--PAGE_BREAK--Завещание является строго односторонним актом, в котором содержится только волеизъявление самого завещателя.
Для признания завещания действительным оно должно было отвечать определенным требованиям. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при условии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо это выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания (как например, согласие одаряемого при одарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт. Односторонний характер завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.
Для юридической силы завещания требовался ряд условий:
оно должно было содержать назначение определенного наследника с указанием его имени (нет имени наследника — завещание недействительно);
нужно соблюсти форму завещания;
завещатель (тестатор) должен был обладать активной завещательной способностью (лица старше 12 (14) лет, дееспособные римские граждане, не подвластные, не душевнобольные, не расточители, не рабы, не глухонемые, не осужденные за государственные преступления);
наследник должен обладать пассивной завещательной способностью (не перегрин, не лишенный чести, не деловые корпорации);
завещание можно было при жизни изменить, отменить (односторонний акт).
По закону Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью неженатые мужчины 25-60 лет и незамужние женщины 20-50 лет могли получить наследство по завещанию только после ближайших родственников (и то если в течение 100 дней после деляции вступали в брак).
3.1. Формы завещания Древнейшими формами завещания являлись:
а) перед куриатными комициями (народные собрания по куриям) 2 раза в год;
б) воины во время войны перед строем вооруженного войска, отправляющегося в стражение;
в) путем обряда манципации (пять свидетелей).
В классическом праве завещания составлялись путем обряда манципации, но без формальностей древнего права. Завещание подписывалось семью свидетелями.
Воины стали составлять завещания без каких-либо формальностей, простым волеизъявлением.
В постклассическом праве различали формы:
— нормальные (публичные и частные);
— специальные
Частные завещания составлялись в устной и письменной формах при участии семи свидетелей;
— письменные завещания, написанные собственноручно или под диктовку, с личной подписью и печатями семи свидетелей; имя наследника могло не указываться, оно указывалось в специальном тайном распоряжении
Особые формы частных завещаний были или усложненными или упрощенными. Усложненными считались завещания слепых или неграмотных: усложнение выражалось в требовании восьмого свидетеля – определенное лицо — нотариус. К упрощенным относились завещания солдат во время похода, завещания сельских жителей, любые завещания своим нисходящим родственникам. Во всех подобных случаях требовалось меньшее количество свидетелей, и отсутствовали многие формальности.
Публичные завещания были двух видов: завещание посредством составления протокола суда или муниципального магистрата и — завещание в форме передачи императору на хранение письменного распоряжения на случай смерти.
Специальные завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах, не требовали особой формы (во время чумы, составленное в деревне; завещание, по которому наследниками становились дети наследодателя). Для завещания воинов не требовалось никаких формальностей. Завещание слепых подписывало определенное лицо — нотариус.
Активная завещательная способность — способность совершать завещания. Завещатель должен был быть полностью правоспособным. Не всякое правоспособное лицо было способно совершать завещание. Этой способностью не обладали: перегрины, не имеющие commercium, частные рабы, пасквилянты, вероотступники и некоторые еретики, безумцы, малолетние, женщины (до II в. н. э) глухонемые при устной форме завещания.
На момент составления завещания требовалось наличие активной завещательной способности.
Пассивная завещательная способность — способность быть наследником.
Не могли быть назначены наследниками: перегрины; лица, лишенные чести; рабы; юридические лица до императорского периода, женщины.
Способностью быть назначенным наследником лицо должно было обладать в момент составления завещания и в период с момента призвания к наследству и до приобретения наследства.
Способность быть наследником включает в себя также способность приобретать что-либо по завещанию. Этой способностью лицо должно было обладать с момента призвания к наследству и до приобретения наследства. По праву Юстиниана, если вдова нарушила траурный год и вступила во второй брак, она могла оставить второму мужу не более 1/2 имущества; при наличии детей от законного брака нельзя было оставлять конкубине и детям от нее более 1/12 имущества всем вместе и более 1/24 одной конкубине; и др.
Завещание могло быть сделано в устной и в письменной форме. Устное завещание (testamentum permmcupationem) развилось из семейных распоряжений древнейшей эпохи и главенствовало в римском праве классической эпохи. Устное завещание предписывалось делать в виде торжественной процедуры, сходной с процедурой отчуждения — манципации, либо с участием народа (в куриатных комициях), либо перед 7 свидетелями, которые в древнейший период свидетельствовали содержание завещания, а позднее — только факт завещательного распоряжения.
