Реферат по предмету "Государство и право"


Регулирование и охрана гражданских прав

1. Понятие и метод гражданского права Украины
Термином «гражданское право» охватывается нескольковзаимосвязанных, но не тождественных понятий. Необходимо различать гражданскоеправо как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль правовой науки(юридических знаний).
Право Украины в целом естьсовокупность установленных или санкционированных государством норм,рассчитанных на регулирование и охрану отношений представляемого им общества.Но это не простая, а систематизированная совокупность норм. Она подразделяетсяна определенные отрасли в зависимости от специфики норм и регулируемых имиотношений. Одной из таких отраслей в системе права Украины и являетсягражданское право
Исторически термин «гражданское право» ведет свое началоот римского права — ins civile — права граждан древнего Рима, еще не знавшего врегулируемой им области ассоциированных субъектов общественных отношений,
Современное гражданское право всех цивилизованных государств, втом числе и Украины, регулирует, ввиду усложнения общественного производства исвязанных с ним других сфер общественной жизни людей, многочисленные иразнообразные отношения, как с участием граждан, так и с участием организаций.Соответственно более широко понимается и гражданское общество. Таковымсчитается общество, в котором граждане и организации, будучи совершенно самостоятельнымив правовом отношении, связаны друг с другом исключительно взаимными интересамии действуют, руководствуясь этими интересами, по своему усмотрению. Идеалгражданского общества — свободное развитие каждого — есть условие свободногоразвития всех.
Гражданское право Украины — этоустановленная или санкционированная государством совокупность норм, которыеотражают интересы отдельных лиц (граждан и организаций) как членов гражданскогообщества, способствуют на основе их волеизъявлений достижению не противоречащихзакону целей, обеспечивает им возможности для применения своих творческих сил,способностей и дарований, создают условия для всестороннего развития личности.
Другую отрасль права Украины образуют нормы публичного права — государственно-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые инекоторые другие, относящиеся к статусу и состоянию государства, отражающие егоинтересы, обеспечивающие функционирование всех властных структур государства,пресекающие совершение общественно-опасных действий и устанавливающиеответственность лиц, их совершивших, перед государством.
В правовом государстве, в котором разграничиваются понятиягражданского общества и политическая организация общества, деление права награжданское (частное) и публичное является объективным делением. Проводимое вУкраине реформирование всей правовой системы на качественно новых началах такжепредполагает признание объективного деления права на частное (гражданское) ипубличное.
Однако, несмотря на несовпадающее предназначение частного(гражданского) и публичного права, эти две отрасли права образуют единство — целостную систему права Украины, в которой каждая из отраслей права составляетее органическую часть. Это единство указанных отраслей права основывается наединстве воли народа Украины, выраженной в нормах этих отраслей права, натребовании согласованного регулирования отношений гражданского общества иотношений в сфере властной деятельности государства, которая не может бытьотделена от гражданского общества «китайской стеной». Только вединстве всех своих отраслей право обеспечивает всестороннее регулированиесовокупности всех отношений, которые складываются в процессе функционированиягражданского общества и государства.
Место гражданского (частного)права характеризуется тем, что оно в системе права в целом играет рольсвоеобразных «базисных» норм. Государство, как было сказано, призванослужить гражданскому обществу. Естественно, что нормам гражданского праваприсущ и свой метод воздействия на регулируемые ими отношения. Регулируяотношения, они осуществляют и свойственные им функции. Однако, хотя данныенормы исходят от государства, являются результатом его правотворческойдеятельности, их специфический характер и содержание предопределены условиямиобщественного производства, и они не могут быть иными, пока существуютвызвавшие их к жизни условия общественного производства.
Под методом принято понимать подход к решению той или иной задачи,совокупность средств и приемов, обеспечивающих ее решение. Методгражданского права соответственно есть закрепленные в его нормах способы иприемы воздействия на имущественные и личные неимущественные отношения. Нормыгражданского права отличаются по методу воздействия на регулируемые имиотношения от норм публичного права.
Особенностью гражданско-правового метода регулирования является 1)предусматриваемый нормами гражданского правапорядок, в соответствии с которым граждане и организации выражают волю наустановление отношений (заключают договор, совершают иные действия). Этаособенность гражданско-правового метода регулирования позволяет гражданам иорганизациям полнее учитывать свои интересы, связанные с удовлетворением ихматериальных и духовных потребностей.2) предоставление права участникамотношения самим определять порядок своего поведения.3) предусмотренный нормамигражданского права способ разрешения возможных споров между участникамиотношений. Возникающие между сторонами споры разрешаются органом, стоящим внеэтого отношения — судом, арбитражным судом или третейским судом.

2. Предмет гражданско-правового регулирования
 
Предмет гражданско-правового регулирования составляют имущественные и личные неимущественные отношения,складывающиеся между гражданами, между гражданами и организациями, междуорганизациями. Об этом прямо сказано в статьях 1 и 2 Гражданского кодексаУкраины. Участником этих отношений может быть и государство.
Имущественные отношения — этоосновная и наиболее широкая по своему объему часть отношений, регулируемыхнормами гражданского права. Они прежде всего и обусловливают существованиеособых гражданско-правовых норм, согласно которым участники этих отношенийпризнавались бы носителями соответствующих прав и обязанностей.
Имущественные отношения, регулируемые нормами гражданского права,— это свойственные товарному производству объективные по своему содержанию иволевые по своей форме отношения, складывающиеся между гражданами, междугражданами и организациями либо между организациями в процессе производства,распределения, обмена и потребления прежде всего материальных благ (средств ипродуктов производства), которыми они владеют, пользуются и распоряжаются,подчиняясь общим требованиям товарного производства, но в рамках, определенныхюридическими законами, т.е. нормами гражданского права.
Юридическими признаками имущественных отношений являются: имущественная обособленность, автономность субъектовэтих отношений и, как обобщающий признак, их равенство, основанное на волевойсвязи, лишенной властного характера. В частности, всем этим признакам иотвечают отношения собственности, а также отношения экономического оборота — важнейшие виды имущественных отношений гражданского права. Отношениясобственности указывают на принадлежность лицам определенных материальных благ,на то, что эти лица (собственники) владеют, пользуются и распоряжаютсяназванными благами как своими. Все другие лица, им противостоящие, должны этопризнавать и считаться с этим.
Другую группу отношений, регулируемых нормами гражданского права,составляют личные неимущественные отношения,
а) личные права, связанные с имущественными (права авторов нарезультаты интеллектуального труда в области литературы, искусства и т. п.);
б) личные права, не связанные с имущественными (права личности начесть, достоинство, имя, переписку и т. п.).
т. е. те отношения, объектом которых являются нематериальные благав том числе личные неимущественные отношения между гражданами, между гражданамии организациями, между организациями регулируются гражданским правом какотношения между членами гражданского общества. Поэтому не входят в предметгражданского права, например, личные неимущественные отношения, складывающиесяв области политической деятельности граждан при осуществлении ими избирательныхправ и права быть избранными в соответствующие органы государственной власти.Эти отношения определяют участие граждан в управлении делами государства/
Нормы гражданского права регулируют личные неимущественныеотношения, связанные с имущественными (например, отношения, объектом которыхявляются произведения науки, литературы, искусства, изобретения,рационализаторские предложения и т.д.), и личные неимущественные отношения, несвязанные с имущественными (например, отношения, объектом которых являютсячесть и достоинство граждан и организаций, иные нематериальные блага,неотделимые от личности человека).
Юридическими признаками неимущественных отношений. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (свозможностью получения вознаграждения за использование произведений науки,литературы, искусства, изобретений, рационализаторских предложений и т.д.),составляют с последними единое целое. Однако названные личные неимущественныеотношения независимо от их связи с имущественными регулируются гражданскимправом тогда, например, когда речь идет лишь о признании авторства на соответствующиепроизведения науки, литературы или искусства и о защите этих благ как таковых.
Личные неимущественные отношения выражают принадлежностьконкретных благ определенным лицам (отдельным гражданам и организациям) ихарактеризуются обособленностью лиц в этих отношениях, их автономностью(независимостью друг от друга) и равенством. Именно на основании общностипризнаков имущественных и личных неимущественных отношений последние включаютсяв предмет гражданского права.
 
3. Принципы гражданского нрава
 
Принципы гражданского права — этовыраженные в его нормах основополагающие идеи (начала, положения), всоответствии с которыми осуществляется регулирование имущественных и личныхнеимущественных отношений. Они базируются на общих принципах права в целом.Вместе с тем, будучи выраженными в нормах гражданского права, с учетомособенностей регулируемых ими отношений, эти принципы приобретают значение испецифических гражданско-правовых.
·         принцип всемерной правовой охранысобственности. Однако этот принцип вусловиях перехода Украины к рыночной экономике, формирования гражданскогообщества и правового государства, по сравнению с прежним правовымрегулированием отношений собственности, наполняется новым содержанием.Основными чертами этого принципа стали признание и закрепление многообразияформ собственности, их равная защита, свобода собственности.
·         принцип юридического равенства субъектовгражданских правоотношений перед законом. Всеграждане Украины, в соответствии с законом, обладают равной возможностью иметьгражданские права независимо от пола, расы, национальности, языка, образования,вероисповедания, социального положения и т.д. (ет. 9 ГК). Никто не может быта»ограничен в этой возможности иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренныхзаконом (ст. 12 ГК). Юридическое равенство организаций, каш субъектовгражданского права, обеспечивается признанием за ними равных возюжиоетейучастия в гражданских правоотношениях в соответствии с их целями и задачами(ет. 26 ГК) и раэвкой ответственности их за неисполнение или ненадлежащееисполнение своих обязанностей (ст. 32 ГК).
·         свобода предпринимательской деятельности, организаций и граждан в рамках закона, на основе которогоосуществляется регулирование отношений гражданского права, т.е. право безограничений принимать решения и осуществлять самостоятельно любую,деятельность, не противоречащую действующему законодательству, предпринимателюне может быть навязан тот или иной вид деятельности, он также не может бытьпонужден и к выполнению каких-либо действий, не основанных на законодательстве,принцип свободы предпринимательства включает в себя привлечение на добровольныхначалах к осуществлению предпринимательской деятельности имущества и средствдругих лиц, самостоятельное формирование программы деятельности и выборпоставщиков и потребителей производимой продукции, свободный наем работников,свободное распоряжение прибылью, остающейся после внесения платежей,установленных законодательством.
·         принцип свободы договора, заключающийся в праве сторон по их усмотрению решать вопрос озаключении договора, либо путем свободного соглашения определять содержаниедоговора в пределах, установленных законом, с учетом обычаев делового оборота,требований разумности и справедливости.
·         принцип свободы личности, это, прежде всего свобода человека в самоопределении, впризнании за ним естественных и неотъемлемых прав в различных сферахобщественной жизни, которые ни кем, а том числе и государством, не должнынарушаться. В гражданском праве это означает обеспечение его средствами защитыот неправомерных действий против чести и достоинства, жизни и здоровья граждан,их имени и личной неприкосновенности, тайны личной жизни и т.д., свободынаучного, научно-технического и.литературного творчества, создания 'организацийдля достижения общих хозяйственных и иных целей, самостоятельного осуществлениявсех принадлежащих им имущественных и личных прав.
·         принцип закрепления в его нормахновейших достижений мировой юридической мысли и общепризнанных положений,выработанных мировым сообществом.
4. Источник гражданского права
 
Источник гражданского права — этоформа выражения гражданско-правовых норм, имеющих общеобязательный характер. Вгражданско-правовой системе Украины основным источником гражданского праваявляется нормативно-правовой акт, а в отдельных случаях — также обычай идоговор.
Гражданское законодательство — это совокупность нормативно-правовых актов различной юридической силы,содержащие гражданско-правовые нормы. Иерархия системы нормативно-правовыхактов обусловлена их юридической силой.
По юридической силе и территориальному признаку источникигражданского права Украины подразделяют на:
·         Конституция Украины, которая составляет основу гражданскогозаконодательства;
·         Гражданский кодекс Украины, который является основным актомгражданского законодательства Украины;
·         Законы Украины, которые принимаются согласно Конституции Украины иГражданского кодекса Украины;
·         Акты Президента Украины в случаях, установленных КонституциейУкраины;
·         постановление Кабинета Министров Украины;
Общие
·         нормативно-правовые акты других органов государственной властиУкраины, власти Автономной Республики Крым, регулирующие гражданские отношенияи приняты лишь в случаях и в пределах, установленных Конституцией Украины изаконом;
·         обычай (правила поведения, которые сложились в результатефактического применения в течение длительного времени);
·         нормы международного права и международные договоры.
Основу гражданского законодательства Украины составляетКонституция Украины. Она имеет высшую юридическую силу, законы и другиенормативные акты принимают на основе Конституции. Для гражданского права особоезначение имеют ст. 13, 14, 41 Конституции Украины, в которых устанавливаютсягражданско-правовые основы регулирования отношений собственности и ст. 21-24,27-34, которые определяют основные права и обязанности граждан Украины,содержание правоспособности граждан в нормах гражданского права.
Главным кодификационных актом гражданского права являетсяГражданский кодекс Украины, состоящий из шесть книг («Общие положения',»Личные неимущественные права физических лиц", «Правособственности и другие вещные права», «Право интеллектуальнойсобственности», «Обязательственное право», «Наследственноеправо „), в состав которых входит 1308 статей.
Актами гражданского законодательства являются также другие законыУкраины, которые принимают в соответствии с Конституцией Украины и Гражданскимкодексом Украины. К гражданским кодифицированным актам следует отнестиХозяйственный кодекс Украины, Воздушный кодекс Украины, Законы “О защитеправ потребителей» и др.
Элементами системы гражданского законодательства составляют указыПрезидента Украины, постановления Кабинета Министров Украины.
На уровне правительства Украины принято большое количествонормативных актов, регулирующих гражданские отношения. Среди этих актов можноназвать Положение об обязательном личном страховании от несчастных случаев натранспорте (14 сентября 1996), Правила торговли в кредит (31 августа 1999),Правила пользования электрической энергией для населения (26 июня 1999) и др.
К нормативным актам, принятыми министерствами и другимицентральными органами исполнительной власти, регулирующие гражданскиеотношения, можно назвать Правила торговли транспортными средствами и номернымиагрегатами, Правила продажи непродовольственных товаров, Типовой договор опредоставлении услуг электросвязи.
Соотношение между актами гражданского законодательства идоговорами, которые заключают между собой субъекты, состоит в том, чтоучастники гражданских правоотношений имеют право заключать между собой договор,который не предусмотрен актами гражданского законодательства или урегулироватьв договоре, который предусмотрен актами гражданского законодательства, своиотношения, не урегулированные этим актам.
Гражданские отношения могут регулироваться также обычаем деловогооборота, т.е. правилом поведения, которое не предусмотрено актамизаконодательства, но есть устоявшимся, таким, широко применяется в гражданскойсфере предпринимательства и не противоречит гражданскому законодательству илидоговору. Но необходимо помнить, что обычай, который противоречит договору илиактам гражданского законодательства, в гражданских отношениях не применяется.Действующий международный договор, регулирующий гражданские отношения, согласие,на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, являютсячастью национального гражданского законодательства. Таким образом, нормымеждународного права и международные договоры также являются источникомгражданского права Украины.
 
5. Общая характеристика нового ГК Украины
 
Основным актом гражданского законодательства Украины являетсяГражданский кодекс Украины, принятый 16 января 2003 и вступивший в силу с 1января 2004. ГК Украины является одной из форм кодификации гражданского законодательстваи представляет собой единый законодательный акт, в котором систематизированыгражданско-правовые нормы. Он состоит из шести книг, охватывающих 90 глав, 1308статей.
В книге первой «Общие положения» изложены основныеположения по гражданскому законодательству Украины, оснований возникновенияправ, обязанностей и условий их осуществления и защиты. Нормами этой книгиосвещены также общие положения о физическом и юридическом лице, объектыгражданских прав (вещи, имущество, ценные бумаги, нематериальные блага.Отдельные разделы посвящены участия государства, Автономной Республики Крым итерриториальных общин в гражданских отношениях, а также договорам,представительству, срокам и срокам.
Книга вторая «Личные неимущественные права физическоголица» регулирует личные неимущественные права физического лица.Конституционные личные права человека полностью перенесено в книгу второй,содержание которых расширен и конкретизирован.
Нормами книги третьей «Право собственности и другие вещныеправа» урегулирован право собственности и другие вещные права, такие какправо владения и пользования чужим имуществом, право пользования чужимземельным деляг-кой для сельскохозяйственных нужд, право пользования чужимземельным участком для застройки и т.п.
Нормами книги четвертой «Право интеллектуальнойсобственности» закреплены общие положения о праве интеллектуальнойсобственности и отношения, связанные с правом интеллектуальной собственности наконкретные объекты.
Книга пятая «Обязательственное право» регулирует отношенияимущественного оборота, обязательства его сторон, основных принциповисполнения, прекращения и обеспечения выполнения обязательств, освещены общиеположения о договоре. Наибольшая часть книги посвящена отдельным видамобязательств — договорным (купля-продажа, рента, наем, подряд, комиссия и т.д.)и не договорным (публичное обещание вознаграждения, совершение действий вимущественных интересах лица без его поручения и т.п.).
Книга шестая «Наследственное право» включаетзаконодательное урегулирование отношений связанных с наследственным правом(наследование по закону и по завещанию, исполнение завещания, наследственныйдоговор и т.п.).
 
6. Система гражданского права Украины
 
Система гражданского права представляет собой единство иразграничение взаимосвязанных гражданско-правовых институтов. Институтом праваявляется обособленная совокупность правовых норм, регулирующих однородныеобщественные отношения. Система гражданского права предполагает объединениегражданско-правовых норм в отдельные институты и разделение последних на общуюи особенную части.
Под институтами системы гражданского права следует понимать группынорм. регулирующих определенные вопросы гражданских правоотношений. Например,нормы. регулирующие отношения, возникающие из договора купли-продажи,составляют институт купли-продажи. Подотраслями гражданского права являютсясовокупности институтов, охватывающие своим регулированием целостную сферуопределенных отношений, входящих в его предмет. Так, например, нормы,объединенные в институты и регулирующие в целом отношения собственности,образуют подотрасль гражданского права — право собственности и т.д.
Общую часть составляют нормы, определяющие задачи гражданскогозаконодательства; круг регулируемых им отношений; основания возникновения гражданскихправ и обязанностей; способы защиты прав; правовое положение субъектовгражданского права; нормы, относящиеся к сделкам, представительству и др.
Особенная часть охватывает гражданско-правовые институты, нормыкоторых регулируют отдельные группы отношений, например, право собственности,обязательственное право, наследственное право и др.
Нормы права собственности регулируют отношения по владению,пользованию и распоряжению имуществом, а также обеспечивают равные условиязащиты всех форм собственности (частной, коллективной, государственной).
Нормы обязательственного права регулируют общественные отношенияпо поводу передачи имущества, уплаты денег, выполнения работ, оказания услуг ит.п., представляя одной стороне этих отношений право требовать от другойсовершения определенного действия или воздержания от действия.
Нормы наследственного права регулируют общественные отношения всвязи с переходом имущества наследодателя к наследнику.
Важнейшими сферами действия гражданского права Украины, как идругих цивилизованных государств, являются общественное производство, обмен,распределение и потребление материальных благ, отношения в сференаучно-технического прогресса, семейные, жилищные, трудовые и другиеимущественные и личные отношения, служащие удовлетворению материальных идуховных потребностей членов гражданского общества. Вместе с тем, с учетомпроисшедших изменений в указанных сферах общественной жизни, системагражданского права наполнилась новым содержанием. Многие институты егоподотраслей, как право собственности, обязательственное право, авторское ипатентное право, наследственное право, семейное, трудовое и жилищное правопретерпели существенные изменения. Появились новые институты — владение идругие вещные права, обязательства по возмещению морального вреда и т.д.
7. Понятие, принципы и границы осуществления субъективныхгражданских прав
 
1. Осуществление субъективного гражданского права — это реализацияуправомоченным лицом возможностей, составляющих содержание этого права.
2. По общему правилу отказ субъекта от осуществленияпринадлежащего ему права не влечет прекращения этого права (например,собственник может фактически не использовать принадлежащее ему имущество, чтоне влечет прекращения самого права собственности).
В определенных случаях даже отказ от права не влечет наступленияюридических последствий (например, ничтожно соглашение участников полноготоварищества об отказе от права выхода из товарищества).
3. Способы осуществления гражданских прав:
· фактический — не влечет никакого правового результата (например,простое пользование вещью);
· юридический — ведет к наступлению определенных правовыхпоследствий (переход права собственности на вещь и пр.);
· осуществление права собственными действиями;
· осуществление права через представителя.
4. Принципы осуществления гражданских прав:
· принцип диспозитивности, то есть самостоятельного осуществлениялицом принадлежащего ему права, вплоть до отказа от осуществления права;
· принцип беспрепятственного осуществления права — никто не вправепроизвольно вмешиваться в осуществление управомоченным лицом своего права;
· принцип разумности и добросовестности, которые резюмируются,пока не будет доказано обратное;
· принцип законности, то есть использование только допускаемыхзаконом способов и порядка осуществления права.
5. Исполнение гражданской обязанности — это действие илибездействие, направленное на выполнение заложенных в обязанности требований.
Способы исполнения обязанностей сходны со способами осуществленияправ. На исполнение обязанностей распространяются принципы осуществлениягражданских прав с подчинением этих принципов принципу надлежащего исполненияобязательств, то есть их исполнения в полном соответствии с условиями,установленными в законе или договоре.
6. Пределы осуществления гражданских прав.
Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемыеисключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотреблениеправом в иных формах.
Гражданские права могут быть ограничены только на основании законав строго определенных случаях
Пределы осуществления гражданских прав:
субъективные границы (например, установленное законом ограничениедееспособности граждан);
временные границы (пресекательные сроки, сроки существованиягражданских прав, исковая давность);
· экономические границы запреты на использование гражданских правв целях ограничения конкуренции, а также на злоупотребление доминирующимположением на рынке и пр.);
· социальные границы — запрет на злоупотребление правом.Злоупотребление правом — это такой способ осуществления субъективного права,когда управомоченное лицо сознательно идет на причинение вреда другому лицу. Вслучае нарушения пределов осуществления права суд может отказатьуправомоченному лицу в защите принадлежащего ему права.
 
8. Понятие и виды имущественныхправ физ и юр лиц
Субъектами права частнойсобственности являются физические и юридические лица.
Физические и юридическиелица могут быть собстве ками любого имущества, за исключением отдельных видовимущества, которые согласно закону не могут им принадлежать
Состав, количество истоимость имущества, которое жет быть в собственности физических и юридическихлиц, являются ограниченными.
Законом может бытьустановлено ограничение размера мельного участка, который может находиться всобственн физического и юридического лица.
При этом физическое лицо(даже физическое лицо-предприниматель) является собственником имущества,которое принадлежит ему на праве собственности, и отвечает им по своимобязательствам. Если же физическое или юридическое лицо передает принадлежащееему имущество в качестве вклада или доли в хозяйственное общество илипроизводственный кооператив (членом последнего должно быть физическое лицосогласно ст. 163 ГК), такое новообразованное юридическое лицо становится собственникомтакого имущества, равно как и приобретенного по другим основаниям. А имуществогосударственного унитарного предприятия находится в государственнойсобственности и будет подлежать закреплению за ним на праве хозяйственноговедения или оперативного управления (ст. 73 ХК).
Упоминаются дверазновидности ограничений права частной собственности: а) в зависимости от видаимущества; б) в зависимости от состава, количества и стоимости имущества,которое может находиться на праве частной собственности. В частности, в ч.2устанавливается общее правило, что субъекты права частной собственности могутбыть собственниками любого имущества, за исключением отдельных видов имущества,которые в соответствии с законом не могут им принадлежать. На нынешний моментограничения относительно перечня видов имущества, которое может принадлежать направе частной собственности физическому или юридическому лицу, содержатся вПостановлении Верховной Рады Украины «О праве собственности на отдельные видыимущества» от 17 июня 1992 г.; законодательством о приватизации устанавливаетсяперечень объектов, которые не подлежат приватизации.
В качестве общего правила вч.З комментируемой статьи провозглашается, что состав, количество и стоимостьимущества не являются ограниченными. Но это не означает, что его количествовообще ничем не ограничено.
Выделение и определениеправа собственности украинского народа, права частной собственности, правагосударственной и права коммунальной собственности не предоставляют правовыхоснований утверждать о существовании разных форм собственности, а также это недает повод доказывать верность тезиса о «равенстве и многообразии формсобственности». Таким образом, экономические формы присвоения называют формамисобственности, которые являются экономическими, а не юридическими категориями.Поэтому в качестве субъекта права собственности не могут выступать трудовыеколлективы, разнообразные общины (кроме территориальной общины) и подобныеобразования, которые не имеют своего обособленного имущества. Если же обособлениепроисходит, то создается новый самостоятельный собственник (юридическое лицо),который становится индивидуальным, а не коллективным субъектом, поскольку егооснователи (участники) теряют, по общему правилу, право собственности напереданное ему имущество.

9. Понятие, виды иособенности личных неимущественных прав физ лиц
Личные неимущественные правапринадлежат каждому физическому лицу от рождения или в силу закона.
Личные неимущественные правафизического лица не имеют экономического содержания.
Личные неимущественные праватесно связаны с физическим лицом. Физическое лицо не может отказаться от личныхнеимущественных прав, а также не может быть лишено этих прав.
Личными неимущественнымиправами физическое лицо владеет пожизненно.
В соответствии с КонституциейУкраины физическое лицо имеет право на жизнь, право на охрану здоровья, правона безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, право на свободу и личнуюнеприкосновенность, право на неприкосновенность личной и семейной жизни, правона уважение достоинства и чести, право на тайну переписки, телефонныхразговоров, телеграфной и иной корреспонденции, право на неприкосновенностьжилья, право на свободный выбор местожительства и на свободу передвижения,право на свободу литературного, художественного, научного и техническоготворчества.
Гражданским кодексом идругими законами могут быть установлены и иные личные неимущественные правафизического лица.
Перечень личныхнеимущественных прав, установленных Конституцией Украины, Гражданским кодексоми другими законами, не является исчерпывающим.
Содержание личногонеимущественного права составляет возможность физического лица свободно, насобственное усмотрение определять свое поведение в сфере собственной частной.
Физическое лицо осуществляетличные неимущественные права самостоятельно. В интересах малолетних,несовершеннолетних, а также совершеннолетних физических лиц, которые повозрасту или по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять своиличные неимущественные права, их права осуществляют родители (усыновители),опекуны, попечители.
Физическое лицо имеет правотребовать от должностных и служебных лиц совершения соответствующих действий,направленных на обеспечение осуществления им личных неимущественных прав.
Органы государственной власти,органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления впределах своих полномочий обеспечивают осуществление физическим лицом личныхнеимущественных прав.
Юридические лица, ихработники, отдельные физические лица, профессиональные обязанности которыхкасаются личных неимущественных прав физического лица, обязаны воздерживатьсяот действий, которыми эти права могут быть нарушены.
Деятельность физических июридических лиц не может нарушать личные неимущественные права.
Ограничение личныхнеимущественных прав физического лица, установленных Конституцией Украины,возможно лишь в случаях, установленных ею.
Ограничение личныхнеимущественных прав физического лица, установленных настоящим Кодексом и инымизаконами, возможно лишь в случаях, установленных ими.
Физическое лицо имеет правона защиту своего личного неимущественного права от противоправных посягательствсо стороны других лиц. Защита личного неимущественного права осуществляетсяспособами, установленными главой 3 настоящего Кодекса.
Защита личногонеимущественного права может осуществляться также иным способом, которыйсоответствует содержанию этого права, способу его нарушения и последствиям,которые повлекло это нарушение.
Орган государственнойвласти, орган власти Автономной Республики Крым, орган местного самоуправления,физическое лицо яля юридическое лицо, решениями, действиями илибездеятельностью которых нарушено личное неимущественное право физическоголица, обязаны совершить необходимые действия для его немедленного возобновления.
Бели действия, необходимыедля немедленного возобновления нарушенного личного неимущественного правафизического лица, не совершены, суд может постановить решение относительновозобновления нарушенного права, а также возмещения морального вреда, причиненногоего нарушением.
10. Понятие и способызащиты гражданских прав
Под защитой следует пониматьустановленные законом вид и меру возможного или обязательного влияния наобщественное отношение, претерпевшее противоправное воздействие, с цельювозобновления нарушенного, непризнанного или оспоренного права. Определениеэтого поведения через право (возможность) или через обязанность зависит отсубъекта осуществления такой деятельности, а также волеизъявления участникагражданского правоотношения, права которого подверглись неблагоприятномувлиянию. Для уполномоченного лица применение защиты составляет право, котороевключает, как право самостоятельно осуществить возобновление нарушенного правав пределах и в порядке, определенном законом (право на самозащиту), так иобратиться в уполномоченный государственный или общественный орган либо к лицуза защитой своего права или интереса. Осуществление такой защиты длягосударственных или иных органов (лиц), если оно составляет их полномочия,является обязанностью.
Виды защиты можнорассматривать как в зависимости от способов и форм ее осуществления, так и посубъектам, ее осуществляющим. Согласно ст. 55 Конституции Украины каждый имеетправо на судебную защиту. В отдельных случаях, установленных Конституцией и законамиУкраины, защита гражданских прав может осуществляться в административномпорядке. Осуществить защиту гражданских прав могут и органы нотариата.
Субъектом защиты могутвыступать органы прокуратуры. Так, в соответствии со ст. 121 КонституцииУкраины на прокуратуру возлагаются функции представительства интересовгражданина или государства в суде в случаях, определенных законом; надзора засоблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскнуюдеятельность, дознание, досудебное следствие; надзора за соблюдением законовпри исполнении судебных решений в уголовных делах, а также при применениидругих мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободыграждан. Субъектом защиты прав физических и юридических лиц может выступать иУполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (ст. 55 КонституцииУкраины и Закон Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правамчеловека»), однако его деятельность носит характер, содействующий ввозобновлении нарушенного, непризнанного или оспоренного права.
После использования всехнациональных способов правовой защиты каждый может обратиться за защитой своихправ и свобод в соответствующие международные судебные учреждения либосоответствующие органы международных организаций, членом или участником которыхявляется Украина. Например, в Европейский Суд по правам человека, действующий всоответствии с Конвенцией о защите прав и основных свобод человека (Рим, 4ноября 1950 года).
В соответствии сконституционными положениями (ст. 55 Конституции Украины) каждый имеет праволюбыми, не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы отнарушений и противоправных посягательств, в том числе осуществляявосстановление нарушенного или оспоренного права, самостоятельно (самозащита).
Способами защиты гражданскихправ и интересов могут быть:
1)        признаниеправа;
2)        признаниесделки недействительной;
3)        прекращениедействия, нарушающего право;
4)        восстановлениеположения, существовавшего до нарушения;
5)        принудительноеисполнение обязанности в натуре;
6)        изменениеправоотношения;
7)        прекращениеправоотношения;
8)        возмещениеущерба и прочие способы возмещения имуще-
9)        ственноговреда;
10)     возмещениеморального (неимущественного) вреда;
11)     признаниенезаконным решения, действия или бездействия органа государственной власти,органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, ихдолжностных и служебных лиц.
Суд может защититьгражданское право или интерес иным способом, установленным договором илизаконом.
 
11. Понятие исодержание гражданской правоспособности физ лиц
Физическим лицом признаетсячеловек. При этом с точки зрения правовой физическими лицами являются не толькограждане Украины, но и иностранные граждане и лица без гражданства.
С рождением человека у неговозникают права и обязанности. Однако для возникновения у человека прав иобязанностей недостаточно факта его рождения. Необходимо учитывать, чтофизическое лицо — это человек, имеющий правоспособность.
Гражданская правоспособность— это способность иметь гражданские права и обязанности (ч.1 ст. 25 ГК),которая признается за всеми физическими лицами. Правоспособность возникает смомента рождения человека и прекращается его смертью. Содержание гражданскойправоспособности физических лиц сейчас более широко, чем в советский период.Так, в ст. 42 Конституции установлено право каждого лица на занятиепредпринимательской деятельностью, не запрещенной законом. Ст. 41 Конституцииустанавливает возможность приобретения права частной собственности. Ст. 54 Конституцииустанавливает право на занятие литературным, художественным, научным итехническим творчеством, защиту интеллектуальной собственности. Физические лицамогут самостоятельно или вместе с другими физическими или юридическими лицамисоздавать предприятия и хозяйственные общества.
Для правоспособностифизических лиц в Украине характерно юридическое равенство. Содержаниеправоспособности граждан не зависит от расы, цвета кожи, пола, этнического исоциального происхождения, имущественного положения, местожительства или другихпризнаков (ст. 24 Конституции Украины). Иностранцы и лица без гражданствавладеют равной с гражданами Украины правоспособностью (ст. 26 Конституции). Этоположение соответствует ст. 2 Общей декларации прав человека, принятой ГенеральнойАссамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Исключения могут быть установленыКонституцией, законами или международными договорами Украины (ст. 26Конституции Украины).
Характерной особенностьюправоспособности является связь прав и обязанностей.
Конституция Украиныустанавливает юридические гарантии правоспособности. Это право на обращение всуд, обращение за защитой своих прав к Уполномоченному Верховной Рады по правамчеловека и после использования всех национальных средств правовой защитыобращение за защитой своих прав и свобод в соответствующие международныеорганизации, членом или участником которых является Украина (ст. 55 КонституцииУкраины), а также право на самозащиту (ч.З ст. 27 и ч.5 ст. 55 КонституцииУкраины).
Часть 2 ст. 25 ГК указывает,что гражданская правоспособность возникает в момент рождения и устанавливает,что в случаях, предусмотренных законом, охраняются интересы зачатого, но еще неродившегося, ребенка. Однако из последнего положения нельзя сделать вывода отом, что зачатый, но не родившийся ребенок, является субъектом права. Изположения закона о возникновении правоспособности в момент рождения человеканельзя делать вывода о том, что у грудного ребенка гражданская правоспособностьвозникает в полном объеме. Так, для возникновения юридической возможности длявступления в члены ЖСК необходимо, как правило, достижение 18 лет, а длявозникновения юридической возможности для вступления в членысельскохозяйственного кооператива — достижения 16 лет.
Правоспособность физическоголица прекращается его смертью. Пока человек жив — он правоспособен, независимоот состояния здоровья. Смерть является юридическим фактом. Со смертью человека,после него открывается наследство (ст. 1220 ГК), его иждивенцы приобретаютправо на пенсию. Для прекращения правоспособности необходима биологическаясмерть лица.
 
