших наследство (последним следует при этом помнить, что раздел наследства будет произведён по-новому).
_____________________________________________________________
6 Макаров С.Ю. Реформа наследственного права в России. //Жилищное право. 2002. №4. С.71.

2. Наследование по закону
В части третьей ГК РФ наследование по закону и наследование по завещанию поменялись местами. В соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования на первое место поставлено наследование по завещанию, а на второе — наследование по закону. Своё внешнее выражение это нашло в том, что гл.62 «Наследование по завещанию» предшествует гл.63 «Наследование по закону». В ГК РСФСР 1964 года, хотя разд. VII «Наследственное право» и не был разбит на главы, нормы о наследовании по закону обычно опережали нормы о наследовании по завещанию. Впрочем, должной последовательности в этом вопросе не было. Важно подчеркнуть, что как при наследовании по завещанию, так и при наследовании по закону наследование имеет место лишь при наличии всего набора необходимые для этого юридических фактов. Непосредственно из закона ни наследования по завещанию, ни наследования по закону не может быть. Не случайно речь идет не о наследовании из закона, а о наследовании по закону, то есть в соответствии с ним. Разумеется, в соответствии с законом происходит и наследование по завещании. Поэтому если ограничиться чисто терминологической стороной дела, то различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону носит в известно и — мере условный характер7. Совсем иначе выглядит это различие, если оценивать его по существу. С этих позиций различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону имеет существенное значение и состоит главным образом в том, что наследование по завещанию осуществляется в соответствии с волей завещателя, которая не должна противоречить закону, а наследование по закону,  поскольку воля завещателя не выражена либо ей не придается юридического значения, — лишь в соответствии с волей самого закона. При этом, устанавливая те или иные правила, касающиеся наследования и призванные восполнить отсутствие воли наследодателя, законодатель обычно исходит из вполне разумного предположения, что если бы наследодатель сам выразил свою волю, он выразил бы её точно так же, как и закон. 8
Для наследования по закону необходимо, чтобы:
— произошло открытие наследства;
— лицо, призываемое к наследству, входило в круг наследников по закону.
Сохранив очередность призвания наследников по закону к наследованию, новый ГК РФ довел число этих очередей до восьми.
Согласно п.1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В отличие от абз.2 ст. 5 32 ГК РСФСР 1964 года в этом перечне прямо не указаны усыновлённые и усыновители наследодателя, а также ребёнок наследодателя, родившийся после его смерти. Объясняется это тем, что в абз.1 п.1 ст. 1116 ГК в числе лиц, которые могут призываться к наследованию, названы дети, зачатые при жизни наследодателя и  родившиеся живыми после открытия наследства. Совершенно очевидно, что к ним относится и ребёнок наследодателя, родившийся после его смерти. Что же касается усыновлённых и усыновителей наследодателя, то в ст. 1147 ГК РФ прямо сказано, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновители и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Из этого следует, что наследственные — права усыновлённых и усыновителей наследодателя при наследовании по закону приравниваются к наследственным правам его детей и родителей, а потому специальное указание на усыновлённых и усыновителей наследодателя в перечне п.1 ст. 1142 ГК РФ законодатель счёл излишним.
________________________________________________________________________________________
7,8 Гражданское право. Учебник. Том 3. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002. С.234.
 Но усыновление, естественно, влечет утрату усыновленными (удочеренными) своих прав в отношении кровных родителей.
Необходимо отметить, что усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 года 9. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
    продолжение
--PAGE_BREAK-- — не известны или признаны судом безвестно отсутствующими;
— признаны судом недееспособными;
— лишены судом родительских прав.
Наследственные  права  детей,  родившихся  в  браке,  признанном недействительным, или в течение трёхсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). Наследственные права усыновлённых и усыновителей, как мной уже отмечалось, приравниваются к наследственным правам детей и родителей.
При наследовании по праву представления к наследованию по закону призываются прямые нисходящие потомки наследника, который был бы призван к наследованию, если бы был жив ко времени открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по праву представления ограничивается наследниками по третью очередь включительно.
В силу п.2 ст. 1142 ГК РФ внуки наследодателя и их потомки (правнуки, праправнуки) наследуют по праву представления. Потомки
______________________________________________
9 И.Н. Гвоздева «Вопросы наследования»/ Бюллетень нотариальной практики №4 2004г.
усыновленного, который умер раньше, чем усыновитель, после смерти усыновителя призываются к наследованию по праву представления на тех же основаниях, что и внуки наследодателя, и их потомки.
Не наследуют по праву представления:
— потомки наследника, лишенного наследодателем наследства;
— потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник.
Согласно п.1 ст. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. В абз.З ст. 5 32 ГК РСФСР 1964 года к наследникам по закону второй очереди были отнесены братья и сестры без прямого указания на то, что таковыми могут быть как полнородные братья и сестры наследодателя (у которых общими являются как отец, так и мать), так и неполнородные, то есть единокровные или единоутробные братья и сестры, у которых общим является лишь один из родителей — либо отец, либо мать. Сделанная в п.1 ст. 1143 ГК РФ конкретизация важна не столько сама по себе, сколько потому, что она исключает отнесение к наследникам по закону второй очереди сводных братьев и сестёр, у которых разными являются как отец, так и мать, а также братьев и сестёр более отдаленной степени родства, например двоюродных братьев и сестёр.
