НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по курсу: Гражданскоеправо
Контрольная работа №1
Выполнил: студент IV-Юз группы
Юридического факультета
Проверил:
г. Нижневартовск, 2002 г.
Контрольная работа № 1.
1. Основания возникновения гражданских прав и
обязанностей. 3-5
2. Виды объектов гражданских прав. 6-8
3. Ограничение права собственности. 9-11
4. Неустойка. Залог. Удержание. 12-18
5. Задачи № 53, 41,19, 5. 19-23
Список литературы. 24
1. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
Рассмотрению вопросоввозникновения гражданских прав и обязанностей посвящена глава 2 ГК РФ.
Гражданские права иобязанности, согласно ст. 8 ГК РФ, возникают из оснований, предусмотренных законом и иными нормативными актами, а также из действий граждан и юридическихлиц, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смыслагражданского законодательства, порождают гражданские права и обязанности.
Гражданскиеправа и обязанности возникают:
а) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, не противоречащих закону;
б) из актов государственных органов и органов местного самоуправления,которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей);
в) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
г) в результате приобретения имущества на законных основаниях;
д) в результате создания произведений науки, литературы, искусства,изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
е) вследствие причинения вреда другому лицу;
ж) вследствие неосновательного обогащения;
з) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
и) вследствие событий, с которыми закон связывает наступлениегражданско-првовых последствий.
Основаниями возникновения гражданских прав и обязанностейслужат юридические факты, с которыми закон и иные правовые акты связываютсоответствующие последствия. Поэтому норма, регулирующая те или иные отношенияучастников, всегда указывает на юридические факты, которые порождаютсоответствующие права и обязанности.
В гражданском законодательстве существуют и общие нормы,которые предусматривают основания возникновения определенной группы прав иобязанностей применительно к отдельным институтам. В качестве примера можноназвать ст. 218 ГК, посвященную основаниям приобретенияправа собственности, п. 2 ст. 307 ГК,перечисляющий основания возникновения обязательств, ст. 527 ГК 1964 года, указывающую на основания возникновениянаследственных прав, и др.
Наряду с основаниями, упомянутыми в ГК и иных актахгражданского законодательства, п. 1 ст. 8 допускаетвозможность возникновения прав и обязанностей также из действий граждан июридических лиц, которые хотя и не предусмотрены в законе или иных правовыхактах, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождаютгражданские права и обязанности.
В упомянутом положении выражается принцип аналогииправа. П. 1 ст. 8 ГК использует те же условия для егоприменения, что и ст. 6 ГК, специальнопосвященная применению гражданского законодательства по аналогии.
Все виды оснований, упомянутые в ст. 8, можно классифицировать по различным критериям в группы. Среди них выделяются:
1) действия(совершаются по воле лица);
2) события,(фактические обстоятельства, совершаются независимо от воли лица: рождение исмерть гражданина, военные действия, стихийные явления).
Действия,в свою очередь, по признаку их содержания делятся на:
1) правомерные;
2) противоправные(совершенные с нарушением требований закона или
иныхнормативных актов: причинение вреда другому лицу и
неосновательноеобогащение).
Правомерные действия в зависимости от того, выражаетсяли в них
гражданскаяправоспособность или властная компетенция лица, совершившего действие, делятсяна:
1) сделки;
2) акты органов государственной власти, иныхгосударственных органов и
органовместного самоуправления (властный акт, порождающий административные отношения;в случаях, прямо предусмотренных законом, такой акт может служить такжеоснованием возникновения гражданских прав и обязанностей.)
2. Виды объектов гражданских прав.
Статья 128 ГК РФ содержитперечень объектов гражданских прав:
а) вещи, включая деньги иценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
б) работы и услуги;
в) информация;
г) результаты интеллектуальнойдеятельности и исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
д) нематериальные блага.