12. Понятие исодержание гражданской дееспособности физ лиц
Для того, чтобы физическоелицо могло самостоятельно действовать в гражданском обороте, оно должно иметьгражданскую дееспособность. Под гражданской дееспособностью понимаетсяспособность лица своими действиями приобретать для себя гражданские права исоздавать для себя гражданские обязанности. В понятие дееспособность следуетвключать сделкоспособность и деликто-способность. В содержание дееспособностивходит не только способность лица своими действиями приобретать для себягражданские права и обязанности, но и способность самостоятельно осуществлятьсвои гражданские права и обязанности, а также способность нести ответственностьза свои неправомерные действия. Часть 2 ст.30 ГК устанавливает: «Гражданскойдееспособностью физического лица является его способность своими действиямисоздавать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а такжеспособность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности,самостоятельно их исполнять и отвечать в случае их невыполнения». Способностьчеловека сознавать и руководить своими действиями является необходимойпредпосылкой возникновения гражданской дееспособности, но не ее понятием. Дляналичия у лица дееспособности необходимо, чтобы лицо имело нормальную и зрелуюпсихику. Дееспособность — это определенное общественно-юридическое свойство.Содержание дееспособности тесно связано с содержанием правоспособности и вопределенной мере определяется ею. Это выражается в том, что лицо может своимидействиями приобретать и осуществлять только те права и обязанности,возможность приобретения которых входит в содержание правоспособности.
Основное же отличиегражданской дееспособности от гражданской правоспособности состоит в том, чтогражданская дееспособность означает способность лица самостоятельно приниматьучастие в гражданском обороте, то есть приобретать гражданские права исоздавать для себя гражданские обязанности своими действиями. Правоспособноелицо, не обладающее дееспособностью, также может приобретать гражданские праваи обязанности, но не своими действиями, а с помощью своих законныхпредставителей: родителей, усыновителей, опекунов. Так, малолетний можетполучить в наследство имущество, в состав которого входят не только права, но идолги. У малолетнего возникнут права и обязанности, но связанные не с егодействиями, а в результате действий, например, его родителей. Из сказанноговидно, что правоспособное лицо может быть и недееспособно, недееспособное лицовсегда правоспособно. Наличие у лица дееспособности означает владениесознательной и самостоятельной волей, то есть способностью осмысленно желатьопределенных последствий своего действия, отдавать себе полный отчет в своихдействиях и руководить ими. Поэтому дееспособность лица зависит от его возрастаи состояния его психики. Для наличия правоспособности эти факторы не имеютзначения.
Возможно ограничениегражданской дееспособности без ограничения гражданской правоспособности. Так, лицо,злоупотребляющее спиртными напитками и наркотическими средствами, ставящее темсамым себя или свою семью, а также других лиц, которых оно обязано по законусодержать, в затруднительное материальное положение, может быть ограниченосудом в дееспособности (ч.2 ст. 36 ГК).
Закон различает нескольковидов дееспособности физических лиц. В зависимости от возраста лица различаютполную дееспособность (ею обладают психически здоровые лица, достигшие возраста18 лет и приравненные к ним категории лиц); дееспособность лиц в возрасте от 14до 18 лет и дееспособность лиц, которые не достигли 14 лет.
13. Понятие июридическое значение в гражданском праве места проживания физ лиц
Местожительством являетсяместо, где физическое лицо постоянно или преимущественно проживает. Оно должноопределяться с достаточной точностью (указание города или другого населенногопункта, улицы, номера дома). Свобода выбора местожительства входит в содержаниегражданской правоспособности физического лица и является одним из конституционныхправ человека (ст. 33 Конституции Украины). ГК указывает, что местожительствомсчитается жилой дом, квартира, другое помещение в соответствующем населенномпункте, где физическое лицо постоянно или преимущественно проживает (ч. 1 ст.29 ГК). Лицо, достигшее 14 лет, свободно выбирает себе местожительство.Местожительством ребенка в возрасте от 10 до 14 лет считается местожительствоего родителей (усыновителей), с которыми он проживает, опекуна, местонахождения учебного заведения или учреждения здравоохранения, в котором онпроживает, если иное местожительство не определено по согласию между ребенком иродителями, усыновителями, опекуном или организацией, выполняющей функцииопекуна. В случае возникновения спора место проживания такого ребенка определяетсяорганами опеки и попечительства или судом. Однако Лицо в возрасте от 10 до 14лет не может самостоятельно обратиться в суд, так как не обладаетпроцессуальной дееспособностью (ст. 101 ГПК, ст. 28 ГПК). В этом случае от егоимени иск могут предъявить органы опеки и попечительства. Следует такжеотметить, что содержание части 3 ст. 29 ГК, которое устанавливает приведенноеположение, противоречит ст. 161 СК, которая устанавливает, что если родителипроживают в отдельности, то от их соглашения зависит, с кем из них будутпроживать малолетние дети. В случае недостижения соглашения, спор решаетсясудом с учетом интересов детей и их желаний. Местожительством ребенка, которыйне достиг 10 лет, считается местожительство его родителей, или того из них, скем он проживает, усыновителей, опекуна, или местонахождение учебного заведенияили учреждения здравоохранения, в котором он проживает. Местожительствомнедееспособного лица признается местожительство его опекуна или местонахождения соответствующей организации, выполняющей функции опекуна (чч. 4, 5ст. 29 ГГК). По месту проживания ведется регистрация граждан, которая являетсяоснованием для предположения о проживании лица в указанном доме, квартире.
Местожительство имеетбольшое значение для осуществления и защиты прав физического лица, обеспечениястабильности гражданских правоотношений. Так, знать местожительство должника, ав определенных случаях кредитора, необходимо для установления места исполненияобязательств, если оно не установлено законом или договором (ст. 532 ГК). Поместу проживания определяется место открытия наследства (ст. 1221 ГК).Местожительство имеет значение при признании лица безвестно отсутствующим иобъявлении его умершим (ст.ст. 43, 46 ГК).
Местожительство, какправило, имеет значение и для установления подсудности гражданских дел (ст.ст.125, 126, 127, 261 и др. ГПК).
14. Понятие, основания,порядок, юридические последствия признания лица безвестноотсутствующим и юрпоследствия возвращения физ лица, которое было признано безвестноотсутств
Продолжительное отсутствиефизического лица в месте его постоянного проживания и продолжительноеотстуствие в месте его постоянного проживания сведений о нем порождаютнеопределенность в правах и обязанностях этого лица и других лиц, которыенаходятся с ним в правоотношениях. В устранении подобной неопределенностизаинтересованы прежде всего близкие отсутствующего лица, так как до прекращениятакого состояния они не могут осуществлять право наследования имущества,принадлежащего отсутствующему лицу, получать пенсию как его иждивенцы, а такжеосуществлять отдельные субъективные права (например, право на получениеалиментов, право на получение страховой суммы). Если у отсутствующего естькредиторы, то они не могут при таких обстоятельствах получить удовлетворение посвоим требованиям из его имущества.
Интересы государства требуютобеспечения стабильности гражданских правоотношений. Для устранениянеопределенности в гражданских правоотношениях, вызываемой подобнойнеизвестностью, гражданское право устанавливает возможность признания лицабезвестно отсутствующим или объявление его умершим.
Вопрос о признаниигражданина безвестно отсутствующим разрешается только в судебном порядке поместу проживания заявителя (см. гл. 35 ГПК).
Суд может признатьфизическое лицо безвестно отсутствующим, если на протяжении одного года в местеего постоянного проживания нет сведений о месте его пребывания (ч.1 ст. 43 ГК).Итак, для признания лица безвестно отсутствующим, прежде всего, необходимо: а)отсутствие лица в месте его постоянного проживания и б) неполучение напротяжении одного года сведений о месте его пребывания. Однако этих двухфакторов еще недостаточно. Необходимо также, чтобы неизвестность местапребывания лица нельзя было устранить с помощью мер, принятых заинтересованнымилицами и государственными органами.
Указанные юридические фактысоставляют юридическую совокупность, необходимую для признания лица безвестноотсутствующим, и дают основания только для вывода о невозможности решениявопроса о жизни или смерти лица, но не для применения презумпции(предположения) жизни или смерти.
В случае невозможностиустановить день получения последних сведений о лице, началом безвестногоотсутствия лица считается первое число месяца, следующего за тем, в которомбыли получены последние сведения об отсутствующем лице, а при невозможностиустановить этот месяц — первое января следующего года.
Явка физического лица,признанного безвестно отсутствующим, устраняет невозможность решения вопроса оего жизни или смерти, и поэтому решение суда, основанное на такойневозможности, подлежит отмене.
Вместе с тем, решая вопрос опризнании лица безвестно отсутствующим, неправильно исходить из презумпциисмерти, так как при этом стирается грань между признанием лица безвестноотсутствующим и объявлением его умершим и нельзя объяснить расхождения в техправовых последствиях, которые наступают в любом из данных случаев.
Недопустимо признаниебезвестно отсутствующим лица, смерть которого не подлежит сомнению или окотором известно, что оно живое, но нет точных сведений о месте его пребывания(например, лицо прячется в связи с совершением преступления, нежеланием платитьалименты и т.д.).
На основании решения суда опризнании физического лица безвестно отсутствующим, нотариус по последнемуместу его проживания описывает принадлежащее ему имущество и устанавливает надним опеку.
По заявлениюзаинтересованного лица или органа опеки и попечительства над имуществомфизического лица, местонахождение которого неизвестно, опека может бытьустановлена нотариусом до принятия судом решения о признании его безвестноотсутствующим.
Опекун над имуществомфизического лица, признанного безвестно отсутствующим, или физического лица,местонахождение которого неизвестно, принимает исполнение гражданскихобязанностей в его пользу, погашает за счет его имущества долги, управляет этимимуществом в его интересах.
По заявлениюзаинтересованного лица опекун над имуществом физического лица, признанногобезвестно отсутствующим, или физического лица, местонахождение которогонеизвестно, предоставляет за счет этого имущества содержание лицам, которых ониобязаны содержать по закону.
Опека над имуществомпрекращается в случае отмены решения суда о признании лица безвестноотсутствующим, а также в случае появления физического лица, местонахождениекоторого было неизвестно.
В случае явки или получениясведений о месте пребывания лица, признанного безвестно отсутствующим,устраняется неопределенность в вопросе о его жизни или смерти. Поэтому судотменяет решение о признании его безвестно отсутствующим (ст. 45 ГК). Наосновании решения суда отменяется установленная над его имуществом опека (ч. 5ст. 44 ГК).
Если брак с лицом,признанным безвестно отсутствующим, был расторгнут, то в случае его явки иотмены решения суда о признании его безвестно отсутствующим, брак может бытьвосстановлен органом РАГСа по совместному заявлению супругов, если супруг лица,признанного отсутствующим, не вступил в новый брак (ч. 1 ст. 118 СК).
 
15. Понятие, основания, порядок, юридические последствия признанияфизического лица умершим и юридические последствия возвращения физическоголица, которое было провозглашено умершим
Признание гражданина безвестно отсутствующим не ликвидируетвозникшую юридическую неопределенность, поскольку он остается участником рядаправоотношений. Между тем при длительном отсутствии гражданина, если невозможноустановить место его пребывания, есть основания предполагать, что он умер.Однако с таким предположением нельзя связывать юридические последствия, покафакты, его порождающие, не будут установлены в официальном порядке, ибо ошибкав решении вопроса может повлечь серьезные нарушения прав и интересов личности.
Согласно ст. 46 ГК, гражданин может быть объявлен в судебномпорядке умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о местеего пребывания в течении трех лет, а если оно пропало без вести приобстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающие основания предполагать егогибель от определенного несчастного случая, — в течении шести месяцев.
Например, если известно, что гражданин был пассажиром или членомэкипажа затонувшего морского судна либо потерпевшего катастрофу самолета, тодля объявления его умершим требуется шесть месяцев, поскольку предположение оего гибели при таких условиях весьма основательно. Однако суд признает в данномслучае не факт смерти гражданина, а объявляет его умершим на основаниипрезумпции смерти во время несчастного случая.
Особо закон определяет условия объявления умершим гражданина,пропавшего во время военных действий: он может быть в судебном порядке объявленумершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. С учетомконкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и доистечения этого срока, но не раньше истечения 6 месяцев.
Днем смерти гражданина, объявленного решением суда умершим,считается день вступления в законную силу этого решения. Физическое лицо,пропавшее без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающихоснование предположить его гибель от определенного несчастного случая или в связис военными действиями, может быть объявлено умершим со дня его достовернойсмерти.(например, день гибели пассажирского самолета, день землетрясения илииного стихийного бедствия и т.п.).
Юридическим последствием объявления гражданина умершим является прекращениеили переход к наследникам всех прав и обязанностей, же последствия, которыевлечет смерть человека.
Правовые последствия объявления физического лица умершимприравниваются к правовым последствиям, которые наступают в случае смерти.
Однако объявление гражданина умершим, в отличие от смерти,устанавливает лишь презумпцию, но не самый факт смерти. Поэтому в техисключительных случаях, когда гражданин, объявленный умершим,
фактически жив, решение суда ни в коей мере не повлияет на егоправоспособность. Если же гражданин действительно умер, то его правоспособностьпрекращается в силу естественной смерти, независимо от того, когда будетвынесено решение суда об объявлении его умершим.
Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать отлюбого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло кэтому лицу после объявления гражданина умершим (например, наследники; лицо,которому имущество было подарено, и т.п.). Лица, к которым имуществогражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязанывозвратить ему имущество только в случае, если доказано, что, приобретаяимущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, жив.
Наследники физического лица, объявленного умершим, не имеют праваотчуждать в течении пяти лет недвижимое имущество, перешедшее к ним в связи соткрытием наследства.
Нотариус, который выдал наследнику свидетельство о праве нанаследство на недвижимое имущество, налагает на него запрет отчуждения.
16. Понятие, содержание и особенности правоспособности идееспособности юридических лиц
Любой участник гражданского оборота — гражданин или организациядолжны обладать гражданской правоспособностью и дееспособностью. Обладает этимиюридическими качествами и организация, признаваемая юридическим лицом.
Гражданская правоспособность – способностьобладать субъективными гражданскими правами и обязанностями. Гражданскаяправоспособность юридического лица возникает с момента его государственнойрегистрации и прекращается со дня внесения в ЕГР записи о его прекращении.Юридическое лицо приобретает и осуществляет гражданские права и обязанностичерез свои органы (собрание участников, исполнительный комитет).
Гражданская дееспособность – способностьлица своими действиями приобретать гражданские права и самостоятельно ихосуществлять, а также способность своими действиями создавать для себягражданские обязанности, самостоятельно их исполнять и нести ответственность вслучае их исполнения.
Правоспособность и дееспособность юридического лица отличаются отправоспособности и дееспособности гражданина. Отличие, прежде всего, состоит втом, что правоспособность и дееспособность юридического лица возникаютодновременно с момента его регистрации (или регистрации устава), тогда какдееспособность граждан возникает с достижением определенного возраста, а иногдазависит и от состояния здоровья человека. Поэтому иногда говорят о«праводееспособности» юридического лица.
Правоспособность может быть универсальной или специальной.Правоспособность граждан является универсальной, т.е. гражданин обладаетвозможностью осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.Специальная правоспособность заключается в том, что юридическое лицо можетосуществлять любые виды деятельности, не противоречащие его уставным задачам(целям) и не запрещенные законом, но отдельными видами деятельности, переченькоторых установлен законом, юридические лица могут заниматься лишь на основанииспециального разрешения (лицензии). Закон оговаривает лишь два непременныхусловия: во-первых, такая деятельность не должна быть запрещена и, во-вторых,характер деятельности юридического лица должен быть точно определен в егоуставе.
Дееспособность юридического лица есть его возможность своимидействиями приобретать и реализовать гражданские права и обязанности.Необходимо различать два вида реализации дееспособности юридического лица.Во-первых, выступление юридического лица в гражданском обороте, в егоотношениях с иными участниками, т.е. совершение различного рода сделок,заключение договоров, выступление в суде при защите прав юридического лица, и,во-вторых, внутрихозяйственная деятельность юридического лица по исполнениюпринятых им на себя обязанностей.
Материальной основой выступления юридического лиц в гражданскомобороте является его внутрихозяйственная деятельность по производствупродукции, выполнению работ или оказанию услуг и др., в которой участвует весьтрудовой коллектив юридического лица.
При необходимости постоянного совершения каких-либо действий запределами своего места нахождения юридическое лицо может создать с этой цельюфилиал или представительство. Филиал осуществляет либо все, либо часть основныхфункций юридического лица.
Как филиалы, так и представительства не являются юридическимилицами. Они представляют собой обособленные подразделения юридического лица,выступающие от его имени по доверенности, которая выдается их руководителям.Поэтому они не являются и органами юридического лица, хотя непосредственноучаствуют в осуществлении его правоспособности.
17. Теории юридического лица в гражданском праве
 
Первую по времени появления группу таких теорий составляютвзгляды, согласно которым юридическое лицо есть порождение правопорядка, т.е.некоторая юридическая фикция, искусственная конструкция, придуманнаязаконодателем. Они получили название теории фикции (или фикционных теорий).
Теория фикции получила наибольшее развитие в германскойцивилистической литературе прошлого века. Наиболее видными ее представителямиявляются крупнейшие немецкие цивилисты того времени Ф.-К.ф. Савиньи иБ.Виндшейд. Они считали юридическое лицо искусственным субъектом, созданнымзаконом лишь для условной «привязки» к нему субъективных прав иобязанностей, которые в действительности либо принадлежат его участникам — конкретным физическим лицам, либо остаются «бессубъектными». Теорияфикции оказала значительное влияние на законодательное развитие.
Вторая группа теорий юридического лица исходит из тезиса ореальности существования юридических лиц как действительных, а не вымышленныхобразований. При этом основоположник «органической теории» Гирке уподоблялюридическое лицо человеческой личности, понимая его как некую союзную личность,социальный организм, отличный от суммы участвующих в союзе людей. рамках второйконцепции, в которой принято считать субстратом юридического лица некоегореального человека или коллектива людей действуют следующие концепции: “Теория директора”- исходит из того, что именно директор уполномочен действовать от имениорганизации в сфере гражданского оборота, поэтому он и является основным носителемюридической личности; “Теория трудового коллектива” — именно трудовой коллективсоздает товары и услуги, обеспечивая тем самым деятельность юридического лица ипоэтому он его является субстратом; “Теория создателей” — владельцы, или учредителиявляются носителем свойств юридического лица, поскольку они наделилиорганизацию имуществом, вправе решать основные вопросы, связанные с егодеятельностью и т.д. Существуют также “теория персонифицированного (целевого)имущества” и “теория государства”, но единого мнения, которого быпридерживались большинство ученых нет, поэтому имеет смысл принять к сведениюкаждую теорию.
Обращаясь к третьей группе теорий, можно вынести на анализ теориюИеринга.
По Иерингу, ошибочно вообще говорить о юридических лицах как окаких-то особых субъектах права: истинными субъектами права, по его мнению,являются вовсе не юридические лица, а отдельные их члены, т. е. лицафизические, живые люди. Например, действительным субъектом права, согласноИерингу, является не университет, а отдельные члены этого учреждения: ректор,профессора, студенты. Юридическое лицо, как таковое, неспособно чувствовать,наслаждаться, пользоваться правами, а следовательно, неспособно иметь права.
Таким образом, юридическое лицо явление весьма многогранное исложное. Познать его
сущность пытались цивилисты различных стран мира, разныхисторических эпох. Было выдвинуто множество концепций, предлагающих своепонимание сущности юридического лица. Одни авторы говорили, что данный субъектправа является фиктивным, выдуманным и существующим лишь в нашем сознании;другие утверждали, что юридическое лицо — реально существующее образование,независимое от составляющих его физических лиц, полноправный субъект права;третьи вообще отрицали необходимость существования такой категории, как«юридическое лицо», предлагая заменить её какой-либо иной.
 
18. Классификация юридических лиц в гражданском праве
Критерии классификации юридических лиц. Юридические лица могутклассифицироваться по различным основаниям (критериям). Однако в любом случаеэти критерии должны иметь юридическое значение, т.е. подразделятьсоответствующие организации — юридические лица по тем или иным группам взависимости от особенностей их правового положения.
В соответствии с ч.2 ст. 81 юр.лица, в зависимости от порядка ихсоздания, делятся на юр.лица частного права и юр.лица публичного права.
В соотв. со ст. 83 юр.лица могут создаваться в форме обществ,учреждений и в других формах, установленных законом. Обществом являетсяорганизация, созданная путем объединения лиц, имеющих право участия в этомобществе. Общества делятся на предпринимательские и непредпринимательские.Учреждением является организация, созданная одним или несколькими лицами,которые не принимают участия в управлении им, путем объединения их имуществадля достижения цели, определенной учредителями, за счет этого имущества.
Общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность с цельюполучения прибыли и последующего ее распределения между участниками(предпринимательские общества), могут быть созданы лишь в качествехозяйственных обществ (полное общество, коммандитное общество, общество сограниченной или дополнительной ответственностью, акционерное общество) илипроизводственных кооперативов. Непредпринимательскими обществами являютсяобщества, не имеющие целью получения прибыли для ее последующего распределениямежду участниками.
19. Способы создания юридических лиц
Порядок возникновения юридических лиц устанавливаетсязаконодательством, регламентирующим деятельность предприятий, организаций илиучреждений данного вида. В соответствии со ст. 87 создание юр.лица егоучастники (учредители) разрабатывают учредительные документы, которыеизлагаются письменно и подписываются всеми участниками, если законом неустановлен иной порядок их утверждения. Общество, созданное одним лицом,действует на основании устава, утвержденного этим лицом. Учреждения создаютсяна основании индивидуального или совместного учредительного акта, составленногоучредителем. Учредительный акт может содержать также и в завещании. До созданияучреждения учредительный акт, составленный одним или несколькими лицами, можетбыть отменен учредителем.
Юридическое лицо считается созданным со дня его государственнойрегистрации. Данные гос. Регистрации включаются в единый государственныйреестр, открытый для общего ознакомления. Нарушение установленного закономпорядка создания юридического лица или несоответствие его учредительныхдокументов закону является основанием для отказа в государственной регистрации юридическоголица. Отказ в государственной регистрации по другим мотивам не допускается.Изменения в учредительные документы юр. лица вступают в силу для третьих лиц содня их гос. регистрации, а в случаях, установленных законом – с моментауведомления органа, осуществляющего гос. регистрацию, о таких изменениях.
20. Основания и способы прекращения юридических лиц
 
В соответствии со ст. 104. юридическое лицо прекращается врезультате передачи всего своего имущества, прав и обязанностей другимюридическим лицам — правопреемникам (слияние, присоединение, деление,преобразование) или в результате ликвидации. Юридическое лицо считается таким,что прекратилось, со дня внесения в единый государственный реестр записи о егопрекращении. Порядок прекращения юридического лица в процессе восстановленияего платежеспособности или банкротства устанавливается законом.
Участники юридического лица, суд или орган, который принялрешение о прекращении юридического лица, обязаны немедленно письменно сообщитьоб этом органу, который осуществляет государственную регистрацию, котораявносит в единый государственный реестр сведения о том, что юридическое лицонаходится в процессе прекращения.
Участники юридического лица, суд или орган, который принялрешение о прекращении юридического лица, назначают по согласованию с органом,который осуществляет государственную регистрацию, комиссию по прекращениююридического лица (ликвидационную комиссию, ликвидатора и т.п.) и устанавливаютпорядок и сроки прекращения юридического лица. С момента назначения комиссии кней переходят полномочия относительно управления делами юридического лица.Комиссия выступает в суде от лица юридического лица, которое прекращается.Комиссия по прекращению юридического лица помещает в печатных средствахмассовой информации, в которых публикуются сведения о государственнойрегистрации юридического лица, которое прекращается, сообщение о прекращенииюридического лица и о порядке и сроках заявления кредиторами требований к ней.Этот срок не может составлять меньшее двух месяцев со дня публикации сообщенияо прекращении юридического лица.
Комиссия принимает все возможные меры относительновыявления кредиторов, а также письменно сообщает им о прекращении юридическоголица.
Также юр. лицо может быть прекращено путем слияния,присоединение, деления и преобразования, при этом кредитор юридического лица,которое прекращается, может требовать от него прекращения или досрочноговыполнения обязательства.
Юр. лицо может быть ликвидировано в порядке ст.110.Юридическое лицо ликвидируется:
1) по решению его участников или органа юридического лица,уполномоченного на это учредительными документами, в том числе в связи сокончанием срока, на который было создано юридическое лицо, достижением цели,для которой оно создано, а также в других случаях, предусмотренныхучредительными документами;
2) по решению суда о признании судом недействительнойгосударственной регистрации юридического лица из-за допущенных при его созданиинарушений, которые нельзя устранить, а также в других случаях, установленныхзаконом.
Требование о ликвидации юридического лица может бытьпредъявлено в суде органом, который осуществляет государственную регистрацию, атакже участником юридического лица.
Решением суда о ликвидации юридического лица на его участниковили орган, уполномоченный учредительными документами принимать решение оликвидации юридического лица, могут быть возложены обязанности относительнопроведения ликвидации юридического лица.
Юридическое лицо является ликвидированным со дня внесения вединый государственный реестр записи о его прекращении.

21. Государство как субъект гражданского права в Украине
Особое положение государства как субъекта гражданского праваопределяется и проявляется не в его отношениях с другими субъектами — гражданамии юридическими лицами, а в природе образования и существования. Это выражаетсяв объеме его правоспособности. Особенность государства заключается в том, чтооно — носитель политической власти и суверенитета, и в силу этого в нормативномпорядке регулирует имущественные и иные отношения, определяет правосубъектностьграждан и юридических лиц. Но в нормативном порядке определяется иправосубъектность самого государства как участника гражданских правоотношений.
Она небезгранична. Государство, выступая в качестве субъекта правав гражданском обороте, оно действует как равноправный его участник и не должнообладать какими-либо преимуществами и льготами по сравнению с другимисубъектами.
Гражданская правоспособность государства — специальная, а неуниверсальная. Государство имеет лишь те гражданские права и обязанности,которые предусмотрены законом.
Гражданская дееспособность государства. Государство приобретаетдля себя гражданские права и создает гражданские обязанности (т.е. участвует вгражданском обороте) через свои органы. От имени государства в гражданскихправоотношениях участвуют специальные органы управления. Особенностигосударственного устройства позволяют выделить в качестве участниковгражданских правоотношений разнообразные государственные образования.Государство не выступает более в качестве единого субъекта гражданскихправоотношений.
Государство, будучи самостоятельным собственником, отвечает посвоим гражданско-правовым обязательствам находящимися в его собственностисредствами. В соответствии с нормами наследственного права государство можетвыступать в качестве наследника как по завещанию, так и в силу закона.Государство традиционно становится участником обязательственных отношений.Государство может быть участником внедоговорных обязательств, в частности,взыскивая в свою пользу с виновных лиц причиненный ему имущественный вред(ущерб). В качестве самостоятельного субъекта права государство участвует вавторских и изобретательских правоотношениях.
Государственные образования самостоятельно выступают вовнешнеэкономических связях. Они получили право на заключение соглашений огосударственных займах и кредитах из иностранных источников, а также напредоставление таких займов и экономической помощи иностранным партнерам.
Государство выступает стороной в договорных отношениях по внешнейторговле, прежде всего, в сделках, совершаемых торговыми представительствамигосударства, которые могут совершать не только от своего имени, но и от именигосударства сделки и иные юридические акты для осуществления возложенных на нихзадач, выступать в судах в качестве истца или представителя истца. Государствоучаствует во внешнем обороте и в качестве собственника, например, земли, зданийи сооружений, занимаемых посольствами и другими загранучреждениями.
Государство отвечает за вред, причиненный гражданину илиюридическому лицу незаконными действиями своих органов, в том числе за вред,причиненный гражданину в результате незаконного осуждения или привлечения куголовной. Оно также обязано полностью возместить убытки, причиненные имсобственнику имущества в связи с прекращением его права собственности решениемгосударственного органа, в том числе и по основаниям, предусмотренным законом.
В качестве ответчика по таким требованиям выступают органы,уполномоченные управлять государственным имуществом, либо финансовые органы,представляющие соответствующее государство как целое, а предметом взысканияслужат находящиеся в их распоряжении средства.
24. Результаты творческой, интеллектуальной деятельности какобъекты гражданского права
Результаты интеллектуально, творческой деятельности и другиеобъекты собственности создают гражданские права и обязанности.
В соответствии со ст.41 Конституции Украины, каждый имеет правовладеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатамиинтеллектуальной творческой деятельности. Интеллектуальная собственностьпредусматривает охрану мыслей, идей, определенных символов, которые воплощаются вопределенных материальных носителях, то есть нематериальныхобъектов, устанавливая по отношению к нематериальным объектам права, которыепредоставляют собственнику прав возможность распоряжаться ими по своемуусмотрению, а также позволять или запрещать пользоваться ими.
Продуктами творческой деятельности являются: произведениянауки, литературы, искусства независимо от формы, назначения, ценности, а такжеспособа воссоздания. Основные особенности регулирования этих отношений связаныс использованием и защитой исключительных прав. Охрана интеллектуальнойсобственности декларируется нормами
ст. ст.23,24 Конституции Украины. Установленный общий принципзакрепления исклю­чительных прав за гражданином или юридическим лицом наобъекты интеллектуальной собственности также регулируется специальнымизаконами, которые определяют условия возникновения, использования и защиты этихправ, а также их сроки действия.
Технический прогресс положительно влияет на расширение сферыисключительных прав. Исключительные права на объекты обеспечиваются охраннымидокументами на изобретения и промышленные образцы, свидетельствами на полезныемодели, товарные знаки, наименование и мест происхождения.Патенты и свидетельствавыдаются на основании актов государственной регистрации. Охрана исключительныхправ на произведения литературы и искусства, науки, а также объектов смежных правне нуждается в государственной регистрации или другом оформлении.
27. Юридические факты как основание возникновения гражданскихправоотношений: понятие и виды
Статья 11. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
1. Гражданские права и обязанности возникают из действий лиц,которые предусмотрены актами гражданского законодательства, а также из действийлиц, которые не предусмотрены этими актами, но по аналогии порождаютгражданские права и обязанности.
2. Основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей, вчастности, являются:
1) договоры и прочие сделки;
2) создание литературных, художественных произведений, изобретенийи других результатов интеллектуальной, творческой деятельности;
3) нанесение имущественного (материального) и морального ущербадругому лицу;
4) другие юридические факты.
Для того чтобы избежать длинного перечня оснований возникновениягражданских прав и обязанностей, можно употребить термин «юридические факты».
Юридические факты гражданского права-это обстоятельства реальнойжизни, с которыми нормы гражданского права связываютустановление, изменение, прекращение, приостановление, возобновление и томуподобное гражданских правоотношений.
Похожи на юридические факты, но отличаются от последних по своейсущности и правовой природе так называемые «юридическиеусловия»-обстоятельства, которые в результате предписания гражданско-правовойнормы имеют определенное значение для возникновения, изменения и т. п.гражданских правоотношений, но непосредственно не порождают их, не влекут засобой трансформаций и не прекращают правовые отношения. Следовательно, особенностьюридических условий в том, что правовые последствия связаны с ними не прямо, ачерез промежуточные звенья, которые создают совокупность условий дляформирования юридического факта.
Для наступления юридических последствий может быть достаточноодного юридического факта. Однако в реальной действительности чаще всего имеетместо комплекс фактов, среди которых различают: 1)группу юридических фактов;2)юридический фактический состав.
Группа юридических фактов-это несколько фактических обстоятельств,каждое из которых вызывает или может вызвать одно и тоже последствие.
Юридический(фактический)состав-это система юридических фактов, связанныхмежду собой таким образом, что правовые последствия наступают лишь при условииналичия всех элементов этого состава.
Понятие «иные юридические факты» охватывает такие разныекатегории, как: 1)правомерные действия субъектов частного права, которыеоднако, не являются сделками; 2)правомерные действия субъектов публичногоправа-акты управления; 3)неправомерные действия, которые не подпадают подпонятие причиненного вреда; 4)юридического состояния или же акты гражданскогосостояния; 5)предписания закона; 6)судебные решения; 7)события и т.п.
 
29. Правила исчисления сроков в ГП
 
Правильное определение срока или даты предусматривает точноеопределение его начала и конца. В соответствии с ГКУ срок может исчислятьсягодами, месяцами, днями, часами. Дата может быть определена календарной датойили указанием на событие, которое должно неминуемо наступить.
ГКУ предусматривает возможность исчисления сроков не толькогодами, месяцами, днями, часами, он также даёт указание на то, что в договоресрок может быть определен в срок в полгода, полмесяца, кварталом года.
Календарная дата устанавливается тогда, когда возникновение,изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей необходимо связать сопределенным конкретным моментом времени или конкретным числом каждый месяц,квартал итд. Так, наниматель по договору найма обязан вносить плату запользование имуществом первого числа каждого месяца.
Дата может определяться путём указания на событие, которое должнонеминуемо наступить, например, начало навигационного периода, смерть лица.Специфика определения даты таким способом заключается в том, что участникамправоотношений известна конкретная дата наступления события.
Что касается начала течения срока, то течение срока начинается наследующий день после окончания календарной даты или события, которым определеноего начало. Сроки, которые определены годами, месяцами, неделями, дняминачинаются со следующего дня после соответствующей календарной даты. Например,если договор заключён на один год, а дата его заключения считается началомсрока обязательства, то течение срока начинается со следующего дня послеподписания договора.
Если начало течения срока связанно с соответствующим событием, тотечение срока начинается со дня после наступления соответствующего события.Так, шестимесячный срок для принятия наследства исчисляется со следующего дняпосле смерти наследодателя.
Когда сроки определены часами, применяется принцип по аналогииправа и определяется начало течения срока, который исчисляется часами, моментомнаступления следующего часа после соответствующего часа, с которым связанноначало срока.
Что касается окончания срока, то срок, определенный годами,истекает в соответствующие месяц и число последнего срока.
К сроку, определённому полугодием или кварталом года, применяютсяправила о сроках, которые определены месяцами. При этом отсчёт кварталов ведётсяс начала года. Например, срок, определённый полугодием, начинает свой отсчёт 18августа 2009года и заканчивается 18 февраля 2010 года, т.е. через 6 месяцев.Срок, определённый в пол месяца равен 15 дням. Если окончание срока,определенного месяцем, приходится на такой месяц, в котом нет соответствующегочисла, то срок истекает в последний день этого месяца.
Срок, который определен неделями, истекает в соответствующий деньпоследней недели срока. Если истечение срока начинается в понедельниксоответствующей недели, то заканчивается этот срок в понедельник на будущейнеделе.
Если последний день срока приходится на выходной, праздничный илидругой нерабочий день, определенный в соответствии с законом в месте совершенияопределенного действия, днём истечения срока является первый за ним рабочийдень.
 
30. Условия действительности сделок
В гражданском праве под термином «сделка» имеется в виду только действительнаясделка, которая отвечает требованиям закона и приводит к тем правовымпоследствиям, на достижение которых была направлена воля ее участников (участника).Недействительная же сделка, которая не соответствует требованиям закона, неявляется сделкой, а по своей правовой природе представляет собой правонарушение,несмотря на то, что по содержанию и форме она возникла как сделка.
Требованием к содержанию сделки заключается в том, что она недолжна противоречить актам гражданского законодательства и моральным устоямобщества.
Субъектами сделки могут быть лишь лица, имеющие необходимый объем сделкоспособности,что является элементом гражданской дееспособности. Нарушение этого требованиявлечёт признание сделки недействительной.
Волеизъявление участника сделки должно быть:
1)свободным (формироваться при отсутствии давления на психику илиличность физического лица и т.п.; формироваться в условиях, при которых лицоможет должным образом оценить ситуацию, определить для себя цель сделки,представление о её характере идр)
2)отвечающим внутренней воле субъектов сделки. В случае, когдаволя субъекта сделки формировалась не свободно и (или) не отвечала еговолеизъявлению (имело место насилие, лицо находилось под влиянием угрозы,обмана итп), сделка признается недействительной.
3)При заключении сделки обязательным является соблюдениепредусмотренной законом формы (простой, письменной, нотариальной).Нарушениетребований относительно формы сделки несёт за собой признание еёнедействительной или наступление других последствий.
4)сделка должна быть реальной, т.е. направленной на фактическоенаступление правовых последствий. Сделка, совершенная без намерения создать правовыепоследствия, является недействительной, как фиктивная, то есть совершенная лишьдля вида.
Что касается сделок, которые совершаются родителями(усыновителями) от имени их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособныхдетей, то такая сделка не может противоречить правам и интересам этих детей.

31. Понятие, виды и значение сроков исковой давности
Исковая давность-это рок, в пределах которого лицо может обратитьсяв суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса.
Исковая давность тесно связана с процессуальным понятием права наиск.
Право на иск-это обеспеченная законом возможностьзаинтересованного лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении иразрешении материально-правового спора для защиты нарушенного права. Обычноправо на иск состоит из права на подачу иска и право на удовлетворение иска. Систечением срока давности лицо теряет право на иск в материальном понимании,т.е. право истца требовать от суда удовлетворения иска(возможностьпринудительного выполнения требования истца). Следовательно, истечение исковойдавности является основанием для отказа в иске.
ГКУ установлено два вида исковой давности: общая и специальнаяисковая давность. Общая исковая давность применяется во всех случаях, заисключением тех, относительно которых законом предусмотрены специальные сроки.Общая исковая давность определяется в три года.
А для отдельных видов требований законом может устанавливатьсяспециальная исковая давность: сокращенная или более длительная по сравнению собщей исковой давностью. Так, исковая давность в один год применяется, вчастности, к требованиям о взыскании неустойки(пени); об опровержениинедостоверной информации, помещённой в средствах массовой информации. В данномслучае исковая давность исчисляется со дня помещения этих сведений в средствахмассовой информации или со дня, когда лицо узнало или могло узнать об этихсведениях. Также исковая давность в один год применяется к требованиям опереводе на совладельца прав и обязанностей покупателя при нарушениипреимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности; всвязи с недостатками проданного товара; о расторжении договора дарения; в связис перевозкой груза, почты; об обжаловании действий исполнительного завещания.
Так же ГКУ предусматривает исковую давность сроком в пять лет,которая применяется к требованиям о признании недействительной сделки,совершенной под влиянием насилия или обмана.
Предусмотренная ГКУ исковая давность сроком в 10 лет применяется ктребованиям о применении последствий ничтожной сделки.
Теперь можно сделать следующие выводы о том, насколько важнарегламентация сроков, в течение которых обладатель нарушенного права можетдобиваться принудительного осуществления и защиты своего права, объясняетсярядом обстоятельств.
Во-первых, институт исковой давности облегчает установление судамиобъективной истины по делу, способствует вынесению правильных решений, так какесли бы возможность принудительной защиты нарушенного права не ограничиваласьсроком, то это сильно затруднило бы разрешение гражданских дел в связи сбольшой вероятностью утраты доказательств, возросшей возможностью неадекватногоотражения обстоятельств дела участвующими в нем лицами и т. п.
Во-вторых, исковая давность содействует стабилизации гражданскогооборота, устранению неопределенности в отношениях его участников, котораянеизбежно возникла бы из-за того, что нарушителя гражданского права бесконечнодолго держали бы под угрозой применения мер государственного принуждения. А этозначит, что с учетом исковой давности разрешение возникших споров междусубъектами гражданского оборота будет проходить значительно быстрее.
В-третьих, отсутствие разумных временных ограничений для принудительнойзащиты гражданских прав ущемляло бы охраняемые законом права и интересыответчиков и третьих лиц, которые не всегда могут заранее учесть необходимостьсобирания и сохранения соответствующих доказательств.
Кроме того, длительное непредъявление иска истцом обычносвидетельствует о том, что он либо не слишком заинтересован в осуществлениисвоего права, либо нетвердо уверен в обоснованности своих требований.
Таким образом, исковая давность служит укреплению договорнойдисциплины, стимулирует активность участников гражданского оборота восуществлении принадлежащих им прав и обязанностей, а также усиливает взаимныйконтроль за исполнением обязательств.
 
32. Приостановление срока давности в ГПУ. Понятие. Основания
Приостановление течения исковой давности означает, что течение непроисходит на протяжении времени, когда в силу предусмотренных закономобстоятельств защиту нарушенных прав осуществить невозможно.
Часть 1 ст. 263 ГК предусматривает обстоятельства, наличие которыхявляется безусловным основанием для применения специальных правил вычислениясрока исковой давности — его остановки. Идея закрепленного в. 263 ГК правилазаключается в том, что время, в течение которого действует предусмотренное этойнормой обстоятельство, не засчитывается в общий срок хода исковой давности.Срок исковой давности в таком случае возобновляет свой ход лишь из момента,когда предусмотренное законом препятствие прекращает свое существование.Следовательно, при вычислении указанного срока учитывается лишь время, котороепрошло к и после его остановка, а время, которое охватывается состояниемостановки, — исключается.
Течение исковой давности приостанавливается в таких случаях:
1)если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное инеотвратимое при данных условиях событие;
2)в силу установленной законодательством отсрочки выполненияобязательств (мораторий);
3)если истец или ответчик находятся в рядах Вооруженных Сил,переведённых на военное положение;
4)при приостановлении действия закона или иного НПА, регулирующегосоответствующие отношения (данное положение является новеллой в гражданскомзаконодательстве).
Данный перечень обстоятельств является исчерпывающим.
Характерной чертой правового института остановки срока исковойдав-
ности является то, что длительность времени такой остановкиявляется неопределенной. Его окончание зависит лишь от момента исчезновениясоответствующего препятствия.
33. Прерывание сроков исковой давности
Прерывание хода исковой давности означает, что в отличие отостановки этого срока, время, которое прошло к такому прерыванию, неучитывается, а исчисление исковой давности после прерывания начинается заново.Последнее обстоятельство является основной чертой правила прерывания теченияисковой давности, которая отличает его от правового института остановки этогосрока.
Одним из оснований прерывания течения срока исковой давностиявляется совершение лицом действия, которое свидетельствует о признании имсвоего долга или другой обязанности. С точки зрения прерывания срока давности котмеченным действиям могут принадлежать не только действия формальногохарактера, но и любые фактические действия, которые свидетельствуют о признанииобязанным лицом долга (частичное погашение долга, полное или частичноепризнание претензии, просьбы об отсрочке выполнения, уплата процентов заосновным долгом).
Течение исковой давности также может быть прервано в случае
предъявления уполномоченным лицом иска к одному из несколькихдолжников. Если иск фактически предъявлен, но не в установленном процессуальнымзаконом порядке (например, нарушено правило подведомственности спора, искпредъявлен к неподобающему ответчику), течение исковой давности неперерывается. При условии сдержки заявителем процессуальных правил предъявленияиска течение исковой давности перерывается со следующего дня после даты подачиискового заявления. В случае предъявления иска к неподобающему ответчику иследующей его замене должным в порядке, прерывание срока исковой давностипроисходит со следующего
дня после даты постановления судом постановления о замене стороны.
Следовательно, основаниями прерывания течения исковой давностимогут быть предъявление иска или любые активные действия обязанного субъекта,которые свидетельствуют о признании им долга. В любом случае ход срока давностипосле прерывания начинается заново.
34. Понятие и виды сделок
Сделки — один из наиболее распространенных юридических фактов.Сделка представляет собой единство четырех элементов: субъектов — лиц,участвующих в сделке, субъективной стороны — единства воли и волеизъявления,формы и содержания. Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к еенедействительности. Недействительность сделки означает, что за этим действиемне признается значение юридического факта, в связи с чем недействительнаясделка не может породить юридические последствия, которые стороны имели в видупри заключении сделки. Между тем, недействительная сделка приводит копределенным юридическим последсявиям, связанным с устранением последствий еенедействительности.
Субъектами сделки признаются любые субъекты гражданского права,обладающие качеством дееспособности. Способность самостоятельного совершениясделок является элементом гражданской дееспособности.
В зависимости от числа сторон Сделки, выражение воли которыхявляется необходимым для его совершения, закон разделяет Сделки наодносторонние и двух- или многосторонние (договоры). Односторонней Сделкойявляется волевое действие одной стороны (например завещание, принятие или отказот принятия наследства, публичное обещание вознаграждения, доверенность, простойвексель). Из односторонней Сделки права возникают, как правило, у других лиц,например право представителя представлять лицо, которое уполномочило его на этодоверенностью. Большинство договоров являются двусторонними, например договоркупли-продажи, мены, имущественного найма (аренды). Для совершениямногосторонней Сделки необходимы согласованные волевые действия трех или большесторон, направленные на совершение такой Сделки (например, договор о совместнойдеятельности, учредительном договоре).
Кроме разделения по количеству сторон Сделки разделяются на:платные и бесплатные, консенсуальные и реальные, каузальные и абстрактные,условные и безусловные, фидуциарные. Срочные и бессрочные.
Платной является Сделка, в которой действию одной стороны отвечаетприобретение этой стороной права на получение встречного имущественногоудовлетворения (право получить деньги, имущество), например договоркупли-продажи, мены, страхования. В зависимости от того, когда Сделка считаетсясовершенной, то есть порождает права и обязанности, Сделки делятся наконсенсуальные и реальные. Консенсуальной является Сделка, для совершениякоторой достаточно лишь достижение сторонами согласия за всеми егосущественными условиями. Большинство Сделок являются консенсуальными (например,договор покупки-продажи, поставки, подотряда, совместной деятельности). Длясовершения реальной Сделки недостаточно лишь достижения сторонами согласияотносительно её существенных условий. Реальная Сделка, в отличие отКонсенсуальной, считается совершенной лишь тогда, когда состоится передачавещи, то есть права и обязанности по ней возникают с момента ее передачи(например, договор ссуды, банковского вклада, ренты). Некоторые Сделки взависимости от воли сторон могут быть как реальными, так и консенсуальными(например, договор хранения, дарования, займа, факторинга).
В зависимости от значения оснований Сделки, для еёдействительности Сделки разделяются на каузальные и абстрактные. Сделки,действительность которых зависит от наличия конкретного основания, являютсякаузальными, а Сделки, для действительности которых основание не суть важно,является абстрактными.
Сделки разделяются на условные и безусловные. Условной являетсяСделка, в которой возникновение прав и обязанностей происходит в зависимости отобстоятельств, которые могут наступить или не наступить в будущем Сделки, несодержат отлагательные или отменительные условия, являются безусловными.
Отдельным видом Сделок является фидуциарные (от лат. fiducia — доверие) Сделки, которые имеют доверительный характер.
 
