--PAGE_BREAK--
1.2. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов составляют содержание права их общей совместной собственности.Перечисленные правомочия составляют так называемую «триаду», которой охватывается все возможное многообразие действий собственника с принадлежащим ему на законных основаниях имуществом.
Объем осуществления собственником своих правомочий ограничен законом. Несмотря на то, что согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ «собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия», законодатель в этой же норме устанавливает пределы осуществления права собственности: нельзя нарушать законы и иные правовые акты, а также права и охраняемые законом интересы других лиц. В то же время, собственник может добровольно ограничивать свои правомочия, заключая, например, в отношении принадлежащего ему имущества такие гражданско-правовые договоры, как договор аренды, найма, залога и другие обременяющие его имущество договоры.1
В правоотношении общей собственности (как совместной, так и долевой) присутствует не только внешняя правовая связь участников с третьими лицами, но и внутренняя — между собственниками; при этом правоотношение общей собственности абсолютно по характеру правовой связи между ее участниками и третьими лицами, в то время как оно относительно во взаимоотношениях между собственниками. Так, в силу принадлежащего супругам абсолютного права в отношении их совместной собственности они вправе оба в равной степени требовать от любого третьего лица не нарушать этого права, а в случае нарушения — предъявить в защиту права собственности виндикационный или негаторный иск. Кроме того, в процессе осуществления права общей собственности на принадлежащее им имущество супруги реализуют взаимные права и обязанности в отношениях между собой.
На основании изложенного можно сделать вывод: супруги, осуществляя свои юридически обеспеченные правомочия собственников в отношении общего имущества, ограничены законами и иными правовыми актами, публично-правовыми интересами, охраняемыми законом интересами третьих лиц, а также законными интересами друг друга.
Объектом права собственности является имущество. Понятие имущество включает в себя и вещи как предметы материального мира, и совокупность имущественных прав и обязанностей. Сразу отметим, что имущественные права и обязанности не могут быть самостоятельными объектами права собственности, но «они наряду с вещами могут включаться в составляющую объект права собственности устойчивую совокупность материальных ценностей, объединяемую общим экономическим содержанием (предприятие), принадлежностью одному лицу (наследственная масса) или особым правовым режимом (имущество супругов)».1 Таким образом, имущественные права и обязанности супругов подчиняются избранному супругами правовому режиму принадлежащего им имущества.
В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ объектом права общей совместной собственности супругов является имущество, нажитое ими во время брака.
СК РФ в п. 2 ст. 34 содержит широкий перечень видов такого имущества, который не является исчерпывающим. Это, прежде всего, доходы каждого из супругов от различной оплачиваемой деятельности (трудовой, предпринимательской), доходы от результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, к примеру, суммы материальной помощи.
Под режим совместной собственности подпадают приобретенные за счет общих средств движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации, и т.д.; при этом не имеет значения тот факт, на имя кого из супругов приобретено это имущество, а также на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Согласно п. 3 ст. 34 СК РФ право на общее имущество принадлежит и супругу, который по уважительным причинам в период брака доходов не имел, в частности, вел домашнее хозяйство, ухаживал за детьми и т.д. Данная норма подчинена цели защитить права неработающих женщин (так как большинство из неработающих супругов все-таки женщины). В результате чего домашний труд, исходя опять же из принципа равенства супругов, приравнивается к труду работающего супруга.
Необходимо отметить, что вещи, изъятые из гражданского оборота, не могут составлять массив супружеского имущества, так как приобретение таких вещей, а также владение и пользование ими противозаконны. Так, в соответствии со ст. 1.2 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»1 недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются исключительно государственной собственностью. Следовательно, участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Объектом же права собственности могут быть только добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы.
Кроме того, в настоящее время действует Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 года № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», утвердивший Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, которые имеют в основном оборонное значение и связаны с обеспечением здоровья и жизни граждан.
Следует иметь в виду, что для включения в массив общего имущества супругов вещей, ограниченных в обороте, СК РФ не предусмотрено каких-либо специальных правил. Следовательно, при наличии законного разрешения вещи, ограниченные в обороте, могут составлять общее имущество супругов. Рассмотрим на примере гражданского оружия.
Согласно ст. 13 Федерального Закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружие»1 приобрести гражданское оружие (к гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты) можно только после получения в установленном законом порядке лицензии (разрешения) на его приобретение. Следовательно, данный объект является ограниченным в обороте.
В случае приобретения гражданского оружия одним из супругов, возникает конфликт интересов другого супруга и интересов публично-правового характера. Интерес супруга состоит в том, чтобы владение, пользование и распоряжение гражданским оружием, приобретенным другим супругом (при условии, что это имущество будет являться совместной собственностью супругов), осуществлялись по обоюдному согласию, в соответствии с правилом, закрепленным в п. 1 ст. 35 СК РФ.
Публично-правовой интерес направлен на то, чтобы правомочия собственника реализовывал только тот субъект, который в установленном в законе порядке получил разрешение на приобретение этого объекта. Стоит признать, что правовое решение данного конфликта интересов укладывается в рамки действующего законодательства. К примеру, если один из супругов в установленном законом порядке приобрел гражданское оружие, то для владения и пользования этим оружием другой супруг вправе также получить лицензию, поскольку попытки завладеть или воспользоваться этим оружием в отсутствие правовых оснований являются прямым нарушением публично-правовых запретов и влекут установленную законом ответственность.
При этом нет никаких предпосылок для исключения гражданского оружия из массива общей совместной собственности при ее разделе, так как возможно такое решение: оружие переходит супругу, имеющему лицензию, а он в обмен на это предоставляет другому супругу иное имущество либо денежную компенсацию.1
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности супругов, регулируются Гражданским кодексом РФ постольку, поскольку эти отношения в полной мере не урегулированы специальным законодательством, а именно Семейным кодексом РФ, что вытекает из смысла п. 4 ст. 253 ГК РФ.
В связи с этим, хочется упомянуть меткое замечание Н. М. Ершовой: «… семейное право регулирует только внутрисемейные отношения между супругами по поводу их совместной или раздельной собственности. Вовне такие отношения выступают как гражданско-правовые, и супруги являются в них уже субъектами гражданского права».2
Несмотря на некоторое различие формулировок, и СК РФ в п. 1 ст. 35, и ГК РФ в п. 1 ст. 253 устанавливают, что собственники владеют и пользуются общим имуществом, находящимся в совместной собственности, по договоренности между собой в том порядке, какой сочтут приемлемым. При этом законодатель не регламентирует отношения, складывающиеся между супругами по порядку владения и пользования общим имуществом, то есть внутренние отношения между ними, а лишь указывает, что данные правомочия осуществляются по обоюдному согласию.
Как отмечает кандидат юридических наук С. А. Бабкин, «… при наличии согласия по вопросам, касающимся общего имущества, праву вообще не интересно, какие отношения складываются между супругами в связи с пользованием и владением имуществом».1 Однако если супруги не могут договориться о порядке владения и пользования общим имуществом, законодатель дает возможность супругам разделить общее имущество, как в период брака, так и после его расторжения (ст. 38 СК РФ), что служит гарантией их имущественных интересов.
Итак, не все супружеские имущественные отношения регулируются правом. Кроме того, как правильно замечает профессор М.В. Антокольская, «соглашения супругов, заключаемые в повседневной жизни, о том, кто заплатит за квартиру, кто оплачивает летний отдых, как правило, носят чисто бытовой характер и не подлежат принудительному осуществлению».2
Вполне справедливо, что законодатель оставляет без внимания внутренние отношения между супругами по поводу владения, пользования и распоряжения общим имуществом, обозначая лишь контуры их правовой регламентации. Безусловно, правовое регулирование внешней стороны отношений супружеской собственности заслуживает более пристального внимания, так как данные отношения затрагивают интересы третьих лиц, включая государство и общество в целом.
Распоряжение общим имуществом супругов так же, как и владение, и пользование, осуществляется, согласно п. 1 ст. 35 СК РФ, «по обоюдному согласию супругов». П. 3 ст. 253 ГК РФ констатирует право каждого участника совместной собственности совершать сделки по распоряжению общим имуществом. Так как специальной нормы в СК РФ по регулированию данного вопроса не предусмотрено, то, следовательно, право совершать сделки с общим имуществом принадлежит каждому из супругов, что в полной мере соответствует принципу равноправия супругов.
В соответствии с п. 2 ст. 35 СК РФ «при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга». Данное правило традиционно именуется презумпцией согласия супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом и действует в качестве общей нормы.
Таким образом, третьи лица вправе предполагать, что супруг, совершая сделку, действует в соответствии с требованием п. 1 ст. 35 СК РФ, то есть распоряжается имуществом с согласия другого супруга, что существенно упрощает гражданский оборот, так как супруг вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом без доверенности.
Однако рассмотренное правило вовсе не означает, что согласие супруга не должно быть получено. Законодатель устанавливает в абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ, что сделка по распоряжению общим имуществом супругов является оспоримой и может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга на ее совершение, но при соблюдении следующих условий.1
Во-первых, иск о признании такой сделки недействительной может подать только супруг, согласие которого на ее совершение не было получено, поскольку норма п. 1 ст. 35 СК РФ призвана защищать имущественные интересы супругов, и не имеет какой-либо иной цели.