В связи с наличием в п.1 ст. 1146 ГК РФ прямой ссылки на п.2 ст. 1143 ГК РФ племянники и племянницы наследуют по праву представления в соответствии с общими правилами о наследовании по праву представления, закрепленными в ст.1146ГКРФ.
К наследникам по закону третьей очереди отнесены как полнородные, так и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть достаточно, чтобы у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель. Двоюродные братья и сестры наследодателя призываются к наследованию по праву представления независимо от того, являются ли они детьми полнородных или неполнородных братьев и сестёр родителей наследодателя.
В п.1 ст. 1145 ГК РФ законодатель, опираясь на общее положение абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК РФ, согласно которому наследники каждой последующей очереди  наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, устанавливает, что родственники наследодателя третьей, четвёртой и пятой степени родства получают право наследовать по закону, если нет наследников первой, второй и третьей очереди. Соответственно этому родственники наследодателя третьей степени родства призываются к наследованию в четвёртой очереди, четвёртой степени родства — в пятой очереди, в пятой степени родства — в шестой очереди.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Так, прадедушки и прабабушки являются родственниками третьей степени родства и, соответственно, отнесены к наследникам четвёртой очереди.
В зависимости от степени родства определены и наследники пятой и шестой очереди. К наследникам пятой очереди отнесены дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); к наследникам шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестёр (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тёти).
Если нет наследников предшествующих очередей, то есть с первой по шестую, то к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При этом указанные лица призываются к наследованию независимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментными обязательствами или нет.
Ст. 1148 ГК РФ предусматривает ещё одну категорию наследников — нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Согласно данной статье они разделены на две группы и отнесены к наследникам восьмой очереди.
К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующих (по седьмую включительно) очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Следует отметить, что в числе нетрудоспособных иждивенцев в п.1 ст. 1148 ГК РФ не названы наследники по закону первой очереди. Объясняется это тем, что в этом случае наследники по закону призываются к наследованию не как нетрудоспособные иждивенцы, для чего требуется наличие целого ряда условий, а именно как наследники по закону первой очереди.
Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих (по седьмую включительно) очередей. В этом случае при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Находившимися на иждивении наследодателя (как в том, так ив другом случае) следует считать нетрудоспособных лиц, которые находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаваться иждивенцами наследодателя, если они находились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. К нетрудоспособным относятся мужчины, достигшие 60 лет, женщины, достигшие 55 лет; инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, независимо от того, назначена ли им пенсия по старости или инвалидности, лица, не достигшие 16 лет (учащиеся — 18 лет)10.
Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя закрепляется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, а сами наследники получили название необходимых, поскольку они, кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее унаследовать.
Право   на   обязательную   долю   имеют   несовершеннолетние   или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновлённые), его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители), а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если последние подлежат призванию к наследованию на основании п.1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. Круг этих лиц следует определять исходя из тех же критериев, какие были использованы при установлении лиц, относящихся по закону к наследникам первой очереди, а также лиц, призываемых к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, который закреплён в п.1 ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим. Это значит, что право на обязательную долю не имеют наследники по закону ни первой очереди, ни всех последующих очередей, если только они не подпадают под перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, ни наследники, которые наследуют по праву представления. С другой стороны, право на обязательную долю, в принципе, не зависит от согласия других наследников на то, чтобы необходимый наследник ее получил.
Размер обязательной доли составляет не менее половины имущества, которое причиталось бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону (то есть при отсутствии завещания, предусматривающего иной раздел наследства).
При определении размера обязательной доли, причитающейся необходимому наследнику, важно знать стоимость подлежащего учёту наследственного имущества, а также круг наследников по закону, между которыми при отсутствии завещания указанное имущество следовало бы разделить.
Верховный Суд РФ при определении размера обязательной доли предложил принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателя, которые   наследуют   долю  их   родителей),   и   исходить   из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и незавещанной части) 11.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведёт к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. Если же незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю недостаточно, удовлетворение этого права происходит из той части имущества, которая завещана. Таким образом, при столкновении прав необходимого наследника с правами других наследников по закону или с правами наследников по завещанию  того  же  наследодателя  приоритетное значение придается удовлетворению прав необходимого наследника.
Если, однако, осуществление права на обязательную долю повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым
____________________________________________
10 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР). М.: Проспект, 1999. С. 136.