35. Воля участников сделки и её юр значение
Как известно, одним из обязательных требований к заключениюсделки, является условие свободного волеизъявления стороны, заключающей сделку.Поэтому, сделки, совершаемые против воли субъекта сделки являютсянедействительными.
Сделки с пороками в субъективной стороне (сделки с пороками воли)можно подразделить на два вида: сделки, совершенные без внутренней воли на ихсовершение, и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно,т.е. под определённым внешним воздействием.
К сделкам, совершенным при отсутствии внутренней воли, относятсясделки: заключённые гражданином, неспособным понимать значение своих действийили руководить ими; сделки, заключённые под влиянием заблуждения; заключённыепод влиянием насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя однойстороны с другой стороной или сделки, заключённые вследствие стечения тяжёлыхобстоятельств.
Сделки, совершаемые гражданами, неспособными понимать значениесовершаемых ими действий или руководить ими. Такие сделки имеют место тогда,когда дееспособные граждане не способны в полной мере понять и оценить значениесвоих действий. Заблуждение также способствует искаженному формированию волиучастника сделки, но не является результатом умышленных, целенаправленныхдействий другого участника сделки. Возникновению заблуждения можетспособствовать недоговоренность, отсутствие должной осмотрительности, подчассамоуверенность участника сделки либо действия третьих лиц. Сделка, совершённаяпод влиянием заблуждения, перестаёт отвечать признакам сделки, т.к. выражаетволю её участников неправильно и, соответственно, приводит к иному результату,нежели тот, который они имели в виду.
Обман — умышленное введение другой стороны в заблуждение с цельювступить в сделку. Обман может быть не только направлен на искаженноепредставление о самой сделке, ее элементах, выгодности и т. п., но изатрагивать обстоятельства, находящиеся за пределами сделки, например мотив ицель. Действия недобросовестного контрагента могут выражаться как в активныхдействиях, например сообщение ложных сведений, представление поддельной справкио стоимости или ремонте вещи и т. п., так и в пассивных действиях (бездействии)— умолчание о дефекте изделия, непредставление полной документации и т. п.
Насилие – это причинение участнику сделки физических или душевныхстраданий с целью принуждения его к совершению сделки. Причём необязательно,чтобы контрагент сам оказывал это воздействие, достаточно того, чтобы он зналоб этом и использовал это обстоятельство в своих интересах. Например, гражданинуговаривает другого подарить ему дом, собственник дома не соглашается. Спустякакое-то время собственник становится жертвой хулиганов; узнав об этом,гражданин приходит к собственнику и требует заключения договора, утверждая, чтохулиганы действовали по его поручению, хотя на самом деле он не имел к этомуфакту никакого отношения. Поскольку воля собственника в данном случаеотсутствовала, то последующее оформление договора дарения может быть признанонедействительным. Кроме того, насилие необязательно может применяться не толькона самого собственника, оно может оказываться и на родных и близких. В этойобласти право гражданское пересекается с правом уголовным.
Угроза – это психическое воздействие на волю лица посредствомзаявлений о причинении ему какого-либо зла в будущем, если оно не совершитсделку. Так же как и насилие, угроза может быть направлена и против лиц,близких участнику сделки. При признании сделок недействительными угрозавстречается более часто, чем насилие. Примерами в данном случае могут послужитьугроза лишения наследства или наложение ареста на имущество. Таким образом,основанием для признания сделки недействительной может считаться не всякаяугроза, а только та, которая носит реальный характер и противоречит закону.
Рассматривая вопрос о сделках с пороками воли, можно обратитьвнимание на то, чему придается большее значение для действительности сделки:собственно воле или волеизъявлению. На этот счёт существует несколько точекзрения. По мнению одних авторов, основу действительности сделки должносоставлять волеизъявление; другие авторы полагают, что стержневым моментомсделки является внутренняя воля лица. Но существует и ещё одна позиция на этотсчёт, которая учитывает и наличие правильно сформированной внутренней воли, иадекватное ее выражение в волеизъявлении. Таким образом, единство воли иволеизъявления является непременным условием действительности сделки.

36. Форма правочинів: поняття, види, значення
 
Правочини можуть вчинятися усно або в письмовій формі.Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
Правочин, для якого законом не встановлена обов'язковаписьмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волюдо настання відповідних правових наслідків.
У випадках, встановлених договором або законом, волясторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.
Форма правочину — це спосіб вираження волі сторін, що беруть уньому участь. Особа, вчиняючи правочин, повинна чітко і зрозуміло висловитисвою волю на встановлення, зміну або припинення цивільного правовідношення.Чинне законодавство передбачає декілька способів виразу волі в правочинах,доведення його до зацікавлених осіб у значенні волевиявлення. Воно може бути якв усній, так і в письмовій формі (простій чи нотаріальній).
У простій письмовій формі правочин можна вчинити як шляхомукладення певного документа (договору, довіреності, заповіту), підписаноговідповідно одним або декількома особами, які беруть участь у правочині, так ішляхом обміну листами, телеграмами, підписаними особами, які їх надсилають.
Правочин вважається вчиненим у нотаріальній письмовій формі, колиукладений документ завірений державним або приватним нотаріусом, а також іншоюпосадовою особою, уповноваженою законом здійснювати нотаріальні послуги (ст. 40Закону України «Про нотаріат»).
Частина 3 ст. 206 закріплює можливість виразу волі в правочинішляхом мовчання. Мовчання матиме правове значення тільки у випадку, якщозаконом або угодою сторін йому притаманна така якість. Так, якщо орендаторпродовжує користуватися майном після спливу строку договору при відсутностізаперечень з боку орендодавця, договір вважається поновленим на тих самихумовах на невизначений строк. Даний приклад цікавий тим, що воля орендодавця наподовження орендних відносин має вираз мовчання, а воля орендаря на цездійснюється шляхом конклюдентних дій (продовження користування арендованиммайном).
37. Правові наслідки недотримання сторонами форми правочину уцивільному праві
Недійсність правочинів внаслідокнедотримання форми залежитьвід того, яка форма встановлена законом або домовленістю сторін для того чиіншого правочину
Відповідно до правил ЦК України порок форми правочину можевиражатися а) недодержанні простої письмової форми правочину (ст. 218 ЦКУкраїни); б) к-додержанні нотаріальної форми одно- або двосторонніх правочинів(статті 219— 220 ЦК України); в) неотриманні дозволу органу опіки та піклування:-вчиненняправочину (ст. 224 ЦК України).
За загальним правилом, недодержання простої письмової формиправочину, ш вимагається законом, не тягне за собою недійсності правочину. Навипадок тако: порушення закон встановив спеціальну санкцію — заборонив суду обгрунтвувати своє рішення свідченнями свідків (ст. 218 ЦК України; ст. 46 ЦК УРСР).
Для підтвердження факту здійснення правочину та його умов можутьподг-ватися та розглядатися судом письмові докази, засоби аудіо- відеозаписутош Чинне процесуальне законодавство відносить до письмових доказів всякого рогдокументи, акти, листування службового або особистого характеру, що містя"у собі відомості про правочин та його умови (ст. 36 ГПК, ст. 46 ЩІК).
Недотримання простої письмової форми правочину тягне йогонедійсніс-лише у випадках, встановлених законом. До таких випадків, зокрема,належа* недотримання письмової форми застави (ст. 13 Закону України «Прозаставу недотримання письмової форми інших правочинів щодо забезпеченнявиконай:-зобов'язань (ч. 2 ст. 547 ЦК України).
Наприклад, відповідно до п. 6 постанови Пленуму Верховного СудуУкраїни „Про судову практику у справах про визнання угод недійсними“від 28 квітня 1978 р. у первісній його редакції ст. 49 ЦК УРСР поширюється наугоди, що порушують основні принципи соціалістичного суспільного ладу, зокрема,спрямовані на використання соціалістичної власності з корисливою метою,одержання громадянином нетрудових доходів або використання майна, щознаходиться у їх особистій власності або користуванні на шкоду інтересамсуспільства, на відчуження землі або незаконне нею користування, розпорядженнячи придбання всупереч встановленим правилам предметів, вилучених з обігу абообмежених в обігу.
43. Понятие и виды недействительных сделок В ГП Украины
 
Недействительной являетсясделка, если ее недействительность установлена законом (ничтожная сделка) илисделка, признанная судом недействительной (оспаримая).
Основанием недействительности сделки является несоблюдение вмомент совершения сделки стороной (сторонами) требований, установленных ст. 203ГК. В частности, это требования: 1) соответствие содержания сделки ГК, другимактам гражданского законодательства, а также моральным устоям общества; 2)наличие у лица, которое совершает сделку, необходимого объема гражданскойдееспособности; 3) свободное волеизъявление участника сделки должно отвечатьего внутренней воле; 4) направленность сделки на реальное наступлениеобусловленных ею правовых последствий; 5) соответствие сделки, котораясовершается родителями или усыновителями, правам и интересам их малолетних,несовершеннолетних и нетрудоспособных детей.
Различают ничтожные и оспариваемые сделки.
Ничтожной или « абсолютно недействительной» признается сделка,если ее недействительность установлена законом. Поскольку недействительностьтаких сделок определена непосредственно в правовой норме, то они считаютсянедействительными с момента их заключения, независимо от предъявления иска ирешения суда. Следовательно, в этом случае признание такой сделкинедействительной судом не требуется.
Однако даже ничтожные сделки в определенных законом случаях попредставлению сторон или заинтересованных лиц могут быть признаны судомнедействительными. Это, например, возможность признания судом действительнойсделки, которая заключена с нарушением нотариальной формы (ст. 219 ГК).
Другим видом недействительных сделок являются оспариваемые (или«относительно недействительные») сделки. Их отличие от ничтожных сделокзаключается в том, что оспариваемые сделки считаются такими, которые порождаютправа и обязанности. Однако их действительность может быть оспорена сторонойсделки или другим заинтересованным лицом в судебном порядке. То есть, хотянепосредственно правовой нормой их недействительность не предусматривается, но,вместе с тем, у стороны сделки или заинтересованного лица существуетвозможность обратиться в суд с иском о признании такой сделки недействительной.Примером оспариваемой сделки является сделка, совершенная физическим лицом,ограниченным в дееспособности. Для признания такой сделки недействительнойпопечитель должен подать иск в суд. Суд может признать такую сделкунедействительной, в случае, когда будет установлено, что такая сделкапротиворечит интересам самого подопечного, членов его семьи или лиц, которых онна основании закона обязан содержать
 
44. Ничтожнжные сделки
Ничтожной или « абсолютно недействительной» признается сделка,если ее недействительность установлена законом. Поскольку недействительностьтаких сделок определена непосредственно в правовой норме, то они считаютсянедействительными с момента их заключения, независимо от предъявления иска ирешения суда. Следовательно, в этом случае признание такой сделкинедействительной судом не требуется.
Однако даже ничтожные сделки в определенных законом случаях попредставлению сторон или заинтересованных лиц могут быть признаны судом недействительными.Это, например, возможность признания судом действительной сделки, котораязаключена с нарушением нотариальной формы (ст. 219 ГК).
Поскольку действительность или недействительность ничтожной сделкиопределяется непосредственно законом и не зависит от воли сторон, топоследствия ее недействительности определяется непосредственно законом. Приэтом правовые последствия недействительности ничтожной сделки, установленныезаконом, не могут изменяться по договоренности сторон. Однако суд по собственнойинициативе, руководствуясь собственными убеждениями и материалами дела, имеетправо определять, какие именно последствия недействительности ничтожной сделкибудут применяться в каждом отдельном случае. При этом предложение или желание сторонне имеет правового значения.
45. Оспариваемые сделки
Одним из видов недействительных сделок являются оспариваемые (или«относительно недействительные») сделки. Их особенностью является то, чтооспариваемые сделки считаются такими, которые порождают права и обязанности.Однако их действительность может быть оспорена стороной сделки или другимзаинтересованным лицом в судебном порядке. То есть, хотя непосредственноправовой нормой их недействительность не предусматривается, но, вместе с тем, устороны сделки или заинтересованного лица существует возможность обратиться всуд с иском о признании такой сделки недействительной. Примером оспариваемойсделки является сделка, совершенная физическим лицом, ограниченным вдееспособности. Для признания такой сделки недействительной попечитель долженподать иск в суд. Суд может признать такую сделку недействительной, в случае,когда будет установлено, что такая сделка противоречит интересам самогоподопечного, членов его семьи или лиц, которых он на основании закона обязансодержать. По общему правилу, установленному ст. 216, последствием заключениясделки, не отвечающей требованиям закона и признанной недействительной,является двухсторонняя реституция.
Двухсторонняя реституция заключается в том, что каждая сторонанедействительной сделки должна вернуть другой стороне все, что она получила приосуществлении такой сделки. Если вернуть в натуре полученное понедействительной сделке невозможно (например, предметом сделки было пользованиеимуществом, предоставление услуг и тому подобное), то подлежит возвращениюстоимость полученного. То есть осуществляется возмещение полученного понедействительной сделке в денежной форме. Оценка размера возмещенияосуществляется не по тем ценам, которые существовали на момент заключениясделки, и не по тем, которые были на момент предъявления иска, а по ценам,существующим на момент возмещения. Если возмещение осуществляется добровольно,то таким моментом является момент расчетов между сторонами. Если же возмещениеосуществляется на основание решения суда, то цены определяются на моментисполнения судебного решения о возмещении полученного по сделке, котораяпризнана судом недействительной

46. Правовые последствия недействительности сделки
Недействительная сделка не создает юридических последствий, крометех, которые связаны с ее недействительностью (ст.216 ГК). По общему правилу,установленному ст. 216, последствием заключения сделки, не отвечающейтребованиям закона и признанной недействительной, является двухсторонняяреституция.
Двухсторонняя реституция заключается в том, что каждая сторонанедействительной сделки должна вернуть другой стороне все, что она получила приосуществлении такой сделки. Если вернуть в натуре полученное понедействительной сделке невозможно (например, предметом сделки было пользованиеимуществом, предоставление услуг и тому подобное), то подлежит возвращениюстоимость полученного. То есть осуществляется возмещение полученного понедействительной сделке в денежной форме. Оценка размера возмещенияосуществляется не по тем ценам, которые существовали на момент заключениясделки, и не по тем, которые были на момент предъявления иска, а по ценам,существующим на момент возмещения. Если возмещение осуществляется добровольно,то таким моментом является момент расчетов между сторонами. Если же возмещениеосуществляется на основание решения суда, то цены определяются на моментисполнения судебного решения о возмещении полученного по сделке, котораяпризнана судом недействительной.
Двухсторонняя реституция является общим следствиемнедействительности сделки, которая наступает независимо от наличия вины сторонсделки в том, что сделка является недействительной. В тех случаях, когдапризнанием сделки недействительной способствовала вина одной из сторон,двухсторонняя реституция может сопровождаться дополнительными негативнымипоследствиями для виновной стороны. В частности, если в связи с совершениемнедействительной сделки второй стороне (сторонам) сделки или третьему лицунанесен ущерб и моральный вред, они подлежат возмещению виновной стороной.
Специальными нормами могут быть установлены особые условияприменения указанных выше общих последствий или особые правовые последствия дляотдельных видов недействительной сделки (например, повышенная или ограниченнаяответственность одной из сторон и т.п.). Например, относительно сделокосуществленных в результате обмана, дополнительные имущественные последствиядля виновной стороны предусмотрены ч.2 ст. 230 ГК, которая устанавливает, чтосторона, использовавшая обман, обязана возместить второй стороне убытки вдвойном размере и моральный ущерб, нанесенный в связи с совершением этойсделки.
Поскольку действительность или недействительность ничтожной сделкиопределяется непосредственно законом и не зависит от воли сторон, топоследствия ее недействительности определяется непосредственно законом. Приэтом правовые последствия недействительности ничтожной сделки, установленныезаконом, не могут изменяться по договоренности сторон. Однако суд пособственной инициативе, руководствуясь собственными убеждениями и материаламидела, имеет право определять, какие именно последствия недействительностиничтожной сделки будут применяться в каждом отдельном случае. При этомпредложение или желание сторон не имеет правового значения.
47. Понятие и основания применения реституции в ГП Украины
Согласно ст. 216, последствием заключения сделки, не отвечающейтребованиям закона и признанной недействительной, является двухсторонняяреституция. Двухсторонняя реституция заключается в том, что каждая сторонанедействительной сделки должна вернуть другой стороне все, что она получила приосуществлении такой сделки. Если вернуть в натуре полученное понедействительной сделке невозможно (например, предметом сделки было пользованиеимуществом, предоставление услуг и тому подобное), то подлежит возвращениюстоимость полученного. То есть осуществляется возмещение полученного понедействительной сделке в денежной форме. Оценка размера возмещенияосуществляется не по тем ценам, которые существовали на момент заключениясделки, и не по тем, которые были на момент предъявления иска, а по ценам,существующим на момент возмещения. Если возмещение осуществляется добровольно,то таким моментом является момент расчетов между сторонами. Если же возмещениеосуществляется на основание решения суда, то цены определяются на моментисполнения судебного решения о возмещении полученного по сделке, котораяпризнана судом недействительной.
Двухсторонняя реституция является общим следствиемнедействительности сделки, которая наступает независимо от наличия вины сторонсделки в том, что сделка является недействительной. В тех случаях, когдапризнанием сделки недействительной способствовала вина одной из сторон,двухсторонняя реституция может сопровождаться дополнительными негативнымипоследствиями для виновной стороны. В частности, если в связи с совершениемнедействительной сделки второй стороне (сторонам) сделки или третьему лицунанесен ущерб и моральный вред, они подлежат возмещению виновной стороной.
48. Возмещение убытков и морального вреда как следствие совершениянедействительных сделок
При недействительности сделки каждая сторона недействительнойсделки должна вернуть другой стороне все, что она получила при осуществлениитакой сделки (ст216 ГК). Если вернуть в натуре полученное по недействительнойсделке невозможно (например, предметом сделки было пользование имуществом,предоставление услуг и тому подобное), то подлежит возвращению стоимостьполученного. То есть осуществляется возмещение полученного по недействительнойсделке в денежной форме. Оценка размера возмещения осуществляется не по темценам, которые существовали на момент заключения сделки, и не по тем, которыебыли на момент предъявления иска, а по ценам, существующим на моментвозмещения. Если возмещение осуществляется добровольно, то таким моментомявляется момент расчетов между сторонами. Если же возмещение осуществляется наоснование решения суда, то цены определяются на момент исполнения судебногорешения о возмещении полученного по сделке, которая признана судом недействительной.
Двухсторонняя реституция является общим следствиемнедействительности сделки, которая наступает независимо от наличия вины сторонсделки в том, что сделка является недействительной. В тех случаях, когдапризнанием сделки недействительной способствовала вина одной из сторон,двухсторонняя реституция может сопровождаться дополнительными негативнымипоследствиями для виновной стороны. В частности, если в связи с совершениемнедействительной сделки второй стороне (сторонам) сделки или третьему лицу нанесенущерб и моральный вред, они подлежат возмещению виновной стороной. Специальныминормами могут быть установлены особые условия применения указанных выше общихпоследствий или особые правовые последствия для отдельных видовнедействительной сделки (например, повышенная или ограниченная ответственностьодной из сторон и т.п.). Например, относительно сделок осуществленных врезультате обмана, дополнительные имущественные последствия для виновнойстороны предусмотрены ч.2 ст. 230 ГК, которая устанавливает, что сторона,использовавшая обман, обязана возместить второй стороне убытки в двойномразмере и моральный ущерб, нанесенный в связи с совершением этой сделки.

49. Понятие и формыосуществления представительства В ГП Украины
Представительством является правоотношение, в котором одна сторона(представитель) обязана или имеет право совершить сделку от имени другойстороны, которую она представляет (ст237 ГК). Основным правом представителяявляются полномочия действовать от имени и за счет лица, которое он представляет.Полномочия не только дают возможность представителю действовать от имени лица,которое он представляет, но и определяет содержание и пределы таких действий,по виду и мере возможного поведения являясь неимущественным гражданским правом.
Представитель обязан действовать в пределах представленныхполномочий и в интересах представляемого, а после выполнения обязательств-передать права и все полученное по заключенной им сделке лицу, которое онпредставляет.
Представляемое лицо должно создать условия, необходимые дляреализации полномочий представителем и принять все выполненное в соответствии спредоставленными полномочиями.
Не является представителем лицо, действующее, хотя и чужихинтересах, но от собственного имени, уполномоченное на ведение переговоров овозможных и будущих сделках.
Представительство возникает на основании договора, закона, актаоргана юридического лица и по другим основаниям, установленным актамигражданского законодательства.
Различают: представительство по закону, коммерческоепредставительство, представительство по доверенности.
Представительство по закону Характерной особенностью данного видапредставительства является его направленность на защиту прав и законныхинтересов недееспособных лиц, которые вследствие малолеитства, слабоумия илидушевной болезни не могут заботиться о себе сами. В связи с этим воля таких лицдля решения вопроса о необходимости представительства их интересов извне неимеет особого значения… Так, согласно ст 242 ГК родители являются законнымипредставителями своих малолетних и несовершеннолетних детей; опекун являетсязаконным представителем малолетнего лица и физического лица, признанногонедееспособным. Законным представителем в случаях, установленных законом, можетбыть другое лицо.
Коммерческим представителем является лицо, которое постоянно исамостоятельно выступает представителем предпринимателей при заключении имдоговоров в сфере предпринимательской деятельности. Полномочия коммерческогопредставителя могут быть подтверждены письменным договором между ним и лицом,которое он представляет, или доверенностью. Особенность коммерческогопредставительства в отдельных сферах предпринимательской деятельностиустанавливаются законом
Представительство, которое основывается на договоре, можетосуществляться по доверенности. Доверенность – письменный документ, которыйвыдается представителю представляемым им лицом для представительства передтретьими лицами.
В зависимости от объема полномочий, которые представляютсяпредставителю представляемым им лицом, различают два вида доверенности: 1)общая доверенность (уполномачивает представителя на осуществление любых сделоки иных юридических действий различного характера)
2)специальная (предоставляет полномочия на осуществлениеюридических действий или сделок определенного типа). Представительство подоверенности может основываться на акте органа юридического лица

50. Видыпредставительства в гражданском праве Украины
Взависимости от значения волеизъявления для установления правоотношенийпредставительства и возникновения полномочия различают представительстводобровольное (договорное), представительство на основании непосредственногопредписания закона (обязательное) и представительство добровольно-обязательное(на основании акта управления, напр., органа юридического лица и т. п.).
Из нихнаиболее распространенным является представительство на основании договора. Емупосвящено большинство норм гл. 17 (Представительство) и значительное количествонорм гл. 68 (Поручение).
Представительствупо закону специально посвящена ст. 242 ГК, которая относит к нему:(представительство родителями (усыновителями) своих малолетних инесовершеннолетних детей; 2) представительство опекуном малолетнего лица ифизического лица, призванного недееспособным. Этот перечень не являетсяисчерпывающим: законное представительство возможно также в других случаях,установленных законом.
Характернойособенностью представительства по закону является его направленность на защитуправ и законных интересов лиц, которые следствии малолетства, слабоумия илидушевной болезни не могут проявлять заботу о себе самостоятельно, а потомуявляются недееспособными (ст.31 ГК). В связи с этим, воля таких лиц для решениявопроса о необходимости представительства их интересов не имеет значения.
Положение отом, что законными представителями своих малолетних и несовершеннолетних детейявляются родители, закреплено не только в ГК, но и в Семейном кодексе Украины.Право родителей представлять своих малолетних и несовершеннолетних детейосновывается на норме закона и событии (рождение ребенка), а дляпредставительства отца вдобавок необходимо наличие акта гражданского состояния(брака с матерью ребенка), сделки (заявление о признании себя отцом ребенка вслучае отсутствия брака с матерью), решение суда о признании отцом ребенка.Законными представителями малолетних и несовершеннолетних детей является такжеусыновители, которые по своему правовому положению приравниваются к родителям.Их право на представительство основывается на норме закона т решении(административном акте) об усыновлении.
Родители(усыновители) могут совершать за малолетних детей любые сделки непротиворечащие интересам детей. Что касается несовершеннолетних детей, то, пообщему правилу, они совершают большинство сделок сами, но с согласия родителей(усыновителей) или опекунов (ч.2, ст. 3, 32 ГК).
Возникновениеполномочия у опекуна основывается на положениях ч. 2 ст. 242 ГК, согласнокоторым опекун является законным представителем малолетнего лица и физическоголица, признанного недееспособным, а также на административном акте (решение оназначении опекуном).
 
51.Полномочия представителя: понятие, объем, формальное закрепление
Для тогочтобы действия представителя создали юридические права и обязанности дляпредставляемого лица, необходимо, чтобы представитель имел соответствующиеполномочия, определяющие содержание и пределы действия, которые представительможет совершать от представляемого имени. По своей сути полномочие- этонеимущественное гражданское право, основным элементом которого является правона собственные положительные действия. Тем не менее, как и каждое субъективноеправо, полномочие включает не только право на собственные положительныедействия, но и возможность требования определенного поведения от др. лиц. Вданном случае – это право требовать от представляемого лица принятия на себяюридических последствий действий, осуществленных в границах полномочий. Крометого, представитель имеет право на защиту полномочия путем предъявления исков опризнании полномочия, о прекращении действий, нарушающих его, и т. п. Такаязащита осуществляется представителем от своего имени и не требует специальногодополнительного полномочия.
Право наосуществление действия от имени другого лица может основываться на различныхюридических фактах, с которыми закон (ч. 3 ст. 237 ГК) связывает возникновениеполномочия. Такими юридическими фактами могут быть: договор (договорпоручения), закон (родители являются представителями своих малолетних детей позакону), акт органа юридического лица (назначение на определенную должность,связанную с осуществлением представительских действий), иные основания,установленные актами гражданского законодательства (факт общего веденияхозяйства, наличия совместного имущества при осуществлении одним из супруговсделок для общего семейного хозяйства, он выступает как лицо, действующее отимени и в интересах также второго супруга, так как согласие последнего наосуществление такой сделки предполагается за исключением выходящих за пределымелких бытовых).
Взависимости от значения волеизъявления для установления правоотношенийпредставительства и возникновения полномочия различают представительстводобровольное(договорное), представительство на основании непосредственногопредписания закона (обязательное) и представительство добровольно- обязательное(на основании акта управления, напр., органа юридического лица и т. п.).
Из нихнаиболее распространенным является представительство на основании договора. Емупосвящено большинство норм гл. 17 (представительство) и значительное количествонорм гл. 68 (поручение).

52.Юридические последствия превышения представителем полномочий гражданском правеУкраины
Деятельностьпредставителя должна осуществляться в пределах полномочия. Сделка, совершеннаяпредставителем с превышением полномочий, устанавливает, изменяет, прекращаетгражданские права и обязанности представляемого лишь в случае последующегоодобрения сделки этим лицом. Сделка считается одобренной только в случае, еслипредставляемый совершил действия, свидетельствующие о принятии ее к исполнению.
«превышенияполномочия» — это произвольное увеличение представителем объема права насовершение сделок, установленного указаниями представляемого или нормами права.При превышении полномочий представитель по своей инициативе расширяет границыпредставленного ему полномочия, не согласовав такое отступление спредставляемым.
С учетомсубъективного отношения представителя к своим действиям и их цели можновыделить такие виды превышения полномочий:
Действия спревышением полномочий вследствие ошибки относительно объема последних;
Намеренноепревышение полномочий в надежде получить одобрение совершенных действий отпредставляемого;
Намеренноепревышение полномочий с целью получить выгоду для себя.
Сделка, совершеннаяс превышением полномочий, устанавливает, изменяет, прекращает гражданские праваи обязанности для представляемого лишь в случаи последующего одобрениянастоящего соглашения. Если же одобрение не состоится, то такая сделка правовыхпоследствий для представляемого не несет и может быть признана недействительнойв соответствии с ч.1 ст.241, ст.215 ГК. В первых двух из названых выше случаевпревышения полномочий стороны возвращаются в первоначальное положение. В случаенамеренной деятельности с превышением полномочий с целью получения выгоду длясебя, сделка признается недействительной, а на представителя, кроме того,возлагается обязанность возмещения убытков, причиненных представляемому итретьему лицу.
Кроме того,при определенных обстоятельствах (напр., в случае злонамеренной договоренности представителяи третьего лица о заключении сделки с превышением полномочий) возникает такжесолидарная обязанность третьего лица возместить представляемому убытки,причиненные действиями представителя с превышением полномочий.
Расходы,понесенные представителем, действовавшим с превышением полномочий, могут бытьвзысканы с представляемого, как неосновательное обогащение, по правилам гл.82, ГК.
53. Понятияи виды доверенностей
Представительство,основанное на договоре, может осуществляться по доверенности.
Доверенность– это письменный документ, выданный представителю представляемых дляпредставительства перед третьими лицами (ст. 244 ГК).
Изопределения доверенности как письменного документа, который выдается однимлицом другому для представительства перед третьими лицами, следует рядтребований к доверенности. Во- первых она может быть совершена лишь вписьменной форме. Во-вторых, как каждый документ, она должна содержатьнеобходимые реквизиты: указания на субъекты, место, дату выдачи и т. п.В-третьих, в доверенности должен быть указан объем полномочий, которымипредставитель наделяет представляемого. Представительство по доверенности можетбыть основано на акте органа юридического лица. В этом случае такой акт долженбыть оформлен надлежащим образом (подписанный руководителем, заверенный печатьююр. лица и т.п.).
Доверенностьна совершение сделки представителем может быть выдана представляемым(доверителем) непосредственно третьему лицу. Такое положение следует из того,что доверенность, как документ, подтверждающий полномочия представителя,адресована тем лицам, с кем возможно заключение сделок от имени лица, выдавшегодоверенность. Поскольку речь идет об учете именно их интересов, то и право наознакомление с доверенностью возникает, прежде всего, у них.
Взависимости от объема полномочий, которыми наделен представитель, выделяютсядва вида доверенности:
общаядоверенность;
специальная(в том числе разовая) доверенность.
Общая(генеральная) доверенность уполномочивает представителя на осуществление сделоки других юридических действий разного характера.
Специальнаядоверенность предоставляет полномочия на осуществление юридических действий илисделок определенного типа. Если представляемый уполномочивает представителя наосуществление какой-нибудь одной сделки или юридического действия, тоспециальная доверенность в этом случае будет называться разовой доверенностью.Такая доверенность выдается, напр., юристам для защиты интересов организаций всуде т.п.
Доверенностьпредназначается для третьих лиц, которые из ее текста узнают, какимиполномочиями наделен представитель. Для самого поверенного доверенность никакихсамостоятельных прав на полученное имущество для осуществления соглашения непорождает.
Выдачадоверенности является односторонней сделкой, которая должна совершать ссоблюдением правил ГК, касающихся сделок вообще. Основные правила выдачидоверенности изложены в Законе Украины «О нотариате».
Юридическаясила доверенности не зависит от получения от получения согласия на ее выдачу состороны представителя, поскольку полномочие возникает независимо от согласияпоследнего. Другое дело, что осуществление этого полномочия зависит отпредставителя, поскольку он сам решает, использовать доверенность дляосуществления деятельности другого лица (доверителя) или отказаться от нее.
 
54.Требования к форме доверенностей и последствия их непридерживания
Формадоверенности должна отвечать форме, в которой соответственно закону можетсовершаться сделка (ч.1 ст. 245 ГК). Ч. Ст. 244 ГК, которая устанавливает, чтодоверенность – это письменный документ, выдаваемый одним лицом другому.
Итак,доверенность всегда имеет письменную форму, она может быть просто письменнойили нотариальной. Нотариальное удостоверение необходимо, в частности, наосуществление сделок, нотариальная форма для которых обязательна (напр., сделкакупли или продажи домов).
Согласно ч.2 ст. 245 ГК, доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежитнотариальному удостоверению, кроме случаев передоверия получения заработнойплаты, стипендий, пенсии, других платежей и почтовой корреспонденции (почтовыхпереводов, посылок и т. п.), когда доверенность может быть удостоверенадолжностным лицом организации, в которой доверитель работает, учится, находитсяна стационарном лечении или по месту его проживания.
Часть 3 ст.245 ГК предусматривает специальные случаи, когда доверенность, удостовереннаяспециально уполномоченными на это органами, приравнивается к нотариальноудостоверенной. Аналогичный перечень лиц, имеющих право удостоверятьдоверенность, закреплен в ст. 40 Закона Украины «О нотариате».
Доверенность,совершенная в простой письменной форме, как и удостоверенная не тем органом илидолжностным лицом, на которых возложено осуществление данных функций, не можетсчитаться выданной с соблюдением установленного законом порядка и должна бытьпризнана недействительной.
Доверенностьна получение заработной платы и других платежей, связанных с трудовымиотношениями, на получение вознаграждение авторов и изобретателей, пенсий,пособий и стипендий, денег из учреждений сберегательных банков, а также наполучение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может бытьудостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится,жилищно-эксплуатационной организацией по месту его проживания, а такжеадминистрацией стационарного лечебно – профилактического учреждения, в которомон находится на лечении.
Непридерживаниек форме доверенности влечет за собой признание доверенности не действительной ипрекращение полномочий представителя.
55.Гражданское право собственности Украины: общие положения
Правособственности определяется ч. 1 ст. 316 ГК. Право собственности- это право лицана вещь (имущество), которое оно осуществляет в соответствии с законом по своейволе, независимо от воли других лиц.
Признакиправа собственности – его абсолютный характер, исключительность по отношению ковсем третьим лицам, не имеющим права вмешиваться в осуществление собственникомправа собственности по своему усмотрению и выполнять правомочия владения,пользования и распоряжения (ст.319).
Существеннойособенностью права собственности является то, что оно теснейшим образом связанос личностью собственника: со смертью лица- собственника прекращается и правособственности. Право собственности на имущество, принадлежащее умершемусобственнику, поступает к его правопреемникам в порядке наследования.
Различаютправо собственности в объективном и субъективном смысле. Право собственности вобъективном понимании — это юридический институт, составляющий совокупностьправовых норм, отображающих право собственности. Право собственности всубъективном понимании – это совокупность правомочий владения, пользования ираспоряжения имуществом собственника.
Объектомправо собственности является любая индивидуально-определенная вещь (имущество).Понятие имущества охватывает вещи, совокупность вещей, ценные бумаги, а такжеимущественные права, права требования и обязанности (ст. 190 ГК).
Субъектамиправо собственности являются Украинский народ, физические и юридические лица,государство, территориальные громады (ст.318 ГК).
Насодержание право собственности не влияет место проживания собственника и местонахождения имущества.
Особымвидом право собственности является право доверительной собственности,возникающее в результате закона или договора управления имуществом (ст. 316 ч.2 ГК). Доверительные правоотношения предусматривают передачу прав на одно и тоже имущество лицам с разделением между ними на отдельные и разные по характеруправомочия при условии их дальнейшей передачи выгодоприобретателя илисовершении другого имущественного предоставления.
Дляустановления доверительных правоотношений заключается договор управленияимуществом, который может удостоверять возникновение у управляющего правадоверительной собственности на полученное в управление имущество.
Законом илидоговором управления имуществом могут быть предусмотрены ограничения правадоверительной собственности управляющего (ст. 1029 ГК в редакции ЗУ « Овнесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 19 июня 2003года).
56.Субъективные гражданские права и обязанности собственника
Правособственности в субъективном понимании – это совокупность правомочий владения,пользования и распоряжения имуществом собственника.
Собственникимеет право владеть вещью (имуществом). Данное положение означает, чтособственник имеет юридически закрепленную возможность фактически обладатьвещью, властвовать над вещью (имуществом), возможность влиять на нее в любоймомент, осуществлять относительно нее свою волю.
Правопользования заключается в том, что собственник имеет юридически закрепленнуювозможность использовать полезные качества вещи (имущества) для себя, извлекатьиз этого пользу, выгоду.
Правораспоряжения означает юридически обеспеченную возможность устанавливать,изменять, прекращать юридическую судьбу вещи (имущества). Право распоряжениязакрепляет абсолютную власть собственника над вещью (имуществом), которая можетвыражаться даже в отчуждении или уничтожении вещи (имущества).
Местопроживания или место нахождения вещи (имущества) не влияют на содержаниеправомочий собственника. Все три правомочия собственника составляют такназываемую триаду, в них сосредоточены возможности осуществления правасобственности для собственника.
Особымвидом права собственности является право доверительной собственности,возникающее в результате закона или договора управления имуществом (ст.316ч.2ГК). Доверительные правоотношения предусматривают передачу прав на одно и тоже имущество лицам с разделением между ними на отдельные и разные по характеруправомочия при условии их дальнейшей передачи выгодоприобретателя илисовершении другого имущественного предоставления.
 
58. Способы прекращения правасобственности
Прекращение права собственности, как иего приобретение, обусловлено наличием определенных юридических фактов.
Нередко в основании возникновения ипрекращения права собственности лежит единое правовое основание, напримердоговор купли-продажи. Прекращение права собственности на вещь у продавцаозначает приобретение права собственности на нее у покупателя.
Право собственности прекращается приотчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника отправа собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате правасобственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
Право собственности прекращается также вслучае:
-выкупа памятников культуры;
-выкупа земельного участка в связи собщественной необходимостью;
— выкупа недвижимого имущества в связи свыкупом с целью общественной необходимости земельного участка, на котором оноразмещено;
— обращение взыскания на имущество пообязательствам собственника;
-реквизиции;
-конфискации;
-прекращение юридического лица либосмерти собственника;
Лицо может отказаться от правасобственности на имущество, заявив об этом или совершив другие действия, свидетельствующиео его отказе от права собственности.
Если по основаниям, не запрещеннымзаконом, лицо приобрело право собственности на имущество, которое по закону, принятомупозднее, не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчужденособственником в течении срока, установленного законом.
Принудительное прекращение правасобственности может применяться как санкция в случаях, когда есть угрозаповреждения или уничтожения памятников истории и культуры.
В первую очередь в этих случаях делаетсяпредупреждение собственнику памятников, а в дальнейшем, если собственникпамятника истории и культуры не примет мер относительно его сохранения, суд поиску государственного органа по вопросам охраны памятников истории и культурыможет постановить решение о его выкупе.
Принудительное прекращение правасобственности может быть осуществлено в случае реквизиции.
Безвозмездное изъятие имущества усобственника с лишением его права собственности имеет место при применениитакой санкции как конфискация.
Принудительный порядок прекращения правасобственности применяется также в случае, если у лица по основанием, незапрещенным законом, появилось в соответствии с законом, принятым позже, имуществокоторое не может ему принадлежать.
 