Во-вторых, защищая добросовестных контрагентов супругов, законодатель устанавливает в абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ, что сделка по распоряжению общим имуществом супругов может быть признана судом недействительной «только в случаях, если доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки». Бремя доказывания этих обстоятельств лежит, соответственно, на супруге, оспаривающем сделку. Данное условие направлено на обеспечение стабильности гражданского оборота и является при конфликте интересов супруга, согласие которого на совершение сделки не было получено, и контрагентов другого супруга правовой гарантией этой стабильности.
В то же время согласно п. 3 ст. 35 СК РФ «для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. При этом согласие супруга должно быть нотариально удостоверено независимо от формы, в которой совершается сделка (в нотариальной или простой письменной). Данное требование связано с тем, что сделки, подпадающие под действие рассматриваемой нормы, имеют существенное значение для семейного бюджета, поэтому семейное законодательство, отказываясь от общей модели регулирования, устанавливает в таких случаях специальную правовую защиту интересов супруга, не участвующего в сделке.
Однако при применении указанной нормы следует обращать внимание на следующие моменты. Во-первых, правомочие «распоряжение» включает в себя не только отчуждение имущества, но и его обременение правами третьих лиц (залог, сервитут, аренда и т.п.). Следовательно, нотариально удостоверенное согласие супруга требуется для заключения не только, к при меру, договора купли-продажи, мены, дарения недвижимости, но и ряда других договоров, предметом которых является недвижимое имущество супругов: договора найма жилого помещения, находящегося в совместной собственности супругов, договора аренды земельного участка и т.п.1
Во-вторых, требование государственной регистрации имеет силу тогда, когда оно предусмотрено законом, то есть стороны не вправе совершить регистрацию сделки по договоренности между собой в отсутствие такого требования в законе (в отличие от нотариального удостоверения сделок). Согласно ст. 4 Федерального закона от 21 июля 1996 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»2 государственной регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним.
А так как п. 3 ст. 35 СК РФ указывает именно на сделки, требующие регистрации в установленном законом порядке, то необходимо отличать случаи, когда обязательна регистрация сделок, от государственной регистрации права.
Рассмотрим на примере договора купли-продажи недвижимости. Согласно ст. 558 ГК РФ продажа жилых помещений имеет некоторые особенности, и том числе обязательность государственной регистрации договора продажи жилого помещения. Если по такому договору супруг выступает продавцом, то имеет место распоряжение недвижимостью, а если покупателем, то — сделка по распоряжению денежными средствами, а поскольку в любом случае данный договор подлежит государственной регистрации, то нотариально удостоверенное согласие другого супруга на его заключение необходимо и при продаже (если жилое помещение находилось в совместной собственности супругов), и при приобретении жилого помещения (если оно приобретается в совместную собственность супругов).1
В силу ст.ст. 550, 551 ГК РФ при заключении договора продажи нежилой недвижимости подлежит государственной регистрации только переход права собственности, а не сам договор. Поэтому если по данному договору один супруг выступает продавцом (общего имущества), то должно быть получено нотариально удостоверенное согласие другого супруга, так как имеет место распоряжение недвижимостью, а если — покупателем, то такого согласия не требуется, поскольку под действие п. 3 ст. 35 СК РФ данный случай не подпадает, хотя на практике органы, осуществляющие государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество и сделки с ним, требуют нотариально удостоверенное согласие супруга, не участвующего в сделке, в любом из рассматриваемых случаев, что не соответствует закону. На наш взгляд необходимо внести соответствующие поправки в СК РФ, т.к. недвижимое имущество обычно приобретается на общие средства супругов.
Следует иметь в виду, что и сделка по распоряжению недвижимостью, и сделка, требующая нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, совершенные без нотариально удостоверенного согласия супруга, не участвующего в сделке, в силу абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ являются оспоримыми, то есть могут быть признаны недействительными в силу решения суда (п. 1 ст. 165 ГК РФ). Следовательно, если не предъявлен иск о признании сделки, к примеру, договора дарения недвижимости (государственная регистрация данной сделки требуется в силу п. 3 ст. 574 ГК РФ), недействительной супругом, чье нотариально удостоверенное согласие на ее совершение не было получено, она не теряет юридической силы.
Одним из существенных вопросов для признания сделок по распоряжению общим имуществом супругов недействительными является применение исковой давности. Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). Семейный кодекс РФ в п. 1 ст. 9 устанавливает общее правило, согласно которому на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен самим СК РФ. Следовательно, к требованию о признании сделки недействительной, заявленному в соответствии абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ, исковая давность не применяется.
В то же время, поскольку специальная норма, установленная в п. 3 35 СК РФ, охватывает спектр наиболее значимых по масштабу сделок, то законодатель счел необходимым более детальное правовое регулирование в данном случае. Так, согласно абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.1
Указанная мера направлена, с одной стороны, на упрощение гражданско-процессуального производства, поскольку по прошествии времени становится труднее установить достоверность спорных обстоятельств, что влечет невозможность объективного рассмотрения, и как следствие этого, правильного разрешения гражданских дел. С другой стороны, установив специальную норму, законодатель защитил интересы семьи в целом, поэтому, балансируя между интересами семьи и интересами третьих лиц, он устанавливает специальный сокращенный срок исковой давности.
Однако истечение срока исковой давности не препятствует лицу, чье право нарушено, обратиться в суд с иском. Суд обязан в таком случае принять исковое заявление и рассмотреть дело по существу, поскольку требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности (п.1 ст. 199 ГК РФ). Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения, что является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (п.п. 2 и 3 ст. 199 ГК РФ).
Рассмотренные положения семейного законодательства РФ о совместной собственности супругов и собственности каждого из супругов, содержащиеся в ст.ст. 34—37 СК РФ, в силу п. 6 ст. 169 СК РФ имеют обратную силу, то есть применяются также и к имуществу, нажитому супругами (одним из них) до введения в действие Семейного кодекса РФ 1 марта 1996 года.
Таким образом, в современных условиях развития рыночных отношений в России ощущается большая потребность общества в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих имущественных прав, возникающих в семье, что, в конечном счете, должно благоприятно отразиться на стабильности имущественных отношений между супругами, родителями и детьми. продолжение
--PAGE_BREAK--
1.3.Имущество каждого из супругов
Законный режим имущества супругов предполагает, что супругам во время брака принадлежит не только совместная собственность, но и личная (частная, раздельная) собственность каждого из них. В ст. 36 СК и п. 2 ст. 256 ГК определено, какие виды имущества относятся к личной (раздельной) собственности супругов.
Во-первых, это имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (добрачное имущество). —
Во-вторых, это имущество, полученное супругом во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (например, в результате бесплатной приватизации жилья).
Определяющим в отнесении имущества к раздельной собственности супругов в двух вышеназванных случаях является время и основания возникновения права собственности на конкретное имущество у одного из супругов (до брака или в браке, но по безвозмездным сделкам).
В то же время к имуществу одного из супругов может быть отнесено имущество, приобретенное им во время брака по возмездным сделкам, но на его личные средства, принадлежащие супругу до вступления в брак или полученные в браке по безвозмездным сделкам.
Доказательствами принадлежности имущества одному из супругов могут быть: свидетельские показания (с учетом положений 158— 165 ГК о форме сделки и правовых последствиях се несоблюдения); квитанции, чеки, документы, указывающие, в частности, на дату приобретения имущества и на самого приобретателя; договоры на приобретение имущества; завещание и свидетельство о праве на наследство; сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т. п.
Необходимо заметить, что применяемый в ст. 36 СК и п. 2 ст. 256 ГК термин «дар» шире понятия «дарение». К имуществу, полученному одним из супругов во время брака в дар, относится как то, что приобретено по договору дарения, так и награды, поощрения за успехи в трудовой, научной, общественной и иной деятельности. Поэтому, например, Государственная премия РФ в области литератур искусства, Государственная премия РФ в области науки и технологий,1 премия Правительства РФ в области науки и техники2, а также международная премия и т.п., полученная одним из супругов, будет являться его собственностью.
В-третьих, к личной собственности супругов относятся вещи индивидуального пользования, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов.Они признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
В СК дан примерный перечень таких вещей: одежда, обувь и т. п. К ним, в частности, можно также отнести предметы личной гигиены, украшения и другие вещи, обслуживающие индивидуальные нужды супругов. Исключением из этого перечня являются только драгоценности и другие предметы роскоши.
Данные вещи не признаются собственностью того супруга, который ими пользовался, а подлежат включению в состав общего имущества супругов. К драгоценностям относятся драгоценные камни (природные алмазы, сапфиры, изумруды, рубины и александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде).
К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования и изделия из драгоценных металлов — золото, серебро, платина, металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).3 В законе не определено, что следует понимать под предметами роскоши. Это объясняется тем, что предметы роскоши — понятие относительное, так как неразрывно связано с уровнем жизни всего общества в целом и каждой семьи в отдельности.
В судебной практике к ним относятся наиболее ценные вещи супругов: одежда из дорогостоящего меха или одежда, изготовленная известными модельерами по индивидуальным заказам, и т. п. В случае спора между супругами по этому вопросу он решается судом с учетом конкретных обстоятельств дела и доходов семьи. Вполне возможно, что в одном случае суд может признать, например, норковую шубу предметом роскоши (а значит, совместной собственностью супругов), а в другом случае — исходя из уровня доходов супругов — вещью обычной, т. е. индивидуального пользования (личной собственностью супруга).
В целях определения стоимости и качественных характеристик спорных предметов не исключено участие в судебном разбирательстве экспертов. Нельзя отнести к личному имуществу супруга те вещи, которыми он пользовался только один (музыкальный центр, видеокамера, автомашина, швейная машина и т. п.), если им не присущ критерий индивидуального пользования и в случае необходимости соответственно эти вещи могли обслуживать нужды всех членов семьи.