Объекты гражданскихправоотношений часто называют объектами гражданского права. Известно, чтообъектом правового регулирования может выступать поведение (деятельность)людей, а вещи и иные материальные и нематериальные блага составляют объектсоответствующих действий субъектов правоотношений. Но такие материальные инематериальные блага становятся объектами не только прав, но и обязанностей,которые в совокупности являются содержанием гражданско-правовых отношений.Таким образом, категория объекта гражданского права совпадает с понятиемобъекта гражданско-правовых отношений.
Смысл категории объектовгражданско-правовых отношений заключается вустановлении для них определенного гражданско-правового режима, т.е.возможность или не возможность совершения с ними определенных действий(сделок), влекущих определенный гражданско-правовой результат. Почти всеобъекты гражданско-правовых отношенийохватываются понятием объектов гражданского (имущественного) оборота и лишьличные неимущественные блага не могут быть объектом оборота.
Виды объектов гражданско-правовыхотношений:
а) Кматериальным благам относятся: вещи; результаты работ или услуг, имеющие материальную (вещественную) форму; деятельность по созданию или улучшениювещи; деятельность по оказанию иных материальных услуг; услуги, создающиеполезный эффект материального, но не обязательно овеществленного характера(хранение вещей, перевозка пассажиров и багажа).
б) Кнематериальным благам относятся: результаты творческой деятельности и некоторые другие сходные с ними по своей природе объекты, а также личные неимущественныеблага, пользующиеся гражданско-правовой защитой.
Таким образом, к объектамгражданско-правовых отношений относятся: а)вещи и иное имущество, в т.ч. имущественные права;
б) действия(работы и услуги либо их результаты как вещественного, так и невещественного характера);
в)нематериальные объекты товарного характера (результаты творческой деятельностии способы индивидуализации товаров и их производителей;
г) личныенеимущественные блага.
Различный характер названных объектов гражданско-правовых
отношений предполагает и различия в содержании самих правоотношений, возникающихпо их поводу:
- вещи являются объектами вещных прав;
- действия,имущественные права и обязанности – объектами
обязательственных либо корпоративных прав;
- результаты творческой деятельности, имеющие свойства товара –
объектамиисключительных прав.
Такое разграничение имеет важное юридическое значение,
предопределяяразличия в правовом режиме конкретных объектов.
Основная часть гражданско-правовыхотношений носит имущественный характер,имея объектом то или иное имущество, которое представляет собой совокупностьпринадлежащих субъекту гражданских прав вещей, имущественных прав иобязанностей. Принадлежащие лицу вещи и имущественные права представляют активимущества (наличное имущество), а обязанности (долги), пассив этого имущества.Актив (наличное имущество) прямо или косвенно определяет пределы возможнойответственности этого субъекта по долгам перед другими участниками, а тем самымего реальные возможности участия в гражданском обороте.
3. Ограничение права собственности.
Право частной собственности охраняется законом (п.1.ст.35 Конституции). Частная собственность, субъектами которойвыступают граждане и юридические лица, призвана обслуживать их интересы.
Ст. 213 ГК РФпредусматривает две разновидности ограничения права частной собственности:
а) в зависимости от вида имущества;
б) по стоимости и количеству имущества.
Эти ограничения могут быть предусмотрены только законом и только вслучаях, перечисленных в п. 2 ст. 1 ГК, в целях защиты:
— основконституционного строя;
— нравственности;
— здоровья;
— прав изаконных интересов других лиц;
— обеспечения обороны страны и безопасности государства;
Например, в законе может быть установлен предельный размер участка земли, находящегося в собственности граждан или юридических лиц.
Все граждане и юридические лица являются частнымисобственниками принадлежащего им имущества. В этом качестве они могут бытьсобственниками любого имущества, в том числе различных видов недвижимости,включая земельные участки, предприятия как имущественные комплексы (ст. 132 ГК), а также иметь в собственности оборудование,транспортные средства и другие «средства производства».