необходимый наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Для определения всей наследственной массы наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Например, наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 60000 руб. и сыну — паенакопление в ЖСК в сумме 80000 руб. Единственный наследник по закону сын наследодателя, будучи инвалидом 3 _ группы, обратился в нотариальную контору с просьбой выделить ему обязательную долю в автомашине. В свою очередь наследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества в квартире умершего, в результате чего нотариусом были описаны предметы домашней обстановки и обихода на сумму 40000 рублей. В данном примере сыну положена обязательная доля в сумме 90000 рублей, т.е. половина от 180000 рублей. Между тем по завещанию ему причитается паенакопление 80000 рублей, а также к нему перешло имущество на сумму 40000 рублей, находящееся в квартире, в которой он проживал совместно с наследодателем. Таким образом, ему обеспечена обязательная доля, и нотариус в данной ситуации должен выдать наследникам по завещанию свидетельства согласно воле завещателя 12.
________________________________________________
11 пп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.91г. №2 (ред. от 25.10.9^.) «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании».
12 И.Н. Гвоздева «Вопросы наследования»/ Бюллетень нотариальной практики № 4 2004г.
Гражданский кодекс РФ закрепляет положения, касающиеся прав пережившего супруга на имущество, нажитое во время брака. Ст. 115 0 ГК РФ определяет судьбу общей  совместной  собственности  супругов  в  случае  смерти одного из них. Поэтому её действие не распространяется на имущество супругов, в отношении которого установлен режим долевой или раздельной собственности. Что же касается лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, а также лиц, брак которых признан недействительным, то, поскольку они не являлись супругами, совместная собственность у них возникнуть не может, а потому их имущественные отношения в области наследования под действие ст. 1150 ГК РФ также не подпадают.
Переживший супруг наследодателя может быть призван к наследованию как по завещанию, так и по закону. В силу принципа свободы завещания переживший супруг может быть наследником по завещанию (п.1 ст.1119 ГК РФ), а в п.1 ст. 1142 ГК РФ он назван в числе наследников по закону первой очереди. В то же время, применяя эти положения, необходимо учитывать, во-первых, то, что по наследству после смерти наследодателя может перейти только то имущество, которое принадлежало ему на день открытия наследства, и, во-вторых, то, что призвание — пережившего супруга после смерти другого супруга к наследованию независимо от того, призван ли он к наследованию по завещанию или по закону, никак не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являвшегося до смерти наследодателя их общей совместной собственностью. Эта часть имущества не входит в состав наследства, открывшегося после смерти одного из супругов, она не переходит к пережившему супругу как к наследнику и принадлежит ему как до, так и после открытия наследства в виде доли в праве общей совместной собственности.
Особым субъектом, призываемым к наследованию по закону в соответствии с п. 2 ст. 1116 и ст. 1151 ГК РФ, является Российская Федерация. Россия согласно ст. 1151 ГК РФ получает в собственность в порядке наследования так называемое выморочное имущество. В п.1 данной статьи определены случаи, когда наследственное имущество считается выморочным: если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, в том числе когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования, либо в силу ст. 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Применяя эти правила, надлежит учитывать, что если все наследники отказались от наследства, то от наследства должен отказаться и тот наследник, в пользу которого произошел отказ от наследства. В противном случае имущество не может считаться выморочным. Споры о том, является ли имущество выморочным, в том числе споры о том, является ли оно выморочным полностью или в части, подлежат разрешению судом.
В собственность Российской Федерации в порядке наследования может перейти не только выморочное имущество, но и имущество, которое ей будет завещано. Возможны случаи, когда часть наследственного имущества перейдет к Российской Федерации по завещанию, а другая часть — по закону как выморочное имущество. Порядок наследования и учёта выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований определяется законом (на настоящий момент — подзаконным актом — постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 года№683) 13.
_____________________________________________
13 Качур Н., Баукина Е., Богданова И. Наследование выморочного имущества. //Российская юстиция. 2002. №10.

Заключение Таким образом, анализируя вышеизложенное, в заключении можно сделать ряд выводов.
Современное гражданское законодательство содержит подробные положения о наследовании. Детальное регулирование общественных отношений в данной области с одной стороны восполняет пробелы, существовавшие в советском законодательстве, с другой стороны — возникают коллизии между различными законами, а также возникают проблемы реализации правовых норм на практике. Кроме  того,  некоторые  вопросы,  касающиеся  отдельных положений наследственного права, остались неосвещёнными.
    продолжение
--PAGE_BREAK--


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР(1928-1939)
Реферат «О состоянии окружающей природной среды на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2010 году»
Реферат Модернизация, телекоммуникационного оборудования в ЗАО "Кузбассэнергосвязь"
Реферат Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)
Реферат Операции Сберегательного банка РФ (на примере Дуванского отделения Сбербанка)
Реферат Социология О. Конта
Реферат Buddism Essay Research Paper Buddhism emerged during
Реферат Разработка и исследование динамических характеристик САУ мехатронными модулями
Реферат Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном,
Реферат Торговое соглашение
Реферат Борьба Руси за независимость в XIII в
Реферат Культура поведения детей дошкольного возраста и ее воспитание
Реферат Принципи підбору основ для м`яких лікарських форм
Реферат Фитотерапия дерматитов
Реферат Отношение населения к проблеме социального сиротства