59. Право частной собственности физических лиц в Украине, общиеположения
Право собственности выражает состояниепринадлежности имущественных прав отдельным субъектам права собственности, определеннымГК.Прежде всего, это право частной собственности частных лиц – физических июридических лиц.
В основании возникновения правасобственности граждан лежат две формы присвоения индивидуальная и коллективная.Индивидуальная форма реализуется гражданином двумя способами: собственнойэкономической деятельностью, не направленной на извлечение прибыли; путемосуществления предпринимательской деятельности. Второй способ присвоения можетбыть разделен на виды в зависимости от организационно-правовой формы, в которойпроисходит присвоение: а) деятельность без образования юридического лица; б)деятельность с образованием юридического лица.
Второй способ присвоения также можетбыть разделен на указанные выше виды. Помимо названных оснований возникновениясобственности, характеризующихся активной ролью физических лиц в процессе присвоения,известны еще два основания: общесоциальные и общегражданские способыприсвоения. К числу общесоциальных относятся всевозможные пособия, выплаты изобщественных фондов потребления, гуманитарная помощь и др. Общегражданскиеспособы присвоения включают получение процентов на капиталы в банке, принятиенаследства, получение имущества в дар, другие гражданско-правовые сделки,направленные на удовлетворение личных потребностей.
Гражданин, зарегистрированный в качествепредпринимателя без образования юридического лица, отвечает по обязательствамвсеми видами объектов собственности.
Физические лица являются частнымисобственниками принадлежащего им имущества. В зависимости от стадии, на которойгражданин вступает в отношения по присвоению.
При первых право собственности на вещьвозникает в следующих случаях: на стадии выделения из природы общедоступных длясбора вещей; при производстве (создании) новой вещи из принадлежащих емуматериалов; при распределении существующего имущества и других действиях, предусмотренныхзаконодательством. При таких способах присвоения право на вещь возникаетвпервые, поскольку либо его ранее не существовало, либо оно появляетсянезависимо от права и воли предшествующего собственника, как, например, вслучае истечения срока приобретательской давности. При производных способахвозникновения права собственности индивидуальное присвоение можетосуществляться начиная и со стадии обмена, и со стадии распределения имуществапутем заключения договоров, принятия наследства, реорганизации и др.
До присвоения приобретателем такоеимущество уже существовало в товарном виде и имело собственника. Оно переходитк новому собственнику на началах правопреемства.
Гражданам на праве собственности могутпринадлежать все объекты, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте.
Объекты, изъятые из оборота, не могутнаходиться в собственности граждан.
Имущество, гражданский оборот которогоограничен законодательством, поступает в собственность граждан только поспециальному разрешению.
60. Право частной собственностиюридических лиц
Юридическим основанием возникновения правасобственности у юридических лиц являются соответствующие договора, согласно котобразуется уставной фонд
товарищества.
Закон “О предприятиях в Украине”предоставляетпредприятиям право объединять на добровольных началах, производственную,научную, коммерческую и другие виды деятельности, если это не противоречитантимонопольному законодательству.
Предприятия могут объединяться вассоциации, корпорации, консорциумы, концерны, другие объединения по отраслевым,территориальным и другим принципам.
Объединения действуют на основе договораили устава, кот утверждается их основателями или собственниками.
Право собственности хозяйственных объединениязакрепляет принадлежность имущества, добровольно переданного юр лицу его основателями- другими юр лицами.
С учетом того, что предприятия входящиев объединение сохраняют статус юр лица и их имущество не входит в составобъектов права собственности объединения, разделяется ответственность объединенияи его членов как субъектов права: объединение не отвечает по обязательствамсвоих членов, а последние не отвечают по обязательствам объединения и одиндругого.
Собственность кооперативов. Кооперативомпризнается основанная на членстве граждан организация для совместного веденияхозяйственной и другой деятельности путем личного трудового участия и объединенияимущества его членов.
Будучи единственным собственником принадлежащегоему имущества, кооператив является субъектом имущественных отношений и самостоятельноотвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Основными источниками создания кооперативнойсобственности выступают доходы от производственной деятельности.
Собственность общественных организаций.Общественные организации могут иметь в собственности средства и другое имущество,переданное им основателями, участниками, членами или государством, приобретенноена вступительные или членские взносы, пожертвованные гражданами, предприятиями,организациями, а также имущество приобретенное за счет своих средств или надругих основаниях, не запрещенных законом.
Собственность религиозных организаций.Религиозными организациями является: религиозные общины, управления и центры, монастыри,религиозные братства, миссии, духовные учебные заведения, а также объединения, котсостоят и вышеперечисленных организаций.

61. Право частной собственностихозяйственных обществ
Хозяйственные общества являютсяорганизационно — правовой формой объединения на основе соединения имущества и предпринимательскойдеятельности субъектами гражданского права (физическими и юридическими лицами)для совместной деятельности с целью получения прибыли
К таковым относятся: акционерныеобщества, общество с ограниченной
ответственностью, общество сдополнительной ответственностью, полное общество и коммандитное общество.
Все они являются юридические лицами и единоличнымисобственниками имущества, переданного им участниками, а также имущества,полученного в результате хозяйственной деятельности и на других законныхоснованиях.
Юридическим основанием возникновения правасобственности хозяйственных обществ является соответствующие договора, согласнокоторым образуется уставной фонд товарищества.
Право собственности хозяйственные объединениязакрепляет принадлежность имущества, добровольно переданного юр лицу его основателями- другими юридическими лицами.
С учетом того, что предприятия входящиев объединение сохраняют статус юридического лица и их имущество не входит всостав объектов права собственности хозяйственного объединения, разделяется ответственностьобъединения и его членов как субъектов права: объединение не отвечает пообязательствам своих членов, а последние не отвечают по обязательствамобъединения и один другого.
Собственность кооперативов. Кооперативомпризнается основанная на членстве граждан организация для совместного веденияхозяйственной и другой деятельности путем личного трудового участия и объединенияимущества его членов.
Будучи единственным собственником принадлежащегоему имущества, кооператив является субъектом имущественных отношений и самостоятельноотвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Основными источниками создания кооперативнойсобственности выступают доходы от производственной деятельности.
Собственность общественных организаций.Общественные организации могут иметь в собственности средства и другое имущество,переданное им основателями, участниками, членами или государством, приобретенноена вступительные или членские взносы, пожертвованные гражданами, предприятиями,организациями, а также имущество приобретенное за счет своих средств или надругих основаниях, не запрещенных законом.
Субъектом права собственности прибыливыступает сама общественная организация. Объектом права собственности прибыливыступает имущество, необходимое для осуществления уставных задач организации.
62. Пправо государственной собственности общие положения,основания возникновения
Право государственной собственности навещь,(имущество), которое оно осуществляет в соответствии с законом по своейволе, независимо от воли других лиц.Государственной собственностью являетсяимущество которое принадлежит государству и обеспечивает исполнение публичныхфункций. От имени и в интересах государства Украины право собственностиосуществляют соответственно органы государственной власти. Конституция Украиныпредусматривают, что Кабинет Министров Украины осуществляет управлениеобъектами государственной собственности. Фонд государственного имуществаУкраины: изменяет в процессе приватизации организационно- правовую формупредприятий, которые находятся в общегосударственной собственности путемпревращения их в открытые акционерные общества; осуществляет полномочиясобственника в отношении части акций акционерных обществ, которые не былиреализованы в процессе приватизации, в частности несет риск в границахуказанной доли; продает имущество которое находится в общегосударственнойсобственности в процессе его приватизации; принимает участие в разработке изаключении международных договоров по вопросам собственности и использованиигосударственного имущества; представляет интересы Украины за границей повопросам, которые касаются защиты имущественных прав государства.
Осуществление функций в отношениеуправления имуществом которое находится в государственной собственности кромеимущественных комплексов предприятий, учреждений, организаций, управление которымосуществляют соответствующие службы ВРУ, Президента Украины, КМ Украины, всоответствии с законодательными актами Украины возложено на министерства идругие подведомственные КМ Украины органы исполнительной власти. Правовыеосновы управления государственной собственностью определяются Законом Украины«О управлении объектами государственной собственности ».Для осуществленияхозяйственной собственности на основании государственной собственностисоздаются государственные предприятия, которым имущество принадлежит на правеоперативного управления и хозяйственного ведения
Законодательством устанавливаются случаи,когда государство приобретает право собственности не зависимо от воли бывшегособственника. Это касается реквизиции, конфискации имущества. В случаеобнаружения клада, который является памяткой истории, культуры, правособственности на него приобретает государство.
Государство имеет имущество, в том числеденежные средства, принадлежащие государству Украина.

63. Понятие и виды совместнойсобственности
Право собственности на имущество можетпринадлежать как одному, так и одновременно двум или нескольким лицам.
Право собственности двух или несколькихлиц на один и тот же объект называется правом общей совместной собственности.
Общая совместная собственность наимущество возникает в силу различных оснований: совместного строительства илиприобретения по договору купли-продажи жилого дома несколькими физическимилицами, наследования имущества, участия юридических лиц в совместном возведениикаких-либо объектов хозяйственного и социально-культурного назначения и т.д.Состояние в браке или вхождение в состав крестьянского (фермерского) хозяйстватакже является основанием возникновения права общей совместной собственностифизических лиц на определенное имущество.
Субъектами права общей совместнойсобственности могут быть как физические, так и юридические лица. Наряду с нимиучастником общей собственности может быть государство, соответствующаяадминистративно-территориальная единица.
Каждому участнику общей собственностипринадлежит доля в праве собственности на общее имущество в целом. Так, еслидвум коллективным сельскохозяйственным предприятиям принадлежит на праве общейсобственности откормочный пункт, то это не означает, что каждому из никпринадлежит право собственности на конкретные его части. На доли делится невещь, а право собственности на нее. И поэтому участники общей собственностиимеют определенные, арифметически выраженные доли, в праве собственности навещь в целом, которая ни на какие части между ними не разделена. Поскольку надоли делится не имущество в натуре, а право собственности на него, то эти долиназывают „идеальными“ или „арифметическими“ долями в праве собственности.
Общая совместная собственностьотличается от долевой тем, что участники ее не имеют никаких заранееопределенных долей в праве на общее имущество. Это собственность без долевая.Доли участников совместной собственности могут быть определены только приразделе указанного имущества (или выделе), т.е. когда отношения общейсобственности прекращаются.
Так, согласно ст.22 Кодекса о браке исемье, ст. 16 Закона Украины „О собственности“, имущество, нажитоесупругами во время брака, принадлежит им на праве общей совместнойсобственности.
Из сказанного должен быть сделан вывод,что участниками общей совместной собственности, в силу закона или письменногосоглашения между ними, могут быть только физические лица, при том обычнонаходящиеся друг с другом в определенной лично-правовой связи. Поэтому на общееимущество физических и юридических лиц или только юридических (наряду с нимигосударства и административно-территориальных единиц) может существовать лишьобщая долевая собственность
71. Сервитут
Право користування чужим майном (сервітут) може бути встановленещодо земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) абоіншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бутизадоволені іншим способом. Сервітут може належати власникові (володільцеві)сусідньої земельної ділянки, а також іншій, конкретно визначеній особі(особистий сервітут).
Сервітут може бути визначений як право обмеженого користуваннячужими речами (майном), встановлене в інтересі певної особи.
Правовідносини з приводу встановлення сервітуту можуть виникнутиза наявності двох суб'єктів, одним з яких є власник або володілець майна(речі), яке має бути обтяжене сервітутом, іншим — майбутній суб'єктсервітутного права на це майно (річ) — особа, яка вимагає встановленнясервітуту; у разі встановлення сервітуту його прийнято називати сервітуарієм.
Стосовно майна, обтяженого сервітутом, особа може виступати нетільки як власник, а й володілець. При визначенні особи сервітуарія слідвраховувати, що сервітути встановлюються в інтересі певної особи. Такавизначеність особи встановлюється або її найменуванням, або наявністю в цієїособи з іншого права (зокрема, права власності), сервітут належить, відповідно,або відомій особі як такій (особистий сервітут), або ж як власнику (володільцю)певної нерухомості (земельний сервітут). Для земельного (предіального)сервітуту характерними рисами є те, що сервітутні відносини начебто є»відносинами між ділянками" (мається на увазі, що вони пов'язані зправом власності саме на певну ділянку); є тривалими — зазвичай передбачається,що сервітути укладаються на тривалий термін або взагалі без указання строку; єнеподільними, оскільки при поділі ділянки сервітутне право має зберігатися вцілому. Для особистого (персонального) сервітуту характерними рисами є те, щовони не пов'язані з певною ділянкою чи речами, а належали певній особі (хоча,звичайно, ідеться про речові права); на відміну від земельних (предіальних)сервітутів вони обмежені строком — довічно належать певній особі і припинялисяїї смертю, якщо самим сервітутом не було встановлено більш короткий строк;попри свій «персональний характер», вони не мають«відносного» характеру, тому що сервітуарій зберігає права на чужемайно і у випадку переходу його до третьої особи, тобто сервітут«слідує» за речами.
Предметом сервітуту виступає нерухоме майно як певний різновидмайна.Договір є загальною підставою встановлення сервітуту. Він укладається міжособою, яка вимагає встановлення сервітуту та на користь якої встановлюєтьсясервітут, та власником (володільцем) обслуговуючої речі.
Зміст сервітуту охоплює обсяг прав сервітуарія щодо обмеженогокористування чужим майном. Зміст сервітуту можуть складати можливість проходу,проїзду через сусідню земельну ділянку, прокладання та експлуатації лінійелектропередачі, зв'язку та трубопроводів, забезпечення водопостачання тамеліорації тощо. Зміст сервітуту також визначають обов'язки сервітуарія, асаме: використовувати об'єкт сервітуту з певною метою, яка має відповідати метіслугуючого майна у момент встановлення сервітуту, враховуючи при цьому інтересивласника (володільця) слугуючого майна та діючи в межах, необхідних длязадоволення своїх господарських потреб; вносити власникові (володільцю)слугуючого майна адекватну плату за користування майном; здійснювати сервітутспособом, найменш обтяжливим для власника (володільця) майна, щодо якого вінвстановлений.
Якщо строк, на який встановлюється сервітут, не визначенийдоговором, іншою підставою надання сервітутного права, він вважаєтьсявстановленим на невизначений строк, тобто безстроковим (для земельногосервітуту) або довічним (для особистого сервітуту).
Власник слугуючої речі має право, якщо інше не передбаченодоговором або законом, вимагати від сервітуарія адекватну (відповідну) плату закористування зазначеним чужим майном. Це є загальним правилом, яке може бутизмінено договором, законом, заповітом або рішенням суду шляхом встановленняіншого порядку користування зазначеним майном.
Враховуючи те, що сервітут є окремим речовим правом, він тим неменш не підлягає самостійному відчуженню окремо від майна, для забезпеченнякористування яким його встановлено.
Підставою припинення сервітутного права є дерелікція (відмова відправа). Оскільки сервітутне право підлягає державнійреєстрації, це правоприпиняється з моменту внесення за заявою уповноваженої особи (тобтосервітуарія) відповідного запису до державного реєстру.

72. Эмфитевзис
Емфітевзисом є довгострокове, відчужуване та успадковуване речовеправо на чуже майно, яке полягає у наданні особі права володіння і користуваннячужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб із метою отриманняплодів та доходів від неї з обов'язком ефективно її використовувати відповіднодо цільового призначення. Єдиною підставою встановлення емфітевзису є договірпро надання права користування чужою земельною ділянкою длясільськогосподарських потреб (надалі — договір про емфітевзис). Таким чином,об'єктом емфітевтичного права є право користування земельною ділянкоюсільськогосподарського призначення.
За договором про емфітевзис відповідно до його природи власникземельної ділянки продає чи іншим способом (оплатно чи безоплатно) передаєіншій особі право користування земельною ділянкою, зберігаючи щодо неї правовласності. Договір про встановлення емфітевзису є консенсуальним, длявиникнення емфітевтичного права не вимагається передача земельної ділянки.
Сторонами такого договору є, з однієї сторони, власник земельноїділянки та, з іншої, особа, яка виявила бажання користуватися цією земельноюділянкою для сільськогосподарських потреб на умовах емфітевзису (надалі —емфітевт, землекористувач). Особою, яка наділена повноваженням щодовстановлення емфітевзису на належну їй ділянку, є будь-яка фізична чи юридичнаособа, в якої на праві власності перебуває земельна ділянка, придатна длясільськогосподарського використання. У законодавстві не встановлено запереченьщодо передання у емфітевтичне користування земель комунальної та державноївласності. Стороною договору про емфітевзис не може бути особа, якій земельнаділянка надана на умовах постійного користування чи на умовах оренди.
2. Підстави виникнення емфітевзису відрізняються від підставнабуття вже існуючого емфітевтичного права новим суб'єктом. Емфітевзис можебути відчуженим на підставі договору між попереднім та наступнимземлекористувачем. Оскільки емфітевзис є самостійним речовим правом, а незобов'язанням, договір про його перенесення цього права користування на іншуособу не є цесією.
Емфітевта може відчужувати своє право як за життя, так І навипадок смерті, як оплатно, так і безоплатно, зокрема, емфітевтичне право можебути предметом договору купівлі-продажу, дарування, міни, в тому числіпредметом застави та може передаватися будь-яким, не забороненим закономспособом іншій фізичній або юридичній особі. При відчуженні емфітевзису йдетьсяне про передання права власності на земельну ділянку (його землекористувачавтоматично не набуває), а про відчуження виключно права користування нею.
Договір про встановлення емфітевзису може укладатися також наневизначений строк, але у цьому випадку відносини сторін із приводувикористання емфітевзису є менш стабільними, оскільки укладення договору такимчином дає право кожній із сторін відмовитись від договору. Відмова від договорує підставою припинення права користування земельною ділянкою (емфітевзису).
Користування земельною ділянкою на умовах емфітевзису маєобмежений та цільовий характер, оскільки встановивши емфітевзис на земельнуділянку, власник передає емфітевтові право володіння та право цільовогокористування нею, зберігаючи за собою право розпорядження земельною ділянкою.Призначення земельної ділянки, наданої у користування, визначається договоромпро емфітевзис, але в самому договорі має бути враховано цільове призначенняділянки.
Плата за користування стягується незалежно від способу набуттяемфітевзису — його сплатного чи безоплатного характеру.Власник земельноїділянки зобов'язаний не створювати землекористувачеві перешкод у здійсненні нимйого повноважень щодо володіння, дозволеного користування ділянкою тарозпорядження емфітевзисом.
За емфітевтом права щодо здійснення користування визнаються удосить широкому обсязі, враховуючи те, що він може користуватися наданоюземельною ділянкою у повному обсязі, але згідно з її цільовим призначенням,визначеним у договорі та законі (ч. 1 ст. 409 та коментар до неї).
Реалізовуючи своє право користування ділянкою у повному обсязі,землекористувач набуває право власності на всі плоди і доходи від експлуатаціїнаданої у користування ділянки. За емфітевтом закріплюється право повного та,враховуючи специфіку земельної ділянки як особливого об'єкта цивільних прав,виключного користування земельною ділянкою та право утримувати її за собою. Доскладу повноважень емфітевта входять його права щодо відчуження належного йомуправа користування іншій особі як окремого речового права.У разі виникнення уземлекористувача наміру продати право користування сторонній особі, у власникавиникає переважне право його купівлі. Підстави припинення емфітевзису слід відрізнятивід порядку припинення цього права.Більшість підстав припинення емфітевзисуприпиняє його в силу прямої вказівки закону при настанні певних обставин.Зокрема, сплив строку, на який було встановлено емфітевзис, або поєднання водній особі землекористувача та власника землі автоматично припиняютьемфітевзис, в даних випадках не вимагається прийняття додаткового рішення чивчинення будь-якого правочину. Безпосередньо в силу закону емфітевзисприпиняється в разі загибелі, в тому числі вилучення з цивільного обігуземельної ділянки, що є предметом емфітевзису. Хоча в разі виникнення спору,наприклад, щодо обчислення строку емфітевзису тощо, спір може бути вирішенийсудом.
 
73. Суперфиций
Насамперед, слід звернути увагу на те, що прямого визначеннясуперфіцію згадана норма не містить. Натомість його сутність розкриваєтьсяшляхом опису прав учасників цих відносин.
Таким чином, власник земельної ділянки має право надати земельнуділянку або її частину в користування суперфіціарію — фізичній чи юридичнійособі — для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних та іншихспоруд і будівель [безоплатно або за обумовлену плату (суперфіцій)]. Зазначенеправо може виникнути або на підставі договору, або заповіту (легато).суперфіційу сучасному цивільному праві Україні визначається як довгострокове, відчужуванеі таке, що успадковується, право користування чужою землею для забудови.Такевизначення суперфіцію здається цілком прийнятним. Ним не охоплюються усіхарактерні риси цього інституту за цивільним правом України, проте вони можутьбути встановлені шляхом комплексного аналізу цієї та інших норм ЦК, де фактичнозакріплено концептуальні підходи його трактування.
Як слідує з наведеного вище визначення суперфіцію для ньогохарактерними є такі риси: довгостроковість, відчужуваність, успадковуваність,цільове призначення.
До цього варто додати, що суперфіцій має речевий характер, абудівлі і споруди, збудовані суперфіціарієм, належать йому на правівласності.Характерною особливістю суперфіцію за Цивільним кодексом єальтернативне вирішення питання про його оплатність.право користування чужоюземлею для забудови може бути надано безоплатно або за обумовленуплату.Встановлення суперфіцію на земельну ділянку не припиняє права власностіна неї. Власник земельної ділянки у повному обсязі вправі реалізовувати своїповноваження щодо розпорядження ділянкою. Суперфіцій зберігатиме свою силу йдля нового власника ділянки. Стосовно збереження повноважень власника ділянкищодо володіння та користування нею, то межі здійснення цих прав встановлюютьсядоговором із землекористувачем. Таким чином, повноваження власника ділянки поволодінню та користуванню нею зберігаються лише в тому випадку і такому обсязі,якщо це передбачено договором з землекористувачем.В договорі мають бути визначеніумови користування суперфіціарієм наданою земельною ділянкою, а саме: розміриділянки, розмір плати за користування земельною ділянкою, строк користуваннясуперфіцієм (або його безстроковий характер), вид (призначення) споруди(будівлі), на зведення якої надано земельну ділянку тощо.
2. Землекористувач (забудовник) набуває речові права на майно, щоскладається з земельної ділянки та розташованої на ній зведеної будівлі(споруди): але на земельну ділянку у забудовника виникає обмежене за змістом таобсягом, але безпосереднє речове право; на зведену будівлю (споруду) узабудовника виникає право власності.Право користування земельною ділянкою длязабудови припиняється у разі:
1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки таземлекористувача;
2) спливу строку права користування;
3) відмови землекористувача від права користування;
4) невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьохроків підряд. 2. Право користування земельною ділянкою для забудови може бутиприпинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом.При настанніпевних обставин виникає потреба вирішити комплекс питань, пов'язаних звизначенням правових наслідків припинення права: перше коло питань пов'язано звирішенням долі будівель (споруд), зведених землекористувачем, друге — зприведенням земельної ділянки до первісного стану.
У ЦК надано можливість врегулювати зазначені правові відносинидомовленістю сторін, яка може бути закріплена як у договорі, що є підставоювстановлення суперфіцію, так й при припиненні суперфіцію Якщо сторони недосягнули домовленості щодо визначення правових наслідків припиненнясуперфіцію, власникові ділянки надано право звернутися до суду з вимогою доземлекористувача про знесення зведених ним будівель (споруд) та приведенняземельної ділянки до стану, в якому вона перебувала до передачі її укористування.
74. Общие черты наследственного права в Гражданском кодексеУкраины
 
Наследованием являются отношенияправоприемства, по которым происходит переход прав и обязанностей отнаследодателя к наследникам после его смерти.
Объектом отношений выступаютправа и обязанности наследодателя в их совокупности, которые принадлежали емуна момент смерти.
Субъектами выступаютнаследодатель и наследник. Наследодателями могут быть только физические лица –граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Наследники – лица, ккоторым переходят гражданские права и обязанности наследодателя.
Видами наследования являются наследование по закону и позавещанию.
В ГК кроме этих видов наследования выделяет также наследование наосновании решения суда, которое имеет место в случае признания судом наследствавыморочным.
В случае отсутствия наследников по закону и по завещанию судпризнает наследство выморочным по тзаявлению соответствующего органа местногосамоуправления по месту открытия наследства. Имущество переходит всобственность территорильной громады по месту открытия наследства.
К наследникам переходят имущественные права и обязанностинаследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностьюнаследодателя. К ним относятся:
1. личные неимущественные права физического лица (право авторства,право на неприкосновенность произведения и т.д.);
2. право на участие в обществах и объединениях;
3. право на возмещение вреда в связи с увечьем или другимповреждением здоровья;
4. право на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты;
5. права и обязанности должника как кредитора или должника.
 
75. Понятие и виды наследственного имущества
 
При возникновении права на наследование у лиц, которые являютсянаследниками, возникает множество вопросов относительно порядка принятиянадлежащего им наследства, либо же порядка отказа от него, а так же привозникновении желания у физического лица оставить личное распоряжениеотносительно его прав и обязательств, которые составляю его наследство.
Согласно ст. 1216 Гражданского кодекса Украины, наследованиемявляется переход прав и обязательств (наследства) от физического лица, умершего(наследодателя), к другим лицам (наследникам). Наследством являются все права иобязательства, которые принадлежали наследодателю в момент открытия наследстваи не прекратились вследствие его смерти.
Следовательно, например, в случае, если наследодателю принадлежалземельный участок, то право собственности на этот земельный участок переходит кнаследникам на общих основаниях.
К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходитправо собственности или право пользования земельным участком, на котором ониразмещены. К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходитправо собственности или право пользования земельным участком, который необходим для ихобслуживания, если другой его размер не определен завещанием.
В случае, если наследодателем было осуществлено самовольноестроительство (ч. 1 ст. 376 ГК Украины), к наследникам переходит правособственности на строительные материалы, оборудование т.п., которые былииспользованы в процессе строительства. Если же право собственности насамовольно сооруженное здание признано судом за собственником (пользователем)земельного участка, на котором оно размещено, то в состав наследства входит иправо на возмещение расходов на строительство.
В ст. 1226 ГК Украины предусмотрено, что доля в общей совместнойсобственности наследуется на общих основаниях. Субъект права общей совместнойсобственности имеет правозавещать свою долю в праве общей совместнойсобственности до ее определения и выделения в натуре.
Согласно ст. 1227.Суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, помощи всвязи с временной нетрудоспособностью, возмещений в связи с увечьем или другимповреждением здоровья, других социальных выплат, которые принадлежалинаследодателю, но не были им получены при жизни, передаются членам его семьи, ав случае их отсутствия — входят в состав наследства. Также наследники имеютправо получить суммы страховых выплат. В соответствии со ст. 1228 вкладчикимеет право распорядиться правом на вклад в банк (финансовое учреждение) наслучай своей смерти, составив завещание или сделав соответствующее распоряжениебанку (финансовому учреждению). Право на вклад входит в состав наследстванезависимо от способа распоряжения им.
Завещание, составленное после того, как было сделано распоряжение банку(финансовому учреждению), полностью или частично отменяет его, если в завещанииизменено лицо, к которому может перейти право на вклад, или если завещаниекасается всего имущества наследодателя.
Статья 1230 закрепила наследование права на возмещениеубытков, морального вреда и уплату неустойки.Кнаследнику переходит право навозмещение убытков, причиненных наследодателю в договорных обязательствах. Кнаследнику переходит право на взыскание неустойки (штрафа, пени) в связи сневыполнением должником наследодателя своих договорных обязанностей, которыебыли присуждены судом наследодателю при его жизни. К наследнику переходит правона возмещение морального вреда, которое было присуждено судом наследодателю приего жизни.
К наследникам переходит и право выбора способа возмещения.
В состав наследства входят и имущественные права интеллектуальнойсобственности, действующие в момент открытия наследства (право на получениевознаграждения за использование произведения, право на воспроизведение,публикацию и распространение авторских произведений, право на оформлениеизобретения и т.п.).
 
76. Время и место открытия наследства
 
В соответствии со ст. 1220наследство открывается вследствие смерти лица или объявления егоумершим.
Временем открытия наследства является день смерти лица или день, скоторого оно объявляется умершим. Если на протяжении одного периода времениумерли лица, которые могли бы наследовать один после другого, наследствооткрывается одновременно и в отдельности относительно любого из них. Еслинесколько лиц, которые могло бы наследовать один после другого, умерли во времяобщей для них опасности (стихийного бедствия, аварии, катастрофы и т.п.),предполагается, что они умерли одновременно. В этом случае наследствооткрывается одновременно и в отдельности относительно любого из этих лиц.
Если гражданин объявлен умершим как безвестно отсутствующий, тоднем его смерти признается день вступления в законную силу соответствующегорешения суда либо тот день, который указан в решении суда. Последнее можетиметь место, когда есть основания предполагать, что гибель гражданина произошлав результате определенного несчастного случая. При наличии такого предположениясуд может признать днем смерти гражданина тот день, когда этот несчастныйслучай произошел. Если факт смерти гражданина установлен судом, днем смертигражданина опять-таки признается день, зафиксированный в решении суда.
В соответствии со ст. 1221 местом открытия наследстваявляется последнее местожительство наследодателя. Еслиместожительство наследодателя неизвестно, местом открытия наследства являетсяместонахождение недвижимого имуществаили основной его части, а из-за отсутствия недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.
Более надежным ориентиром в определении места открытия наследстваявляется регистрация по месту жительства. Но при всех обстоятельствах решающеезначение для определения места жительства наследодателя имеетматериально-правовой критерий, а именно установление того места, гденаследодатель на момент открытия наследства постоянно или преимущественнопроживал. Только если последнее место жительства наследодателя не может бытьустановлено, место открытия наследства придется определять по месту нахождениянаследства или основной его части. Так, если основную часть наследствасоставляет жилой дом или иное недвижимое имущество, местом открытия наследствабудет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследствавыражается в акциях или в доле в капитале иного общества или товарищества, тонаследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.
Определение места открытия наследства имеет важное практическоезначение, поскольку именно по этому месту устанавливается круг лиц, призываемыхк наследованию, происходит принятие наследства или отказ от него, совершаютсяиные действия по оформлению наследственных прав.
 
77. Условия и порядок наследования по закону, лишение наследства,отказ от принятия наследства
 
Наследование по закону представляет собой переходнаследственного имущества между наследниками в соответствии с законом. Наследование по закону имеет место в следующих случаях:
1. когда отсутствует завещание;
2. когда отсутствуют наследники по завещанию;
Наследники по закону получают право на наследование поочередно.Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование вслучае отсутствия наследников предшествующей очереди, устранение их от права нанаследование, непринятие ними наследства или отказа от его принятия.
Очередность получения наследниками по закону права на наследованиеможет быть изменена нотариально удостоверенным договором заинтересованныхнаследников, заключенным после открытия наследства. Настоящий договор не можетнарушить прав наследника, который не берет в нем участия, а также наследника,который имеет право на обязательную часть в наследстве.
Физическое лицо, которое является наследником по закону следующихочередей, может по решению суда получить право на наследование вместе сонаследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, чтоона на протяжении продолжительного времени опекалось, материально обеспечивала,предоставляла другую помощь наследодателю, который через преклонный век,тяжелую болезнь или увечье был в беспомощном состоянии.
В ГКУ закреплены пять очередей наследников ст. ст. 1261-1265.Наследниками по закону являются переживший супруг и родственники наследодателя(родители, дети, в томчисле усыновленные, братья и сестры и т.д.). Всенаследники по закону получают равные доли наследственного имущества.
Есть категория лиц, которых называют негодными наследниками. Этолица, умышленно лишившие жизни наследодателя или кого-либо из возможныхнаследников, либо совершившие покушение на жизнь этих лиц, а также родители илисовершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от исполнения обязанностей посодержанию наследодателя. Эти лица не имеют права на наследство.
В соответствии со ст. 1273 наследник по завещанию или по законуможет отказаться от принятия наследства на протяжении определенного срока.Заявление об отказе от принятия наследства подается в нотариальную контору поместу открытия наследства. Физическое лицо, гражданская дееспособность которогоограниченная, может отказаться от принятия наследства по согласию опекуна иоргана ожоги и забота. Несовершеннолетнее лицо веком от четырнадцати довосемнадцати лет может отказаться от принятия наследства по согласию родителей(усыновителей), опекуна и органа опеки и забота.
Наследник по завещанию имеет право отказаться от принятиянаследства в пользу другого наследника по завещанию. Наследник имеет правоотказаться от частицы в наследстве наследника, который отказался от наследствав его пользу.
Если от принятия наследства отказалось один из наследников позавещанию, частица в наследстве, которое он имел право принять, переходит кдругим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну.
Если от принятия наследства отказалось один из наследников позакону из той очереди, которое имеет право на наследование, частица внаследстве, которое он имел право принять, переходит к другим наследникам позакону той же очереди и распределяется между ними поровну.
Отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает егоправа на наследование по закону.
78. Круг наследников по закону и порядок призыва к наследованию понаследственному праву Украины
Очередность наследования за законом
Наследники за законом получают право на наследование поочередно. Каждаяследующая очередь наследников за законом получает право на наследование вслучае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права нанаследование, неприятие ими наследства или отказа от ее принятия, кромеслучаев, установленных статьей 1259 этого Кодекса. Изменение очередностиполучения права на наследование Очередность получения наследниками позакону права на наследование может быть изменена нотариально удостовереннымдоговором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства.Настоящий договор не может нарушить права наследника, который не берет в немучастия, а также наследника, который имеет право на обязательную частицу внаследстве. Физическое лицо, которое является наследником по закону следующихочередей, может по решению суда получить право на наследование вместе снаследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, чтоона в течение длительного времени заботилась, материально обеспечивала,оказывала другую помощь наследодателю, который через преклонный возраст,тяжелую болезнь или увечье был в беспомощном состоянии.Первая очередьнаследников за законом В первую очередь право на наследование за закономдолжны деть наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя ирожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители. Втораяочередь наследников за законом. Во вторую очередь право на наследование зазаконом имеют родне брать и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороныотца, так и со стороны матери. Третья очередь наследников за законом Втретью очередь право на наследование за законом имеют родне дядя и тетянаследодателя. Четвертая очередь наследников за законом В четвертуюочередь право на наследование за законом имеют лица, которые проживали снаследодателем одной семьей не менее как пять лет до времени открытиянаследства. Пятая очередь наследников за законом. В пятую очередь правона наследование за законом имеют другие родственники наследодателя к шестойстепени роднит включительно, причем родственники более близкой степени роднитотстраняют от права наследование родственников последующей степени роднит.Степень роднит определяется за числом рождений, которые отдаляют родственника отнаследодателя. Рождение самого наследодателя не входит в это число. В пятуюочередь право на наследование за законом получают иждивенцы наследодателя,которые не были членами его семьи. Иждивенцем считается несовершеннолетнее илинеработоспособное лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менеекак пять лет получала от него материальную помощь, которая была для нееединственным или основным источником средств к существованию.
79. Условия и порядок наследования по завещанию
 
Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданскойдееспособностью. Право на завещание осуществляется лично. Совершение завещаниячерез представителя не допускается. Завещатель может назначить своими наследникамиодну или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицамисемейных, семейных отношений, а также других участников гражданских отношений.Завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое лицо изчисла наследников за законом. В этом случае это лицо не может получить право нанаследование. Завещатель не может лишить право на наследование лиц, которыеимеют право на обязательную частицу в наследстве. Действие завещанияотносительно лиц, которые имеют право на обязательную частицу в наследстве,устанавливается на время открытия наследства. В случае смерти лица, которое былолишено права на наследование, до смерти завещателя, лишения ее права нанаследование теряет действие. Деть (внучки) этого лица имеют право нанаследование на общих основаниях. Завещатель имеет право охватить завещаниемправа и обязанности, которые ему принадлежат на момент складня завещания, атакже те права и обязанности, которые могут ему принадлежать в будущем.Завещатель имеет право составить завещание относительно всего наследства илиего части. Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние неработоспособныедети наследодателя, неработоспособная вдова (вдовец) и неработоспособныеродители наследуют, независимо от содержания завещания, половину частицы, котораяпринадлежала бы каждому из них в случае наследования за законом (обязательнаячастица). Завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица,которое назначено в завещании, наличием определенного условия, как связанного, таки не связанного с ее поведением (наличие других наследников, обитания в определенномместе, рождение ребенка, получения образования и тому подобное). Условие,определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства.Завещание складывается в письменной форме, с указанием места и времени егоскладня. Завещание должно быть лично подписано завещателем. Завещание должно бытьудостоверено нотариусом или другими должностными, служебными лицами, Получив информациюоб открытии наследства, нотариус назначает день объявления содержания завещания.О дне объявления завещания он сообщает членам семьи и родственниковнаследодателя, если их местожительство ему известно, или делает об этомсообщении в печатных средствах массовой информации. В присутствии заинтересованныхлиц и двух свидетелей нотариус открывает конверт, в котором сохранялось завещание,и объявляет его содержание. Об объявлении завещания складывается протокол, которыйподписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается все содержаниезавещания.
80. Осуществление права на наследство
Принятие наследства. Наследникпо завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его.Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.Наследник,который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытиянаследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, он не заявилоб отказе от него.Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо,а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаютсяпринявшими наследство, кроме случаев, статьи 1273 ГК.Независимо отвремени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытиянаследства. Подача заявления о принятии наследства. Наследник, которыйжелает принять наследство, но на время открытия наследства не проживалпостоянно с наследодателем, должен подать в нотариальную контору заявление опринятии наследства.Заявление о принятии наследства подаетсянаследником лично.Лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет правоподать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей илипопечителя.Заявление о принятии наследства от имени малолетнего,недееспособного лица подают его родители (усыновители), опекун.Лицо,которое подало заявление о принятии наследства, может отозвать его в течениесрока, установленного для принятия наследства. Сроки для принятиянаследства. Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев,который начинается со времени открытия наследства.Если возникновение улица права на наследование зависит от непринятия наследства или отказа от егопринятия другими наследниками, срок для принятия им наследства устанавливаетсяв три месяца с момента непринятия другими наследниками наследства или отказа отего принятия.Если оставшийся срок, меньше трех месяцев, он продлеваетсядо трех месяцев.Право на отказ от принятия наследства Наследник позавещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение 3месяцев. Заявление об отказе от принятия наследства подается в нотариальнуюконтору по месту открытия наследства. Физическое лицо, гражданскаядееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства ссогласия опекуна и органа опеки и попечительства. Несовершеннолетнее лицо ввозрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может отказаться от принятия наследствапо согласию родителей (усыновителей), опекуна и органа опеки и попечительства.Родители (усыновители), опекун могут отказаться от принятия наследства,принадлежащего малолетнему, недееспособному лицу, только с разрешения органаопеки и попечительства. Отказ от принятия наследства является безусловным ибезоговорочным. Отказ от принятия наследства может быть отозван в течениесрока, установленного для его принятия. Выморочность наследства. Вслучае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от правана наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия судпризнает наследство выморочным по заявлению соответствующего органа местногосамоуправления по месту открытия наследства. Заявление о признании наследства выморочнымподается по истечении одного года со времени открытия наследства. Наследство,признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной общиныпо месту открытия наследства. Территориальная община, которая стала владельцемвыморочного имущества, обязано удовлетворить требования кредиторовнаследодателя,. Наследство, не принятое наследниками, охраняется до признанияего выморочным. Разделение наследства между наслідниками. Доли каждогонаследника в наследстве являются равными, если наследодатель в завещании сам нераспределил наследство Перераспределение наследства. Если послеистечения срока для принятия наследства и после распределения его междунаследниками наследство приняли другие, она подлежит перераспределению междуними. Такие наследники имеют право требовать передачи им в натуре частиимущества, которое сохранилось, или уплаты денежной компенсации.Еслиимущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятиянаследства, перешло как выморочное к территориальной общины и сохранилось,наследник имеет право требовать его передачи в натуре. В случае его продажинаследник имеет право на денежную компенсацію. Охрана наследственногоимущества. Охрана наследственного имущества осуществляется в интересахнаследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя с целью сохраненияего до принятия наследства наследниками.Нотариус по месту открытиянаследства, а в населенных пунктах, где нет нотариуса, — соответствующие органыместного самоуправления по собственной инициативе или по заявлению наследниковпринимают меры по охране наследственного имущества.Охрананаследственного имущества продолжается до истечения срока, установленного дляпринятия наследства.Расходы на охрану наследственного имуществавозмещаются наследниками согласно их доли в наследстве.Управлениенаследством Если в составе наследства находится имущество, требующеесодержания, ухода, совершения других фактических или юридических действий дляподдержания его в надлежащем состоянии, нотариус, а в населенных пунктах, гденет нотариуса, — соответствующий орган местного самоуправления, в случаеотсутствия наследников или исполнителя завещания заключают договор науправление наследством с другим лицом.Лицо, которое управляетнаследством, имеет право на совершение любых необходимых действий, направленныхна сохранение наследства до появления наследников или до принятия наследства.Лицо, которое управляет наследством, имеет право на оплату за выполнениесвоих полномочий.
 