Объектом права собственности граждан и юридических лицне может быть имущество, изъятое из оборота, поскольку оно составляет объектисключительной собственности федерального государства. По действующемузаконодательству таким имуществом являются:
— богатства континентального шельфа и морской экономической зоны;
— некоторые виды вооружений;
— памятников истории и культуры и т. п.
Конституция провозгласила возможность иметь в частнойсобственности
не только землю (земельные участки),но и другие природные ресурсы (п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 36 Конституции РФ). Нодействующее законодательство пока не предусматривает возможности иметь вчастной собственности участки недр или лесов. Ст. 12 Закона РФ «О недрах»предусматривает, что недра, включая содержащиеся в них полезные ископаемые,являются государственной собственностью, а участки недр не могут быть предметомгражданского оборота. Ст. 9 Федерального закона «О природных лечебныхресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» устанавливаетисключительное право государственной собственности на природные лечебныересурсы (минеральные воды, лечебные грязи и т. п. объекты).
Видыобъектов, которые не могут принадлежать на праве собственности гражданам июридическим лицам, должны быть прямо указаны в законе, а не в подзаконном акте.Виды объектов, которые могут находиться в собственности частных лиц только поспециальному разрешению, то есть ограниченных в обороте, также должны бытьустановленном в законе (п. 2 ст. 129 ГК).
В п. 2 ст. 214 ГК РФ установленособый режим земли и природных ресурсов: государственной собственностьюобъявлена вся та земля и все те природные ресурсы, которые прямо не переданы вчастную собственность граждан и юридических лиц либо в муниципальную(публичную) собственность. То есть установлена своеобразная презумпция(предположение) государственной собственности на землю и другие природныересурсы, что исключает их существование в качестве бесхозяйного имущества.Фактически этим правилом закона установлены ограничения частной собственностина землю и другие природные ресурсы в том смысле, что они могут быть объектомчастной и даже муниципальной собственности лишь в той мере, в какой это прямодопускается государством.
В ст. 216 ГК закрепляетсяпонятие и виды ограниченных вещных прав. Такие права на имущество принадлежатлицам, не являющимся его собственниками, но получающим возможностьограниченного использования чужого имущества в своих интересах безпосредничества собственника, в том числе иногда и помимо его воли.
4. Неустойка. Залог. Удержание.
Одним из самыхраспространенных способов обеспечения предпринимательских договоров является неустойка.
Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ НЕУСТОЙКОЙ (штрафом, пеней)признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должникобязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполненияобязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию обуплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Неустойка представляет собойупрощенное средство компенсации потерь кредитора, вызванных неисполнением илиненадлежащим исполнением должником своих обязательств.
Основные признаки, чертынеустойки:
- определенный размер;
- ответственности за нарушение обязательства;
- возможность взыскания неустойки за сам факт нарушения обязательства;
- возможность для сторон по своему усмотрению формулировать условиедоговора о неустойке (за исключением законной неустойки);
Исчисление денежной суммы,составляющей неустойку, может быть различным:
1) в виде процентовот суммы договора или его неисполненной части;
2) в кратномотношении к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства;
3) в твердой сумме,выраженной в денежных единицах.
Важных обстоятельством неустойки является то, что кредитор необязан доказывать причинение ему убытков, устанавливать их размер и причиннуюсвязь с нарушением договора должником.
Что касается законной неустойки, то условия договора не могутуменьшить ее размер, но могут его увеличить, если иное не предусмотрено законом(ст. 332 ГК РФ). Но в случаях, когда размер законной неустойки существеннопревышает реальный размер последствий нарушения договора, суд вправе уменьшитьразмер законной неустойки (ст. 333 ГК РФ).
ЗАЛОГ — это акцессорное (дополнительное к основному)обязательство. Залогу присущи и отдельные элементы не обязательственного, авещно-правового характера. ГК относит залог к институтам обязательственногоправа, но не может не учитывать двойственную природу залога. Этим, в частности,объясняется предоставление залогодержателю в определенных случаяхвещно-правовой защиты.