Письменное завещание (testamentum per scripturam) должно было представлять документ, определенным образом составленный, с подписью завещателя. Участие свидетелей требовалось уже для удостоверения подлинности акта; они прикладывали свои печати и подписи к документу или к хранящему его ковчежцу (ящику), не обязательно зная о содержании распоряжений. Если завещатель был слеп, нем, глух, то в процедуре составления письменного завещания должен был участвовать нотариус; за неграмотного завещателя мог подписаться еще один свидетель. Завещание обязательно должно было заключать дату составления и поминать об обстоятельствах его составления; процедура составления завещания (равно в устной или письменной форме) должна быть одномоментной: перерывы, замена одних свидетелей на других не допускались. Если завещательное распоряжение сводилось только к «штучному» разделу наследства между наследниками по закону, то его составление могло проходить без свидетелей. Соблюдение требований наследования по закону во многом упрощало процедуру составления завещания.
В связи с распространением письменной формы завещания в эпоху рецепции хранение и вскрытие завещаний стало особо регулируемой процедурой. Завещания хранились либо в государственной казне, либо — позднее — у нотариуса. Вскрытие завещания должно было произойти не позднее 5 дней с открытия наследства (или смерти завещателя); правовые гарантии оплачивались 5% -ными пошлинами.
Право завещания не было абсолютным, ни с чем, ни считающимся волеизъявлением наследодателя. В интересах семьи и общества (в чем отразилось и предпочтение законного порядка наследопреемства в римском праве) завещатель в своих распоряжениях ограничивался, во-первых, необходимостью предоставить обязательные доли своим родственникам, во-вторых, наличием широких возможностей объявить завещание недействительным.
3.2. Содержание завещания (условия действительности) Главным в содержании завещания являлось обязательное указание наследника. Как указывал Гай: «Завещания получают силу от назначения наследников, и посему назначение наследника считается как бы существеннейшим условием и основанием целого завещания» (Гай, 2.229).
свобода содержания в полной мере и в полном объеме;
на латыни, с 339 г. и на греческом языке;
наследником можно назначить одно лицо или несколько лиц, главное — эти лица определить поименно;
завещание могло содержать специальные распоряжения (условия, указания); если они были противоправными, аморальными или невозможными, то считалось по фикции, что их как бы нет;
наследодатель мог назначить другого наследника (заместителя) на тот случай, если первый не захочет или не сможет принять наследство. Он призывался к наследованию только тогда, когда первый не примет наследства.
могло содержаться назначение исполнителя завещания, опекунов, попечителей, об освобождении рабов на свободу (при получении части наследства рабов всегда отпускали на волю);
назначение наследника под условие допускалось, если условие имело отлагательный характер (т.е. исполнение откладывается и до его наступления есть неопределенность — pendentia), в этих случаях наследство открывалось не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия. Это условие не носило характер отменительного, т.к действовало правило: Semel heres semper heres (лицо, раз ставшее наследником, остается наследником навсегда);
8) завещаний sub modo (с возложением) — т.е. наследник должен выполнить какое-либо обязательство, использовать имущество по определенному назначению, поставить памятник и т.д. Если наследник не выполнял, то к нему применяли меры административного принуждения.
Дополнение к завещанию, составленное отдельным документом, содержащее распоряжения, которые своевременно не смогли войти в завещание, называлось кодициллами. Кодициллы — письменное пожелание наследодателя по распределению наследства (имели силу только при подтверждении в завещании). Юстиниан установил правомочность всех кодицилл в устной, или письменной форме в присутствии не менее пяти свидетелей.
Завещатель мог в любое время отменить составленное завещание путем уничтожения, составления нового.
3.3. Недействительность завещания Завещание может не иметь юридической силы с самого начала или потерять его последствия. В любом случае оно могло быть оспоримым или ничтожным.
С самого начала ничтожно завещание, не удовлетворяющее предписанным законом условиям, то есть когда завещатель не имел права на совершение завещания или не была соблюдена форма завещания, или не произведено действительное назначение наследника.
С самого начала оспоримым такие завещания, которые совершены под влиянием заблуждения, обмана, принуждения.
Первоначально действительное завещание может потерять силу по разным основаниям. Так, сам завещатель может уничтожить его составлением нового завещания или заявлением перед судом и тремя свидетелями, либо уничтожением самого письменного акта или печатей свидетелей на нем.
Помимо воли завещателя оно может потерять силу, если ввиду умаления правоспособности завещатель потеряет способность к совершению завещания после его составления. Такой же результат наступает, если назначенный наследник утратит способность к принятию наследства вследствие умаления правоспособности или умрет раньше завещателя, либо не примет наследства, переданного по завещанию.
4. Наследование по закону Наследование по закону в Риме исторически предшествовало наследование по завещанию. В древнейший период преобладал переход имущества законным наследникам помимо воли умершего. К законным наследникам принадлежали агнаты — лица, находившиеся под семейной властью домовладыки. Как отмечалось, при отсутствии завещания имущество умершего переходило к наследникам по закону, обозначенным в постановлениях XII таблиц. Система наследования старого цивильного права определялась положением этих законов.
Исторически наследование по закону возникло раньше наследства по завещанию. Первоначально имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам в силу сложившегося обычая. Преемство по закону наступало в случае отсутствия или недействительности завещания.