81. Наследственный договор
По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуетсявыполнять распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смертиприобретает право собственности на имущество отчуждателя. Стороны внаследственном договоре. Отчуждателем в наследственном договоре может бытьсупружество, один из супружества или другое лицо. Приобретателем внаследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо. Форма наследственногодоговора. Наследственный договор заключается в письменной форме и подлежитнотариальному удостоверению. Приобретатель в наследственном договоре может бытьобязан совершить определенное действие имущественного или неимущественногохарактера к открытию наследства или после его открытия. Предметомнаследственного договора может быть имущество, которое належит супругам направе общей совместной собственности, а также имущество, которое есть личнойсобственностью кого-нибудь из супругов. Наследственным договором может бытьустановлено, что в случае смерти одного из супружества наследство переходит квторого, а в случае смерти второго из супружества его имущество переходит кприобретателю по договору. На имущество, определенное в наследственномдоговоре, нотариус, который удостоверил настоящий договор, накладывает запретотчуждения. Завещание, которое отчуждатель составил относительно имущества,указанного в наследственном договоре, есть никчемной. Відчужувач имеет правоназначить лицо, которое будет осуществлять контроль за выполнениемнаследственного договора после его смерти. В случае отсутствия такого лицаконтроль за выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по местуоткрытия наследства. Наследственный договор может быть разорван судом натребование отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений.Наследственный договор может быть разорван судом на требование приобретателя вслучае невозможности выполнение ним распоряжений отчуждателя.
82. Завещание: понятие, виды, условия
Завещанием является личное распоряжение физического лица на случайсвоей смерти. Закон предоставляет физическому лицу право назначить наследниковпутем составления завещания и распределить наследственное имущество,имущественные права и обязанности на свой взгляд. Завещание — распоряжение лица(завещателя) относительно должного ей имущества, имущественных прав иобязанностей на случай своей смерти, составленный в установленном закономпорядке. За своей юридической природой завещание есть односторонним правочином.Как правочин он должен отвечать всем требованиям, которые обычно предъявляются кправочинів в соответствии с ГК. Его значение заключается в том, чтобыопределить порядок перехода всего имущества, имущественных прав и обязанностейк определенным лицам, который будет существовать после смерти завещателя.Завещатель имеет право за своим усмотрением завещать имущество любым лицам,любым чином определить частицы наследников в наследстве, лишить наследстваодного, нескольких или всех наследников за законом, не отмечая причины такоголишения, а также включить в завещание другие распоряжения, предусмотренныеправилами ГК о наследовании, упразднить или изменить составленное завещание.Завещание как правочин, непосредственно связанный с лицом завещателя, долженбыть здійсне­ний лично им. Осуществление завещания через представителя недопускается. Не допускаєть­ся также составление завещания от имени несколькихлиц, за исключением завещания супругов относительно общего имущества (см.комментарий к ст. 1243 ГК).
83. Изменение и отмена завещания в наследственном праве
Завещатель имеет право в любое время упразднить завещание.Завещатель имеет право в любое время составить новое завещание. Завещание,которое было составлено позже, отменяет предыдущее завещание полностью или втой части, в которой он ему противореччит. Каждое новое завещание отменяет предыдущийи не возобновляет завещания, какой завещатель составил перед ним. Если новоезавещание, составленное завещателем, было признано недействительным, действиепредыдущего завещания не возобновляется. Завещатель имеет право в любое времявнести в завещание изменения. Отмены завещания, внесения в него измененийосуществляются завещателем лично. Отмены завещания, внесения в него измененийосуществляются в порядке, установленном этим Кодексом для удостоверениязавещания. Завещатель имеет право в любое время упразднить завещание.Завещатель имеет право в любое время составить новое завещание. Завещание,которое было составлено позже, отменяет предыдущее завещание полностью или втой части, в которой он ему противореччит. Каждое новое завещание отменяет предыдущийи не возобновляет завещания, какой завещатель составил перед ним. Если новоезавещание, составленное завещателем, было признано недействительным, действиепредыдущего завещания не возобновляется. Завещатель имеет право в любое времявнести в завещание изменения. Отмены завещания, внесения в него измененийосуществляются завещателем лично. Отмены завещания, внесения в него измененийосуществляются в порядке, установленном этим Кодексом для удостоверениязавещания.
Изменение и отмена завещания — право завещателя, которое можетбыть осуществлено только им лично. Завещатель вправе изменить или упразднитьсоставленное им завещание в любое время, не отмечая при этом причины егоизменения или отмены. Для изменения или отмены завещания не требуется будь-чиясогласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отмененном или измененномзавещании. Завещание может быть отменено путем составления нового завещания илипредставлением заявления о его отмене нотариусу, который удостоверил завещание.Изменение завещания возможно составлением нового завещания, в которомзавещателем будут отменены или изменены отдельные распоряжения по­передньогозавещания.-В любому случаю более позднее завещание отменяет предыдущийповні­стю или в части, в которой он ему противореччит. Порядок составленияпервого завещания не имеет юридического значения для изменения или скасуван­нязавещания, нотариальное завещание может быть отменено и наоборот. Нотариус,заведующий государственным нотариальным архивом при получении заявления о скасу­ванняили изменение завещания, а также при наличии нового завещания, которое отменяетили изменяет раньше составлено завещание, делают об этом отметку на экземплярезавещания, которое сохраняется в государственной нотариальной конторе, частногонотариуса, в государственном нотариальном архиве, и отметку в реестренотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний.Нотариус, которому входе удостоверения завещания станет известно о раньше удостоверено завещание,сообщает о совершенном действии тот орган, где сохраняется раньше удостоверенозавещание.Вообще, с целью защиты имущественных прав и интересов граждан июридических лиц все завещания составлены и удостоверены, измененные илиотмененные в установленном законодательством порядке, подлежат обязательнойрегистрации в Единственном реестре завещаний и наследственных дел в порядке,который установлен Положением о Единственном реестре завещаний и наследственныхдел.
 
84. Право на обязательную часть в наследстве
.Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетниенеработоспособные дети наследодателя, неработоспособная вдова (вдовец) инеработоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания,половину частицы, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследованияза законом (обязательная частица). Размер обязательной частицы в наследствеможет быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками инаследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенноезначение. К обязательной частице в наследстве засчитывается стоимость вещейобычной домашней обстановки и потребления, стоимость завещательного отказа,установленного в интересах лица, которое имеет право на обязательную частицу, атакже стоимость других дел и имущественных прав, которые перешли к ней как к наследнику.Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника,которое имеет право на обязательную частицу в наследстве, действительны лишьотносительно той части наследства, которое превышает его обязательную частицу.
85. Понятие и содержание завещательного отказа
Наследодатель имеет право поручать одному или несколькимнаследникам выполнить за счет наследственного имущества определённые действия впользу 3-х лиц, указанных в завещании.
Такое возложение обязанностей на наследников называется ЛЕГАТОМили ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫМ ОТКАЗОМ.
Отказополучателями могут бытьлюбые лица независимо от того, принадлежат ли они к наследникам по закону.
ПРЕДМЕТОМ ЛЕГАТА может быть передача отказополучателем всобственность или на другом вещном праве имущественного права или вещи, котороевходит или не входит в состав наследства.
Ст. 1240 ГК предусматривает правозавещателя на возложение на наследника других обязанностей. Так, завещательможет вменить в обязанность наследника совершение определённых действий неимущественногохарактера, в частности, относительно распоряжения личными бумагами, определенияместа и формы осуществления ритуала погребения.
Наследник, на которого возлагается завещательный отказ, обязанвыполнить его только в границах реальной стоимости имущества, котороеперешло ему по завещанию.
86.Наследование по праву представления
1. Внуки, правнуки наследодателя спадкують ту частицу наследства,которое належало бы по закону их матери, отцовские, бабе, дедовы, если бы онибыли живыми на время открытия наследства.
2. Прабабушка, прадед спадкують ту частицу наследства, которое быналежало по закону их детям (бабе, дедовы наследодателя), если бы они былиживыми на время открытия наследства.
3. Племянники наследодателя спадкують ту частицу наследства,которое належало бы по закону их матери, отцовские (сестре, братнинынаследодателя), если бы они были живыми на время открытия наследства.
4. Двоюродные братья и сестры наследодателя спадкують ту частицунаследства, которое належало бы по закону их матери, отцовские (тетке, дядьковінаследодателя), если бы они были живыми на время открытия наследства.
5. Если наследование по праву представления осуществляетсянесколькими лицами, частица их умершего родственника делится между нимипоровну.
6. При наследовании по прямой нисходящей линии право представлениядействует без ограничения степени породнение.
87. Переход права на принятие наследства
 
Если наследник по завещанию или по закону умер после открытиянаследства и не успел ее принять, право на принятие надлежащей нему частицынаследства, кроме права на принятие обязательной частицы в наследстве,переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).
Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общихоснованиях на протяжении срока, который остался. Если срок, который остался,меньший как три месяца, он удлиняется до трех месяцев.
88. Выморочность наследства
 
В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону,отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а такжеотказа от его принятия суд признаёт наследство выморочным позаявлению соответствующего органа местного самоуправления по месту открытиянаследства.
Такое заявление подаётся по истечении одного года со времениоткрытия наследства.
Такое наследство переходит в собственность территориальной громадыпо месту открытия наследства.
В свою очередь территориальная громада обязана удовлетворитьтребования кредиторов наследодателя.
89. Оформление права на наследство
 
Наследник,который принял наследство, может получить свидетельство о праве нанаследство. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство оправе на наследство выдается любому из них с определением имени и частиц внаследстве других наследников. Отсутствие свидетельства о праве на наследствоне лишает наследника права на наследство.
Наследник,который принял наследство, в составе которого есть недвижимое имущество,обязанный обратиться к нотариусу за выдачей нему свидетельства о праве нанаследство на недвижимое имущество. Если наследство приняло нескольконаследников, свидетельство о праве на наследство выдается на имя любого из них,с указанием имени и частицы в наследстве других наследников.
Свидетельствоо праве на наследство выдается наследникам после окончания шести месяцев из времениоткрытия наследства. Если завещание составлено в пользу зачатой, но еще неродившегося ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределениенаследства между всеми наследниками может состояться лишь после рожденияребенка. Положение абзаца первого этой части применяется также относительноребенка, зачатой за жизнь наследодателя, но родившейся после его смерти, вслучае наследования по закону.
Государственная регистрация. Если в составе наследства,которое принял наследник, есть недвижимое имущество, наследник обязанзарегистрировать право на наследство в органах, которые осуществляютгосударственную регистрацию недвижимого имущества. Право собственности нанедвижимое имущество возникает у наследника из момента государственной регистрацииэтого имущества.
Свидетельствоо праве на наследство признается недействительным по решению суда, если будетустановлено, что лицо, которому оно выдано, не маленькая права на наследование,а также в других случаях, установленных законом.
90. Наследственный договор
 
Наследственный договор – этодоговор, по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнятьраспоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретаетправо собственности на имущество отчуждателя.
Стороны:
Отчуждатель – супруги, один изсупругов или другие лица.
Приобретатель – физическое илиюридическое лицо.
Форма: письменная и подлежитнотариальному удостоверению.
Приобретатель может быть обязан совершить определённое действиеимущественного или неимущественного характера до открытия наследства или послеего открытия.
На имущество, определённое в наследственном договоре, нотариусналагает запрет отчуждения.

91. Понятие и содержание гражданско-правовых обязательств
 
Обязательства являются одним из видов гражданских правоотношений и обладают всеми признаками последних. Вместе с тем, они обладают и специфическими чертами, позволяющими выделить их из общей совокупности гражданских правоотношений.
К таким признакам обязательственных правоотношений относится то, что:
1) сторонами обязательства являются конкретно определенные лица: кредитор — лицо, которому принадлежит право требования, и должник (дебитор) — лицо, которое несет обязанность, соответствующую праву требования кредитора. Этим обязательства (относительные правоотношения) отличаются от абсолютных правоотношений (правоотношений собственности и т.п.), в которых управомоченному лицу противостоит не определенный конкретно («все и каждый») круг обязанных лиц;
2) объектами обязательственных правоотношений могут быть действия по передаче имущества, выполнению работы и т.п. (или воздержание от совершения действий), в то время как объектами вещных правоотношений являются вещи;
3) осуществление субъективного права кредитора в обязательственных правоотношениях возможно только в случае совершения должником действий, составляющих его обязанность, тогда как в вещных правоотношениях управомоченное лицо может осуществлять свои субъективные права самостоятельно, не прибегая к помощи других лиц;
4) обязательства опосредуют динамику гражданского оборота. Вещные права -это его статика;
С учетом названных признаков Обязательств, можно дать такое их определение:
Обязательство – правоотношение, вкотором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны(кредитора) определённое действие (передать имущество, выполнить работу,уплатить деньги и т.п.) или воздержаться от определённого действия, а кредиторимеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Субъектами обязательств выступаютего участники (физические, юридические лица, государство и другие субъектыпубличного права)
Объект — это то, на что направленыправа и обязанности субъектов, т.е. это определённые действия в отношениивещей, денег, как разновидности вещей, услуг.
Эти действия могут заключаться в:
1)        передаче вещей в собственность или пользование;
2)        выполнении определенных работ;
3)        оказании услуг;
4)        выплате денег, возмещении убытков.
Содержание – совокупностьсубъективных прав и обязанностей его участников (сторон).
Гражданско-правовое обязательство — это гражданское правоотношение, участники которого имеют праваи (или) обязанности, направленные на опосредование динамики гражданскихотношений: передачу имущества, выполнение работы, предоставление услуги, уплатуденег и т.п.
Следует заметить, что ГК не только дает общее определениеобязательства, но и определяет его принципы. В частности, в ч. 3 ст. 509 ГКуказано, что обязательство должно основываться на принципах добросовестности,разумности и справедливости. Поскольку эти категории названы среди общихпринципов гражданского законодательства (ст. 3 ГК), можно сделать вывод, что вКодексе обязательства рассматриваются как результат реализации гражданскогозаконодательства. Такая точка зрения находит подтверждение при анализеисточников гражданского законодательства и оснований возникновенияобязательств, о чем речь пойдет далее.
Из приведенных требований к обязательствам следуют некоторые ихособенности, имеющие непосредственное практическое значение.
В частности, ст. 511 ГК устанавливает, что обязательство несоздает обязанности для третьего лица. Такое положение закона обусловлено тем,что установление обязанностей для третьих лиц, которые не являются участникамиобязательства, не отвечало бы принципам справедливости, на которых должныосновываться обязательства.
Вместе с тем в случаях, предусмотренных договором, обязательствоможет порождать для третьего лица права должника и (или) кредитора. Этовозможно, например, в случае заключения договора в пользу третьего лица (ст.636 ГК).
92. Классификация обязательств
Классификация обязательств может быть проведена по разнымкритериям.
Наиболее удобной является классификация с использованием ужеупомянутого принципа дихотомии — деления на два парных понятия. Вместе с темвозможно и отступление от этого принципа для более подробных классификаций.
1. В зависимости отоснований возникновения обязательства принято делить на договорные инедоговорные.
Договорные обязательства возникают на основании договоренности егоучастников (двух- или многосторонний договор). Недоговорные обязательствавозникают на основе юридических фактов (односторонней сделки, причинения вреда,спасания имущества и т.п.).
Значение такого разграничения заключается в том, что содержаниедоговорных обязательств определяется не только законом, но, в первую очередь,соглашениемих участников. Содержание недоговорных обязательств основано назаконе, одностороннем волеизъявлении субъекта частного или публичного права.
2. В зависимости от цели (направленности) обязательства разделяются на регулятивные и охранительные.
Регулятивные обязательства — это правоотношения, содержаниемкоторых является правомерное поведение участников. Они могут регулироватьповедение участников договора, а также любую другую правомерную деятельность всфере частноправовых отношений. Охранительные обязательства возникают врезультате причинения вреда, безосновательного обогащения. Их целью являетсязащита нарушенного интереса субъекта гражданского права. В сущности, онипредставляют собой разновидность средств защиты или гражданско-правовойответственности.
3. По соотношению прав и обязанностей обязательства разделяют на односторонние и взаимные (встречныеили синалагматические).
В односторонних обязательствах у одной стороны есть только права,у другой — только обязанности (например, обязательство из причинения вреда). Вовзаимных (встречных) обязательствах каждый из участников такого обязательстваимеет как права, так и обязанности. Каждая из сторон является одновременно икредитором, и должником. Например, в договоре купли-продажи продавец ипокупатель владеют одновременно и правами, и обязанностями по отношению друг кдругу. Взаимные (встречные) обязательства, по общему правилу, должнывыполняться одновременно (если иное не предусмотрено законом, договором и невытекает из сути обязательства).
4. В зависимости от характера правовой связи между участниками обязательства оно может быть простым или сложным.
Если стороны имеют лишь по одному праву и одной обязанности, тообязательство считается простым. Если прав и обязанностей у сторонобязательства несколько, оно является сложным.
Так, обязательства, возникающие из договора дарения, являютсяпростыми, а из договора купли-продажи — могут быть как простыми, так исложными.
5. В зависимости от значения обязательства для его сторон различают главные (основные) и дополнительные (акцессорные)обязательства.
Главные (основные) обязательства могут существовать самостоятельнобез дополнительного обязательства (например, купля-продажа). Дополнительные(акцессорные) обязательства возникают только при наличии главного (основного)обязательства и неразрывно связаны с ним (например, поручительство).Дополнительные обязательства всегда следуют судьбе главного обязательства иавтоматически прекращаются вместе с ним.
6. В зависимости от характера связанности обязательств с личностьюих участников можно разграничитьобязательства личного характера и обязательства неперсонифицированные.
Особенностью обязательства личного характера являетсянеобходимость выполнения действий, являющихся его объектом, участником лично. Втаких обязательствах недопустима замена одной из сторон, и они прекращаются вслучае смерти физического лица или ликвидации юридического лица, котороеявляется их участником. Так, при возмещении вреда, причиненного здоровьюфизического лица, кредитором может быть только потерпевший.Неперсонифицированные обязательства не связаны с личностью должника иликредитора. Потому в них возможна передача прав и обязанностей в порядкеправопреемства, замена лиц в обязательстве и т.п.
7. С точки зрения определенности содержания обязательства различают обязательства с определенным объемомтребований и обязательства с неопределенным содержанием.
В обязательствах с определенным объемом требований точно известно,выполнение каких обязательств и в каком объеме может потребовать кредитор отдолжника. Таким является подавляющее большинство обязательств. В обязательствахс неопределенным объемом требований (алеаторных) объем прав и обязанностейустанавливается только в общем виде. Конкретные суммы, услуги и т.п.определяются уже во время выполнения обязательства. Например, к алеаторнымотносятся обязательства, которые возникают из договора пожизненного содержания.Здесь известно только то, что приобретатель дома принимает на себя обязанностьсодержать собственника дома до его смерти. К этому виду обязательств могут бытьотнесены обязательства из причинения вреда здоровью. В этом случае известенразмер ежемесячных платежей в счет компенсации потерянного потерпевшимзаработка, но конечную сумму, как и размер дополнительной компенсации расходовна лечение, предварительно определить невозможно.
8. С точки зрения определенности предмета выполнения можно выделить обязательства с конкретным предметом выполнения,альтернативные и факультативные (в этом случае придется отступить от принципадихотомии и использовать множественное деление).
Обязательство с конкретным предметом выполнения имеют место тогда,когда предметом обязательства является вполне конкретное поведение участников.Это общее правило.
Альтернативные обязательства означают, что должник долженсовершить для кредитора одно из нескольких действий, предусмотренных закономили договором. Право выбора принадлежит должнику, который выполняетобязательство, если иное не следуетиз закона, договора или сути обязательства.Причем осуществление любого из них считается выполнением обязательства.Допускается, что если уже кредитор согласился на несколько вариантов в моментзаключения договора, ему безразлично, какой из них изберет в дальнейшемдолжник. Например, договором между художественным коллективом и заказчикомпредусмотрено, что будет осуществлен концерт по программе 1 или 2. Привыполнении любой из этих программ обязательства будет считаться выполненными,если соблюдены другие условия договора (срок, качество, состав участников).Наличие у должника права выбора одного действия из возможных не означает, чтосуществует несколько обязательств. Альтернативное обязательство — единственноеправоотношение, содержание которого в целом определяется в момент возникновенияобязательства и уточняется до момента выполнения.
Факультативные обязательства имеют место в случаях, когда должникобязан осуществить в интересах кредитора конкретное действие, а если этоневозможно, имеет право заменить его выполнение другим действием, что предварительнообусловлено соглашением Сторон. Например, должник обязувается передатькредитору определенную вещь, а в случае невозможности —- предоставить другуювещь такого же назначения (рода). Возможность замены выполнения здесь такжеявляется правом должника.
В отличие от альтернативных обязательств, где содержаниеформулируется с помощью обусловливания вариантов «или то, или другое»,факультативные обязательства могут быть охарактеризованы формулой: «еслиневозможно, то тогда другое»
93. Основания возникновения и система гражданско-правовыхобязательств
 
Основания возникновения
Основанием возникновения обязательств являются юридический фактили юридический (фактический) состав, которые порождают обязательство.
Следует отметить, что ГК специально не определяет основаниявозникновения обязательств, отсылая к общим основаниям возникновениягражданских прав и обязанностей. В частности, в ч. 2 ст. 509 ГК указано, чтообязательства возникают из оснований, установленных ст. 11 ГК. Следовательно,речь идет лишь о норме отсылочного характера.
Следовательно, основаниями возникновения обязательств могут быть:договор и другие юридические факты, как предусмотренные, так и непредусмотренные ГК.
Среди всех возможных оснований возникновения обязательств особоезначение имеет договор.
Договор является двусторонней сделкой (соглашением) или, другимисловами, согласованным волеизъявлением субъектов гражданского права,направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав иобязанностей.
Наряду с договорами основанием возникновения обязательств могутслужить односторонние сделки. В этих случаях субъект гражданского права путемодностороннего волеизъявления или распоряжается своим субъективным правом, илипринимает субъективную обязанность. К числу таких односторонних сделокотносятся публичное обещание награды, выдача доверенности и т.п. Односторонняясделка обязывает, как правило, того, кто ее совершил. Специфическую группуоснований возникновения обязательств составляют акты субъектов публичногоправа:
а) непосредственные предписания актов гражданскогозаконодательства;
б) решения суда;
в) акты управления (административные) акты органов государственнойвласти, органов власти Автономной Республики Крым или органов местногосамоуправления (акты управления, административные акты). При этом содержаниеобязательства, возникающее непосредственно из такого акта, определяется этимактом.
Чаще основанием возникновения обязательства является юридическийсостав, содержащий в себе предписание закона и договор или административный акти заключенный на его основании договор и т.п. Так, жилищное обязательство попользованию помещениями в домах коммунального фонда возникает из сложнойюридической совокупности: ордера и заключенного на его основании договоражилищного найма. Основаниями возникновения обязательства могут быть такжедругие действия физических и юридических лиц — юридические поступки. Например,ведение чужих дел без поручения, спасание имущества организации, созданиелитературных, художественных произведений, изобретений и других результатовинтеллектуальной, творческой деятельности (ст. 11 ГК). Договоры, односторонниесделки и акты субъектов публичного права представляют собой правомерныедействия, призванные опосредовать нормальный гражданский оборот. Вместе с темоснованием возникновения обязательств могут быть и противоправные действия.Так, причинение имущественного (материального) и морального вреда другому лицуявляется юридическим фактом, который порождает обязанности причинителя вреда,по отношению к потерпевшему, например, возместить утраченный заработок врезультате утраты потерпевшим трудоспособности или стоимость поврежденной вещиполностью или частично.
В случаях, установленных актами гражданского законодательства илидоговором, основанием возникновения гражданских прав и обязанностей может бытьнаступление или ненаступление определенного события. Например, уничтожение врезультате пожара застрахованного дома создает обязанность страховой компаниивыплатить собственнику — страхователю страховое возмещение.
Система
Все обязательственное право может быть разделено на:
1) общую часть;
2) специальную часть (отдельные виды обязательств).
Общая часть обязательственногоправа включает в себя:
1) универсальные общие положения (касающиеся всех видов обязательств);
2) общие положения договорного права.
Универсальные общие положения касаются всех видов обязательств.Они содержат характеристику обязательств, его элементов, определяют общиеправила их выполнения и прекращения, обеспечения их выполнения и т.п.;
Специальная часть обязательственного права (отдельные видыобязательств) разделяется на:
1) отдельные виды договоров (главы 54—77 ГК);
2) отдельные виды внедоговорных обязательств (главы 78—83 ГК).
Отдельные виды недоговорных обязательств могут быть разделены наобязательства, возникающие в результате правомерных действий, и обязательства,возникающие в результате правонарушений.
94. Понятие и принципы выполнения обязательств
Выполнение обязательств — это совершение должником того действия,которое имеет право требовать от него кредитор на основании обязательства,которое существует между ними.
Требования к выполнению обязательств определяют, в первую очередь,принципы — закрепленные в законе основополагающие начала, в соответствии скоторыми строится правовое регулирование реализации субъективных прав иобязанностей в этих правоотношениях.
В литературе называют различные принципы выполнения обязательств.Чаще всего упоминают принцип надлежащего выполнения обязательств. Кроме того,указывают на существование принципа сотрудничества, который предусматривает,что стороны должны не только выполнять обязательство должным образом и реально,но и создавать контрагенту наиболее благоприятные условия и оказывать помощь вэтом1. Называют также принцип экономичности, который предусматривает взаимныйучет экономических интересов контрагентов, и принцип реального выполненияобязательства, суть которого заключается в том, что взыскание неустойки(штрафа, пени) и убытков не лишает должника обязанности выполнения обязательствав натуре (стст. 552, 622 ГК). Некоторые авторы указывают также на принципстабильности обязательств, ссылаясь при этом на нормы ГК, которыепредусматривают недопустимость одностороннего отказа от выполнения обязательстви одностороннего изменения их условий.
Однако, вряд ли стоит выделять все указанные принципы. Вчастности, реальное выполнение обязательства охватывается понятиям выполненияобязательства должным образом. Что касается принципа экономичности, то вусловиях перехода к рыночным отношениям «экономичность» является понятиемотносительным, поскольку каждый из их участников, как правило, сам определяет,что ему выгодно, а экономические интересы сторон часто противоположны.Стабильность договорных обязательств — это, скорее, не принцип их выполнения, аопределенная тенденция развития договорных отношений.
Таким образом, можно сделать вывод, что определяющим являетсяпринцип выполнения обязательства надлежащим образом, который содержит рядтребований к его реализации.
Ориентиры определения общих условий надлежащего выполненияобязательств устанавливают стст. 526—545 ГК, анализ которых позволяет сделатьвывод, что обязательства должны выполняться:
1) относительно надлежащего предмета обязательства;
2) надлежащими сторонами;
3) в надлежащий срок;
4) в надлежащем месте;
5) надлежащим способом (и с надлежащим оформлением).
95. Особенности исполнения долевых и солидарных обязательств
Имеет особенности выполнение договоров в обязательствах снесколькими кредиторами или несколькими должниками (так называемаямножественность лиц). Этому вопросу посвящены стст. 540— 544 ГК.
По общему правилу обязательства с множественностью лиц являютсядолевыми. Другими словами, если в обязательстве принимают участие несколькокредиторов или несколько должников, каждый из кредиторов имеет право требоватьвыполнения, а каждый из должников должен выполнить обязательство в равной доле,если иное не установлено договором или актами гражданского законодательства.
Солидарная обязанность или солидарное требование возникают вслучаях, установленных договором или законом, в частности, в случае неделимостипредмета обязательства. Суть их заключается в том, что кредитор (или любой изсолидарных кредиторов при их множественности) вправе требовать выполненияобязательства от любого из солидарных должников или от них всех совместно (илиот должника — при активной множественности) не только в части долга, как этоимеет место в долевых обязательствах, но и полностью.
В случае солидарного требования кредиторов каждый из кредиторовимеет право предъявить должнику требование в полном объеме. До предъявлениятребования одним из солидарных кредиторов должник имеет право выполнить своеобязательство кому-либо из них по своему усмотрению. Выполнение должникомсвоего обязательства одному из солидарных кредиторов в полном объемеосвобождает должника от выполнения остальным солидарным кредиторам. Солидарныйкредитор, который получил выполнение от должника, обязан передать причитающеесякаждому из остальных солидарных кредиторов в равной доле, если иное неустановлено договором между ними.
В случае солидарной обязанности должников кредитор имеет правотребовать выполнения долга частично или в полном объеме как от всех должниковвместе, так и от кого-либо из них отдельно. Солидарные должники остаютсяобязанными до тех пор, пока их долг не будет выполнен в полном объеме.Выполнение солидарного долга в полном объеме одним из должников прекращаетобязанность остальных солидарных должников перед кредитором.
Должник, который выполнил солидарный долг, имеет право на обратноетребование (регресс) к каждому из остальных солидарных должников в равной доле,если иное не установлено договором или законом, за вычетом доли, котораяприходится на него (ст. 544 ГК).
96. Понятие и способы обеспечения обязательств
Средства обеспечения обязательств, установленные нормами главы 49,и меры ответственности, предусмотренные главой 51 ГК, преследуют одну цель —стимулировать должника к выполнению обязательства и защитить интересыкредитора. Потому и те, и другие могут быть отнесены к средствам обеспечениянадлежащего выполнения обязательств.
Вместе с тем среди средств обеспечения обязательств следуетразличать специальные средства обеспечения, предусмотренные главой 49 ГК(средства обеспечения в узком значении слова), и меры ответственности.
Однако этим соотношение категорий «ответственность» и «специальныесредства обеспечения» не исчерпывается.
Хоть традиционно одной из форм ответственности рассматриваетсятолько неустойка (ст. 611 ГК), но если исходить из определения ответственностикак реализации санкции в виде отрицательных последствий, которые возлагаются налицо, виновное в совершении правонарушения, то можно заметить, что под понятиеответственности подпадают и залог, и задаток.
Отдельно рассматриваются поручительство и гарантия, когдаотрицательные последствия для другого лица наступают независимо от его вины ипротивоправности действий. Однако, учитывая то, что ГК называет принятие к этимлицам санкций за невыполнение обязательства «ответственностью» (ст. 554, ст.566 ГК), очевидно, следует и поручительство, и гарантию рассматривать какответственность.
Таким образом, специальные средства обеспечения одновременноявляются мерами ответственности. Исключением является удержание (стст. 594—597ГК), которое по своей сути является средством защиты прав кредитора, но немерой ответственности должника, поскольку не сопровождается наступлениемотрицательных имущественных последствий для последнего (правда, собственникудерживаемой вещи теряет возможность пользоваться ею, однако это нельзя считатьсанкцией за нарушение, поскольку так же не пользуется своими вещамиарендодатель или лицо, передавшее вещь в залог кредитору).
Таким образом, средства обеспечения договорных обязательств могутсуществовать в разных формах: неустойка (штраф), задаток, залог,поручительство, возмещение ущерба и морального вреда, применение других мерответственности и т.п.
Все специальные средства обеспечения имеют дополнительный(акцессорный) характер и зависят от основного обязательства: принедействительности или прекращении основного обязательства они • такжепрекращают свое действие.
Избранное сторонами специальное средство обеспечения выполненияобязательства должно быть в письменном виде зафиксировано или в самомобязательстве, на обеспечение которого оно направлено, или в дополнительномсоглашении между ними.
Общие условия обеспечения выполнения обязательств установлены вст. 548 ГК и заключаются в следующем:
1) выполнение обязательства (основного обязательства)обеспечивается дополнительным (акцессорным) обязательством, если этопредусмотрено договором или законом;
2) недействительное обязательство не подлежит обеспечению;
3) признание недействительным основного обязательства (требования)влечет недействительность дополнительного (обеспечительного) обязательства,если иное не установлено ГК;
4) недействительность сделки относительно обеспечения выполненияобязательства не влечет недействительность основного обязательства.
 

99. Содержание договора
Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована навстановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є одностороннім,якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певнідії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, безвиникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторонни. Відповідно до статті 6цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента тавизначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільногозаконодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін іпогоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільногозаконодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементирізних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорізастосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства продоговори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановленодоговором
або не випливає із суті змішаного договору. До iстотних умов можноотнести Строк договору, ціна, предмет договору. Строком договору є час, протягомякого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповіднодо договору. Договір набирає чинності з моменту його укладення. Сторони можуть встановити,що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до йогоукладення. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановленихзаконом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюютьсяуповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах,встановлених договором або законом.