Согласно Закона РФ “О залоге” от 29 мая 1992 г., “залогявляется способом обеспечения обязательств, при которомкредитор-залогодержатель в случае неисполнения должником обязательстваприобретает право получить удовлетворение за счет заложенного имуществапреимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотреннымизаконом”.
“В силу залога кредитор по обеспеченному залогомобязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должникомэтого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имуществапреимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит этоимущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом”(п.1 cт. 334ГК РФ). К таким изъятиям относитсязадолженность по заработной плате, алиментные требования и другиепривилегированные требования. В последнее время залог как способ обеспеченияобязательств по договорам получил широкое практическое применение в сферепредпринимательской деятельности.
В настоящее время основными законодательными актами,регулирующими залоговые обязательства в Российской Федерации, являются ГК РФ иЗакон РФ “О залоге” №2872-1 от 29 мая 1992 г. Отношения ипотеки, как одного извидом залога регулируются Федеральным законом “Об ипотеке (залогенедвижимости)” №102 от 16 июня 1998 г. К тому же действуют также Основныеположения о залоге недвижимого имущества (ипотеке), закрепленные распоряжениемзаместителя Председателя Совета Министров от 22 декабря 1993 г., в части, непротиворечащей ФЗ “Об ипотеке”.
Российскоезаконодательство предусматривает два основных способа возникновения залоговогообязательства (п. 3 ст. 334 ГК РФ):
1) в силу закона;
2) в силу договора.
Залог возникает на основании закона при наступленииуказанных в нем
обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и дляобеспечения какого обязательства признается находящимся в залоге.
При согласии сторон обеспечение предпринимательского договоразалогом может быть оговорено в договоре об основном обязательстве (долге) илиже закреплено отдельным соглашением. В любом случае, залоговое обязательстводолжно быть закреплено письменно, иначе оно теряет свою действительность.
Договорная основа возникновения залога требует лишь согласиясторон, а для возникновения залога в силу закона необходимо наступлениеопределенных обстоятельств, предусмотренных законом. В частности, залоговое обязательствовозникает в договоре купли-продажи: с момента передачи товара покупателю и доего оплаты товар, проданный в кредит, считается находящимся в залоге упродавца для обеспечения исполнения обязательства по оплате товара, еслидоговором не предусмотрено иное (п. 5 ст. 488 ГК РФ).
Согласно ч. 2. п. 3. ст. 334 ГКРФ, правила о залоге,возникающем в силу договора, соответственно применяются к залогу, возникающемуна основании закона, если законом не установлено иное.
Обеспечением требований кредитора в договоре залога, являетсяпрежде всего имущество должника, в том его составе, какой оно имеет в моментобращения на него взыскания. Кредитор может выбрать из всего имущества должникаопределенную вещь, соответствующую по ценности сумме долга, и настоять на правеисключительного удовлетворения своих требований из стоимости этого предмета.
Согласно ст. 4 Закона “О залоге”:
1) Залогом можетбыть обеспечено действительное требование, в частности, вытекающее из договоразайма, в том числе банковской ссуды, договоров купли-продажи, имущественногонайма, перевозки грузов и иных договоров;
2) Предметом залогамогут быть вещи, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права. Предметомзалога не могут быть требования, носящие личный характер, а также иные требования,залог которых запрещен законом.
3) Залог можетустанавливаться в отношении требований, которые возникнут в будущем, приусловии, если стороны договорились о размере обеспечения залогом такихтребований.
4) Залог произведенот обеспечиваемого им обязательства. Существование прав залогодержателянаходится в зависимости от судьбы обеспечиваемого залогом обязательства.
В соответствии со ст. 5 Закона РФ “О залоге” можноклассифицировать виды залога в зависимости от того, у кого остается заложенноеимущество на период действия договора о залоге:
1) Залог с оставлением имущества узалогодателя;
2) Залог с передачей имуществазалогодержателю (заклад).