В-четвертых, к личной собственности супруга согласно п. 2 ст. 34 СК относятся суммы материальной помощи, суммы, выплаченные ему в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, а также иные выплаты специального целевого назначения (помощь в связи со смертью близких родственников и т. п.).
Супруги вправе заключать между собой любые сделки, не противоречащие закону. Поэтому они могут по соглашению передать любую вещь из состава общего имущества супругов в личную собственность одного из них.
Личным имуществом каждый из супругов владеет, пользуется и распоряжается самостоятельно, по своему собственному усмотрению (ст. 209 ГК). Отсюда следует, что не требуется согласия другого супруга на отчуждение супругом своего личного имущества (дарение, продажа, мена и др.) и совершение иных сделок по распоряжению им (залог, аренда, завещание). Однако необходимо учитывать, что общие положения закона, относящиеся к личной собственности супругов, могут быть изменены соглашением супругов путем заключения брачного договора.
Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 38 СК (а в ней законодатель закрепил уже как норму права сложившуюся ранее судебную практику) суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при фактическом прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.1
Данную норму следует рассматривать как исключение из общего правила, так как закон связывает наступление определенных правовых последствий (в частности, возникновение имущественных прав и обязанностей супругов и их прекращение) с браком, заключенным в установленном порядке, и, соответственно, с разводом, оформленным также надлежащим образом (в органе загса или в суде).
Поэтому суд вправе, а не обязан, признавать имущество, нажитое супругами в период раздельного проживания, вызванного фактическим распадом брака, личной собственностью каждого из них. Тем более что источником приобретения супругами имущества и в этот период могут быть их общие, а не личные средства. Раздельное проживание супругов, вызванное обстоятельствами иного характера (учеба, служба в Вооруженных Силах, длительная командировка), не может повлиять на принцип общности имущества, нажитого в браке.
Закон допускает при наличии определенных условий возможность трансформации личного имущества одного из супругов в их совместную собственность (ст. 37 СК, п. 2 ст. 256 ГК). Подобное возможно, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов, личного имущества другого супруга или личного трудового вклада одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, достройка, переоборудование и т. п.). В данном случае определяющим является соотношение реальной стоимости имущества до и после производства упомянутых вложений, так как конкретное определение значительного увеличения стоимости имущества в заколе отсутствует.
Увеличение стоимости имущества может быть результатом как материальных затрат, так и непосредственного трудового вклада другого супруга (например, капитальный ремонт имущества, реставрация). На практике указанное правило применяется судом главным образом к объектам недвижимости (жилым домам, квартирам, садовым домикам и т. п.), хотя не исключено и весьма дорогостоящее усовершенствование, переоборудование или ремонт иного имущества (персонального компьютера, домашнего видеоцентра, автомашины и т. п.).
Рассмотренные положения семейного законодательства о совместной собственности супругов и собственности каждого из супругов, согласно п. 6 ст. 169 СК, применяются и к имуществу, нажитому супругами до 1 марта 1996 г., т. е. до введения в действие СК.
Пункт 1 ст. 36 СК РФ предусматривает, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.
На основании п. 2 ст. 432 ГК РФ безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.
В ст. 256 ГК РФ указано, что имущество, полученное одним из супругов по безвозмездной сделке, может быть признано совместной собственностью при условии значительного увеличения его стоимости за счет общих семейных вложений или яичного вклада одного из супругов.
Норма, закрепленная в ст. 36 СК РФ, указывает, однако, кроме дарения и вступления в наследство и на иные безвозмездные сделки, влекущие возникновение единоличной собственности, например находка, приватизация. Например, квартира, приватизированная одним из супругов, является его собственностью, как полученная по безвозмездной сделке.
Так, решением районного суда был произведен раздел имущества между бывшими супругами. При этом в перечень подлежащего разделу имущества судом включена также 1/2 доли приватизированной квартиры (другая 1/2 доли квартиры принадлежит двоим сыновьям сторон). Между тем согласно ст. 36 СК РФ имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью.1
Как видно из обстоятельств дела, согласна договору передачи жилого помещения, спорная двухкомнатная квартира отдана в совместную собственность сторон и их сыновей районным Советом народных депутатов, т. е. право собственности возникло по безвозмездной сделке и данное имущество не приобретено супругами за счет общих доходов.
При таком положении 1/2 часть квартиры не подлежит разделу как общее имущество супругов в числе прочего имущества и решение суда в надзорном порядке отменено с направлением на повое рассмотрение.
В юридической литературе встречаются разногласия по поводу квалификации имущества, полученного одним из супругов по договору пожизненного содержания или по рентному договору. Некоторые теоретики считают такие сделки безмездными, а имущество, полученное по такой сделке, соответственно собственностью того супруга, который это имущество получил. Большинство же специалистов считают такие договоры возмездными, так как по условиям договора плательщик ренты обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц) (п. 1 ст. 601 ГК РФ).
Поскольку все расходы по договору пожизненного содержания с иждивением производятся за счет общих доходов супругов, то недвижимое имущество, (приобретенное на основании договора, является их совместной собственностью.
К спорным видам безвозмездных сделок можно отнести и договоры беспроцентного займа. В период брака один из супругов (муж) заключил в качестве заемщика договор беспроцентного займа. На полученную сумму им была приобретена квартира. Некоторое время спустя жена подала иск о расторжении брака и разделе указанной квартиры в равных долях.
Муж утверждал, что беспроцентный заем в силу ст. 807, 809 ГК РФ является безвозмездной сделкой, а следовательно, в соответствии со ст. 36 СК РФ заемные деньги стали его личной собственностью, как и купленная на эти деньги квартира.
Суд удовлетворил иск в полном объеме. Позиция суда аргументировалась тем, что существует законодательная презумпция того, что при заключении сделки супруг действует и от имени второго супруга тоже.1
Действительно, в семейном праве есть презумпция о том, что распоряжение имуществом предполагает согласие второго супруга и что приобретенное имущество является совместной собственностью. Но в случае с безвозмездными сделками ситуация иная.
Если бы по описываемому делу второй супруг смог доказать, что сама сделка заключалась именно с целью приобретения квартиры для совместного проживания (т. е. предполагалось равное обогащение второго супруга) и изначально присутствовало намерение исполнить обязанность по возврату денежной суммы из общих средств, решение суда выглядело бы гораздо корректнее.
Важно отметить, что квартира считалась бы находящейся в совместной собственности не потому, что она была приобретена в период брака, а в силу удовлетворения требования второго супруга о признании за ним права собственности на 1/2доли неделимой вещи. Так как половина цены квартиры оплачивалась за счет средств второго супруга, указанная ситуация, в данном случае регулируется ст. 37 СК РФ.
Но если долговое обязательство покрывается только имуществом супруга, заключившего договор, то денежные средства, полученные по договору, принципиально не могут относиться к совместной собственности супругов.
В случае если супруг заключал договор займа от своего имени, деньги, полученные в долг, не входят в перечень имуществ а, указанный в ст. 34 СК РФ. Они не могут являться общим доходом семьи, так как были предоставлены заемщику на условиях возвратности.
Следовательно, отвечая на вопрос о принадлежности имущества, полученного по договору займа, мы приходим к выводу, что ответ на него зависит от того, заключался ли данный договор только в интересах одного супруга или же супруг действовал, в том числе в интересах второго супруга.
В случае с возмездным договором займа, заключенного для двоих супругов, полученное в долг имущество является совместной собственностью, и обязанность по возврату долга покрывается за счет общего имущества.
В случае если заключенный договор займа является безвозмездным и в нем участвовали оба супруга, взятая в долг сумма относится в равных долях к личной собственности каждого.
Если безвозмездный заем заключал один супруг, без ведома второго супруга, то в силу ст. 36 СК РФ это относится к его личной собственности.
Если супруг заключил, не известив второго супруга, возмездный заем, то взятая в долг сумма является его собственностью, поскольку не попадает в перечень, императивно сформулированный в ст. 34 СК РФ. В рассматриваемой истории суд решил разделить купленную на полученную по договору займа сумму квартиру между бывшими супругами, возложив на них в равной мере обязанности по возврату займа.
Очевидно, формальным основанием для такого решения явилось содержащееся в п. 3 ст. 39 СК РФ правило о разделе общих долгов супругов. Вопрос же заключается в том, следует ли рассматривать полученную мужем, по договору займа сумму в качестве «общих долгов» во взаимосвязи с вопросом о том, насколько приобретенная на полученный заем квартира является «общим имуществом».
Ведь, как следует из ст. 34 СК РФ, под общим имуществомподразумевается то, что приобретено на общие доходы. Заем же не является доходом в принципе. Соответственно имущество, оплаченное за счет займа, не должно рассматриваться в качестве общего имущества. И логично при таком подходе заем, осуществленный мужем, рассматривать как его личный долг.
Вместе с тем возврат займа осуществляется уже за счет общего имущества (общих доходов) супругов. Любая покупка становится общей постольку, поскольку оплачена из общих доходов. Следовательно, приобретенное на заемные средства имущество является общим только в той части, в которой заем погашен из общих доходов семьи. Что верно и для случая, когда, например, половину займа муж возвращает за счет личных средств, а вторая половина возвращается из общих доходов: оплаченная из личных средств доля должна рассматриваться как личная собственность супруга.1
Возврат суммы долга предполагается из общих средств семьи, а это, в свою очередь, переводит спорное имущество в разряд общего имущества супругов. В заключение необходимо отметить, что и в теории, и на практике этот вопрос вызывает споры.
Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства в Семейном кодексе РФ для обозначения имущества, принадлежащего лично каждому из супругов, используется выражение «собственность (имущество) каждого из супругов» (ст.36, 37, п. 4 ст. 38). Имущество, принадлежащее каждому из супругов в отдельности, находится в режиме индивидуальной частной собственности. Поэтому полномочия собственник по владению, пользованию и распоряжению таким имуществом осуществляется каждым из супругов самостоятельно и исключительно по своему усмотрению.
Глава 2. Раздел общего имущества супругов
2.1.Порядок судебного раздела общего имущества супругов
Раздел общего имущества производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК, если же брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора.1
В большинстве случаях раздел общего имущества супругов осуществляется после расторжения брака и связан с распадом семьи как таковой. В некоторых случаях раздел обязателен, например, если необходимо произвести взыскание по обязательству одного из супругов на его долю в общем имуществе при недостаточности личного имущества супруга-должника (п. 1 ст. 45 СК РФ); а в случае смерти одного из супругов необходимо определить долю умершего супруга в общем имуществе для выявления наследственной массы.
Поскольку потребность в разделе общего имущества супругов и определении долей супругов в их общем имуществе при таком разделе может возникнуть по разным причинам, раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения (п. 1 ст. 38 СК РФ).
Но если раздел общего имущества супругов, производимый после расторжения брака, связан с распадом семьи, то раздел общего имущества супругов в период брака может быть обусловлен желанием одного из супругов подарить часть своего имущества либо завещать его, то есть распорядиться этим имуществом по своему усмотрению, не дожидаясь согласия на то другого супруга.
Однако если супруги все же делят имущество в период брака, то такой раздел влечет прекращение права совместной собственности только на разделенное имущество, а та его часть, которая не была разделена, а также имущество, нажитое в период брака в дальнейшем, составляют в силу п. 6 ст. 38 СК РФ совместную собственность супругов, что является существенным отличием соглашения о разделе имущества супругов от брачного договора.
В этом смысле представляет интерес гражданское дело, в котором автомобиль, выделенный по льготной цене одному из супругов по месту работы как поощрение за добросовестный труд, подлежит включению в общее имущество супругов при разрешении судом ора о разделе имущества.
Гр. А. в 1994 г. обратился в суд с иском к гр-ке А. о расторжении брака и разделе нажитого в период брака имущества, в том числе автомашины ВАЗ-21063. Ответчица считала автомобиль не подлежащим включению в общее имущество супругов, так как в 1992 г. он был выделен ей на работе как передовику производства за 100 тыс. руб. при действительной его стоимости в тот период 430 тыс. руб.
Районный суд 26 октября 19944 г. брак между супругами расторг и произвел раздел имущества, выделив автомашину в собственность ответчице. При этом суд исходил из того, что общие средства супругов на ее приобретение составили 1/4 от стоимости машины.
Судебная коллегия по гражданским делам областного суда решение районного суда в части раздела имущества отменила и дело направила на новое рассмотрение.
В ходе повторного рассмотрения суд признал возможным передать машину гр. А. по ее действительной стоимости на тот период, ссылаясь на то, что автомобиль — общая совместная собственность супругов, так как оплата за него произведена за счет общих средств супругов, а указанные ответчицей обстоятельства получения машины не являются основанием для признания прав личной собственности гр-ки А. С учетом разницы в стоимости выделенного сторонам по делу имущества гр-ки А. за счет гр. А. определена денежная компенсация.
Однако впоследствии президиумом областного суда такое решение было отменено ввиду неполноты определения вещей, подлежащих разделу, а также того обстоятельства, что автомобиль ответчице был передан в дар заводом за долголетний труд с оплатой 1/4 стоимости машины.
При новом рассмотрении дела тот же суд автомашину выделил в собственность ответчице по мотиву, который указан и в постановлении президиума областного суда.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене решения районного суда как поставленного с нарушением нормы материального права.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ протест удовлетворила по следующим основаниям.
Имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является собственностью каждого из них. При разделе имущества доли супругов признаются равными (ст. 20—22 КоБС РСФСР, ст. 34, 36, 38 СК РФ).
Из материалов дела видно, что автомашина, о которой возник спор, была выделана гр-ке А. по месту ее работы за 1/4 стоимости машины как поощрение за долгий добросовестный труд в связи с 35-летием предприятия. Это обстоятельство не отрицалось и истцом. В то же время гр-ка А. не оспаривала утверждение бывшего мужа о том, что средства, внесенные ею за машину, являлись ссудой по месту работы гр. А., и признавала, эту сумму их общими средствами.
При указанных обстоятельствах вывод суда о том, что автомашина — собственность гр-ки А., нельзя признать правильным, так как суд не дал оценку тому факту, что она была куплена на общие средства супругов. Суд также не учел, что приобретение гр-кой А. автомашины по льготный цене по месту работы не указывает на то, что она передана ответчице безвозмездно в виде дарения, и, следовательно, должна быть признана ее личным имуществом. Дело направлено на новое рассмотрение.1
Требование о разделе может быть заявлено любым из супругов, а также кредитором для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. Следовательно, возможность раздела общего имущества супругов является гарантией имущественных интересов каждого из супругов, а также кредиторов одного из супругов по его обязательствам, в частности, служит средством правовой защиты от злоупотреблений, связанных с владением, пользованием и распоряжением общим имуществом супругов, и в отношениях между супругами, и в отношениях супругов с третьими лицами.2
В соответствии с п. 2 ст. 38 СК РФ супруги могут разделить общее имущество по соглашению между собой. При этом закон не устанавливает каких-либо требований к форме этого соглашения, что является, на наш взгляд, существенным упущением семейного законодательства. Поскольку такое соглашение может стать правовым средством в руках недобросовестных супругов для различных злонамеренных маневров, необходимо хотябы отнесение данного соглашения к формальным сделкам, не говоря уже о дополнительных гарантиях для кредиторов супругов, как это имеет место в случае с брачным договором (ст. 46 СК РФ).
Супруги вправе придать достигнутому ими соглашению о разделе имущества нотариальную форму. Если они не закрепляют своим соглашением за каждым из них конкретные вещи, а желают, лишь определить свою долю в общем имуществе, нотариус по письменному совместному заявлению супругов выдает им (одному из них или обоим) свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе.
Размер доли в этом случае определяется по взаимной договоренности между супругами, например, одному супругу — 2/3 от общего имущества, а другому -1/3. Свидетельство о праве собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж, а также на земельный участок выдается нотариусом по месту нахождения этого имущества.1
В случае возникновения спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производится в судебном порядке (абз. 1 п. 3 ст. 38 СК РФ). Дела о разделе общего имущества между супругами в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ рассматриваются мировыми судьями независимо от цены иска в качестве суда первой инстанции. При подаче искового заявления о разделе необходимо уплатить госпошлину в размерах, установленных Налоговым кодексом РФ.
Размер госпошлины в данном случае определяется в зависимости от цены иска, то есть стоимости имущества, подлежащего разделу. Например, если цена иска — свыше 500 000 рублей, то госпошлина уплачивается в размере 6 600 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 500 000 рублей, но не более 20 000 рублей (подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, подп. 3 п. 1 ст. 333.20 НК РФ).
При этом по ходатайству истца допускается отсрочка, рассрочка, уменьшение размера подлежащей уплате госпошлины, исходя из имущественного положения плательщика (п. 2 ст. 333.20 НК. РФ), а также налоговое законодательство предусматривает льготы по отплате госпошлины для отдельных категорий лиц (ст.ст. 333.35,333.36 НК РФ).
В частности, инвалиды Iи IIгруппы освобождены от уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым мировыми судьями, если цена иска не превышает
1 000 000 рублей. В случае если у супруга (бывшего супруга) есть сомнения в сохранности имущества, подлежащего разделу, то по его заявлению мировой судья может принять меры по обеспечению иска. Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд без извещения ответчика. О принятии мер по обеспечению иска судья выносит определение, на которое может быть подана жалоба. Однако подача частной жалобы на определение суда об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения.
В соответствии со ст. 139 ГПК РФ «обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда». При этом согласно ст. 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут быть: наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц; запрещение ответчику совершать определенные действия; запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства и иные меры по обеспечению иска, которые отвечают целям, указанным в статье 139 ГПК РФ.1
Судом может быть допущено несколько мер по обеспечению иска. О принятых мерах по обеспечению иска суд незамедлительно сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.
продолжение
--PAGE_BREAK--
При разделе общего имущества супругов определяются доли в этом имуществе, причитающиеся каждому из супругов (п. 1 ст. 254 ГК РФ). В п. 1 ст. 39 СК РФ диспозитивно закреплен принцип равенства долей супругов (супруги вправе по договоренности между собой установить иной вариант соотношения причитающихся друг другу долей).
Принцип равенства долей супругов при разделе общего имущества основывается на принципе равенства прав супругов в семье и соответствует нормам гражданского законодательства (п. 2 ст. 254 ГК РФ). Однако, как верно подчеркивает кандидат юридических наук Ю. А. Королев, «при разделе имущества и определении долей супругов не принимается во внимание гражданско-правовой принцип: кто и сколько средств затратил или кто и сколько труда вложил непосредственно в приобретение этого имущества, а учитывается именно семейно-правовые отношения, сложившиеся между данными супругами».1
Так, согласно п. 2 ст. 39 СК РФ суд вправе отступить от принципа равенства долей, увеличивая долю одного из супругов в общем имуществе за счет доли другого супруга, исходя из интересов несовершеннолетних детей и исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов.