100. Стадии заключения гражданско-правовых договоров
Оскільки договір у спiльним юридичним актом двох чи бiльше осiб,погодження ними умов договору проходить принаймнi двi стадiє: 1) пропозицiяоднiує сторони укласти договiр, або оферта; 2) прийняття пропозицiє другоюстороною, або акцепт. Вiдповiдно сторона, яка зробила пропозицiю, називаутьсяферентом, а сторона, яка прийняла єє, — акцептантом. Загальний порядокукладення цивiльно-правових договорiв визначено в статтях 153-159 ЦК Украєни. Порядокукладення господарських договорiв мiж юридичними особами i врегулювання
мiж ними переддоговiрних спорiв вiдображено в статтi 10Арбiтражного процесуального кодексу. iснують певнi особливостi укладеннябiржових угод (договорiв), проведення торгiв на аукцiонах, у порядку конкурсутощо. Для того щоб вступити в договiрнi вiдносини, один з учасникiв повиненбути iнiцiатором, тобто виступити з пропозицiую укласти договiр (офертою).Проте чи кожна iнiцiатива (пропозицiя) може вважатися офертою i породжуватипевнi юридичнi наслiдки для особи, що єє виявилаi Чинний Цивiльний кодексУкраєни не мiстить ознак оферти, хоч вони можуть бути виведенi iз загальнихположень цивiльного законодавства шляхом доктринального тлумачення. Офертоювизнауться пропозицiя укласти договiр, яка адресована однiй чи кiльком особам,мiстить вказiвку на iстотнi умови договору i виражау намiр особи, яка зробилапропозицiю, вважати себе звязаною договором у разi єє прийняття. Вiдповiдьособи, якiй адресована оферта, про прийняття нею пропозицiє визнаутьсяакцептом. Акцепт повинен бути повним i безумовним. Це означау, що акцептантповнiстю погоджууться iз запропонованими умовами договору i повiдомляу про цеоферента. Якщо пропозицiю укласти договiр зроблено iз зазначенням строку длявiдповiдi, то договiр вважауться укладеним за умови, що сторона, яка зробилапропозицiю, одержала вiд iншоє сторони вiдповiдь про прийняття пропозицiєпротягом цього строку (ст. 155 ЦК Украєни). Як вiдзначалося, акцепт повиненбути повним i безумовним, тiльки тодi вiн свiдчить про згоду сторiн щодоiстотних умов договору. Проте часто, погоджуючись у принципi укласти договiр,друга сторона висувау своє умови або пропонуу укласти iнший за характеромдоговiр. Згода, яка супроводжууться застереженнями та контрпропозицiями, неможе вважатися акцептом. Тому згiдно з частиною першою статтi 158 ЦК Украєни
вiдповiдь про згоду укласти договiр на iнших, нiж булозапропоновано, умовах визнауться вiдмовою вiд пропозицiє i водночас новоюпропозицiую.
101. Понятие, значение, особенности гражданской ответственности
Среди многочисленных вариантов наибольшую поддержку получило,пожалуй, определение гражданско-правовой ответственности, сформулированное О.С.Иоффе: гражданско-правовая ответственность есть санкция за правонарушение,вызывающая для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективныхгражданских прав, либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовыхобязанностей. Характерным для гражданско-правовой ответственности является то,что: 1) она есть санкцией за правонарушение; 2) влечет отрицательныепоследствия для правонарушителя; 3) эти последствия выражаются в лишениисубъективных гражданских прав либо в возложении новых или дополнительныхгражданско-правовых обязанностей; 4) реализация санкции обеспечена возможностьюприменения мер государственного принуждения;5) существуетгражданско-правовая ответственность в рамках соответствующего гражданскогоправоотношения, основанием возникновения которого являются неправомерныедействия. В процессе ее реализации гражданско-правовая ответственностьвыполняет такие функции: 1) компенсационную (возмещение вреда потерпевшему,кредитору); 2) воспитательно-предупредительную (превенция новых правонарушенийсо стороны нарушителя и других лиц); 3) карательную — выражающуюся в наказаниинарушителя путем возложения на него тех или иных имущественных обременении.
— В зависимости от характера санкций меры гражданско-правовойответственности могут быть подразделены на общие и специальные формыответственности.
Общей формой гражданско-правовой ответственности являетсявозложение на правонарушителя обязанности возместить убытки, причиненные егонеправомерными действиями лишение субъективного права (изъятие или сноссамовольно построенного дома, хозяйственных и бытовых строений — ст. 105 ГК ит. п.).
102. Общие условия и объем гражданско-правовой ответственности
Условиями гражданско-правовой ответственности являются: 1) наличиевреда; 2) противоправность действий или бездействия субъекта гражданскогоправа;
3) причинная связь между противоправным деянием и наступившимвредом; 4) вина правонарушителя. По общему правилу требуется наличие всехчетырех условий в совокупности, однако некоторые формы ответственности возможныпри отсутствии вреда (например, утрата задатка, взыскание неустойки), аследовательно, и причинной связи между противоправным деянием и вредом.
Под вредом понимается всякоеуничтожение, уменьшение или повреждение охраняемого законом блага. Вредподразделяется на имущественный ущерб и моральный вред. Денежное выражениеимущественного ущерба обычно именуют убытками.
Противоправность деяния может состоять в нарушении норм закона илииного нормативного акта, а также в нарушении условий договора илиобязательства, возникшего по иным основаниям.
Противоправное поведение должно находиться в непосредственнойпричинной связи с вредным результатом.
Итак, третьим элементом объективной стороны гражданскогоправонарушения является причинная связь между противоправным действием(бездействием) правонарушителя и наступившим вредом.
Под причинной связью обычно понимают такую объективно существующуювзаимосвязь между явлениями, при которой одно из них с необходимостью порождаетдругое. При этом речь идет о непосредственной, прямой связи, не искаженнойиными действиями.Возмещению подлежат только прямые, но не косвенные убытки.Обычно судебная практика исходит из презумпции, что убытки, возникшие укредитора в связи с нарушением договора должником, находятся в прямой причиннойсвязи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Вместе с тем,учитывается то обстоятельство, что убытки могут быть вызваны действиемнепреодолимой силы (обстоятельств, которые должник не мог предотвратить, ибоэто выше его возможностей), случая (обстоятельств, которые должник не могпредвидеть и поэтому не предотвратил).
Аналогично расценивают эти случаи и в связи с причинениемвнедоговорного вреда.
Вина может быть определена как негативное с точки зрения законапсихическое отношение лица к своим противоправным действиям (бездействию) и ихпоследствиям. В гражданском праве различают такие формы вины, как умысел,простая и грубая неосторожность. Поскольку гражданское законодательство не даетопределения отдельных форм вины, нередко для их характеристики используютположения Уголовного кодекса, в частности, его стст. 8, 9 и др.Но еслиопределение умысла (как формы вины, вообще, более характерной для уголовного, ане гражданского права) вполне приемлемо, то аналогия простой и грубойнеосторожности с самонадеянностью и небрежностью представляется не совсемточной. Более удачным кажется использование сравнительного (оценочного)критерия, известного еще римскому частному праву. С -учетом этого критериягрубая неосторожность может быть определена как непроявление элементарнойпредусмотрительности, заботливости — такой, которую можно требовать от любого икаждого лица. Простая неосторожность состоит в непроявлении повышеннойзаботливости — такой, какую можно требовать от «хорошего хозяина». Наряду сусловиями гражданско-правовой ответственности закон предусматривает основанияосвобождения от нее, которые могут иметь правовое значение даже при наличиисостава правонарушения. К таким основаниям, в частности, относятся,непреодолимая сила и случай.Непреодолимая сила — это чрезвычайное инепредотвратимое в данных условиях событие. Это категория объективная, независящая от участников данных отношений.Случай в отличие от нееявляется категорией субъективной и имеет место тогда, когда будет доказаноотсутствие вины нарушителя. По общему правилу случай освобождает отответственности, если только специальным законом не. преду смотрено иное.Например, в соответствии со ст. 450 ГК Украины владелец источника повышеннойопасности отвечает за причиненный вред независимо от своей вины, аследовательно, и за случай. Кроме того, возможны и иные основания освобожденияот ответственности, предусмотренные отдельными нормами. Такими основаниямимогут быть, например, умысел потерпевшего, а также его грубая неосторожность
103. Понятия и основания внедоговорной гражданско-правовойответственности
Позадоговірній відповідальності властиві риси договірноївідповідальності. Вона, як і договірна, — це завжди юридичний обов'язокпримусового характеру, реалізація якого викликає у правопорушника негативнімайнові наслідки. Разом з тим позадоговірна відповідальність має своїособливості, що зумовлюють суб'єкт відповідальності, обсяг відповідальності,підстави звільнення від відповідальності1.
Договірна відповідальність — це відповідальність за порушенняіснуючого між сторонами відносного зобов'язання, і тому вона як юридичнийобов'язок має характер додаткового, що приєднується до невиконаного. Наприклад,на постачальника, що прострочив виконання юридичного обов'язку, змістом якого єпостачання певної кількості продукції у передбачений договором строк,покладається обов'язок сплатити неустойку і відшкодувати завдані кредиторовізбитки. Такий обов'язок боржника, порівняно з договірним, не замінюєостаннього, а лише приєднується до нього і має характер додаткового.
Позадоговірна відповідальність настає за порушення юридичногообов'язку, що має абсолютний характер' входить в абсолютні правовідносини,змістом яких є необхідність утримуватися від порушення суб'єктивного права чиособистого блага. Його порушення щодо конкретного носія права породжує новийобов'язок замість невиконаного — відшкодувати завдану шкоду. Внаслідок цьогопозадоговірна відповідальність — це завжди новий юридичний обов'язок, якийпокладається на правопорушника замість невиконаного.
104. Возмещение вреда: общие положения
Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чибездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а такожшкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повномуобсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від їївідшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Шкода, завданакаліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідокнепереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом. Шкода, завданаправомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених цим Кодексом таіншим законом.
Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
Однією з підстав виникнення зобов'язань згідно зі ст. (ст. 1185 ЦКУкраїни) є заподіяння шкоди іншій особі. На відміну від інших зобов'язань, яківиникають із правомірних актів (наприклад, договору, односторонньої угоди,адміністративного акта), цей вид зобов'язань виникає з неправомірних актів,яким є правопорушення, тобто протиправне, винне заподіяння шкодиделікто-здатною особою. Зобов'язання, що виникло внаслідок заподіяння шкоди,називають деліктними. Заподіяння шкоди іншій особі не завжди породжує деліктнезобов'язання. Воно виникає там, де заподіювач шкоди і потерпілий не перебувалиміж собою у зобов'язальних відносинах або шкода виникла незалежно від існуючихміж сторонами зобов'язальних відносин.
Відсутність між потерпілим і заподіювачем зобов'язальних відносиндо заподіяння шкоди не означає, що між ними не існувало ніякихцивільно-правових відносин. Вони перебували в абсолютних цивільнихправовідносинах, змістом яких є абсолютне суб'єктивне цивільне право таабсолютний суб'єктивний цивільний обов'язок. Абсолютність суб'єктивногоцивільного права полягає в тому, що воно охороняється від усіх і кожного, хтопідпорядкований даному правовому режиму. До абсолютних прав належать: правовласності, право на недоторканність життя і здоров'я, честі і гідності,особистої свободи, право на охорону здоров'я тощо. Якщо абсолютне суб'єктивнеправо охороняється від усіх і кожного, то кореспондуючий юридичний обов'язоктакож покладається на всіх і кожного. Абсолютний юридичний обов'язокхарактеризується пасивністю, його змістом є необхідність утримуватися відпорушення чужого абсолютного суб'єктивного права. Невиконання такого обов'язкузавжди призводить до порушення чужого суб'єктивного права і за наявностіпередбачених законом інших підстав породжує деліктне зобов'язання

105. Неимущественные (моральный) вред в ГП Украины
Законом України від ф6 травня 1993 р. № 3188-12 передбачено новийспосіб захисту цивільних особистих прав — це компенсація моральної шкоди,.Новий ЦК України не лише зберіг зазначений спосіб захисту цивільних особистихправ, а й збагатив інститут компенсації моральної шкоди новими нормами, про щойдеться далі. Як бачимо, категорія моральної шкоди з'явилася в українськомузаконодавстві порівняно нещодавно.
Судова практика виходить з того, що в кожному конкретному випадкурозмір компенсації моральної шкоди визначається з урахуванням характеру і тривалостістраждань, стану здоров'я потерпілого, тяжкості завданої травми, істотностівимушених змін у його життєвих стосунках.
Як видно, суди враховують ступінь фізичних і моральних страждань,пов'язаних з індивідуальними особливостями особи, якій заподіяно шкоду.
Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду
1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особінеправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, якаїї завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другоюцієї статті. 2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органудержавної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування,фізичної або юридичної особи, яка її завдала: 1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншимушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеноїнебезпеки; 2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконногозасудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконногозастосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд,незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення увигляді арешту або виправних робіт; 3) в інших випадках, встановлених законом.
Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, можебути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів.Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові(дружині), батькам усиновлювачам, дітям (усиновленим), а також особам, якіпроживали з нею однією сім'єю.
106. Возмещение вреда, причиненного источником повышеннойопасности (ипо)
Особенности возмещения вреда:
1)        вред причинен ипо;
2)        обязанность возмещения вреда возлагается на владельца ипо;
3)        владелец ипо обязан возместить вред независимо от виновногоили невиновного причинения.
ИПО является деятельность,связанная с использованием, ранением или содержанием транспортных средств,механизмов и оборудования, использованием, хранением химических, радиоактивны,взрыво-, огнеопасных и других веществ, содержанием дики зверей, служебных собаки бойцовских пород, создающая повышенную опасность для лица, осуществляющегоэту деятельность, и для других лиц.ч.1 ст.11187 ГК.
Признаки предметов, деятельность с которыми создает повышеннуюопасность:
1)        вредоносные средства;
2)        невозможность полного контроля со стороны человека.
Виды предметов, деятельность с которыми создает повышеннуюопасность.
По преобладанию вредоносных свойств:
1)  механические(автомашины, подвижной состав ж/ дорог, речные иморские суда, производственно-механическое оборудование предприятий);
2)  тепловые(оборудование горячих цехов, паросиловые установки сповышенным давлением);
3)  электрические(оборудование и иные агрегаты энергосистемы,находящиеся под высоким напряжением);
4)  химические, отравляющие, взрывчатые и огнеопасные вещества(бензин,бензол, керосин, эфир, яды);
5)  радиоактивные;
6)  биологические – дикие животные, некоторые виды биологическихорганизмов.
Лицо, обязанное к возмещению вреда – владелец предмета,деятельность с которыми создает повышенную опасность, т.е. лицо, осуществляющеедеятельность, являющуюся ипо.
Не является владельцем и не несет ответственность за вред лицо,управляющее ипо в силу трудовых отношений с владельцем этого источника.
Не влияют на возникновение обязанности владельца ипо по возмещениюпричиненного им вреда следующие обстоятельства: а) в какое время было совершенопричинение вреда- служебное или неслужебное; б) использовался ли ипо в процессевыполнения им трудовых обязанностей или он самовольно, неправомерно использовалего в своих личных целях.
Лица, управомоченные на возмещение вреда – потерпевшие.Но! припричинении смерти потерпевшему управомоченными являются лица, которые указаны взаконе; ответственность владельца ипо перед лицами, обслуживающими этотисточник, определяется по правилам не ст. 1187 ГК, а ст. 1195 ГК вследствиеналичия трудовых отношений между владельцем ипо и обслуживающим его лицом.
Условия возмещения вреда, причиненного ипо: противоправностьповедения причинителя вреда, наличие вреда у потерпевшего, причинная связьмежду ними. Вина не является необходимым условием.
Основания освобождения от обязанности возмещения: а) непреодолимаясила; б) умысел потерпевшего.
Согласно ч.5 ст.1187 ГК лицо, осуществляющее деятельность, котораяявляется ипо, отвечает за причиненный вред, если оно не докажет, что вред былпричинен вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего; грубаянеосторожность потерпевшего – влечет полное или частичное освобождение отответственности. При наличии вины причинившего вред лица, осуществляющегодеятельность, являющуюся ипо, грубая неосторожность потерпевшего не может бытьоснованием для отказа в возмещении ущерба; неправомерное завладение ипо третьимлицом.
Вред, причиненный вследствие взаимодействия ипо, возмещается наобщих основаниях:
1)  вред, причиненный одному лицу по вине другого лица, возмещаетсявиновным лицом;
2)  при наличии вины только лица, которому причинен вред, он ему невозмещается;
3)  при наличии вины всех лиц, деятельностью которых был причиненвред, размер возмещения определяется в соответствующей доле в зависимости отобстоятельств, имеющих существенное значение.
Если вследствие взаимодействия ипо был причинен вред другим лицам,лица, которые совместно причинили вред, обязаны его возместить независимо от ихвины – ст. 1188 ГК.
107. Хранение имущества без достаточного правового основания
Владелец считается недобросовестным, если знал или (мог) долженбыл знать, что приобрел вещь у лица, не имевшего права на ее отчуждение. приэтом действует презумпция правомерности сделки, по которой вещь была переданаот отчуждателя к приобретателю (ст.204 ГК). Для ее опровержения должно бытьдоказано, что приобретатель умышленно или по грубой неосторожности не учелобстоятельств сделки, свидетельствующих о том, что вещь отчуждаетсянеправомерно. Только одной простой неосторожности приобретателя недостаточнодля признания его недобросовестным, должны иметь место его намерение или грубаянеосторожность.
У незаконного недобросовестного владельца (приобретателя) вещьизымается во всех случаях.
Вопрос об истребовании вещи у незаконного добросовестноговладельца решается в зависимости от того, возмездно или безвозмездно он прибрелвещь.
Так, при безвозмездном приобретении имущества у лица, не имевшегоправо его отчуждать, собственник имеет право вытребовать имущество во всехслучаях (ч.3 ст.388 ГК). Безвозмездный приобретатель в случае отнятия у неговещи ничего не теряет: вещь не его и на ее приобретение он ничего неизрасходовал.
Если имущество приобретено добросовестным владельцем возмездно, товозможность его истребования зависит от характера выбытия имущества из владениясобственника или лица, которому оно было передано собственником.
В частности, собственник может истребовать такое имущество лишь вслучае, если оно:
1) было утеряно собственником или лицом, которому он передалимущество во владение;
2) было похищено у собственника или лица, которому он передалимущество во владение;
3) выбыло из владения собственника или лица, которому он передалимущество во владение, не по их воле иным способом.
В любом случае имущество не может быть истребовано отдобросовестного приобретателя, если оно было продано в порядке, установленномдля выполнения судебных решений. Таким образом, право собственника наистребование вещи из чужого незаконного владения ограничивается в интересахдобросовестного возмездного приобретателя, который приобрел вещь при указанныхв ч.2 ст. 388 ГК обстоятельствах.
Добросовестность или недобросовестность незаконного владельцаимеет также существенное значение:
1)        в случае необходимости истребования денег и ценных бумаг;
2)        при расчетах в случае возврата вещи из чужого незаконноговладения.
Деньги, ценные бумаги на предъявителя вообще не могут бытьистребованы от добросовестного приобретателя (ст.389 ГК). При этом не имеетзначения, выбыло ли такое имущество от собственника по его воле, поступило ли кприобретателю безвозмездно. Добросовестность приобретателя уже сама по себеявляется достаточным основанием для отказа в иске собственнику об истребованииуказанных вещей. Именные ценные бумаги можно вытребовать от добросовестногонезаконного владельца вследствие их индивидуализации.
Основные отличия в ответственности добросовестного инедобросовестного приобретателя при расчетах после истребования имуществасостоят в:
А) недобросовестный владелец обязан возвратить или возместитьсобственнику все прибыли, которые он получил или должен был получить, за всевремя владения вещью. Добросовестный владелец должен это сделать с момента, когдаон узнал о неправомерности своего владения.
Б) добросовестный владелец может оставить за собой произведенныеулучшения вещи, если они могут быть отделены без ее повреждения. Под улучшениемпонимают такие затраты на имущество, которые не диктуются необходимостью егосохранения, но носят обоснованный характер, так как улучшают эксплуатационныесвойства вещи. Если отделение улучшений невозможно, добросовестный владелецимеет право требовать от собственника возмещения стоимости произведенныхулучшений, но не более размера увеличения стоимости вещи (ч.4 ст.390 ГК).
От улучшений вещи отличают «затраты на роскошь»- улучшения, неявляющиеся целесообразными с точки зрения обычного ее использования. Незаконныйвладелец имущества, как добросовестный, так и недобросовестный, имеет правотребовать от собственника компенсации произведенных им со времени, с которогособственнику принадлежит право на возврат имущества или передачу доходов(ч.3ст. 390 ГК). Необходимые затраты – затраты, без которых состояние вещисущественным образом ухудшилось бы, вследствие чего она не могла бы бытьиспользована по прямому назначению.
В соответствии с ГКУ на требования о возвращении имущества изчужого незаконного владения распространяется 3-хлетний срок исковой давности.
108. Возмещение вреда, причиненного малолетним, несовершеннолетнимлицами
 
Согласно ч.1 ст.1178 ГКУ вред, причиненный малолетним лицом (до 14лет), возмещается его родителями (усыновителями) или опекуном либо другимфизическим лицом, на правовых основаниях осуществляющим воспитание малолетнеголица, — если они не докажут, что вред не является следствием недобросовестногоосуществления или уклонения ими от осуществления воспитания или надзора замалолетним лицом.
Если малолетнее лицо причинило вред во время нахождения поднадзором учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого, обязанногоосуществлять надзор за ним, под надзором лица на основании договора, этиучреждения или лица обязаны возместить вред, если не докажут, что вред причиненне по их вине.
Если м.лицо причинило вред как по вине родителей, лиц ихзаменяющих, так и по вине учреждений, обязанных осуществлять надзор за ним, всеони обязаны возместить вред в доле, определенной по договоренности между нимиили по решению суда.
Вина учебных, воспитательных и лечебных заведений понимается какнеосуществление ими должного надзора за детьми в момент причинения вреда. Онипредполагаются виновными, пока не докажут обратное.
Обязанность лиц, определенных ст.1178 ГКУ, возместить вред непрекращается по достижении м.лицом совершеннолетия. По достижениисовершеннолетия лицо может быть обязано судом частично или в полном объемевозместить вред, причиненный им до 14 лет, жизни и здоровью потерпевшего, еслионо имеет достаточные для этого средства, а лица неплатежеспособны или умерли.
Согласно ст.1181 ГКУ вред, причиненный совместными действияминескольких м.лиц, возмещается их родителями, опекунами в доле, котораяопределяется по договоренности между ними или по решению суда.
Если в момент причинения несколькими м.лицами одно из нихнаходилось в учреждении, которое по закону осуществляет в отношении его функцииопекуна, это учреждение возмещает вред в доле, которая определяется по решениюсуда.
Согласно ст.1179 ГКУ несовершеннолетнее лицо (от 14 до 18)отвечает за причиненный вред самостоятельно на общих основаниях.
В случае отсутствия у н.лица имущества, достаточного длявозмещения вреда, этот вред возмещается в недостающей доле или в полном объемеего родителями, попечителями, если они не докажут, что вред был причинен не поих вине. Если лицо находилось в учреждении, которое по закону осуществляет вотношении его функции попечителя, оно обязано возместить вред в недостающейдоле или в полном объеме.
Обязанность родителей, попечителей, учреждений возместить вред прекращаетсяпо достижении лицом совершеннолетия или когда оно до достижения 18 лет станетсобственником имущества, достаточного для возмещения вреда.
Вред, причиненный совместными действиями нескольких н.лиц,возмещается ими в части, которая определяется по договоренности между ними илипо решению суда.
Если в момент причинения вреда один из них находился в заведении,которое осуществляет функции попечителя, это заведение возмещает вред в части,определяемой по решению суда.
Родители обязаны возмещать вред, причиненный ребенком,относительно которого они лишены родительских прав, в течение 3 лет послелишения их родительских прав, если они не докажут, что этот вред не являетсяпоследствием неисполнения ими своих родительских обязанностей.
109. Договор купли-продажи: общая характеристика
 
Договор к-п — это договор, по которому одна сторона (продавец)передает или обязуется передать имущество (товар) в собственность другойстороне (покупателю), а он принимает или обязуется принять имущество и уплатитьза него определенную денежную сумму.
Характеристика договора.
1.   возмездный – приобретая имущество в собственность, покупательуплачивает продавцу обусловленную по договору цену имущества.
2.   двусторонний – права и обязанности по договору лежат на обеихсторонах.
3.   может быть консенсуальным, когда права и обязанности сторонвозникают в момент достижения ими соглашения по всем существенным условиям, илиреальным, когда договор вступает в действие с момента передачи продавцомимущества покупателю.
Определяющий признак – переход имущества в собственностьпокупателю.
Форма договора определяется по общим правилам ГКУ о форме сделок.Определена форма отдельных видов договоров к-п. договор к-п земельного участка,единого имущественного комплекса, жилого дома, иного недвижимого имуществазаключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации инотариальному удостоверению.
В качестве продавца и покупателя могут выступать как физ., так июр. лица.
Существенными условиями договора являются предмет и цена.
Предмет договора – имущество, которое продавец передает илиобязуется передать покупателю, может быть индивидуально-определенное имущество,определенное родовыми признаками, могут быть отдельные вещи, их совокупность,движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги.
Ст.656 ГК – предметом договора может быть товар, который имеется упродавца на момент заключения договора или будет создан (приобретен, получен)продавцом в будущем. Могут быть имущественные права, право требования, еслитребование не имеет личного характера.
Продавец обязан передать покупателю товар, качество которогосоответствует условиям договора. При отсутствии в договоре условий о качествепродавец обязан передать покупателю товар, пригодный для цели, с которой товартакого рода обычно используется.
Договором или законом может быть установлен срок, в течениекоторого продавец гарантирует качество товара (гарантийный срок), начинается смомента передачи товара покупателю.
Законом или другими нпа может быть установлен срок, по истечениикоторого товар считается непригодным для использования по назначению (срокгодности) – определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовленияи в течение которого то вар пригоден для использования.
Покупатель обязан оплатить товар по цене, установленной в договореи не может быть определена исходя из его условий, — по цене, определяемой сост. 632 ГК, а также совершать за свой счет действия, которые в соответствии сдоговором необходимы для осуществления платежа.
Если договором установлено, что цена товара подлежит изменению взависимости от показателей, обуславливающих цену товара, но при этом неопределен способ ее пересмотра, цена определяется исходя из соотношения этипоказателей на момент заключения договора и на день передачи товара. Еслипродавец просрочил исполнение обязанности по передачи товара, цена определяетсяисходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на деньпередачи товара, установленный в договоре, а если такой день не установлендоговором – на день, определенный согласно ГК.
Если в договоре нарушены требования относительно указаниясущественных условий договора и его формы, то он может быть признаннедействительным.
В ст. 655 ГК предусмотрены основные права и обязанности сторон подоговору – продавец обязуется имущество покупателю, но вправе требовать от негоуплаты определенной денежной суммы, а покупатель в свою очередь обязан уплатитьэту сумму, но вправе требовать передачи ему проданного имущества.
Существует несколько видов договора к-п, каждый из которых имеетопределенную специфику.
К ним относятся:
— договор розничной купли-продажи;
-договор купли-продажи на биржах и аукционах;
— договор купли-продажи имущества в процессе приватизации;
— деривативы (форвардный, фьючерсный, опционный договоркупли-продажи);
— внешнеэкономический договор;
-договор купли-продажи земельных участков.
 
110. Особенности договора розничной купли-продажи
 
Договор розничной к-п – это договор, по которому продавец,осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товара, обязуетсяпередать покупателю товар, который обычно предназначается для личного,домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательскойдеятельностью, а покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Является публичным.
К отношениям по договору розничной к-п с участием покупателяфизического лица, не урегулированным ГК, применяется законодательство о защитеправ потребителей.
В ГК предусмотрено публичное предложение заключить договор к-п.предложение товара в рекламе, каталогах, а также иных описаниях товара,обращенных к неопределенному кругу лиц, является публичным предложениемзаключить договор, если оно содержит все существенные условия.
Выставление товара, демонстрация его образцов или предоставлениесведений о товаре (описаний, каталогов, фотоснимков) в местах его продажиявляется публичным предложением заключить договор независимо от того, указанали цена и другие существенные условия договора к-п, кроме случаев, когдапродавец явно определил, что соответствующий товар не предназначен для продажи (ст.699ГК).
Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достовернуюинформацию о товаре, предлагаемом к продаже. Информация должна соответствоватьтребованиям закона и правилам розничной торговли к ее содержанию и способампредоставления.
Покупатель имеет право до заключения договора к-п осмотреть товар,потребовать проведения в его присутствии проверки свойств товара илидемонстрации пользования товаром, если это не исключено характером товара и непротиворечит правилам розничной торговли.
Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительнополучить полную и достоверную информацию о товаре в месте его продажи, он имеетправо потребовать возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением отзаключения договора, а если договор заключен, — в разумный срок отказаться отдоговора, потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы и возмещенияубытков, а также морального вреда.
Продавец, не предоставивший покупателю возможность получить полнуюи достоверную информацию о товаре, несет ответственность за недостатки товара,возникшие после передачи его покупателю, если покупатель докажет, что онивозникли в связи с отсутствием такой информации.
Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом вмомент заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает изсущества обязательства.
Если договором установлена предварительная оплата товара,просрочка покупателем оплаты товара является отказом покупателя от договора,если иное не установлено договором.
Покупатель имеет право полностью оплатить товар в любое время впределах установленного договором периода просрочки его оплаты.
Согласно ГК покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачиему непродовольственного товара ненадлежащего качества, если более длительныйсрок не объявлен продавцом, обменять его в месте покупки или других местах,объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита,фасона, комплектации и т.п. В случае выявления разницы в цене покупательпроизводит необходимый расчет с продавцом.
Если у продавца нет необходимого для обмена товара, покупательимеет право возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную занего денежную сумму.
Требование покупателя об обмене или возврате товара подлежитудовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранны его товарный вид,потребительские свойства и при наличии доказательств приобретения товара уэтого продавца.
Права покупателя в случае продажи товара ему товара ненадлежащегокачества предусмотрены ст.708 ГК. В случае обнаружения в течение гарантийногоили иных сроков, установленных обязательными для сторон правилами ли договором,недостатков, не оговоренных продавцом, или фальсификации товара покупательимеет право по своему выбору:
1)  потребовать от продавца или изготовителя безвозмездного устранениянедостатков товара или возмещения расходов, осуществленных покупателем либо 3млицом, на их исправление;
2)  потребовать от продавца или изготовителя замены товара нааналогичный товар надлежащего качества или на такой же товар другой модели ссоответствующим перерасчетом в случае разницы в цене;
3)  потребовать от продавца или изготовителя соответствующегоуменьшения цены;
4)  Отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной за товарденежной суммы.
Продавец или изготовитель обязаны принять товар ненадлежащегокачества от покупателя и удовлетворить его требования о замене товара илиустранения недостатков. Доставка товара продавцу и его возврат покупателюосуществляется продавцом, а в случае не исполнения ими такой обязанности илиотсутствия продавца или отсутствия продавца в местонахождения покупателя,возврат товара м.б осуществлен покупателем за их счет.
Требования покупателя о замене товара подлежит незамедлительномуудовлетворению, в случае необходимости проверки качества товара – в течении 14дней или по договоренности сторон в иной срок. Если удовлетворить требованияпокупателя о замене товара в установленные сроки не возможно, покупатель посвоему выбору имеет право предъявить продавцу другие требования. Требованияпокупателя о безвозмездном устранении недостатков товара подлежитудовлетворению продавцом в течении 14 дней либо в иной срок.
По требованию покупателя на время ремонта ему д.б предоставлен виспользование аналогичный товар, не зависимо от модели с доставкой. За каждыйдень просрочки продавцом устранение недостатков товара и не выполнениетребования о предоставлении в пользование аналогичного товара на времяустранения недостатков, продавец уплачивает покупателю неустойку в размере 1 %стоимости товара.
Ущерб и вред, причиненный покупателю товаром ненадлежащегокачества, возмещается продавцом или изготовителем товара.
111. Виды договоров розничной купли-продажи
1) Д-р к.п. с условием о принятии покупателем товара вустановленный срок – заключается с целью не продажи товары продавцом дополучения покупателем этого товара. Если покупателя не явился или не совершилиных действий для принятия товара в срок, считается, что он отказался отдоговора. Дополнительные расходы продавца на обеспечение передачи товарапокупателю в уста. Срок включаются в цену товара, если иное не установленодоговором (ст. 701 ГКУ).
2) Д-р к.п. товара по образцам – ст. 702 ГКУ,- заключаетсяна основании ознакомления покупателя с образцом товара. Является выполненым смомента доставки товара.
3) Д-р к.п. товара с использованием автоматов – в этомслучае информации о продавце размещается на автомате. Является заключенным смомента совершения покупателем действий необходимых для получения товара. Еслиавтомат используется для размена денег, приобретения платежных средств илиобмена валюты применяются положения о розничной к-п. ст. 703 ГКУ.
4) Д-р к.п. с условием доставки товара покупателю. Включенообязательство о доставке продавцом товара покупателю, после чего он и считаетсявыполненным.ст. 704 ГКУ.
5) Д-р найма-продажи. Ст. 705 ГКУ. До перехода к покупателюправа собственности на переданный ему продавцом товар покупателю являетсянанимателем этого товара. Становится собственником с момента оплаты.
Продажа товаров по заказу – покупателюосуществляет предварительный заказ товаров в объекте торговли или черезторгового агента или с помощью телефона, ПК, иных средств связи и получаеттовары в обусловленном месте в условленное время.
Продажа товаров на дому – продажатоваров уполномоченным представителем субъекта хозяйствования на дому упокупателя, по месту его работы, отдыха как по предварительному приглашению,так и без него.
112. Д-р поставки товаров для гос. потребностей
 
Государственные потребности –потребности в продукции, необходимой для решения социально-экономических задач,создания материального резерва Украины, реализации государственных программ иобеспечения функционирования органов государственной власти. Для этогодействует система создания государственного заказа – средствагосударственного регулирования экономическим путем формирования объемапродукции. Стороны – государственные заказчики и исполнителигосударственного заказа. КАБМИН Украины выступает гарантом выполнения гос.заказчиками своих обязательств. Функции – подбор контрагентов, заключение гос.контракта и оплата поставленной продукции. Государственный заказчикобеспечивает финансирование ресурсов на эти цели, что закладывается в бюджетеУкраины. Исполнитель – субъект любой формы собственности, который побеждает наспециальном конкурсе. Заключение государственного контракта обязательно длягос. предприятий, арендных предприятий, основаны на гос. собственности, АО вуставных фондах которых контрольный пакет акций принадлежит гос-ву, а такжепредприятия монополисты.
Особенности – исполнители получают определенные льготы длястимулирования поставки дотации, кредиты. Имущественная ответственность состоитв уплате неустойки, убытков по условию договоров, кроме того исполнительотказавшийся от договора, должен уплатить штраф в размере стоимости гос.контрактов. Гос заказчик может отказаться от продукции при её некачественности.Споры рассматриваются в хозяйственном суде. Стороны освобождаются от уплатыгосударственной пошлины.
113. Договор снабжения энергетическими и другими ресурсами черезприсоединенную сеть
Договор снабжения энергетическими и другими ресурсами черезприсоединенную сеть регулируется статьей 714 ГК
По договору снабжения энергетическими и другими ресурсами черезприсоединенную сеть одна сторона (поставщик) обязуется предоставлять второйстороне (потребителю, абоненту) энергетические и прочие ресурсы,предусмотренные договором, а потребитель (абонент) обязуется оплачиватьстоимость принятых ресурсов и придерживаться предусмотренного договором режима ееиспользование, а также обеспечить безопасную эксплуатацию энергетического ипрочего оснащения.
К договору снабжения энергетическими и другими ресурсами черезприсоединенную сеть применяются общие положения о купле-продаже, положение одоговоре поставки, если другое не установлено законом или не вытекает из сутиотношений сторон.
Законом могут быть предусмотрены особенности заключения ивыполнения договора снабжения энергетическими и другими ресурсами.
114. Договор дарения: предмет, форма, виды, содержание
По договору дарения одна сторона (даритель) передает или обязуетсяпередать в будущем второй стороне (обдаровуваному) безвозмездно имущество (дар)в собственность.
Договор, который устанавливает обязанность одариваемого совершитьв пользу дарителя любое действие имущественного или неимущественного характера,не является договором дарения.
Предмет договора дарения: Даром могут быть движимые вещи, в томчисле деньги и ценные бумаги, а также недвижимые вещи. Даром могут бытьимущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть унего в будущем.
Форма договора дарения
Договор дарения предметов личного пользования и бытовогоназначения может быть заключен устно. Договор дарения недвижимой вещизаключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Передачатакой вещи по устному договору есть правомерным, если суд не установит, чтообдаровуваний завладел ею незаконно. Договор дарения валютных ценностей насумму, которая превышает п'ятдесятикратний размер необлагаемого минимумадоходов граждан, заключается в письменной форме и подлежит нотариальномуудостоверению.
Договор дарения с обязанностью передать дар в будущем
Договором дарения может быть установленная обязанность дарителяпередать дар обдаровуваному в будущему через определенный срок (в определенныйсрок) или в случае наступления відкладальної обстоятельства. В случаенаступления срока (термина) или відкладальної обстоятельства, установленныхдоговором дарения с обязанностью передать дар в будущем, обдаровуваний имеетправо требовать от дарителя передачи дара или возмещение его стоимости.
Обязанность одариваемого в пользу третьего лица
Договором дарения может быть установленная обязанностьодариваемого совершить определенное действие имущественного характера в пользутретьего лица или удержаться от ее совершения (передать денежную сумму илидругое имущество в собственность, выплачивать денежную ренту, предоставитьправо пожизненного пользования даром или его частью, не предъявлять требованийк третьей лицу о выселении и т.п.). Даритель имеет право требовать отодариваемого выполнение возложенной на него обязанности в пользу третьего лица.
При заключении договора дарения необходимо проверять достоверностьдокументов, на основании которых лицо осуществляет дарение, поскольку можетбыть подарена только принадлежащая ему на правах собственности недвижимость.
Следует иметь в виду, что договор дарения может считатьсязаключенным с момента передачи имущества одаряемому, а может и после истеченияопределенного времени. Также законом предусмотрена возможность связыватьобязанность передать подарок только после какого-то события, так называемогоотлагательного обстоятельства.
115. Договор ренты
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает второйстороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик рентывзамен этого обязуется периодически выплачивать получателю ренту в формеопределенной денежной суммы или в другой форме.
Договором ренты может быть установленная обязанность выплачиватьренту бессрочно (бессрочная рента) или на протяжении определенного срока.
Форма договора ренты
Договор ренты заключается в письменной форме.
Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор опередаче недвижимого имущества под выплату ренты подлежит также государственнойрегистрации.
Сторонами в договоре ренты могут быть физическое или юридическоелиц
Рента может выплачиваться в денежной форме или путем передачивещей, выполнение работ или предоставление услуг. Форма выплаты рентыустанавливается договором ренты.
Размер ренты устанавливается договором.
Если получатель ренты передал в собственность плательщика рентыденежную сумму, размер ренты устанавливается в размере учетной ставкиНационального банка Украины, если больший размер не установлен договором ренты.
Размер ренты изменяется согласно изменению размера учетной ставкиНационального банка Украины, если другое не установлено договором.Рентавыплачивается после истечения каждого календарного квартала, если другое неустановлено договором ренты.
116. Договор пожизненного содержания
По договору пожизненного содержания (ухода) одна сторона(отчуждатель) передает второй стороне (приобретателю) в собственность жилойдом, квартиру или их часть, другое недвижимое имущество или движимое имущество,которое имеет значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуетсяобеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.
Договор пожизненного содержания (ухода) заключается в письменнойформе и подлежит нотариальному удостоверению.
Договор пожизненного содержания (ухода), за которым передаетсяприобретателю в собственность недвижимое имущество, подлежит государственнойрегистрации.
Отчуждателем в договоре пожизненного содержания (ухода) может бытьфизическое лицо независимо от ее возраста и состояния здоровья.
Приобретателем в договоре пожизненного содержания (ухода) можетбыть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо.
Если приобретателями есть несколько физического лиц, онистановятся совладельцами имущества, переданного им по договору пожизненногосодержания (ухода), на праве общей совместной собственности.
Если приобретателями есть несколько физического лиц, ихобязанность перед Отчуждателем есть солидарным.
Договор пожизненного содержания (ухода) может быть заключенныйОтчуждателем в пользу третьего лица.
117. Договор найма
По договору найма (аренды) наймодатель передает или обязуетсяпередать нанимателю имущество в пользование за плату на определенный срок.
Законом могут быть предусмотренные особенности заключения и выполнениедоговора найма (аренды).
Предметом договора найма может быть вещь, которая определеннаяиндивидуальными признаками и которая сохраняет свой первоначальный вид принеоднократном использовании (непотребительская вещь).
Законом могут быть установленные виды имущества, которые не могутбыть предметом договора найма.
Предметом договора найма могут быть имущественные права.
Особенности найма отдельных видов имущества устанавливаются этимКодексом и другим законом.
Право передачи имущества в наем имеет владелец вещи или лицо,которого принадлежат имущественные права.
Наймодателем может быть также лицо, уполномоченное на заключениедоговора найма.
Договор найма заключается на срок, установленный договором.
Если срок найма не установлен, договор найма считается заключеннымна неопределенный срок.
Каждая из сторон договора найма, заключенного на неопределенныйсрок, может отказаться от договора в любое время, письменно предупредив об этомдругу сторону за один месяц, а в случае найма недвижимого имущества- за три месяца.Договором или законом может быть установленный другой срок для предупрежденияоб отказе от договора найма, заключенного на неопределенный срок.
Законом могут быть установленные максимальные (предельные) срокидоговора найма отдельных видов имущества.
Если ко всплыву установленного законом максимального срока наймани одна из сторон не отказалась от договора, заключенного на неопределенныйсрок, он прекращается со истечению максимального срока договора.
Договор найма, срок которого превышает установленный закономмаксимальный срок, считается заключенным на срок, который отвечаетмаксимальному сроку.
118. Договор найма строения либо иного капитального сооружения
 
Договор найма здания или другого капитального сооружения (ихотдельной части) заключается в письменной форме.
Договор найма здания или другого капитального сооружения (ихотдельной части) сроком на три года и больше подлежит
нотариальному удостоверению.
Договор найма здания или другого капитального сооружения (ихотдельной части), заключенный на срок не меньше чем на три года, подлежит государственнойрегистрации.
Передача нанимателю здания или другого капитального сооружения (ихотдельной части) оформляется соответствующим документом (актом), которыйподписывается сторонами договора. Из этого момента начинается исчисление срокадоговора найма, если другое не установлено договором.
Возвращение нанимателем предмета договора найма оформляетсясоответствующим документом (актом), который подписывается сторонами договора.Из этого момента договор найма прекращается.
 