Общим по определению ГКРФ является залог с оставлениемимущества у залогодателя. При этом, согласно п. 2 данной статьи, предмет залогаможет изыматься из оборота и использования залогодателя путем наложения замка ипечати или иных знаков, свидетельствующих о залоге данного имущества.
Заклад предусматривает условия, при которых заложенноеимущество поступает во владение кредитора-залогодержателя. В этом случаезалогодержатель может пользоваться предметом залога, если условия договорапозволяют ему это.
Существуют и ограничения, касающиеся предметов заклада. Так,например, предметом заклада не могут быть недвижимость и товары в обороте.Также во владении залогодателя всегда остаются такие виды имущества, как:
а) предприятия (ст. 132 ГК РФ) как объект, представляющийсобой имущественный комплекс;
б) отдельные здания и сооружения, жилые и нежилые помещения,в отношении которых состоялась приватизация; при отсутствии акта приватизациипредметом залога могут быть только права найма или аренды здания, помещения,сооружения;
в) земельный участок, который может передаваться в залог какпо договору о залоге совместно со зданием, так и самостоятельно;
г) транспортные средства и космические объекты, залог которыхможет быть осуществлен в соответствии с международными конвенциями.
В зависимости от технических характеристик заложенногоимущества залог подразделяется на:
1) залогнедвижимости (ипотеку);
2) залог движимогоимущества:
а) залог транспортных средств;
б) залог товаров в обороте;
в) залог имущественных прав;
г) залог денежных средств, включаяСКВ.
Согласно п. 2 ст. 334 ГК РФ ипотекарегулируется законом об ипотеке.
Основное требование к предметузалога, т. е. заложенному имуществу, заключается в том, что его стоимостьдолжна быть достаточной для обеспечения основного требования кредитора, а такжепроцентов за пользование кредитом, неустойки, суммы убытков, возмещениярасходов залогодержателя на содержание и хранение заложенной вещи, возмещениярасходов, связанных с принудительным взысканием долга.
Понятиеимущества в определении залога включает в себя как собственно вещи, то естьобъекты материального мира, так и имущественные права, принадлежащиезалогодателю. В соответствии со ст. 336 ГКРФ предметом залога может быть всякоеимущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за рядомисключений, к которым относится имущество, изъятое из оборота.
УДЕРЖАНИЕ является новым способом обеспечения исполненияобязательств. Существо указанного способа заключается в том, что кредитору, укоторого находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу,предоставлено право в случае неисполнения должником в срок обязательства пооплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с этой вещью издержек идругих убытков удерживать ее у себя до тех пор, пока соответствующееобязательство не будет исполнено должником (ст.359 ГКРФ).
Обязанность такого обеспечения исполнения обязательства,как удержание, состоит в том, что кредитор наделен правом удерживать вещьдолжника до исполнения последним его обязательства непосредственно, то есть дляреализации этого права кредитору не требуется, чтобы возможность удержания вещидолжника была предусмотрена договором. Правда, нормы об удержании все же носятдиспозитивный характер, поскольку сторонам предоставлено право предусмотреть вдоговоре условие, исключающее применение названного способа обеспечения исполненияобязательства (п. 3 ст. 359).
В роли кредитора, располагающего правом удерживатьвещь должника, может оказаться перевозчик по договору перевозки, не выдающийгруз получателю до полного расчета за выполненную перевозку, подрядчик, непередающий заказчику созданную им вещь до оплаты выполненной работы, и т. п.
В предпринимательских отношениях удержанием вещидолжника могут обеспечиваться также его обязательства, не связанные с оплатойудерживаемой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков.
Кредитор не лишается права удерживать находящуюся у неговещь даже в тех случаях, когда после того, как эта вещь оказалась у кредитора,права на нее приобретены другим лицом (не должником).