На протяжении всей истории Рима система наследования без завещания менялась несколько раз. В наследовании по закону основными являются правила, устанавливавшие круг законных наследников и размер наследственной доли каждого из них. Наследование по закону было предопределено исключительно римским пониманием семьи. В интересах законного перехода наследства выделялись два типа родства: агнатическое и когнатическое.
В Законах XII Таблиц было установлено три класса наследников (Таб. V.4).
Согласно законам XII таблиц, если умерший не имел подвластных и не оставил наследственного распоряжения — его имущество переходило ближайшему агнату.
Общим признаком, определяющим право на наследство на всех этапах, был вид родства наследника с наследодателем.
В связи с этим цивильное право различало три группы (класса) наследников:
— свои (heredes sui) — законные наследники, которые находились к моменту смерти наследодателя в его власти и после его смерти становились sui iuris (жена в браке кум ману, дети, усыновленные, внуки умерших сыновей). Внуки делят между собой ту часть наследства, которую получил бы их отец, если бы был жив (наследование по праву представления). Таким образом, наследство делится поколенно. Наследование по праву представления заключается в том, что к наследованию призывались лица, являвшиеся наследниками лица, умершего раньше своего наследодателя. Они наследуют ту долю, которую получил бы он, если бы был жив;
— ближайшие агнаты (agnatus proximus) (брат, сестра); Второй класс наследников призывался к наследованию при отсутствии своих наследников (sui heredes).
Призывался ближайший агнат. Если же было несколько агнатов одинаковой степени родства, наследство между ними делилось поровну (поголовное наследование). Дальнейшая степень родства устранялась ближайшей. Если не было наследников второй степени агнатского бокового родства (братья, сестры, мать, если она состояла с отцом покойного в браке cum manu), то призывалась третья и т.д. Таким образом, не допускалось наследование родственниками разных степеней. Если ближайший агнат не принял наследство, то оно не переходило следующему по родству агнату. Наследство в этом случае считалось выморочным, а в древнейшее время — бесхозяйным.
— члены одного с наследодателем рода (gentiles) т.е. когнаты. Члены рода наследовали только при отсутствии наследников первого и второго классов. К концу республики этот класс исчез. Между призванными наследниками имущество делилось поровну.
В дальнейшем на смену патриархальной семье и общей семейной собственности пришла индивидуальная частная собственность, защищаемая преторским правом.
Преторская система (bonorum possessio intestati) была закреплена преторским эдиктом Адриана, смешав агнатов и когнатов, который устанавливал четыре класса наследников:
1. unde liberi — все цивильные sui умершего, эмансипированные дети и отданные в усыновление;
2. unde legitimi — законные наследники: sui (но без эмансипированных) и агнаты;
Наследники второго класса призывались в том случае, если не было unde liberi или если никто из них не попросил себе преторское наследство (bonorum possessio) в установленный срок. Ближайший по степени родства агнат наследовал в том случае, если не было sui.
3. unde cognati — кровные родственники до шестой степени включительно, некоторые седьмой степени родства; дети наследовали за мать и наоборот
Реформы императорского законодательства были направлены на усиление наследственных прав когнатов. При Адриане был издан Тертуллианов сенатус-консульт, по которому женщине, имеющей jus liberоrum, было предоставлено цивильное наследственное право после ее детей. Мать стала призываться в классе unde legitimi.
При Марке Аврелии и Коммоде Орфициев сенатус-консульт 178 г. н.э. предоставил такое же наследственное право в классе законных (legitimi) детям после матери с преимуществом перед всеми ее когнатами.
Права детей на наследование после родственников по материнской линии расширяются законами Валентиниана, Феодосия и Аркадия. Юстиниан издает ряд указов, расширяя наследственные права женщин.
4. vir et uxor — переживший супруг (жена или муж).
Наследники последующей очереди призывались к наследованию только в случае отсутствия лиц предыдущей.
В конечном итоге система наследования без завещания приобрела сложный и запутанный вид.
Юстиниан новеллами 118 (543 г) и 127 (548 г) создал новый порядок наследования.
Юстиниановская система наследования включала в себя пять класса наследников:
1. десценденты, т.е. все нисходящие наследники умершего, при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя; при одинаковой степени делили поровну с капитализацией (приращением) долей (per capita); внуки, правнуки на основе репрезентации (per stirpes): т.е. то, что получило быть лицо, пройдя последовательно через все разряды от умершего;
2. ближайшие по степени родства асценденты, т.е. восходящие родственники умершего (отец, мать, дед, бабка и т.д.), и полнородные братья и сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер по праву представления. Если наследовали только асценденты, то наследство делилось по линиям: одна половина — асцендентам с отцовской стороны, другая — асцендентам с материнской стороны;
продолжение
--PAGE_BREAK--