119. Договор найма транспортного средства
Предметом договора найма транспортного средства могут бытьвоздушные, морские, речные судна, а также наземные самоходные транспортныесредства и т.п..
Договором найма транспортного средства может быть установлениный,что он передается в наем с экипажем, который его обслуживает.
Стороны могут договориться о предоставлении наймодателемнанимателю комплекса услуг для обеспечения нормального использованиятранспортного средства.
Договор найма транспортного средства заключается в письменнойформе.
Договор найма транспортного средства при участии физического лицаподлежит нотариальному удостоверению
Наниматель обязан поддерживать транспортное средство в надлежащемтехническом состоянии.
Расходы, связанные с использованием транспортного средства, в томчисле с уплатой налогов и других платежей, несет наниматель.
Наниматель самостоятельно осуществляет использование транспортногосредства в своей деятельности и имеет право без согласия наймодателя заключатьот своего имени договоры перевозки, а также другие договоры согласно назначениютранспортного средства.
Наниматель обязан возместить убытки, причиненный в связи с потерейили повреждением транспортного средства, если он не доведет, что это произошлоне по его вине.
Страхование транспортного средства осуществляется наймодателем.
Порядок страхования ответственности нанимателя за вред, которыйможет быть причинена другому лицу в связи с использованием транспортногосредства, устанавливается законом.
120. Договор найма и поднайма жилья
 
Согласно ст. 47. Конституции Украины каждый человек имеет право нажилье. Государство создает условия, при которых каждый гражданин будет иметьвозможность построить жилье, приобрести его в собственность или взять в аренду.Само то, что право на жилье является конституционным, а одним израспространенных способов его реализации является возможность пользоватьсяжильем на основании договора аренды, обусловило необходимость отдельногоправового регулирования договора найма (аренды) жилья в ГК Украины.
Ст. 810 ГК Украины предусматривает, что по договору найма (аренды)жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает или обязуетсяпередать другой стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенныйсрок за плату.
Договор найма (аренды) жилья относится к двусторонним, а внекоторых случаях к многосторонним сделкам. Поэтому он должен отвечать условиямдействительности сделок и договоров. Такой договор является возмездным,срочным, консенсуальным. Он считается заключенным, то есть стороны в надлежащейформе достигли согласия по всем существенным условиям договора. Существеннымиусловиями договора считаются условия о предмете договора, данные о лицах,которые будут проживать вместе с нанимателем, а также все те условия,относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно бытьдостигнуто соглашение.
Условия и порядок заключения и прекращения договора найма жилья,которое является объектом права государственной или коммунальной собственности,устанавливается законом. К договору найма жилья, кроме найма жилья, являющегосяобъектом права государственной или коммунальной собственности, применяютсяположения ГК, если иное не установлено законом.
Согласно ст.811 ГКУ договор найма жилья заключается в письменной форме.
ГК Украины в ст.812 определяет предмет договора найма жилья,которыми могут быть помещения.
Сторонами договора найма жилья являются наймодатель – собственникжилья и наниматель – лицо, которому передается жилье в пользование. Правовымоснованием для пользования таким жильем может быть договор поднайма жилья.
В случае изменения собственника жилья, переданного в наем, кновому собственнику переходят права и обязанности наймодателя. Праваминаймодателя является право требовать от нанимателя выполнения его обязанностей,предусмотренных ГК, и (или) других обязанностей предусмотренных в договоре.Стороны могут установить в договоре найма жилья, что в случае отчуждениянаймодателем вещи договор найма прекращается.
В договоре аренды жилья должны быть указаны лица, которые будутпроживать вместе с арендатором. Эти лица приобретают равные с арендатором праваи обязанности относительно пользования жильем.
Порядок пользования жильем арендатором и лицами, которые постояннопроживают вместе с ним, определяется по договоренности между ними, а в случаеспора — устанавливается по решению суда.
Договор найма жилья составляется на срок, установленный договором.Если в договоре срок не установлен, договор считается заключенным на пять лет.
В случае истечения срока договора аренды жилья Арендатор имеетпреобладающее право на заключение договора аренды жилья на новый срок.
В случае продажи жилья, которое было предметом договора аренды,Арендатор имеет преобладающее перед другими лицами право на его приобретение.
Поднайм.
Передача нанимателем вещи в пользование другому лицу (субаренда)возможна лишь по согласию арендодателя, если другое не установлено договоромили законом.
Срок договора субаренды не может превышать срока договора аренды.
К договору субаренды применяются положения о договоре найма.
Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные отпользования вещью, переданной в найм арендатору приналежит право собственностина плоды, продукцию, доходы, полученные им в результате пользования вещью,переданной в найм.
Текущий ремонт вещи, переданной в найм, ведется нанимателем за егосчет, если другое не установлено договором или законом.
Капитальный ремонт вещи, переданной в найм, ведется арендодателемза его счет, если другое не установлено договором или законом.
Договор найма прекращается в случае смерти физического лица — арендатора, если другое не установлено договором или законом.
договор найма прекращается в случае ликвидации юридического лица,которое было нанимателем или арендодателем.
Арендодатель имеет право отказаться от договора аренды и требоватьвозвращения вещи, если Арендатор не вносит плату за пользование вещью напротяжении трех месяцев подряд.
В случае отказа арендодателя от договора аренды договор являетсяразорванным с момента получения нанимателем сообщения арендодателя об отказе отдоговора.
В случае прекращения договора аренды Арендатор обязан немедленновозвратить наймодателю вещь в состоянии, в котором она была получена, с учетомнормального сноса, или в состоянии, которое было обусловлено в договоре.
Если Арендатор не выполняет обязанности относительно возвращениявещи, арендодатель имеет право требовать от арендатора уплаты неустойки вразмере двойной платы за пользование вещью за время просрочки.
 
121. Договор займа
 
Договор займа — один из самыхпопулярных договоров, заключаемых гражданами.
В соответствии со ст.1046 ГК Украины, договор займа — это договор,по которому одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщикобязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное количестводругих полученных им вещей того же рода и качества.
Следует обратить внимание, что по договору займа можно передаватьне только денежные средства (что, впрочем, наиболее частый случай), но и иныевещи, определенные родовыми признаками.
Договор займа является односторонним, то есть в силу этогодоговора обязанности заемщика возвратить заимодавцу сумму займа или такоеколичество вещей того же рода и качества корреспондирует лишь право заимодавцатребовать возвращения предмета договора займа. Договор займа является реальным,то есть считается заключенным с момента передачи денег или других вещей,определенных родовыми признаками. Договор займа может быть возмездным илибезвозмездным.
Ч.1 ст.1048 ГК носит диспозитивный характер и устанавливаетпрезумпцию возмездности договора займа: заимодавец имеет право на получениепроцентов от суммы займа, если безвозмездность данного займа не установленадоговором или законом.
Договор займа заключается в письменной форме, если сумма не менеечем в десять раз превышает установленный законом размер не облагаемого минимумадохода граждан, а в случаях, когда заимодатель является юр. лицом, — независимоот суммы.
Предметом договора займа не могут быть вещи, которые изъяты изгражданского оборота, а вещи, ограниченные в обороте, могут использоваться призаключении данного вида договоров с учетом ограничений, установленныхзаконодательством.
Сторонами договора займа могут быть любые дееспособные субъектыгражданского права. При этом заимодавцем может выступать лишь собственниксоответствующих денежных средств или вещей, которые определены родовымипризнаками.
Заемщик обязан возвратить заем заимодавцу в срок и порядкеустановленных договором.
Если договором не установлен срок возвращения займа или этот срокопределен моментом предъявления требования, заем должен быть возвращензаемщиком в течении 30 дней со дня предъявления заимодавце требования об этом,если иное не установлено договором.
Заем, предоставленный по договору беспроцентного займа, может бытьвозвращен заемщиком досрочно, если иное не предусмотрено договором.
Заем считается возвращенным в момент передачи заимодавцу вещей,определенных родовыми признаками, или зачисления денежной суммы, котораязанималась, на его банковский счет.
122. Договор подряда: общие положения
Законодательным урегулирование любого договора являетсяустановление специального режима для конкретной модели. Условием для такогорежима ГК предусматривает традиционное для гражданского права определениеподряда как договора о выполнении работы за вознаграждение.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свойриск выполнить определенную работу по заданию второй стороны (заказчика), азаказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
Договор подряда может составляться на изготовление, обработку,переработку, ремонт вещи или на выполнение другой работы с передачей еерезультата заказчику.
Для выполнения отдельных видов работ, установленных законом,подрядчик (субподрядчик) обязан получить специальное разрешение.
Предметом договора подряда является индивидуализированныйрезультат работы подрядчика, который приобретает ту или инуюматериализированную форму, поскольку работа выполняется из материалов ипредставляется в виде, пригодном для оценки.
Сторонами в договоре подряда является подрядчик (исполняющий работу)и заказчик (кому передается готовый результат).
Подрядчик имеет право, если другое не установлено договором,привлечь к выполнению работы других лиц (субподрядчиков), оставаясьответственным перед заказчиком за результат их работы. В этом случае подрядчиквыступает перед заказчиком как генеральный подрядчик, а перед субподрядчиком — как заказчик.
Подрядчик обязан выполнить работу, определенную договором подряда,из своего материала и своими средствами, если другое не установлено договором.
Подрядчик отвечает за ненадлежащее качество предоставленных имматериала и оборудования, а также за предоставление материала или оборудования,отягощенного правами третьих лиц.
Если работа выполняется частично или в полном объеме из материалазаказчика, подрядчик отвечает за неправильное использование этого материала.Подрядчик обязан предоставить заказчику отчет об использовании материала ивозвратить его остаток.
В договоре подряда определяется цена работы или способы ееопределения.
Подрядчик имеет право на экономное ведение работ при условииобеспечения надлежащего их качества.
Сроки выполнения работы или ее отдельных этапов устанавливаются вдоговоре подряда.
Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качествоработы, не вмешиваясь в деятельность подрядчика.
Заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполненииработы в случаях, в объеме и в порядке, установленных договором подряда.
Подрядчик имеет право не начинать работу, а начатую работуостановить, если заказчик не предоставил материала, оборудование или вещь,которая подлежит переработке, и этим создал невозможность выполнения договораподрядчиком
Если подрядчик отступил от условий договора подряда, что ухудшилоработу, или допустил другие недостатки в работе, заказчик имеет право по своемувыбору требовать безвозмездного исправления этих недостатков в разумный срокили исправить их за свой счет с правом на возмещение своих затрат на исправлениенедостатков или соответствующего уменьшения платы за работу, если другое неустановлено договором.
Заказчик обязан принять работу, выполненную подрядчиком согласнодоговору подряда, осмотреть ее и в случае выявления допущенных в работеотступлений от условий договора или других недостатков немедленно заявить о нихподрядчику.
Работа, выполненная подрядчиком, должна отвечать условиям договораподряда, а в случае их отсутствия или неполноты — требованиям, которые обычноотносятся к работе соответствующего характера.
ГК предусматривает ответственность подрядчика за ненадлежащеекачество работы.
Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работыинформацию относительно эксплуатации или другого использования предметадоговора подряда, если это предусмотрено договором или если без такойинформации использовании результата работы для целей, определенных договором,является невозможным.
 
123. Договор бытового подряда
 
ГК Украины впервые выделил договор бытового подряда в отдельныйвид договора. Как и любой договор ему присущ целый ряд свойств, которыепозволяют отграничивать его то других разновидностей договоров подряда.
Ст. 865 ГК устанавливает, что по договору бытового подрядаподрядчик, который осуществляет предпринимательскую деятельность, обязуетсявыполнить по заданию физического лица (заказчика) определенную работу,предназначенную для удовлетворения бытовых и других личных потребностей, азаказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
Договор бытового подряда относится к двусторонне-обязывающим,консенсуальным и возмездным договорам. Договор бытового подряда являетсяпубличным договором.
Договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей форме,если подрядчик выдал заказчику квитанцию или другой документ, который подтверждаетзаключение договора.
Отсутствие у заказчика этого документа не лишает его правапривлекать свидетелей для подтверждения факта заключения договора или егоусловий.
Подрядчик не имеет права навязывать заказчику включения в договорбытового подряда дополнительных оплатных работ или услуг. В случае нарушенияэтого требования заказчик имеет право отказаться от оплаты соответствующихработ или услуг.
Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему работы отказатьсяот договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной ценыработы пропорционально работе, фактически выполненной до сообщения об отказе отдоговора, и возместив ему затраты, осуществленные до этого момента с цельювыполнения договора, если они не входят в часть цены работы, которая подлежитуплате. Условия договора, которые лишают заказчика этого права, являютсяничтожными.
Подрядчик обязан до заключения договора бытового подрядапредоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предложенныхработах, их видах и особенностях, о цене и форме оплаты работы, а такжесообщить заказчику по его просьбе другие сведения, которые касаются договора.Подрядчик обязан назвать заказчику конкретное лицо, которое будет выполнятьработу, если по характеру работы это имеет значение.
К рекламе и другим предложениям относительно работы, котораявыполняется по договору бытового подряда, применяются положения статьи 641этого Кодекса.
При сдаче работ заказчику подрядчик обязан сообщить его отребованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасногоиспользования изготовленной или переработанной вещи или другой выполненнойработы, а также про возможные для заказчика или других лиц последствиянесоблюдения соответствующих требований.
Заказчик имеет право требовать разрыва договора бытового подряда ивозмещения убытков, если вследствие неполноты или недостоверности информации,полученной от подрядчика, был заключен договор на выполнение работ, которые неимеют тех свойств, которые имел в виду заказчик.
Выполнение работы по договору бытового подряда из материалаподрядчика
По договору бытового подряда подрядчик выполняет работу со своегоматериала, а по желанию заказчика — из его материала.
Выполнение работы по договору бытового подряда из материалазаказчика
Если работа выполняется из материала заказчика, в квитанции илидругом документе, который выдается подрядчиком при заключении договора бытовогоподряда, указываются точное наименование материала, его количество и оценка,осуществленная по согласованию сторон.
Права заказчика в случае существенного нарушения подрядчикомдоговора бытового подряда
Если подрядчиком были допущены важные отступления от условийдоговора бытового подряда или другие важные недостатки в работе, выполненной изматериала заказчика, он имеет право требовать по своему выбору:
1) изготовления другой вещи из однородного материала такого жекачества;
2) разрыва договора и возмещения убытков.
Требование о безвозмездном устранении недостатков работы,выполненной по договору бытового подряда, которые могут представлять опасностьдля жизни или здоровья заказчика и других лиц, может быть предъявленозаказчиком или его правопреемником на протяжении десяти лет с момента принятияработы, если в установленном законом порядке не предусмотрены болеепродолжительные сроки (сроки службы).
Стоимость работ, выполненных по договору бытового подряда,определяется по согласованию сторон, если другое не предусмотрено вустановленном порядке прейскурантами (ценниками), тарифами и т.п..
В случае неявки заказчика за получением выполненной работы илидругого уклонения заказчика от ее принятия подрядчик имеет право, письменнопредупредив заказчика, по истечению двух месяцев со дня такого предупрежденияпродать предмет договора бытового подряда за разумную цену, а сумму выручки, завычетом всех надлежащих подрядчику платежей, внести на депозит нотариуса на имязаказчика.
 

124. Договор о предоставлении услуг. Общие положения
 
По договору о предоставлении услуг одна сторона (исполнитель)обязуется по заданию второй стороны (заказчика) предоставить услугу, котораяпотребляется в процессе совершения определенного действия или осуществленияопределенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указаннуюуслугу, если другое не установлено договором.
Договор о предоставлении услуг является возмездным, двусторонним иконсенсуальным. Форма договора о предоставлении услуг, как правило, письменная.
Выполнение договора о предоставлении услуг
Исполнитель должен предоставить услугу лично.
В случаях, установленных договором, исполнитель имеет правовозложить выполнение договора о предоставлении услуг на другое лицо, оставаясьответственным в полном объеме перед заказчиком за нарушение договора.
Если договором предусмотрены предоставления услуг за оплату,заказчик обязан оплатить предоставленную ему услугу в размере, в сроки и впорядке, установленными договором.
По договору о безвозмездном предоставлении услуг заказчик обязанвозместить исполнителю все фактические затраты, необходимые для выполнениядоговора.
Положения части первой этой статьи применяются также в случаях,когда невозможность выполнить договор о безвозмездном предоставлении услугвозникла по вине заказчика или вследствие непреодолимой силы.
Срок договора о предоставлении услуг устанавливается подоговоренности сторон, если другое не установлено законом или другиминормативно-правовыми актами.
Убытки, причиненные заказчику невыполнением или ненадлежащимвыполнением договора о предоставлении услуг за плату, подлежат возмещениюисполнителем, в случае наличия его вины, в полном объеме, если другое неустановлено договором. Исполнитель, который нарушил договор о предоставленииуслуг за плату при осуществлении им предпринимательской деятельности, отвечаетза это нарушение, если не докажет, что надлежащее выполнение оказалосьневозможным вследствие непреодолимой силы, если другое не установлено договоромили законом.
Договор о предоставлении услуг может быть разорван, в том числепутем одностороннего отказа от договора, в порядке и на основаниях,установленных этим ГК, другим законом или по договоренности сторон.
Порядок и последствия расторжения договора о предоставлении услугопределяются договоренностью сторон или законом.
 
125. Общие положения о перевозке груза, пассажиров и багажа
 
Перевозка груза, пассажиров, багажа, почты осуществляется подоговору перевозки.
Общие условия перевозки определяются ГКУ, другими законами,транспортными кодексами (уставами), другими нормативно-правовыми актами иправилами, которые издаются согласно им.
Условия перевозки груза, пассажиров и багажа отдельными видамитранспорта, а также ответственность сторон относительно этих перевозокустанавливаются договором, если другое не установлено ГКУ, другими законами,транспортными кодексами (уставами), другими нормативно-правовыми актами иправилами, которые выдаются согласно им.
Договор перевозки груза
По договору перевозки груза одна сторона (перевозчик) обязуетсядоставить доверенный ей второй стороной (отправителем) груз до пунктаназначения и выдать его лицу, которое имеет право на получение груза(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленнуюплату.
Договор перевозки груза составляется в письменной форме.
Заключение договора перевозки груза подтверждается составлениемтранспортной накладной (коносамента или другого документа, установленноготранспортными кодексами (уставами).
Договор перевозки груза является двусторонним договором, посколькуперевозчик, и отправитель имеют соответствующие права и обязанности. Кроме тогодоговор перевозки является возмездным(перевозчик предоставляет услуги поперевозке за плату).
Как правило договор перевозки груза является реальным.Транспортная организация несет обязанности относительно доставки транспортногосредства. Однако в ряде случаев договор является консенсуальным. Так, например,договор каботажной морской перевозки является консенсуальным, и он считаетсязаключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существеннымусловиям договора.
Договор перевозки пассажира и багажа.
По договору перевозки пассажира одна сторона (перевозчик)обязуется перевезти другую сторону (пассажира) к пункту назначения, а в случаесдачи багажа — также доставить багаж к пункту назначения и выдать его лицу,которое имеет право на получение багажа, а пассажир обязуется уплатитьустановленную плату за проезд, а в случае сдачи багажа — также за его провоз.
Заключение договора перевозки пассажира и багажа подтверждаетсявыдачей соответственно билета и багажной квитанции, формы которыхустанавливаются соответственно транспортным кодексам (уставов).
Договор перевозки пассажиров – возмездный. Однако большому кругулиц действующим законодательством Украины предоставлено право безвозмездного,льготного проезда как транспортом городского или пригородного сообщения, так итранспортом дальнего следования.
Договор чартера (фрахтования)
По договору чартера (фрахтования) одна сторона (фрахтовщик)обязуется предоставить второй стороне (фрахтовщику) за плату всю или частьобъема в одном или нескольких транспортных средствах на одном или несколькихрейсах для перевозки груза, пассажиров, багажа, почты или с другой целью, еслиэто не противоречит закону и другим нормативно-правовым актам.
Порядок заключения договора чартера (фрахтования), а также форманастоящего договора устанавливаются транспортными кодексами (уставами).
Срок доставки груза, пассажира, багажа, почты
Перевозчик обязан доставить груз, пассажира, багаж, почту к пунктуназначения в срок, установленный договором, если другой срок не установлентранспортными кодексами (уставами), другими нормативно-правовыми актами иправилами, которые выдаются соответственно им, а в случае отсутствия такихсроков — в разумный срок.
Груз, не выданный получателю по его требованию на протяжениитридцати дней после истечения срока его доставки, если более продолжительныйсрок не установлен договором, транспортными кодексами (уставами), считаетсяутраченным.
Ответственность по обязательствам, вытекающим из договораперевозки
В случае нарушения обязательств, которые вытекают из договораперевозки, стороны несут ответственность, установленную по договоренностисторон, если другое не установлено этим Кодексом, другими законами,транспортными кодексами (уставами).
За задержку в отправлении транспортного средства, котороеперевозит пассажира, или опоздание в прибытии такого транспортного средства впункт назначения перевозчик платит пассажиру штраф в размере, установленном подоговоренности сторон, транспортными кодексами (уставами), если перевозчик недокажет, что эти нарушения произошли вследствие непреодолимой силы, устранениянеисправности транспортного средства, которое угрожало жизни или здоровьюпассажиров, или других обстоятельств, которые не зависели от перевозчика.
В случае отказа пассажира от перевозки по причине задержкиотправление транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажирупровозную плату.
В случае просрочки доставки груза перевозчик обязан возместитьвторой стороне убытки, причиненные нарушением срока перевозки, если другиеформы ответственности не установлены договором, транспортными кодексами(уставами).
Перевозчик отвечает за сохранение груза, багажа, почты c моментапринятия их к перевозке и до выдачи получателю, если не докажет, что потеря,недостаток, порча или повреждение груза, багажа, почты произошли вследствиеобстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых отнего не зависело.
 
126. Договор транспортного экспедирования
В связи с развитием перевозок грузов автомобильному транспортучасто передаются функции, связанные с возникновением или завершением процессаперевозки грузов на других видах транспорта.
Ст. 929. ГК определяет, что по договору транспортногоэкспедирования одна сторона (экспедитор) обязуется за плату и за счет второйстороны (клиента) выполнить или организовать выполнение определенных договоромуслуг, связанных с перевозкой груза.
Договором транспортного экспедирования может быть установленаобязанность экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту,выбранному экспедитором или клиентом, обязательство экспедитора заключить отсвоего имени или от лица клиента договор перевозки груза, обеспечить отправку иполучение груза, а также другие обязательства, связанные с перевозкой.
Договором транспортного экспедирования может быть предусмотренопредоставление дополнительных услуг, необходимых для доставки груза (проверкаколичества и состояния груза, его загрузка и разгрузка, уплата таможеннойпошлины, сборов и затрат, возложенных на клиента, сохранение груза до егополучения в пункте назначения, получение необходимых для экспорта и импортадокументов, выполнение таможенных формальностей и т.п.).
Условия договора транспортного экспедирования определяются подоговоренности сторон, если другое не установлено законом, другиминормативно-правовыми актами.
Договор транспортного экспедирования составляется в письменнойформе.
Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходимадля выполнения его обязанностей.
Договор транспортного экспедирования считается возмездным.
Размер платы экспедитору устанавливается договором транспортногоэкспедирования, если другое не установлено законом. Если размер платы неустановлен, клиент должен выплатить экспедитору разумную плату.
Клиент или экспедитор имеет право отказаться от договоратранспортного экспедирования, предупредив об этом другую сторону в разумныйсрок. Сторона, которая заявила о таком отказе, обязана возместить второйстороне убытки, причиненные ей в связи с разрывом договора.
127. Договор хранения
По договору хранения одна сторона хранитель обязуется хранитьвещь, переданную ей другой стороной поклажедателем и возвратить эту вещь всохранности. Договор хранения может быть как реальным, так и консенсуальным(последний заключается только с профессиональными хранителями), возмездным илибезвозмездным, но всегда это двустороннеобязывающий договор.
Предметом договора являютсяуслуги, оказываемые хранителем по хранению имущества поклажедателя. Объектомдоговора хранения являются вещи и ценные бумаги. Договор хранения можетзаключаться как на определенный срок, так и без указания срока. Сторонамидоговора хранения — хранителем и поклажедателем могут быть граждане, так июридические лица, среди хранителей особое место принадлежит профессиональнымхранителям, к числу которых относятся коммерческие либо некоммерческиеорганизации, осуществляющие хранение в качестве одной из целей своейпрофессиональной деятельности. Договор с ними — публичный.
К договору хранения применяются общие правила, регулирующие формусделок, однако есть и специфические особенности, так, консенсуальные договорыхранения независимо от состава их участников и стоимости вещей, передаваемых нахранение, должны быть заключены в письменной форме. При этом простая письменнаяформа считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверенохранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельстваили иного документа, подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иногознака, удостоверяющего прием вещей на
хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранениепредусмотрена законом или иным правовым актом либо обычно для данного видахранения.
Последствие несоблюдения письменной формы состоит в том, чтостороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания (за исключениемслучаев, когда передача вещей на хранение происходила при чрезвычайныхобстоятельствах или когда спор идет о тождестве вещей, принятых на хранение и
возвращенных хранителем).
Основная обязанность хранителя подоговору состоит в том, чтобы обеспечить сохранность принятой на хранение вещи.В договоре могут быть предусмотрены конкретные меры, направленные на достижениеэтой цели. При отсутствии в договоре соответствующих условий хранитель долженпринять меры, соответствующие обычаям делового оборота или существуобязательства. Основная обязанность поклажедателя заключается в том,чтобы выплатить предусмотренное договором вознаграждение. Кроме того, поистечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителемдля
обратного получения вещи, сданной на хранение, срок которогоопределен моментом востребования, поклажедатель обязан незамедлительно забратьсданную на хранение вещь
128. Специальные виды договора хранения
1) зберігання речі у ломбарді. Подоговору хранения в ломбарде поклажедателем выступает только гражданин, хранителем — ломбард. Это публичный договор, то есть должен заключаться слюбым и каждым на одинаковых условиях Заключение договора хранения в ломбардеудостоверяетсявыдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствиис ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле вмомент и в месте их принятия на хранение.
Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счетпринятые на хранение вещи в полной сумме их оценки. Ломбард обязан хранитьневостребованную поклажедателем в обусловленный срок вещь в течение 3месяцев свзиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По истечении этогосрока невостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке,установленном для реализации заложенного имущества. Из суммы, вырученной отпродажи невостребованной вещи, погашаются плата за ее хранение и иныепричитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы возвращается ломбардомпоклажедателю.
2) зберігання цінностей у банку —банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, дорогоцінні метали,каміння, інші коштовності та цінності. Банк може бути уповноваженийпоклажодавцем на вчинення правочинів з цінними паперами, прийнятими назберігання. Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчуєтьсявидачею банком поклажодавцеві іменного документа, пред'явлення якого єпідставою для повернення цінностей поклажодавцеві. Банк може передатипоклажодавцеві індивідуальний банківський сейф (його частину або спеціальнеприміщення) для зберігання у ньому цінностей та роботи з ними;
3) зберігання речей у камерах схову організацій, підприємствтранспорту — камери схову загального користування,що перебувають у віданні цих організацій та підприємств, зобов'язані прийматина зберігання речі пасажирів та інших осіб незалежно від наявності у нихпроїзних документів. Збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачіабо пошкодження речі, зданої до камери схову, відшкодовуються протягом доби змоменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування у розмірі суми оцінки речі,здійсненої при переданні її на зберігання;
4) зберігання речей у гардеробі організації — якщо річ здана у гардероб організації, зберігачем є остання.Вона незалежно від того: здійснюється зберігання за плату чи безоплатно,зобов'язана вжити усіх необхідних заходів до забезпечення схоронності речі. Ціположення застосовуються у разі зберігання верхнього одягу, головних уборів умісцях, спеціально відведених для цього, у закладах охорони здоров'я та іншихзакладах;
5) зберігання речей у готелі —готель відповідає за схоронність речей, внесених до готелю особою, яка проживаєу ньому. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона переданапрацівникам останнього або знаходиться у відведеному для особи приміщенні.Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів,коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання.Ці положення застосовуються до зберігання речей фізичних осіб у гуртожитках,мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, уприміщеннях яких особа тимчасово проживає;
6) зберігання речей, що є предметом спору — дві або більше осіб, між якими виник спір про право на річ,можуть її передати третій особі, яка бере на себе обов'язок після вирішенняспору повернути річ особі, визначеній за рішенням суду або за погодженням усіхосіб, між якими є спір;
7) зберігання автотранспортних засобів — за договором зберігання автотранспортних засобів у боксах тагаражах, на спеціальних стоянках зберігач зобов'язується не допускатипроникнення у них сторонніх осіб і видати транспортний засіб за першою вимогоюпоклажодавця. Договір зберігання транспортного засобу поширюється також навідносини між гаражно-будівельним чи гаражним кооперативом та їх членами, якщоінше не встановлено законом або статутом кооперативу. Прийняттяавтотранспортного засобу на зберігання посвідчується квитанцією (номером,жетоном);
8) договір охорони — задоговором охорони охоронець, який є суб'єктом підприємницької діяльності, зобов'язуєтьсязабезпечити недоторканність особи чи майна, які охороняються. Володілець такогомайна або особа, яку охороняють, зобов'язані виконувати передбачені договоромправила особистої та майнової безпеки і щомісячно сплачувати охоронцювстановлену плату.
 
129. Договір страхування
 
Законодавство визначає страхування — як вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересівфізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страховихвипадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, зарахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами таюридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) тадоходів від розміщення коштів цих фондів (ст. 1 Закону України «Про страхування»).Відносини страхування виникають на підставі укладення учасниками таких відносиндоговору страхування, визначення якого надається у ЦК. Договір страхування єреальним, оплатним та двостороннім.
Предметом договору страхуванняможуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з:
1) життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням(особисте страхування);
2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майновестрахування);
3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхуваннявідповідальності).
Договір страхування укладається в письмовій формі. У разінедодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним.Договір страхування може укладатись шляхом видачі страховиком страхувальниковістрахового свідоцтва (поліса, сертифіката).
Істотними умовами договорустрахування є предмет договору страхування, страховий випадок, розмір грошовоїсуми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі настаннястрахового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки йогосплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільногозаконодавства.
Страховиком є юридична особа, яка спеціально створена дляздійснення страхової діяльності та одержала у встановленому порядку ліцензію наздійснення страхової діяльності. Страхувальником може бути фізична або юридичнаособа.
Страховик зобов'язаний:
1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настаннястрахового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документівдля своєчасного здійснення страхової виплати страхувальникові;
3) у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату устрок, встановлений договором.
4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником у разі настаннястрахового випадку з метою запобігання або зменшення збитків, якщо цевстановлено договором;
5) за заявою страхувальника, у разі здійснення страховикомзаходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна,переукласти з ним договір страхування;
6) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майновестановище, крім випадків, встановлених законом.
Страхувальник зобов'язаний:
1) своєчасно вносити страхові платежі (внески, премії) у розмірі,встановленому договором;
2) при укладенні договору страхування надати страховиковіінформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінкистрахового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страховогоризику;
3) при укладенні договору страхування повідомити страховика проінші договори страхування, укладені щодо об'єкта, який страхується.
4) вживати заходів щодо запобігання збиткам, завданим настаннямстрахового випадку, та їх зменшення;
5) повідомити страховика про настання страхового випадку у строк,встановлений договором.
130. Договір доручення.
1 сторона (повірений) зобов’язується виконати від імені і за рахунокіншої сторони (довірителя) певні юридично значимі дії. Сторони можуть бутияк фізичними так і юридичними особами. Предметом є юридичні дії повіреного.Права та обов’язки, що виникають внаслідок юридичних дій повіреного – це праваі обов’язки довірителя.
Консенсуальний, двосторонній, безоплатний або оплатний (якщо передбаченодоговором або встановлено правилами).
Форма договору не обумовлена,значить загальні правила.
Повірений зобов’язаний виконати дане йому доручення у відповідностіз вказівками довірителя. Повірений має право відхилитись від вказівокдовірителя, якщо по обставинам справи це необхідно в інтересах довірителя і повіренийне міг попередньо запитати довірителя або не отримав своєчасно відповіді. В цьомувипадку повірений зобов’язаний повідомити довірителя про хід виконання доручення.Повірений зобов’язаний виконати дане йому доручення особисто. Він має правопередати виконання доручення іншій особі тільки у випадках коли вінуповноважений на те договором або примушений в силу обставин з метою охорониінтересів довірителя. В цьому випадку повірений відповідає лише за вибірзаступника. Довіритель має право в будь-який час відмовитись від заступника, обраногоповіреним.
Повірений зобов’язаний: 1) повідомити довірителя за його вимогоюпро хід виконання доручення; 2) після виконання доручення надати довірителюзвіт з додаванням відповідних документів, якщо це потребує характер доручення; 3)передати довірителю усе отримане за дорученням.
Довіритель зобов’язаний усе це прийняти. Крім цього, якщо інше не передбаченедоговором) довіритель зобов’язаний: 1) забезпечити повіреного засобами, необхіднимидля виконання доручення; 2) відшкодувати повіреному фактичні витрати, які булинеобхідні для виконання доручення; 3)після виконання доручення сплатити повіреномувинагороду, якщо така передбачена договором.
Крім загальних випадків, договір доручення переривається:1) відмовою довірителя; 2) відмовою повіреного; 3) смерть, визнання безвісно відсутнім,обмежено дієздатним або недієздатним повіреного або довірителя; 4) припиненняюридичної особи, яка бере участь у договорі. Довіритель має право скасуватидоручення, а повірений відмовитись від нього у будь-який час. Це право не можнаобмежити.
Доручення зберігає силу, доки повірений не дізнався або не повиненбув дізнатись про скасування доручення.
 
131. Договір управління майном
Відповідно до ч. 1 ст. 1029 ЦК за договором управління майном однасторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певнийстрок майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювативід свого імені управління цим майном в інтересах установника управління абовказаної ним особи (вигодонабувача).
Договір управління майном є реальним або консенсуальним (увизначених законом випадках), двостороннім, оплатним, строковим правочином.
Істотними умовами договорууправління майном є:
1) перелік майна, що передається в управління;
2) розмір і форма плати за управління майном.
Предметом договору єпослуги юридичного та фактичного характеру, які якправило, полягають у володінні, користуванні та розпоряджанні майном власника вйого інтересах та від імені управителя.
Договір управління майном є особливим правочином, якомупритаманні: висока ступінь довіри та особливе значення особистості йогоучасників.
Управління майном є специфічним способом здійснення прававласності у чужому інтересі, що полягає в зобов'язанні управителя діяти вінтересах вигодонабувача та (або) установника. Під діями в інтересахвигодонабувача або установника необхідно розуміти вчинені з належноюдбайливістю дії, що не суперечать закону і мають своєю метою зберігання та примноженнявартості переданого в управління майна, вчинені без невиправданого ризикуможливих втрат так, як вчинив би на місці управителя сам установник зааналогічних обставин.
Об’єктом договору управління майномможуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінніпапери, майнові права та інше майно. Не можуть бути об’єктом договорууправління майном грошові кошти, крім випадків, коли право здійснюватиуправління грошовими коштами прямо встановлено законом. Майно, передане вуправління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління тавід майна управителя. Майно, набуте управителем у результаті управління майном,включається до складу отриманого в управління майна.
Договір управління майном укладається в письмовій формі. Договіруправління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню і державнійреєстрації.
Сторонами у договорі єустановник управління та управитель. Установником управління є власникмайна.
Управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності. Управителемне може бути орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим абоорган місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено законом. Вигодонабувачне може бути управителем.
Обов’язки установника управління:
1) передати в управління об’єкт управління, якщо договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації;
2) попередити управителя про те, що майно, яке передається в управління, є предметом договору застави;
3) оплатити вартість управління майном та відшкодувати витрати, зроблені у зв’язку з управлінням.
Обов’язки управителя:
1) прийняти об’єкт управління в управління;
2) здійснювати управління майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача);
3) виявляти належну турботливість про інтереси установника управління або вигодонабувача;
4) отримувати згоду установника управління на відчуження майна, переданого в управління, або передання його в заставу;
5) здійснювати управління майном особисто, крім випадків, якщо можливість передання прав управління майном іншій особі передбачена договором, або цього вимагали інтереси установника управління;
6) повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна.
Управитель діє без довіреності. Договір про управління майном нетягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане вуправління.
132. Договір позики
За договором позики одна сторона (позикодавець) передає увласність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначеніродовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку жсуму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду татакої ж якості.
За своїми ознаками договір позики є реальним, оплатним абодиспозитивно безоплатним, одностороннім, строковим або безстроковим.
Договір позики укладається у письмовій формі, якщо йогосума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмірнеоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем єюридична особа, — незалежно від суми.
Істотними умовами договорупозики є:
·         предмет договору позики;
·         об’єкт, що передається у позику;
·         проценти за користування позикою;
·         строк договору позики.
Предметом договору є послугафактичного характеру, яка полягає у переданні у власність позичальника грошовихкоштів або інших речей визначених родовими ознаками.
Незважаючи на те, що за договором позики майно передається увласність він не належить до групи договорів про передання майна у власність,оскільки за цим договором інша сторона (позичальник) зобов’язується повернутивідповідне майно.
Cуб’єктний склад — позикодавцемта позичальником можуть бути будь-які учасники цивільних відносин.
Об’єки, які передаються за договором позики — грошові кошти та інші речі, визначені родовими ознаками. Неможуть передаватися за договором позики індивідуально-визначені речі.
Права позикодавця.
1) на повернення предмету позики у такій самій сумі, а щодо речейвизначених родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду татакої самої якості, що були передані позикодавцем;
2) на отримання розписки від позичальника про отримання предметупозики;
3) на одержання від позичальника процентів.
Права позичальника:
1) не надавати позикодавцеві винагороди за отриману позику, якщовона є безпроцентною;
2) на пільговий 30 денний строк на повернення позики;
3) дострокове повернення позики, якщо вона була безпроцентною;
4) оспорювання договору позики.
На підтвердження укладення договору позики та його умов може бутипредставлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує переданняйому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.Рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтвердження того,що гроші або речі насправді не були одержані позичальником від позикодавця абобули одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором.
133. Кредитний договір
За кредитним договором банк або інша фінансова установа(кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові урозмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язуєтьсяповернути кредит та сплатити проценти.
Кредитний договір є консенсуальним, оплатним та двостороннім.
К отношениям по кредитному договору применяются нормы,регулирующие договор займа, если иное не предусмотрено правилами ГК и невытекает из существа кредитного договора.
Цивільний кодекс України не містить переліку істотних умовкредитного договору.
Предметом договору є послугафактичного характеру, яка полягає у переданні у власність позичальника грошовихкоштів В качестве займодавца могут выступать только банки или иныекредитные организации. Заемщиком может быть любой субъект гражданскогоправа. В отличие от договора займа кредитный договор — это консенсуальныйдоговор. Для него установлена обязательная письменная форма и в случае еенесоблюдения договор будет недействительным. Кредитный договор — всегдавозмездный. Если даже размер процентов не предусмотрен в договоре, їх розмірвизначається на рівні облікової ставки Національного банку України. В отличиеот договора займа предметом договора могут быть только денежные средства.
Кредитодавець має право відмовитися від надання позичальниковіпередбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі у разі порушенняпроцедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, якіявно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не будеповернений.
Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частковоабо в повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до встановленогодоговором строку його надання, якщо інше не встановлено договором або законом.
У разі порушення позичальником встановленого кредитним договоромобов'язку цільового використання кредиту кредитодавець має право такожвідмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором.
Розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються вдоговорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту іпропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом,розміру облікової ставки та інших факторів.
Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшенийбанком в односторонньому порядку.
Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів водносторонньому порядку є нікчемною.
№134. Договор банковского вклада
Д.банковского вклада является разновидностью Д.займа, т.к.денежные средства передаются вкладчиком, который выступает кредитором, банку –должнику. По Д.банковосго вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая отдругой стороны (вкладчика) или для нее посткпившую денежную сумму (вклад),обязуется выплатить вкладчику такую сумму и проценты на нее или доход в другойформе на условиях и в порядке, установленных договором.
Д.банковского вклада явл. оплатным и реальным.Реальным в связи стем, что оюязательственные правоотношения по нему возникают только послевнесения вкладчиком внесения вкладчиком денежных средств на депозитный счет,открытый на его имя в банке или другой или другой кредитной организации. ОплатнымД.считают ссылаясь на положение, согласно которому банк, не смотря на любыеобстоятельства, обязан выплатить вкладчику проценты (вознаграждение подоговору). Поэтому даже при досрочном расторжении Д. банк.вклада по инициативевкладчика, банк не имеет права отказать ему ему в выплате процентов и применитьопределенные неблагоприятные санкции, например взымать неустойку за досрочноерасторжение Д. Однако при этом банк наделен правом уменьшить размер начисленныхпроцентов в порядке, предусмотренном законом или Д. банк.вклада.
Сторонами выступают банк и вкладчик. Банком выступает юридическоелицо, имеющее исключительное право на основании лицензии Нацбанка украиныосуществлять такие операции как привлесение денежных вкладов и размещение их отсвоего имени и на собственный риск, открытие и ведение банк.счетов физ. июр.лиц.
Банк имеет право осуществлять банковскую деятельность только послеполучения банковской лицензии.
Вкладчиком может выступать любое физ. или юр.лицо, а такжк другиеобразования, выступавшие участниками гражданских правоотношений в соответствиис объемом их правосубъектности.
Д.банк.вклада, в котором вкладчик – физ.лицо явл.публичным. Этозаключается в том, что банк или другая кредитная организация не вправе отказатьв заключении такого договора с любым физ.лицом, обратившимся к этой организациина одинаковых условиях со всеми другими равнозначными лицами, предусмотренныхотносительно данного вклада.
Заключается данный Д. в письменной форме, которая считаетсясоблюденной, если внесение ден.суммы подтверждено Д. банковского вклада свыдачей сберегательной книжки или сертификата или иного документа, отвечающеготребованиям, установленым заоном. В случае несоблюдения данной формы Д.являетсяничтожным.