Под интересом несовершеннолетних детей понимается обеспечение им надлежащих условий воспитания и развития. Материальные нужды детей, как правило, обеспечиваются выплачиваемыми на их содержание алиментами, поэтому оставление детей у одного из супругов еще не влечет обязательного увеличения доли этого супруга в общем имуществе. Чаще сего отступление от принципа равенства долей супругов происходит исходя из интересов несовершеннолетних детей при разделе жилой недвижимости. Например, если необходимо обеспечить жилищные интересы несовершеннолетних детей, то при том условии, что семья проживает в доме или квартире, принадлежащих супругам на праве совместной собственности, супругу, с которым остаются проживать дети, выделяется обычно большая доля в общем имуществе супругов.
Перечень заслуживающих внимания интересов одного из супругов при разделе имущества не является исчерпывающим. Законодатель, в частности, выделяет следующие основания для отступления от принципа равенства долей супругов: неполучение другим супругом доходов по неуважительным причинам или расходование им общего имущества в ущерб интересам семьи.
В качестве примера такого поведения можно назвать злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, участие в азартных играх, лотереях. Не является основанием для уменьшения доли неполучение дохода по причине невозможности найти работу, учебы, ухода за детьми, то есть неполучение дохода в силу объективных причин. Основаниями для учета интереса одного из супругов могут служить также его тяжелая болезнь или инвалидность.
В случае отступления от начала равенства долей супругов в общем имуществе суд обязан мотивировать в решении свои действия.1
Первоначально доли супругов в общем имуществе определяются в идеальном выражении (1/2,1/3,2/3 и т.п.), то есть как доли в праве. Далее, по требованию супругов (супруга) суд производит натуральный раздел имущества в пределах присужденных долей. Для этого супруг, требующий раздела, должен представить суду опись имущества, подлежащего разделу, с указанием цены каждой конкретной вещи. Опись имущества, подлежащего разделу, может быть в зависимости от первоначальных исковых требований включена в исковое заявление либо приложена к нему. При этом стоимость имущества определяется на время рассмотрения дела о разделе общего имущества супругов, а не на момент приобретения этого имущества.
Имущество, подлежащее разделу, включает в себя все имущество супругов, нажитое ими в период брака по возмездным сделкам и имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц, например, в силу договора аренды, хранения и т.п. Ксовместной собственности супругов относятся вклады в кредитных учреждениях, доли в уставных капиталах юридических лиц, акции, недвижимость, транспортные средства и т.д., вне зависимости оттого на кого оформлено данное имущество и у кого оно фактически находится, а важен факт его приобретения в период брака по возмездным сделкам.
Необходимо также учитывать, что имущественные права и обязанности супругов, возникшие в период брака в интересах семьи, также подчинены режиму совместной собственности и подлежат разделу наряду с другими объектами, что законодательно закреплено п. 3 ст. 39 СК РФ. Так, общие долги супругов, например, обязательства по погашению кредита по договору, заключенному с банком для оплаты обучения общего ребенка, при разделе имущества распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.
Однако в случае, когда при рассмотрении дела о разделе общего имущества супругов судом будет установлено, что один из супругов вопреки требованиям ст. 35 СК РФ (без согласия другого супруга) производил отчуждение общего имущества или расходовал его по своему усмотрению и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.1
К имуществу супругов, не подлежащему разделу, относятся: объекты собственности каждого из супругов — раздельная собственность (ст. 36 СК РФ); вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.) и вклады, внесенные за счет общего имущества на имя общих несовершеннолетних детей супругов (п. 5 ст. 38 СК РФ). Такие вклады считаются принадлежащими этим детям на основании абз. 2 п. 5 ст. 38 СК РФ.
Данная норма обусловлена обязанностью родителей содержать своих несовершеннолетних детей, зафиксированной в п. 1 ст. 80 СК РФ, и действует в качестве исключения из правила, установленного п. 4 ст. 60 СК РФ, согласно которому ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество своих детей. Следовательно, вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, передаются тому супругу, с которым остаются проживать дети, без какой-либо компенсации.1
Примечательно, что закон не указывает в этом случае на то, что дети должны быть обязательно общими, в отличие от вкладов, внесенных за счет общих средств на имя несовершеннолетних детей супругов. Если же один из супругов откроет депозит в банке на имя своего ребенка от предыдущего брака без согласия другого супруга, но за счет общих средств, этот вклад подлежит разделу по требованию супруга, чье согласие не было получено.
Кроме того, суд согласно п. 4 ст. 38 СК РФ вправе признать собственностью каждого супруга имущество, нажитое в период раздельного проживания при прекращении семейных отношений, даже если по тем или инымпричинам брак не был расторгнут. Необходимость существования данной правовой нормы обусловлена тем, что между фактическим прекращением брака и его официальным расторжением может пройти значительный промежуток времени.
На наш взгляд отношение каждого человека к этому вопросу индивидуально, т.к. разрешение этой проблемы лежит в области нравственности и морали, хотя суды на практике чаще всего следуют букве закона.
Например, согласно ст. 17 СК РФ муж не вправе расторгнуть брак без согласия жены во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка. Однако важно учитывать, что под действие п. 4 ст. 38 СК РФ не подпадают такие обстоятельства, связанные раздельным проживанием, как нахождение одного из супругов в длительной командировке, на сессии, пребывание на службе в вооруженных войсках и т.п., то есть прерывания семейных отношений в силу объективных причин. Если даже супруги по каким-либо причинам проживают раздельно, этот факт сам по себе не влияет на их имущественные правоотношения, так как необходимо, чтобы раздельное проживание супругов было сопряжено с намерением прекратить брачно-семейные отношения.
Бесспорно, в каждом конкретном случае суд исследует все фактические обстоятельства, которые имеют значение для правильного разрешения дела.
Далее, после того как установлен состав имущества супругов, подлежащего разделу, и его стоимость, мировой судья определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов в рамках присужденной ему доли, учитывая пожелания самих супругов. При возникновении спора между супругами по поводу той или иной вещи судья, безусловно, учитывая обстоятельства дела, присуждает спорные вещи из состава общего имущества по своему усмотрению.1
В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация (абз. 2 п. 3 ст. 38 СК РФ). Данная норма имеет существенное значение и необходима, если выдел доли из общего имущества в натуре невозможен. Так, в силу п. 3 ст. 252 ГК РФ суд вправе отказать в иске участнику долевой собственности о выделе его доли в натуре, если такой выдел невозможен без соразмерного ущерба имущества, находящемуся в общей собственности. Под таким ущербом понимается невозможность использования имущества по целевому назначению, существенное ухудшение его технического состояния либо снижение материальной или художественной ценности, (в частности, в случае раздела коллекции картин, монет), библиотеки, а также неудобство в пользовании и т.п.2 Причем выплата компенсации вместо выдела доли в натуре участнику долевой собственности допускается, только с его согласия (п. 4 ст. 252 ГК РФ).
Только в исключительных случаях, если эта доля незначительна, не может быть реально выделена и собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого сособственника обязать остальных участии ков долевой собственности выплатить ему компенсацию на основании абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ. С получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе (п. 5 ст. 252 ГК РФ).
Вопрос о наличии или отсутствии существенного интереса участника долевой собственности в использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных и т.п.1
Рассмотрим на конкретном примере. При рассмотрении дела о разделе имущества супругов после предварительного определения долей в общем имуществе между супругами возник спор об антикварной скрипке, являющейся «орудием труда» одного из супругов — скрипача, которая была приобретена в период брака на доходы этого супруга от трудовой деятельности.
Данный спор разрешается в общем порядке, а именно: поскольку скрипка приобретена в период брака и на общие в силу п. 2 ст. 34 СК РФ средства, то это имущество является совместной собственностью супругов. Раздел данной вещи в натуре невозможен, так как эта вещь неделима (в соответствии со ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой).
В связи с чем, учитывая отсутствие заинтересованности со стороны одного супруга в использовании скрипки (подтверждающееся, к примеру, неумением на ней играть), в то время как другому супругу этот предмет необходим для осуществления профессиональной деятельности, скрипка подлежит передаче супругу-скрипачу. При этом суд присуждает из состава имущества, подлежащего разделу, иное равноценное скрипке имущество другому супругу либо обязывает супруга-скрипача выплатить денежную компенсацию вне зависимости от согласия на ее получение другого супруга (п. 4 ст. 252 ГК РФ).
Таким образом, правила ст. 252 ГК РФ применяются судами и при решении споров между супругами по поводу неделимой вещи, напримеравтомашины, гаража, квартиры и т.п. В частности, жилой дом признается неделимым в натуре, если он не имеет два самостоятельных входа или не может быть переоборудован таким образом, а квартира — если каждому из собственников невозможно предоставить, помимо отдельных жилых, еще и подсобные помещения: кухню, ванную комнату, санузел.1
Как видно из примеров, на практике данные требования чаще всего не исполнимы. Однако невозможность раздела общего имущества супругов в натуре или выдела из него доли в натуре не исключает права каждого из супругов заявить требование об определении порядка пользования этим имуществом. Разрешая эту ситуацию, суд выносит решение, учитывая фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из супругов в этом имуществе и реальную возможность совместного пользования.