Если, несмотря на принятые кредитором меры по удержаниювещи, должник тем не менее не исполнит свое обязательство, кредитор вправеобратить взыскание на удерживаемую им вещь (ст. 360 ГК РФ).При этом стоимость вещи, объем и порядок обращения на нее взыскания потребованию кредитора определяются в соответствии с правилами, установленнымидля удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенного имущества (ст.349-350 ГК РФ).
5. Задачи № 53, 41, 19, 5.
Задача 53.
Согласно ст. 540 ГК РСФСР, завещание должно быть составлено письменно, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.
Закон допускает случаи, когда нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются (ст. 541 ГК РСФСР): завещания граждан, находящихся на излечении в больнице, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц.
Ст. 540 ГК РСФСР определенно указывает, что составлено должно быть не “письмо”, не “распоряжение”, а именно “завещание”, т. е. вид документа должен быть указан – завещание; в самом завещании уже можно сделать распоряжение относительно своего имущества.
Согласно условий задачи, тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, и выразил устно в присутствии свидетелей свое желание, чтобы она, за счет этих средств, покрыла расходы по его похоронам, а оставшиеся средства использовала по своему усмотрению. Доверенность – это не завещание. В ст. 561 ГК РСФСР указано, что для вкладов, хранящихся в Сберегательном банке РФ, применяется особый режим наследования: если на вклад в Сберегательном банке РФ имеется завещательное распоряжение вкладчика, нормы наследственного права относительно такого вклада не действуют. И наоборот, если завещательного распоряжения нет, вклад в Сберегательном банке РФ наследуется в том же порядке, что все наследственное имущество.
Из условий задачи не понятно, сделал Мальцев в самом завещании относительно остального своего имущества распоряжение по вкладу в Сберегательном банке РФ или нет. Если не сделал, то сын Мальцева конечно может оспорить доверенность на распоряжение вкладом в Сберегательном банке на имя Федюшиной, но это не значит, что его иск будет удовлетворен. Причины препятствующие этому следующие:
1. Сын Мальцева пропустил 6-месячный срок принятия наследства, т. к. обратился с иском к Федюшиной о передаче в его пользу всех сумм вклада в Сбербанке спустя год после смерти отца;
2. Сын Мальцева в течении ряда лет не поддерживал с отцом отношений, а согласно задаче, отцу требовался уход, т. к. он был тяжело болен. Поэтому суд этот факт будет рассматривать в качестве характеристики сына.
3. Из такого вклада не выделяется ни обязательная доля ни претензии кредиторов, если относительно такого вклада имеется завещательное распоряжение.
4. Т. к. Мальцев делал устное распоряжение в присутствии свидетелей, то такие свидетельские показания должны приниматься судом в качестве доказательств; устное распоряжение в присутствии свидетелей может быть признано судом завещательным распоряжением.
Задача 41.
В соответствии с п. 3 ст. 160 ГК РФ в отношении граждан, которые не могут собственноручно подписываться (из-за физического недостатка или неграмотности), устанавливается специальное правило. Вместо них подпись учиняет кто-либо другой, и подпись этого последнего, “рукоприкладчика”, удостоверяет нотариус, или иное лицо, наделенное правом совершать соответствующее нотариальное удостоверение. Одновременно с удостоверением они должны указать причину, по которой собственноручное подписание оказалось невозможным. Функции нотариуса могут в описанных ситуациях выполнять организация, в которой работает лицо, совершающее сделку, либо стационарное лечебное учреждение, в котором оно лечится.
Заемщик Галкин прав, что указывает на несоблюдение формы договора займа. Действительно, не выполнено условие п. 3 ст. 160 ГК РФ, в соответствии с которым подпись “рукоприкладчика” должна быть заверена нотариусом или иным органом, имеющим право совершать нотариальные действия.
Поэтому на основании ст.168 ГК РФ, суд должен вынести решение о недействительности сделки в силу ее ничтожности, так как совершенная сделка не соответствует требованиям закона. А в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ, суд должен обязать заемщика Галкина возвратить сумму займа – 1 000 000 рублей займодателю Григорьеву.
Задача 19.
Согласно п. 2.1. ст. 28 ГК РФ, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Традиционно такими признаются сделки на небольшую сумму, направленные на удовлетворение личных потребностей, исполняемые при их заключении и совершаемые за наличный расчет.
12-летним Александром, за участие в съемках художественного фильма, получено вознаграждение в сумме 50 тыс. рублей. Собственно в данной ситуации не имеет значения какая сумма получена Александром в качестве вознаграждения. Для нас главное определить какую покупку он сделал самостоятельно: мелкую или крупную.
Авторучку, пенал и записную книжку при всем желании нельзя отнести к крупным покупкам; данная покупка как раз подпадает под п. 2.1. ст. 28 ГК РФ.
Александр имеет право распорядиться своим вознаграждением на покупку какой-либо вещи, главное, чтобы эта покупка не выходила за пределы небольшой суммы и была направлена на удовлетворение личных потребностей.
Директор магазина не прав в следующем: право распоряжаться своим заработком предоставлено несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет), но прямо не разрешено несовершеннолетним в возрасте от 6 до 14 лет.
По смыслу ст. 28, несовершеннолетний должен советоваться, получить согласие своих родителей на совершение даже мелкой бытовой сделки. Но поскольку совершена мелкая сделка, доводы родителей о неразумности использования денег, вряд ли в данном случае обоснованны.
Все сделки (за исключением перечисленных в п. 2 ст. 28 ГК РФ) от имени малолетних совершают их законные представители (родители, усыновители, опекуны).
Задача 5.
Согласно ст. п. 3 ст. 209 ГК РФ, права собственности на землю и другие природныересурсы обладают некоторыми особенностями: свободное, по усмотрению собственника, использование принадлежащих ему правомочий относительно земельных участков и иных природных объектов подвергается неизбежным ограничениям в публичных интересах. Собственник должен учитывать природоохранные (экологические) требования и запреты, целевое назначение данных объектов, требования закона по их рациональному использованию, права и интересы соседствующих пользователей и т. д. Это является не ограничением его права собственности, а установлением более точных границ его содержания, которое не может быть беспредельным.
Афанасьев, организовав авторемонтную мастерскую, приспособив под нее свой гараж, расположенный в подвале собственного дома, не учитывал указанные особенности владения, пользования, распоряжения землей и другими природными ресурсами: все вышеперечисленные права, осуществляются собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (п. 3 ст. 209 ГК РФ).
В соответствии со ст. 84 ЖК РСФСР,переустройство, перепланировка
жилого и подсобного помещения, производится с разрешения исполнительного комитета местного Совета народных депутатов (применительно к сегодняшнему дню – органа местной администрации).
Афанасьевым разрешение на переоборудование гаража под авторемонтную мастерскую получено не было. Налицо нарушение статьи закона – 84 ЖК РСФСР.
Поэтому суд жалобу Афанасьева не должен удовлетворять по следующим причинам:
- самовольное переустройство подсобного помещения;
- нарушены права и интересы соседствующих пользователей.
Список литературы.
1. Гражданскийкодекс РФ, части первая и вторая, Изд-во: Норма-Инфра-М, М., 1998 г.;
2. Гражданскоеправо, ч.1, Учебник под редакцией Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева, М. 1996 г;
3. Комментарий к Гражданскомукодексу РФ, ч.1, О. Н. Садиков, М, 1995 г.;
4. Г. Отнюкова, Исполнениеобязательств. Российская юстиция, М.,1996 г.,N 3;
5. Коммерческое право (часть I),Учебник под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф.
Яковлевой. Спб, 1998 г.;
6. Собрание законодательства РФ, М.,1995, N 9,10;