Таким образом, суд вправе оставить определенные виды имущества в общей собственности супругов, которые будут принадлежать супругам уже на праве долевой собственности. Причем каждый из супругов будет иметь право распоряжаться своей долей в этом имуществе по своему усмотрению — подарить, заложить, обменять, продать, но с соблюдением при ее возмездном отчуждении установленного законом права преимущественной покупки этой доли другим супругом — участником долевой собственности (п. 2 ст. 246 ГК РФ).
Право преимущественной покупки представляет собой обязанность продавца доли в общем имуществе известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых он ее продает. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а на движимое имущество — в течение 10 дней со дня извещения, то продавец вправе продать свою долю любому лицу (п. 2 ст. 250 ГК РФ).
Согласно п. 7 ст. 38 СК РФ к требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе их общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности. Причем исчисление этого срока следует начинать не со дня расторжения брака, а со дня, когда бывший супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на общее имущество, поскольку ст. 9 СК РФ, регулирующая общие принципы применения исковой давности к семейным отношениям, отсылает к нормам гражданского законодательства, а на основании п. 1 ст. 200 ГК РФ можно сделать именно изложенный вывод.
Аналогичную позицию занимает и Пленум Верховного Суда РФ,1 что весьма оправдано с юридической точки зрения. Как уже отмечалось ранее, исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Так как собственник вправе не осуществлять свои правомочия, то он может и не знать о том, что его права нарушены. Поэтому пока один из бывших супругов не обнаружил препятствий со стороны другого бывшего супруга для осуществления своих законных правомочий в отношении общего имущества, то нельзя считать, что его права нарушены, и, как следствие этого, применять правила исковой давности.
2.2. Ответственность супругов по обязательствам
Понятие имущества супругов включает в себя не только вещи и имущественные права, но и имущественные обязанности, возникающие из обязательств, стороной в которых является один из супругов или оба супруга вместе (долги). При этом по времени, цели и основанию возникновения, а также назначению полученного по обязательствам возможно подразделение обязательств супругов на личные и общие.1
К личным обязательствам супругов относятся те, которые возникли вне связи с супружескими отношениями у каждого из супругов в отдельности: а) до государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния; б) после заключения брака, но в целях удовлетворения личных потребностей супруга-должника; в) вследствие обременения имущества, принадлежащего одному из супругов, то есть раздельного имущества супругов; г) вследствие причинения одним из супругов вреда третьим лицам; д) алиментные обязательства по отношению к детям из предыдущего брака, родителям, бывшему супругу; е) другие обязательства личного характера.
Общими являются обязательства супругов, которые возникли, во-первых, по инициативе обоих супругов, например, в случае заключения кредитного договора для приобретения автомобиля, где стороной в договоре являются оба супруга вместе (пассивная множественность).
В таких обязательствах должниками выступают оба супруга, и обязанность совершить в пользу кредитора определенные действия, например, уплатить деньги, передать имущество, выполнить работу, возникает у каждого из них. Во-вторых, к общим относятся обязательства супругов, возникающие из договоров, обременяющих их общее имущество, например, из договора залога земельного участка, купленного в период брака на общие средства. В-третьих, общими являются обязательства, по которым супруги в силу закона отвечают солидарно, в частности, вследствие совместного причинения вреда (ст. 1080 ГК РФ). В-четвертых, на основании п. 3 ст. 45 СК РФ категории общих относятся также обязательства супругов по возмещение вреда, причиненного их общими несовершеннолетними детьми.1
В соответствии с п. 1 ст. 45 СК РФ взыскание по обязательствам одного из супругов может быть обращено лишь на имущество этого супруга. Это означает, что ответственность по личным обязательствам несет только тот супруг, который является должником по этому обязательству.
При недостаточности личного имущества супруга-должника для обращения на нее взыскания кредитор вправе требовать выдела доли из общего имущества супругов, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе этого имущества. Данная норма основана на положениях гражданского законодательства (ст. 255, п. 3 ст. 256 ГК РФ) и действует независимо оттого, какой режим имущества выбран супругами: законный или договорный.
Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ, а в случае если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора. Кроме того, законом установлены дополнительные гарантии прав кредиторов в случае заключения, изменения или расторжения брачного договора. Статьей 46 СК РФ предусмотрена обязанность супруга уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора. Также кредитор супруга-должника вправе требовать изменения условий или расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном статьями 451-453 ГК РФ.
В качестве меры обеспечения иска кредитора о взыскании долга (возмещения убытков, вреда и т.п.) возможно наложение судом ареста на имущество супруга-должника. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (ст. 139 ГПК РФ). Но если в ходе судебного разбирательства будет выявлена принадлежность арестованного имущества или его части другому супругу, например, при установлении факта дарения этого имущества одному из супругов, то по требованию этого супруга суд вправе освободить данное имущество полностью или частично от ареста.
В соответствии с п. 4 ст. 144 ГПК РФ об отмене мер по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.
Выдел доли супруга-должника из общего имущества супругов может быть произведен и без судебного разбирательства, то есть супругами добровольно. В случае если выделенная доля окажется недостаточной для погашения обязательства и кредитор усомнится в добросовестности супругов, то он может оспорить их действия в судебном порядке. На основании ст. 255 ГК РФ кредитор вправе требовать продажи супругом-должником своей доли в общем имуществе другому супругу по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга.
При этом в случае отказа супруга от приобретения данной доли кредитор вправе требовать в судебном порядке обращения взыскания на долю супруга-должника в общем имуществе супругов путем продажи этой доли с публичных торгов.
Согласно абз. 1 п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание по общим обязательствам супругов обращается на общее имущество супругов. Кроме того, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одного из супругов, было использовано на нужды семьи, то взыскание по такому обязательству также обращается на общее имущество супругов. Понятие нужд семьи в Семейном кодексе РФ не содержится в силу их разнообразия. В частности, к расходам на нужды семьи можно отнести затраты на ремонт квартиры, приобретение мебели, продуктов питания, оплату обучения общего несовершеннолетнего ребенка и т.п.1
В случае недостаточности общего имущества супруги несут солидарную ответственность имуществом каждого из них. Устанавливая солидарную ответственность (солидарную обязанность) по обязательствам, законодатель защищает интересы третьих лиц в полной мере, поскольку в силу п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения, как от всех должников, так и от каждого в отдельности, при том, как полностью, так и в части долга.
Так, кредитор при недостаточности общего имущества супругов вправе обратить взыскание на их раздельное имущество. При этом в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 323 ГК РФ, если имущества одного из супругов недостаточно для погашения солидарной обязанности, кредитор имеет право требовать недополученное от другого супруга. Следует иметь в виду, что в данном случае на основании абз. 2 п. 2 ст. 323 ГК РФ оба супруга остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью.
Исполнение обязательства полностью одним из супругов освобождает перед кредитором другого супруга, но при этом исполнивший солидарную обязанность супруг имеет право регрессного (обратного) требования к другому супругу в равных долях за вычетом доли, падающей на его самого, если иное не вытекает из отношений между супругами, например, в силу брачного договора (ст. 325 ГК РФ).
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание может быть обращено на общее имущество супругов или на его часть также в случае, если это имущество приобретено или увеличено за счет средств, полученных им из супругов преступным путем. Целесообразность данной нормы не вызывает сомнений. А поскольку имущественные права супругов в данной ситуации нуждаются в правовых гарантиях, законодатель здесь же устанавливает условие действия этой правовой нормы: факт приобретения или увеличения общего имущества супругов за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем должен быть установлен приговором суда.
Данное правило основано на так называемой презумпции невиновности. Так, согласно ч. 1 ст. 49 Конституции РФ и п. 1 ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Отдельного внимания заслуживает ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, которая согласно п. 3 ст. 45 СК РФ определяется гражданским законодательством. Условия такой ответственности в ГК РФ поставлены в зависимость от возраста ребенка и от объема его дееспособности (ст.ст. 1073, 1074).
Согласно ст. 21 ГК РФ «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста».
Таким образом, если вред причинен гражданином после достижения им восемнадцати лет, его родители (усыновители) не несут ответственности за его действия. Эмансипированные несовершеннолетние (достигшие шестнадцати лет, работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимающиеся предпринимательской деятельностью, объявленные полностью дееспособными по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда), а также несовершеннолетние, вступившие в браке соблюдением требований п. 2 ст. 13 СК РФ (достигшие шестнадцати лет и получившие разрешение на вступление в брак от органов местного самоуправления по месту своего жительства), также самостоятельно несут ответственность, по своим обязательствам, в том числе и вследствие причинения вреда (ст.ст. 21,27 ГК РФ).1
Согласно ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители), если не докажут, что вред возник не по их вине.
При этом обязанность родителей по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. Только в случае, если родители умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда (п. 4 ст. 1073 ГК РФ).
Согласно ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Лишь в случаях, когда у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, он должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями), если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Следовательно, родители в данном случае несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по обязательствам несовершеннолетнего. При этом обязанность родителей по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
Следует иметь в виду, что родители, возместившие вред, причинений их несовершеннолетними детьми, в силу п. 4 ст. 1081 ГК РФ не имеют к ним права регресса (обратного требования).
Согласно п. 3 ст. 45 СК РФ обращение взыскания на имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми, производится в соответствии с п. 2 ст. 45 СК РФ, то есть — на общее имущество супругов, а при его недостаточности супруги несут солидарную ответственность имуществом каждого из них. Но при этом родитель может быть освобожден от ответственности за причиненный ребенком вред, если он проживал отдельно от ребенка и по вине другого родителя был лишен возможности принимать участие в его воспитании.1
Что же собой представляет обращение взыскания на имущество супруга-должника в процессуальном плане? Отвечая на этот существенный вопрос, обратимся к Федеральному закону от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».2 В соответствии со ст. 30 указанного Закона судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия. В заявлении может содержаться ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном документе требований об имущественных взысканиях, а также об установлении для должника ограничений, предусмотренных ФЗ «Об исполнительном производстве».
Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со статьей 33 Федерального закона.
Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов.
Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.
При отказе взыскателю в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество должника или об установлении для должника ограничений, судебный пристав-исполнитель указывает в постановлении о возбуждении исполнительного производства мотивы такого отказа.
Если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, то он после поступления в подразделение судебных приставов немедленно передается судебному приставу-исполнителю, чьи полномочия распространяются на территорию, где должно быть произведено исполнение, а в случае его отсутствия – другому судебному приставу-исполнителю. Решение о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель должен принять в течение одних суток с момента поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов.
Если исполнительный документ впервые поступил в службу судебных приставов, то судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства устанавливает срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, предусмотренных статьями 112 и 116 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Срок для добровольного исполнения не может превышать пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства.1
Кроме того, необходимо знать, что в силу ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
а) жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
б) земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце второмнастоящей части, а также земельные участки, использование которых не связано с осуществлением гражданином-должником предпринимательской деятельности, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
в) предметыобычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
г) имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
д) племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания;
е) семена, необходимые для очередного посева;
ж) продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в случае их нетрудоспособности — шестикратной установленной величины прожиточного минимума на каждого из указанных лиц;
з) топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
и) средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;
к) призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.1
Таким образом, практика показывает, что правовой режим имущества супругов, не имеющих брачного договора, создает определенные трудности при обращении взыскания по долгам одного из них. Изложенный порядок обращения взыскания на имущество должника, находящегося в общей собственности супругов, свидетельствует о том, что в действующем законодательстве имеется достаточно проблем правового характера, затрудняющих обращение взыскания на общее имущество супругов и, следовательно, нуждающихся в их научном исследовании и законодательном регламентировании
Заключение
Законный режим имущества супругов представляет собой правовой институт, комплексно урегулированный, как в гражданском, так в семейном законодательстве.
Режим совместной собственности супругов, закрепленный в Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 33), в большей степени поддается правовому регулированию со стороны государства, в отличие от личных отношений супругов.
Супруги в понимании законодателя — это в некотором смысле единое целое, по крайней мере, по отношению к их имуществу. Ведь по общему правилу супруги владеют имуществом на праве совместной собственности. На общее имущество супругов распространяется законный режим совместной собственности. Но помимо общего у супругов есть и личное имущество. С юридической точки зрения эти два режима (режим личной собственности и режим совместной собственности) имеют существенные отличия. Личной вещью мы вправе распоряжаться по своему усмотрению (можем ее продать, подарить, сдать в аренду и т.д., не спрашивая кого-либо), общей же вещью (находящейся в совместной собственности) юридически владеют и распоряжаются два человека, и это накладывает свои особенности на порядок пользования и распоряжения ею.
В связи с этим, имущество, нажитое супругами во время брака, в чем бы оно ни выражалось, составляет их совместную собственность. Отличительным признаком совместной собственности является ее бездолевой характер, что предполагает право каждого из собственников на имущество в целом. Оба супруга как участники общей совместной собственности в равной степени являются собственниками всего нажитого ими имущества, наделены одинаковыми правами на него.
Равноправие проявляется в равных условиях осуществления супругами прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нажитым в браке. Равенство их прав не нарушается и в том случае, когда один из них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Основанием для возникновения совместной собственности супругов является брак, зарегистрированный в установленном законом порядке (ст. 10 СК). Совместное проживание мужчины и женщины без регистрации брака независимо от продолжительности не создает совместной собственности на приобретенное имущество. Имущественные отношения фактических супругов регулируются нормами не семейного, а гражданского законодательства, в частности подлежат применению нормы об общей долевой собственности (ст. 244, 252 ГК).
Имущество, находящееся в общей совместной собственности супругов, перечислено в п. 2 ст. 34 СК РФ, а именно имущество, нажитое во время брака:
— доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;
—полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие);
—приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов внесены денежные средства.
Всоответствии со ст. 36 СК РФ к раздельному имуществу супругов относится:
—добрачное имущество (вещи, имущественные права и обязанности, принадлежащие каждому из супругов до вступления в брак);
—имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;
—вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.
— денежные выплаты специального целевого назначения.
Правовой статус имущества устанавливается по документам, указывающим на время и основание его приобретения. Судебная практика исходит из того, что супруг, настаивающий на том, что спорное имущество является его раздельной собственностью, должен представить соответствующие доказательства: свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, договор дарения и т.п.
Вещи индивидуального пользования, как правило, приобретаются за счет общих средств супругов, но не становятся совместной собственностью в силу их сугубо индивидуального назначения. В число вещей, предназначенных для удовлетворения личных потребностей, входят одежда, обувь и др. Имеется лишь один критерий в законе для определения правовой судьбы такого имущества — реальная принадлежность к вещам индивидуального пользования.
Законодательно закреплено, что суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из супругов (п. 4 ст. 38 СК РФ).
В данной норме неоднозначно значение «их раздельного проживания» и «прекращение семейных отношений». Закрепляя равенство супругов в семье, законодатель предоставляет право выбора каждому из супругов места пребывания и жительства. Таким образом, раздельное проживание супругов вовсе не означает прекращение семейных отношений.
Статья 37 СК предусматривает возможность признания раздельного имущества одного из супругов их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.). Редакцию этой статьи следует признать неудачной.
Часть 3 п. 2 ст. 256 ГК, касающаяся признания имущества совместной собственностью супругов, изложена яснее, но в ней не упоминается о вложенном одним из супругов труде. Однако вряд ли может возникнуть сомнение в том, что речь идет именно о вложениях, произведенных за счет имущества и труда супруга, не являвшегося собственником. Абсолютно очевидно: если в имущество вкладывались труд и средства исключительно супруга-собственника, то никаких оснований для признания имущества совместной собственностью нет и быть не может.
Раздел общего имущества производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК, если же брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора.
В соответствии с п. 2 ст. 38 СК РФ супруги могут разделить общее имущество по соглашению между собой.
В случае возникновения спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производится в судебном порядке (абз. 1 п. 3 ст. 38 СК РФ). Дела о разделе общего имущества между супругами в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ рассматриваются мировыми судьями независимо от цены иска в качестве суда первой инстанции. При подаче искового заявления о разделе необходимо уплатить госпошлину в размерах, установленных Налоговым кодексом РФ.
При разделе общего имущества супругов определяются доли в этом имуществе, причитающиеся каждому из супругов (п. 1 ст. 254 ГК РФ). В п. 1 ст. 39 СК РФ диспозитивно закреплен принцип равенства долей супругов (супруги вправе по договоренности между собой установить иной вариант соотношения причитающихся друг другу долей).
Принцип равенства долей супругов при разделе общего имущества основывается на принципе равенства прав супругов в семье и соответствует нормам гражданского законодательства (п. 2 ст. 254 ГК РФ).
За истекшие десять лет осознана на практике необходимость доработки норм семейного законодательства об имуществе супругов и приведения их в соответствие с положениями гражданского законодательства об основаниях и моменте возникновения права собственности. К сожалению, лишь немногие ученые обращают внимание сегодня на это обстоятельство.
Хотелось бы согласиться с высказыванием доктора юридических наук П.В. Крашенинникова — известного государственного деятеля и автора бесчисленных работ в области права о том, что «Семейный кодекс, к счастью, нельзя назвать революционным документом», поскольку «учитывая сложность и деликатность семейных отношений, законодатель достаточно осторожно отнесся к построению новых правовых конструкций».1
В то же время с развитием жизненных реалий законный режим имущества супругов также подвергся корректировке введением в СК РФ норм, детализирующих регулирование таких аспектов имущественных отношений супругов, как владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов, раздел общего имущества супругов, разграничение общей и раздельной собственности супругов. Кроме того, нормы, регулирующие ответственность супругов по обязательствам, также подверглись прогрессирующему воздействию времени. В частности, законом установлены дополнительные гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора.
Вполне обоснованные нарекания, в свою очередь, вызывают положения Семейного кодекса РФ, регулирующие имущественные отношения между супругами. Действительно, нельзя не признать примитивность ряда норм раздела III СК РФ и их несогласованность с гражданским законодательством. Тому есть несколько причин, одна из которых заключается в том, что нормы СК создавались в отсутствие законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Прежде всего элементарно неверно обозначены некоторые объекты общей совместной собственности супругов («доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации»). Крайне неудачно перечислены в п. 3 ст. 35 СК сделки, для совершения которых одному из супругов требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
И все же надо признать, что сущность режима общей совместной собственности как законного режима имущества супругов сохраняет свое значение и в целом удовлетворяет потребностям большинства россиян.
Эту сущность наглядно продемонстрировала в действии система государственной регистрации прав на недвижимое имущество. При государственной регистрации возникновения и прекращения права собственности на недвижимость соблюдается формальный критерий отнесения имущества к общему — возмездное приобретение имущества в период брака.
Известно, что недвижимость, право собственности на которую зарегистрировано хотя бы на день позже вступления покупателя в брак, будет рассматриваться регистрационной службой как общая совместная собственность (хотя, например, договор купли-продажи мог быть подписан покупателем и до регистрации его брака). При дальнейшем отчуждении этой недвижимости регистрационная служба потребует предъявления нотариально удостоверенного согласия супруга.
Следует помнить, что, определяя универсальный характер одного из оснований возникновения права общей совместной собственности — возмездное приобретение имущества в браке, — законодатель тем самым не только урегулировал отношения супругов, но и весьма существенно повлиял на интересы их кредиторов. По сути, немалая часть гражданского оборота напрямую зависит от норм семейного законодательства, а также от их соблюдения правоприменительными органами.
Как представляется, необходимо внести в п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ изменения, изложив ее в следующей редакции: «Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным основаниям (имущество каждого из супругов), является его собственностью.
Вместе с тем режим общей совместной собственности, несмотря на свое советское происхождение, в действительности обладает весьма положительными чертами. Он создает фидуциарные правоотношения, при нормальном развитии которых имущественная масса супругов увеличивается, а необходимость в определении размера ее прироста попросту отсутствует. Если супруги не расторгают брак и проживают вместе, то этот режим как нельзя лучше подходит для них и их потомков, которые рано или поздно унаследуют все имущество, нажитое их родителями.
Однако, к сожалению, не все россияне в своей жизни вступают в единственный брак и пребывают в нем до своей кончины. Все большее количество мужчин и женщин, позиционируя себя как самостоятельную «хозяйствующую» единицу, заинтересованы в справедливом учете трудового или иного вклада в общее имущество, образуемое в период совместного проживания в браке. Для таких граждан, не исключено, необходимо разработать и закрепить законодательно иную модель правового регулирования имущественных отношений супругов.
Возможно, такая модель должна представлять собой не договорный режим, а одну из разновидностей законного режима имущества (некая альтернатива общей совместной собственности, которую можно избрать при заключении брака без необходимости заключать брачный договор в традиционном его понимании).
Однако надо отдать должное законному режиму имущества супругов. Значение данного правового института не может быть умалено, поскольку он в противовес незначительному числу заключаемых брачных договоров отвечает интересам большинства супружеских пар. Институт законного режима имущества супругов представляет собой достаточно стройную, взаимосогласованную систему норм и является сбалансированным правовым механизмом регулирования имущественных отношений супругов в отсутствие, конечно же брачного договора.
Нельзя не признать, что ни один правовой режим имущества супругов в своем абсолютном варианте не может удовлетворить интересы сразу всех супружеских пар. Единственно правильный выход изданного положения, по всей видимости, воплощен в жизнь ныне действующим Семейным кодексом РФ, который в качестве законного режима имущества супругов предусматривает режим их совместной собственности, но в то же время предоставляет супругам и лицам, вступающим в брак, право самостоятельно урегулировать свои имущественные отношения в браке и в случае его расторжения с помощью брачного договора.
Перечисленные изменения в модели правового регулирования имущественных отношений супругов обусловлены развитием рыночных отношений в нашем обществе, а также тем местом, которое заняла в нашей жизни частная собственность.
Обозначенные проблемы и ситуации подтверждают актуальность исследований, направленных на разработку концептуальных научных предложений по совершенствованию норм гражданского и семейного законодательства, регламентирующих имущественные отношения супругов. Например, целесообразно ввести режим смешанной собственности супругов. В отношении практики государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним можно рекомендовать регистрировать в Едином государственном реестре права общей совместной собственности (или общей смешанной собственности) обоих супругов в качестве правообладателей.
Библиографический список
Нормативные акты
1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Российская газета. 1993 г. 25декабря. № 237
2.Семейный кодекс Российской Федерации: от 29 декабря 1995г. //СЗ РФ.1996№ 1.Ст.16
3.Гражданский кодекс РФ.Ч.1: Принят Государственной Думой 21 октября 1994 г. (ред. от 13.05.2008 № 68-ФЗ) //СЗ РФ.1994.№ 32.Ст. 3301; Российская газета. 2008. 16 мая
4.Гражданский кодекс РФ.Ч.2: Принят Государственной Думой 22 декабря 1995 г. (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; № 34. Ст. 4025; Российская газета. 2007. 15 декабря
5.Гражданский кодекс РФ.Ч.3.: Принят Государственной Думой 26 ноября 2001 г.(ред. от 30.06.2008 //СЗ РФ. 2001. № 49.Ст. 4552; Российская газета. 2008.3 июля
6.Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 г. (ред. от 11.06.2008) //СЗ РФ. 2002.№ 46.Ст. 4532; Российская газета. 2008. 18 июня
7.Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Принят 31 июля 1998 г. (ред. от 17.05.2007 № 83-ФЗ) //СЗ РФ. № 31. Ст. 3824; 1999. № 28. Ст. 3487; № 2000. № 2. Ст. 134; Российская газета. 2007. 24 мая
8.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят 5 августа 2000 г. (ред. от29.11.2007 № 285-ФЗ) //СЗ РФ. 2000. № 32. Ст.3340; 2001. № 1. Ч.2. Ст. 18; Российская газета. 2007.3 декабря
9.Жилищный кодекс РФ: от 1 марта 2005 г. //СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. I). Ст. 41
10.Кодекс о браке и семье РСФСР //ВВС РСФСР.1969.№ 326.Ст.1086 (утратил силу)
11.Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»: от 15 ноября 1997 г.//СЗ РФ.1997.№ 47.Ст.5340
12.Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество: от 21 июля 1997. № 21»//СЗ РФ.1997.№ 30.Ст.3594; 2001.№ 11.Ст. 997
13.Федеральный закон «Об исполнительном производстве»: от 02.10.2007 г. (ред. от 13.05.2008 г.) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; Российская газета. 2008. 17 мая
14.Федеральный закон «Основы законодательства о нотариате»: от 11 февраля 1993 г.//ВСНД и ВС РФ.1993.№ 10.Ст.357
15.Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» //СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463
16.Приказ МЮ РФ «Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения»: от 6 августа 2001 г. № 233 //Бюллетень МЮ РФ. 2001. № 9
Научная и учебно-методическая литература
17.Абашин Э. А. Брачный договор. М., 2004. 140 с.
18.Акимова Е.А. Имущественное положение супругов в режимах общности, раздельности и отложенной общности // Современное право. 2008. N 1. С.85-89
19.Алибеков Ф.Я.Законный режим имущества супругов — правовой институт // Юрист. 2008. N 3. С.17-19
20.Антокольская М.В. Семейное право.М.,2006. 250 с.
21.Бабкин С.А. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности супругов. М., 2004. 210 с.
22.Григорьева О.И. Проблемы защиты права собственности супругов //Современное право. 2008. N 10. С.119-123
23.Гражданское право. Ч. 1 /под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 2002. 320 с.
24.Дерюшева О.И. Имущество супругов: некоторые дискуссионные вопросы // Современное право. 2007. N 2. С.53-57
25.Долгов Ю.Г. Имущественные права и обязанности супругов //Закон. 2005.N 10. С.12-19
26.Ершова Н.М. Имущественные правоотношения в семье. М., 1979. 170 с.
27.Залугин С.В. Правовое регулирование имущественных отношений супругов // Гражданское право. 2007. N 1. С.12-14
28.Канаков Л.А.Общая совместная собственность супругов // Нотариус. 2008. N 1. С.37-38
29.Комментарий к Семейному кодексу РФ /Под общ. ред. П.В. Крашенинникова и П. И. Седугина. М.,2007. 380 с.
30.Королев Ю.В. Семейное право России. М., 1999. 260 с.
31.Королев Ю.В. Комментарий к Семейному кодексу РФ (постатейный). М., 2006. 320 с.
32.Краснова Т.В. Проблема определения долей при разделе общего имущества супругов // Современное право. 2008. N 3. С.33-38
33.Крашенинников П.В. Вступительная статья к Семейному кодексу РФ //Семейный кодекс РФ. М., 2006. С.7-8
34.Кружалова Л.В. Справочник юриста по семейному праву. М., 2007. 180 с.
35.Левушкин А.Н. Имущественные права и обязанности родителей, ответственность за их нарушение в российской семье // Семейное и жилищное право. 2005. N 3. С.22-24
36.Паршукова К.Ю. К вопросу о совместной собственности супругов //Бюллетень нотариальной практики. 2007. № 5С.17-18
37.Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник для вузов М: Норма, 2008
38.Семейное право: учебник / под ред. П.В. Алексия, С. Н. Бондова. М: Юнити, 2007. 386 с.
39.Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М., 2006. 240 с.
40.Сидорова Е.Л. Правовое регулирование имущественных отношений супругов //Библиотечка Российской газеты. 2006. Вып. 17. 168 с.
41.Тимошенко И.В., Ходеев Ф.П. Брачно-семейные отношения и споры: советы адвоката. М.,2004. 240 с.
42.Фирюлин А.М. Имущественная ответственность супругов в условиях рынка // Семейное и жилищное право. 2008. N5.С.15-17
43.Чефранова Е.А. Обязательственные права и обязанности в составе общего имущества супругов // Юридический мир. 2007. N 4. С.34-40
44.Чефранова Е.А. Исторический аспект правового регулирования имущественных отношений супругов в российском праве // История государства и права. 2006. N 11. С.19-22
45.Чефранова Е.А. Применение к семейным отношениям норм гражданского законодательства //Российская юстиция.1996.№ 10. С.25-28
46.Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье.М.,1997. 196 с.
47.Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С.265
Материалы судебная практика
48.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства о расторжении брака»: от 5 ноября 1998 г. № 15 //БВС РФ.1999.№1
49.Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ»: от 1 июля 1996 г. № 6/8 //БВС. 1996. № 9
50.Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»// БВС 1993. № 11
--PAGE_BREAK--