№135 Договор банковского счета
Наличие счета в банке является одним из признаков юридическоголица. Для физ.лиц счет в банке позволяет производить безналичные расчеты, в томчисле с помощью пластиковой карточки, получать заработную плату, стипендию,пенсию или другие социальные платежи. Отношения, возникающие по поводуоткрытия, использования и закрытия счета в банке, определяются Д. банковскогосчета.
Банковскими счетами являются счета, на которых учитываютсясобственные средства, требования, обязательства банка относительно его клиентови контрагентов и дающие возможность осуществлять перечисление средств с помощьюбанковских платежных инструментво.
По Д. банковского счета банк обязуется принимать и зачислять насчет, открытый клиенту (владельцу счета), поступающие ему денежные средства,выполнять распоряжения клиента о перечмслении и выдаче соответствующих сумм сосчета и проводить другие операции по счету.
Основными видами счетов в зависимости от их назначения являютсятекущие и депозитные (вкладные) счета. Д. является двесторонним и реальным.
Предметом Д. является предоставление услуг по поводу расчетно –кассового обслуживания, под которым понимаются услуги, предоставляемые банкомклиенту на основании соответствующего Д., заключенного между ними.
По Д. банковского счета банк имеет право использовать денежныесредства на счете клиента, гарантируя его право беспрепятственно распоряжатьсяэтими средствами. Не имеет права определять, контролировать направленияиспользования денежных средств клиента и устанавливать другие, непредусмотренные Д. или З., ограничения его права распоряжаться денежнымисредствами по своему усмотрению. Банк гарантирует тайну банковского счета,операций по счету и сведений о клиенте.
Данный договор заключаетмся для открытия клиенту или определенномуим лицу счета в банке на условиях, согласованных сторонами.
Банк обязан заключить Д. с клиентом, обратившимся с предложениемоткрыть счет на объявленных банком условиях, отвечающих закону и банковскимправилам. Расторгается Д. по заявлению клиента в любое время. Банк также имеетправо требовать расторжения Д. банковсокого счета.
№136. Договор факторинга
Факторинг (от англ. Финансовый агент, посредник) представляетсобой операцию по приобретению (получению) специальным субъектом права навзыскание долга. Тем самым лицо, которое осуществляет продажу (уступку)требования кдолжнику освобождается от кредитного риска.
По Д.факторинга одна сторона (фактор) передает или обязуетсяпредать денежные средства в распоряжение другой стороны (клиента) за плату, аклиент уступает или обязуется уступить фактору свое право денежного требованияк третьему лицу (должнику).
Клиент может уступить фактору свое денежное требование к должникус целью обеспечения исполнения обязательства клиента перед фактором.Обязательсво фактора по Д. факторинга может предусматривать предоставлениеклиенту услуг, связанных с денежным требованием, право на которое не уступает.
Целью данного Д. является получение клиентом средств в счетуступки им права требования к третьему лицу. Предметом же выступает праводенежного требования, срок платежа по которому наступил, а также правотребования, которое возникает в будущем (будущее требование). Переданным оносчитается со дня возникновения права требования к должнику. Если передача праваден.требования обусловлена определенным событием, оно считается переданным смомента наступления этого события. В этих случаях дополнительное оформлениеуступки права ден.требования не производится.
Сторонами являются фактор и клиент. Клиентом может быть физическоеили юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательской деятельности.Фактором может быть банк или финансоввое учреждение, а также физическое лицо –субъект предпринимательской деятельности, в соответствии с законом имеющийправо осуществлять факторинговые операции.
По договору факторинга выделяют две группы правоотношений: внешнийи внутренние. Внутренние – правоотношения между фактором и клиентлм, предметомкоторюх являются финансирование под уступку денежного требования, а внешние –между клиентом и третьим лицом, в которых клиент выступает в качествекредитора, а третье лицо – должником.
№137. Общие положения о расчетах
Расчетные обязательства опосредуют осуществление платежей запереданное имущество или по иным основаниям. Цель – надлежащее оформлениепередачи денежных средств должником кредитору. Расчеты с участием физ.лиц, несвязанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности в украине,могут производиться в наличной и безналичной форме с помощью расчетныхдокументов в электронном или бумажном виде. Между юридическими лицами, а такжерасчеты с участием физ.лиц, связанные с осуществлением имми предпринимательскойдеятельности, производятся в безналичной форме. Данные расчеты могут такжепроизводиться наличными средствами, если иное не установлено законом.
Наличные расчеты – платежи налиными средствами предприятий,предпринимателей и физ.лиц за реализованную продукцию (товары, выпорлненныеработы, предоставленные услуги) и по операциям, которые непосредственно несвязаны с реализацией продукции и другого имущества.
Безналичные расчеты – перечисление определенной суммы средств сосчетов плательщиков на счета получателей средств, а также перечисление банкамипо доверенности предприятий и физических лиц средств, внесенных ими наличными вкассау банка, на счета получателей средств. Эти расчеты проводятся банком наосновании расчетных документов на бумажных носителях или в электронном виде.
При осуществлении безналичных расчкетов допускаются расчеты сприменением платежных поручений, аккредитивов, роасчетных чеков, расчеты по икассо,а также иные расчеты, предусмотренные законам, банковскими правилами и обычаямиделового оборота. Стороны имеют право избрать любой вид безналичных расчетов посвоему усмотрению. Безналичные расчеты ведутся через банки, иные финансовыеучреждения, в которых открыты соответствующие счета, если иное не следует иззакона и не обусловлено видом безналичных расчетов. Порядок осуществлениябезналичных расчетов регулируется ГК, законом и банковскими правилами.
 
№138. Виды договоров по поводу распоряжения имущественными правамиинтеллектуальной собственности
Распоряжение имущественнымп правами интеллектуальной собственностиосуществляется на основании таких договоров:
1.        лицензия на использование объекта права интеллектуальнойсобственности;
2.        лицензионный долговор;
3.        договор о создании на заказ и использование объекта праваинтеллектуальной собственности;
4.        договор о передаче исключительных имущественных правинтеллектуальной собственности;
5.        иной договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальнойсобственности.
Лицензия – предоставленное собственником запатентованногоизобретения другому физическому или юридическому лицу разрешение наосуществление одной или более копий, на которые имеет исключительные правасобственник изобретения.
Лицензионный договор – документ, на основании которого собственник(владелец) запатентованного или незапатентованного изобретения (лицензиар)предоставляет физическому или юридическому лицу (лицензиату) разрешение наосуществление в определенном месте и на протяжении определенного времени одногоили нескольких действий, на которые имеет исклюсительные права лицензиар, алицензиат обязуется уплатить вознаграждение за предоставление права наиспользование изобретения.
Договор о передаче исключительных имущественных прав – юридическийакт, с помощью которого собственник запатентованного изобретения передает своиисклюсительные права иному субъекту. Удостоверяется это действие письменнымдокументом – «актом передачи патентных прав» или «передачей прав»
Заключается договор в письменной форме, в п ротивном случае –договор признается ничтожным. Законом могут быть установлены случаи, в которыхдоговор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственностиможет заключаться в устной форме.
№ 139. Договор о совместной деятельности
По дгоговору о совместной деятельности стороны (участники)обязуются совмсетно действовать без создания юридического лица для достиженияопределенной цели, не противоречащей закону. Предметом является совместнаядеятельность сторон для достижения общей хозяйственной цели без созданияюридического лица. Такие договоры могут быть как двусторонние, так имногосторонние. Договор о совместной деятельности является консенсуальным,взаимообязывающим, безвозмездным, а таже двусторонним и ли многосторонним.Участниками могут быть как физические, так и юридические лица, в том числеиностранные инвесторы.
Выделяют два основания для объединения лиц для ведения общейдеятельности: объединение вкладов участников или без объединения вкладовучастников. Таким образом, для достижения цели своей совместной деятельностиучастники договора осуществляют вклады или деньгами, другим имуществом,трудовым участием.
Заключается в письменной форме. Услови ядоговора, в том числекоординация общих действий участников или ведение их общих дел, правовой статусвыделенного для совместной деятельности имущества, покрытие затрат и убытковучастников, их участие в результатах общих действий и прочие условияопределяются по договоренности сторон, если иное не установлено законом оботдельных видах совместной деятельности.
№ 140. Понятие и объекты права интеллектуальной собственности
Право интеллектуальной собственности – право лица на результатинтеллектуальной, творческой деятельности или другой объект права интеллектуальнойсобственности, определенный ГК и законом. Право интеллектуальной собственности состоитиз личных неимущественных и (или) имущественных прав. К личны неимущественнымправам относятся право авторства, право на присвоение творческому результатусвоего имени или специального названия, право на издание произведения под своимсобственным именем, под псевдонимом или анонимно, право на неприкосновенностьпроизведения и прочие. Имущественные права составляют основу праваинтеллектуальной собственности. Ради них создаются объекты творческойдеятельности, они являются движещей силой развития интеллектуального потенциаластраны. Автор имеет право владеть, пользовааться ираспоряжаться своимиимущественными правами на свое усмотрение.
Объектом права интеллектуальной собственности может быть лишьнематериальный объект – результат интеллектуальной, творческой деятельности, атакже другие объекты, определенные ГК и другими законами.
К объектам интеллектуальной собственности относятся:
1.       литературные и художественные произведения
2.       компьютерные программы
3.       компиляции данных (базы данных)
4.       исполнение
5.       фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций вещания
6.       научные открытия
7.       изобретения, полезные модели, промышленные образцы
8.       компоновка (топограммы) интегральных микросхем
9.       рационализаторские преджложения
10.    сорта растений, породы животных
11.    коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки длятоваров и услуг), географические обозначения
12.    коммерческие тайны
Не входит в данный перечень научное открытие. На негоисключительного права не возникает, так как оно признается достоянием всегочеловечства, поэтому право интеллектуальной собственности на него признаетсялишь условно.

141. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є
1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем,винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
2) право перешкоджати будь-якому посяганню на правоінтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творцяоб'єкта права інтелектуальної власності;
3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності,встановлені законом.
2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належатьтворцеві об'єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом,особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншимособам.
3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежатьвід майнових прав інтелектуальної власності.
4.        Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можутьвідчужуватися (передаватися) за винятками, встановленими законом.
Аналізуя дану норму права можна зробити висновок, що вонарозрізняє два види особистих немайнових прав, що входять до змістуінтелектуальної власності: а) особисті немайнові права, пов'язані з майновимиправами; б) особисті немайнові права, не пов'язані з майновими правами.Зокрема, особистим немайновим правом, пов'язаним з правами майновими, є правона визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єктаправа інтелектуальної власності. У цьому випадку визнання автором породжує длялюдини всю сукупність майнових прав інтелектуальної власності. Особистиминемайновими правами, пов'язаними з майновими правами, є право перешкоджатибудь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкодичесті чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності, та деякіінші особисті немайнові права. Хоча завдання шкоди честі чи репутації творцяоб'єкта права інтелектуальної власності тягне виникнення у нього права навідшкодування моральної шкоди, однак це є наслідком правопорушення, а нерезультатом творчої діяльності.
Характерною рисою особистих немайнових прав інтелектуальноївласності є те, що вони належать конкретній особі — саме творцеві об'єкта праваінтелектуальної власності. Проте у випадках, передбачених законом, особистінемайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам(наприклад, спадкоємці та інші заінтересовані особи мають право перешкоджатибудь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкодичесті чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності)Особистенемайнове право на визнання творця об'єкта інтелектуальної власності авторомпороджує для нього всю сукупність майнових прав інтелектуальної власності.Разом із тим, навіть якщо він не реалізує жодне з майнових прав інтелектуальноївласності, це не вплине на його право бути автором твору, захищатинедоторканність цього твору тощо.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності можутьвідчужуватися (переходити від автора до іншої особи), лише у винятковихвипадках, котрі спеціально встановлені законом. Таке рішення пов'язане з тим,що ці особисті немайнові права належать саме певній особі — автору, творцюоб'єкта права інтелектуальної власності. Поміж винятків із загального правиламожна назвати перехід у разі смерті автора його права на охоронунедоторканності твору до особи, уповноваженої на це автором.
Майновими правами інтелектуальної власності є:
1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об'єкта праваінтелектуальної власності;
3) виключнеправо перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальноївласності, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановленізаконом.
Майнові права — це суб'єктивні права учасників правовідносин, якіпов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також з тимиматеріальними вимогами, які виникають з приводу розподілу цього майна і обміну.Майнові права у правовідносинах інтелектуальної власності можуть бути якабсолютним (виключним) правом творця або інших осіб на об'єкт праваінтелектуальної власності, так і мати зобов'язальний характер у правовідносинах,пов'язаних з переданням цих прав від автора до іншої особи.
Загалом майнові права інтелектуальної власності належать доабсолютних прав речового характеру, мають виключний характер. Разом із тим, упроцесі їх використання можуть виникати і права зобов'язального характеру(наприклад, при укладенні договору про передання твору автором для використанняіншою особою). Хоча майнові права інтелектуальної власності належать доабсолютних прав і підлягають абсолютному захисту, законом можуть бути встановленівинятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності. Однак такіобмеження та винятки можливі за умови, що вони не створюють істотних перешкоддля нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійсненнязаконних інтересів суб'єктів цих прав.
Майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом достатутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та іншихзобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.
142. Понятие и виды объектов авторского права
Об'єктами авторського права є твори у різноманітних галузяхлюдської діяльності. Це можуть бути твори у галузі науки, літератури,мистецтва. Твір — це результат творчої праці, комплекс ідей, образів, поглядів.Проте правова охорона надається не будь-якому твору, а лише тому, який маєвстановлені законом ознаки. Відносини з приводу правової охорони об'єктівавторського права регулюються Законом України «Про авторське право ісуміжні права» в редакції Закону України від 11 липня 2001 р.
Об'єктом авторського права може бути лише твір, який є результатомтворчої діяльності. Не визнається об'єктом авторського права творення, яке не єрезультатом творчої праці, наприклад, будь-яка технічна робота — передрук надрукарській машинці, набір на комп'ютері чужого твору чи його літературнаобробка та інше.
Також твір повинен бути виражений у будь-якій об'єктивній формі.Не визнається об'єктом авторського права задум творця, який склався в йогосвідомості в закінчену форму чи образ. Головне, щоб він був виражений воб'єктивній формі.Твір визнається об'єктом правової охорони незалежно відпризначення, художнього рівня, цінності або достоїнства, незалежно від йогозмісту, жанру, обсягу, мети (реклама, пропаганда, освіта, інформація, розвагитощо). Не впливає на це спосіб чи форма його вираження. Ця форма може бутинайрізноманітнішою — усною чи письмовою — рукопис, ноти, креслення, схеми,запис на магнітну плівку, фотографії та інше. Не має значення завершено чи незавершено твір, опубліковано (оприлюднено) твір чи ні. Частина твору, яка можевикористовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору,розглядається як твір і підлягає правовій охороні відповідно до цієї статті. Такожавторське право поширюється на комп'ютерні програми, котри є особливим тапорівняно новим для нашого законодавства об'єктом авторського права. Одним зоб'єктів авторського права є компіляція (база) даних. Компіляція даних (базаданих) — сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації удовільній формі. Творчий характер цього об'єкта проявляється в особливому,оригінальному підборі і організації даних, незалежно від того, чи є ці даніоб'єктом авторського права, однак правова охорона бази даних не поширюється насамі дані, втілені в цю базу.
Таким чином, об'єктами авторського права є:
1) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті таінші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні,музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичнітвори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису,архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужитковогомистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуютьсягеографії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжуваннята інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вониза добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальноїдіяльності;
2) комп'ютерні програми;
3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором абоупорядкуванням їх складових частин е результатом інтелектуальної діяльності;
4)        інші твори.
143. Субъекты авторского права, их особенности
Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Завідсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначеназвичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпціяавторства).
2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичніособи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.
1. Автор — фізична особа, творчою працею якої створено твір.Автором може бути тільки фізична особа. Автор — первинний суб'єкт авторськогоправа. Автором вважається особа, зазначена на оригіналі або примірнику твору.Якщо дійсним автором твору є особа, яка не зазначена на оригіналі абопримірнику твору, вона повинна доказати своє авторство. Це так звана презумпціяавторства.
Для визнання особи автором не має значення його вік або стандієздатності. У малолітніх або недієздатних осіб, які створили твір, виникаєправо авторства. Майнові права на ці твори здійснюють від їхнього імені родичіта опікуни. Особи, дієздатність яких обмежена, здійснюють свої майнові праваінтелектуальної власності тільки за згодою їхніх піклувальників. Особи вікомвід 14 до 18 років здійснюють свої права самостійно.
На рівні з громадянами України мають права іноземні громадяни таособи без громадянства.
Автором визнається лише особа, яка власною творчою працею створилаоб'єкт авторського права.
2. Суб'єктом авторського права може бути не тільки автор, а й іншаособа. До цих осіб належать спадкоємці. У спадщину можуть перейти тількимайнові права, особисті немайнові права у спадщину не переходять.
Іншими суб'єктами авторського права є роботодавець і замовник.Особисті немайнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв'язкуз виконанням трудового договору та за замовленням, належать автору твору. Деякінемайнові права на твір можуть належати роботодавцю та замовнику.
Майнові права на твір, створений у зв'язку з виконанням трудовогодоговору, належать працівникові, який створив цей твір, та юридичній абофізичній особі, де або у якої він працює, або замовнику, спільно, якщо інше невстановлено договором.
Автор твору має можливість укласти договір про передання майновихправ на твір або про передання права використання твору. Особа, яка отримуємайнові права на твір за договором, також є суб'єктом авторського права.

144. Понятие и виды смежных прав
Суміжні права останнім часом набули прискореного розвитку. Сучаснітехнічні засоби надають можливість певним чином фіксувати виконання будь-якоговиконавця (артиста, диригента, клоуна тощо) і таким чином вилучати доходи зчужої майстерності, таланту. Щоб цьому запобігти і запроваджено охоронусуміжних прав.
Під суміжними правами розуміється права виконавців, виробниківфонограм, виробників відеограм і організацій мовлення. Отже, цим поняттямохоплюється чотири групи прав: а) права виконавців; б) права виробниківфонограм; в) права виробників відеограм; г) права організацій мовлення.Об'єктами суміжних прав норма цієї статті визначає виконання, запис, фонограму,відеограму і програму (передачі) мовлення.
Виконанням визнається публічне здійснення чужого твору фізичноюособою. Публічним виконанням є подання творів, виконань, фонограм, передачорганізацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншими способамияк безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв іпроцесів (за винятком передачі в ефір чи по проводах) у місця, де присутні чиможуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї абоблизьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в тому місці і водин і той же час або в різних місцях і в різний час. Виконанню у розуміннісуміжного права підлягає не будь-який твір. Предметом виконання, яке фіксуєтьсяфонограмою, можуть бути також лише твори, які реалізуються чи здійснюються лишечерез звук. Фонограма — виключно звуковий запис будь-якого виконання чи іншихзвуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії записів єпримірниками фонограм. Фонограми і програми мовлення є результатами якінтелектуальної діяльності, так і виробничо-технічної. Ці результати втілюють всобі і творчі, мислительні, інтелектуальні зусилля, і виробничі, фінансові,технічні, організаційні, професійні затрати фізичної чи юридичної особи, якіздійснює особливого роду діяльність. В підсумку створюється матеріальнийпродукт — специфічна форма втілення твору, оптимальна і необхідна для йогорозповсюдження.
145. Гражданско-правовая защита смежных прав
Передусім всі суб'єкти суміжних прав мають використовувати своїсуб'єктивні права таким чином, щоб не порушити прав авторів, чиї творивикористовуються. Виконавці мають здійснювати свої суб'єктивні права за умовидотримання прав авторів, чиї твори виконують. Виробники фонограм і організаціїмовлення зобов'язані дотримуватись прав авторів і виконавців. Організаціїмовлення — прав виробників фонограм, авторів і виконавців.
Закон не передбачає процедури закріплення виникнення і здійсненнясуміжних прав. Проте виробники фонограм і виконавці з метою інформування проналежність їм суміжних прав, що виникли у процесі створення фонограми, можутьна всіх її примірниках або їх упаковках використовувати знак охорони суміжнихправ.
146.Понятие права промышленной собственности в Украине
Патентное (промышленное) право — это институт гражданского права,который регулирует отношения, связанные с техническим творчеством.
Отношения, возникающие в связи с осуществлением правасобственности на изобретения, полезные модели и промышленные образны,регулируются законами Украины от 15 декабря 1993 г. «Об охране прав наизобретения и полезные модели» и «Об охране прав на промышленные образцы».Важнейшими условиями патентоспособности объектов промышленной собственностиявляются их новизна и промышленная применимость. При этом патентное правозакрепляет абсолютную (мировую) новизну объектов промышленной собственности.
Объекты патентного права. Этоизобретения, полезные модели и промышленные образцы. Изобретением являетсятехническое решение, отличающееся новизной (т.е. неизвестное из уровня техники)и промышленно применимое (т.е. может быть использовано в промышленности,сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности). Объектамиизобретения могут быть устройство, способ работы, вещество, применение ранееизвестного устройства по новому назначению.
Полезная модель — это техническое решение определенного устройствав стадии его конструктивного выполнения, т.е. в виде конструкции. Она должнабыть новой. и промышленно применимой.
Изобретение (полезная модель) является результатом творческойдеятельности человека в любой области технологии. Объектом изобретения можетбыть: 1) продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клетокрастения и животного); 2) способ.
Не являются объектами изобретений и полезных моделей и неохраняются законодательством, регулирующим отношениях этой области, следующиерезультаты интеллектуальной деятельности:
1) открытия, научные теории и математические методы;
2) методы организации и управления хозяйством;
3) планы, условные обозначения, расписания, правила;
4) методы выполнения умственных операций;
5) программы для вычислительных машин;
6) результаты художественного конструирования;
7) топологии интегральных микросхем;
8) сорта растений и породы животных и т.п.
Промышленный образец — это художественно-конструкторское решениеизделия, определяющее его внешний вид. Оно должно быть новым, оригинальным ипромышленно применимым (т.е. воспроизводимым промышленным способом).Изобретение оформляется патентом.
Патент — это охранный документ, который удостоверяет авторствоизобретателя, исключительные права его владельца и приоритет изобретения.
В то же время не охватываются понятием промышленного образца:
1) объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм),промышленные, гидротехнические и другие стационарные сооружения;
2) печатная продукция как таковая;
3) объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих илиподобных им веществ.
Субъектами патентного праваявляются авторы (соавторы) объектов промышленной собственности,патентообладатели, а также другие лица (правопреемники или лицензиаты),приобретающие по закону или договору определенные патентные права. Особыесубъекты права на использование изобретения — это преждепользователь ипринудительный лицензиат. Они могут использовать изобретение без согласияпатентообладателя.
Имущественные права автора выражаются в возможности полученияприбыли от использования изобретения, полезной модели или промышленногообразца, в праве получения вознаграждения за переуступку патента и продажулицензий и т.д.
Принадлежащее патентообладателю исключительной право наиспользование объекта промышленной собственности состоит в том, что никто неможет без согласия лица, которому принадлежит патент, использовать указанныйобъект. Патентообладатель вправе уступить полученный патент либо выдатьлицензию на использование.
Как патент, так и право на его получение переходят по наследству.Переходят по наследству и права авторов объектов промышленной собственности.
 

147. Субъекты, объекты и имущественные права интеллектуальнойсобственности на изобретение, поленую модель, промышленный образец
Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, кориснумодель та промисловий зразок є:
1) винахідник, автор промислового зразка;
2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель тапромисловий зразок за договором чи законом.
За загальним правилом, право на отримання патенту належитьвинахідникові (авторові корисної моделі, промислового зразка). Особи, якіспільним трудом створили винахід, корисну модель чи промисловий зразок, маютьрівні права на отримання патенту. При цьому не вважаються авторами винаходу,корисної моделі, промислового зразка фізичні особи, що не внесли особистоготворчого внеску, а лише надали авторам технічну, організаційну чи матеріальнудопомогу при створені винаходу, корисної моделі або промислового зразка чи приоформленні заявки.
Право на отримання патенту на службовий винахід, корисну модель,промисловий зразок, за загальним правилом, має роботодавець Суб’єктами права навинахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути також правонаступникиосіб, що мають право на отримання патенту. Майнові права на винахід, кориснумодель, промисловий зразок можуть набуватися за договором.
Об’єктом винаходу може бутипродукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини ітварини тощо), спосіб (зокрема, процес у будь-якій сфері технології), а такожзастосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.
Об'єктом корисної моделі може бутипродукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Корисною моделлю відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону “Про охоронуправ на винаходи і корисні моделі” не можуть бути ті ж результати творчоїдіяльності, які не можуть бути об’єктом винаходу.
Об'єктом промислового зразкаможуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначаютьзовнішній вигляд промислового виробу.Промисловий зразок вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак нестала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або (якщо заявленопріоритет) до дати пріоритету. Не можуть бути визнані промисловими зразкамиоб’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічніта інші стаціонарні споруди; друкована продукція; об’єкти нестійких форм ізрідких, газоподібних, сипких та їм подібних речовин.
Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, кориснумодель, промисловий зразок є:
1) право на використання винаходу, корисної моделі, промисловогозразка;
2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисноїмоделі, промислового зразка (видавати ліцензії);
3) виключне право перешкоджати неправомірному використаннювинаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти такевикористання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановленізаконом.
Способами використання винаходу, корисної моделі, промисловогозразка визнаються: 1) виготовлення, пропонування для продажу, застосування,ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг в зазначених ціляхпродукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисноїмоделі, промислового зразка; 2) застосування способу, що охороняється патентом,або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цейспосіб, знає про те, що він охороняється патентом, або якщо це є очевидним; 3)пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування, ввезеннячи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньоспособом, що охороняється патентом.
 
148. Право интеллектуальной собственности на коммерческую тайну
 
Комерційною таємницею єінформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певнійформі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб,які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язкуз цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинамзаходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цюінформацію.Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного,організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за виняткомтих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про переліквідомостей, що не становлять комерційній таємниці” (7,13). Ця постановаформально не скасована, але в звязку з введенням в дію новогоЦивільного кодексу чинність втратила, оскільки тільки законом відомості можутьбути визнані такими, що не можуть становити комерційної таємниці. На цей час неіснує спеціального закону, якій би визначав перелік відомостей, що становлятькомерційну таємницю.
У ч. 1 ст. 505 ЦК вказується на такі ознаки комерційної таємниці:1) вона в цілому чи в певній формі чи сукупності складових є невідомою та не єлегкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з таким видом інформації; 2)вона має комерційну цінність; 3) вона була предметом адекватних існуючимобставинам заходів щодо збереження її секретності.
Комерційна таємниця може мати перш за все технічний зміст. Такатаємниця може виражатись в обєктах права промислової власності на якіне було належне оформлене, в звязку з чим це право не може захищатисьзаконодавством, що стосується відповідних обєктів інтелектуальноївласності.
Як комерційна таємниця може кваліфікуватись і інформація протехнічні рішення, що не відповідають вимогам, які ставляться до обєктівінтелектуальної власності.
Визначення таємниці як комерційної не означає, що субєктомправа інтелектуальної власності на комерційну таємницю можуть бути тількиособи, що здійснюють комерційну господарську діяльність, як вона розуміється вст. 42-51 ГК. Субєкти некомерційної господарської діяльності (ст. 52-54ГК) також можуть бути субєктами права інтелектуальної власності накомерційну таємницю. Фізичні особи, що не є субєктами господарювання,не можуть бути субєктами права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.Їх право на інформацію захищається на підставі ст. 302, 306 ЦК.
Особа, що порушила право інтелектуальної власності на комерційнутаємницю, несе відповідальність, яка встановлена законом або договором.Зазвичай така відповідальність полягає у відшкодуванні шкоди.
 
149. Право интеллектуальной собственности на торговую марку
 
Торговельною маркою може бутибудь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні длявирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, відтоварів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такимипозначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальніелементи, комбінації кольорів. В раніше прийнятихнормативно-правових актах вживається термін “знак для товарів і послуг”. Вновому Цивільному кодексі використовується термін “торговельна марка”, що єсинонімом терміну “знак для товарів і послуг”. В міжнародних документахвикористовуються терміни “товарні знаки” (знаки, що відносяться до товарів) та“знаки обслуговування” (знаки, що відносяться до послуг).
Правова охорона може бути надана лише знаку, який не суперечитьпублічному порядку, принципам гуманності і моралі. Ст. 492 ЦК допускає визнанняторговельною маркою лише таких знаків, які придатні для вирізнення товарів(послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), щовиробляються (надаються) іншими особами.
В звязку з цим не можуть бути зареєстровані як торговельнізнаки такі позначення: 1) які не мають розрізняльної здатності; 2) є загальновживанимияк позначення товарів або послуг певного виду; 3) вказують на вид, якість,кількість, властивості, призначення, цінність товарів або послуг, а також намісце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; 4) є оманливимиабо такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, щовиробляє товар чи надає послугу; 5) є загальновживаними символами чи термінами.Але позначення, за винятком оманливих та таких, що можуть ввести в оману,можуть бути внесені до торговельного знака як елементи, що не охороняються.
Не можуть бути зареєстровані як торговельні знаки позначення, якіє тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: 1) знаками, ранішезареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншоїособи для однорідних товарів і послуг; 2) знаками інших осіб, що охороняютьсябез реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасниками яких є Україна,або ч. 3 ст. 494 ЦК; 3) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні іналежать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заяви наторговельний знак для однорідних товарів і послуг; 4) найменуваннямигеографічного зазначення, крім випадків, коли вони включені до торговельногознаку як елементи, що не охороняються, і зареєстровані, на ім'я суб'єкта, щоподав заявку на реєстрацію торговельної марки, 5) сертифікаційними знаками,зареєстрованими у встановленому порядку. Як торговельні знаки не можуть бутизареєстровані позначення, які зображують: 1) державні герби, прапори, емблеми;2) офіційні назви держави; 3) емблеми, скорочені або повні найменуванняміжнародних міжурядових організацій; 4) офіційні, контрольні, гарантійні тапробірні клейма, печатки; 5) нагороди та інші відзнаки. За умови наявностізгоди відповідного компетентного органу чи власника такі позначення можуть бутивключені до торгового знака як такі, що не охороняються законодавством проторговельні знаки. Не можуть бути зареєстровані як торговельні знакивідтворення: 1) промислові зразки, права на які належать іншим особам; 2) назвивідомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва, або цитати і персонажііз них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського правата їх правонаступників; 3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них,портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
Суб’єктами права власності наторговельну марку визначаються фізичні та юридичні особи. Фізичні особи маютьправо на реєстрацію торговельної марки незалежно від того, зареєстровані воничи ні як суб’єкти підприємницької діяльності. Юридична особа має правозареєструвати торговельну марку також поза звязком з виробництвомвідповідних товарів чи здійсненням діяльності щодо надання відповідних послуг.Передбачається можливість одержання права на певну торговельну марку декількомафізичними чи юридичними особами.
Власник торговельної марки має суб’єктивні права та несеюридичні обов’язки, що встановлені чинним законодавством та міжнароднимидоговорами, що є обов’язковими для України.
 
150. Основные концептуальные положения и некоторые новеллы новогоГКУ
Некоторые новеллы нового ГКУ:
Статья 1 ГКУ отражает сущность гражданских отношений: «Гражданскимкодексом регулируются личные неимущественные и имущественные отношения». То,что на первое место поставлены личные неимущественные отношения, соответствуетстатье 3 Конституции Украины. Уважение к личности закреплено также в статье 3ГКУ, где к общим положениям гражданского законодательства относитсянедопустимость своевольного вторжения в личную жизнь человека.
В ГКУ появилась новая статья, посвященная аналогии закона ианалогии права. Заслуживает внимания и статья 7 ГКУ, дающая определение обычаю.Это правило поведения, не установленное актами гражданского законодательства,но устоявшееся в определенной сфере гражданских отношений. В повседневной жизнимногие руководствуются обычаем, не замечая этого.
Теперь определение срока исковой давности вынесено на рассмотрениесторон, он может быть продлен по договору на неопределенное время. Этосвидетельствует о переходе от императивности к диспозитивности в применениинорм ГКУ.
Остановимся на характеристике вещных прав на чужое имущество.Таковыми являются право владения, пользования (сервитут), право пользованияземельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) и право застройкиземельного участка (суперфиций). Новеллой ГКУ стало положение о сервитуте, в товремя как ежедневно мы пользуемся чужим имуществом. Согласно статье 402 ГКУ,сервитут может быть установлен договором, законом, завещанием или решениемсуда. Принципом осуществления права собственности впервые записаны:невмешательство государства (ст.320), собственность обязывает (ст.319), бремясодержания имущества на собственнике (ст.322).
Новеллой ГКУ стало появление 4 книги «Право интеллектуальнойсобственности»
Новшества договора дарения по ГК. Договор дарения с обязанностьюпередать подарок в будущем можно расторгнуть по инициативе дарителя приухудшении его материального положения. Новое гражданское законодательство(статья 717) допускает заключение договора дарения по модели как реального, таки консенсуального договора, понимая под моментом заключения договора дарениякак передачу, так и соглашение об обязанности передать в будущем подарокодаряемому. Следовательно, договор, заключаемый путем передачи дарителемимущества одаряемому, отличается от консенсуального договора-обещания даренияпо моменту его заключения и возникающим в результате обязанностям сторон. Приреальном договоре дарения момент заключения договора совпадает с передачейдара, поэтому такой договор не порождает обязанности дарителя перед одаряемым.Между тем договор дарения может порождать иные (помимо передачи дара)обязанности, связанные с использованием подарка, отменой дарения, скрытыминедостатками вещи-дара. При консенсуальном договоре дарения момент заключениядоговора не совпадает с моментом передачи объекта дарения, поэтому договорвызывает обязанность передачи вещи со стороны дарителя.
№78. Круг наследников по закону и порядок призыва к наследованию понаследственному праву Украины
Очередность наследования за законом
Наследники за законом получают право на наследование поочередно. Каждаяследующая очередь наследников за законом получает право на наследование вслучае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права нанаследование, неприятие ими наследства или отказа от ее принятия, кромеслучаев, установленных статьей 1259 этого Кодекса. Изменение очередностиполучения права на наследование Очередность получения наследниками позакону права на наследование может быть изменена нотариально удостовереннымдоговором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства.Настоящий договор не может нарушить права наследника, который не берет в немучастия, а также наследника, который имеет право на обязательную частицу в наследстве.Физическое лицо, которое является наследником по закону следующих очередей,может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками тойочереди, которая имеет право на наследование, при условии, что она в течениедлительного времени заботилась, материально обеспечивала, оказывала другуюпомощь наследодателю, который через преклонный возраст, тяжелую болезнь илиувечье был в беспомощном состоянии.Первая очередь наследников за законом Впервую очередь право на наследование за законом должны деть наследодателя, втом числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот изсупругов, который его пережил, и родители. Вторая очередь наследников зазаконом. Во вторую очередь право на наследование за законом имеют роднебрать и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и состороны матери. Третья очередь наследников за законом В третью очередьправо на наследование за законом имеют родне дядя и тетя наследодателя. Четвертаяочередь наследников за законом В четвертую очередь право на наследование зазаконом имеют лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менеекак пять лет до времени открытия наследства. Пятая очередь наследников зазаконом. В пятую очередь право на наследование за законом имеют другиеродственники наследодателя к шестой степени роднит включительно, причемродственники более близкой степени роднит отстраняют от права наследованиеродственников последующей степени роднит. Степень роднит определяется за числомрождений, которые отдаляют родственника от наследодателя. Рождение самогонаследодателя не входит в это число. В пятую очередь право на наследование зазаконом получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.Иждивенцем считается несовершеннолетнее или неработоспособное лицо, которое небыло членом семьи наследодателя, но не менее как пять лет получала от негоматериальную помощь, которая была для нее единственным или основным источникомсредств к существованию.

№ 79. Условия и порядок наследования по завещанию
 
Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской
дееспособностью. Право на завещание осуществляется лично. Совершениезавещания через представителя не допускается. Завещатель может назначить своиминаследниками одну или несколько физических лиц, независимо от наличия у него сэтими лицами семейных, семейных отношений, а также других участников гражданскихотношений. />Завещатель может без указания причин лишить правана наследование любое лицо из числа наследников за законом. В этом случае этолицо не может получить право на наследование./> Завещатель неможет лишить право на наследование лиц, которые имеют право на обязательнуючастицу в наследстве. Действие завещания относительно лиц, которые имеют право наобязательную частицу в наследстве, устанавливается на время открытиянаследства. />В случае смерти лица, которое было лишено права нанаследование, до смерти завещателя, лишения ее права на наследование теряетдействие. Деть (внучки) этого лица имеют право на наследование на общихоснованиях. Завещатель имеет право охватить завещанием права и обязанности,которые ему принадлежат на момент складня завещания, а также те права иобязанности, которые могут ему принадлежать в будущем. />Завещательимеет право составить завещание относительно всего наследства или его части. Малолетние,несовершеннолетние, совершеннолетние неработоспособные дети наследодателя,неработоспособная вдова (вдовец) и неработоспособные родители наследуют, независимоот содержания завещания, половину частицы, которая принадлежала бы каждому из нихв случае наследования за законом (обязательная частица)./>Завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица, котороеназначено в завещании, наличием определенного условия, как связанного, так и несвязанного с ее поведением (наличие других наследников, обитания в определенномместе, рождение ребенка, получения образования и тому подобное). />Условие,определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства.Завещание складывается в письменной форме, с указанием места и времени егоскладня. />Завещание должно быть лично подписано завещателем./>/> Завещание должно быть удостоверено нотариусом илидругими должностными, служебными лицами, Получив информацию об открытии наследства,нотариус назначает день объявления содержания завещания. О дне объявления завещанияон сообщает членам семьи и родственников наследодателя, если их местожительствоему известно, или делает об этом сообщении в печатных средствах массовойинформации. />В присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелейнотариус открывает конверт, в котором сохранялось завещание, и объявляет егосодержание. />Об объявлении завещания складывается протокол, которыйподписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается все содержаниезавещания.
 
№ 80. Осуществление права на наследство
Принятие наследства. Наследникпо завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его.Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.Наследник,который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытиянаследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, он не заявилоб отказе от него.Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо,а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаютсяпринявшими наследство, кроме случаев, статьи 1273 ГК.Независимо отвремени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытиянаследства. Подача заявления о принятии наследства. Наследник, которыйжелает принять наследство, но на время открытия наследства не проживалпостоянно с наследодателем, должен подать в нотариальную контору заявление опринятии наследства.Заявление о принятии наследства подаетсянаследником лично.Лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет правоподать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей илипопечителя.Заявление о принятии наследства от имени малолетнего,недееспособного лица подают его родители (усыновители), опекун.Лицо,которое подало заявление о принятии наследства, может отозвать его в течениесрока, установленного для принятия наследства. Сроки для принятиянаследства. Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев,который начинается со времени открытия наследства.Если возникновение улица права на наследование зависит от непринятия наследства или отказа от егопринятия другими наследниками, срок для принятия им наследства устанавливаетсяв три месяца с момента непринятия другими наследниками наследства или отказа отего принятия.Если оставшийся срок, меньше трех месяцев, он продлеваетсядо трех месяцев.Право на отказ от принятия наследства Наследник позавещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение 3месяцев. Заявление об отказе от принятия наследства подается в нотариальнуюконтору по месту открытия наследства. Физическое лицо, гражданскаядееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства ссогласия опекуна и органа опеки и попечительства. Несовершеннолетнее лицо ввозрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может отказаться от принятиянаследства по согласию родителей (усыновителей), опекуна и органа опеки ипопечительства. Родители (усыновители), опекун могут отказаться от принятиянаследства, принадлежащего малолетнему, недееспособному лицу, только сразрешения органа опеки и попечительства. Отказ от принятия наследства являетсябезусловным и безоговорочным. Отказ от принятия наследства может быть отозван втечение срока, установленного для его принятия. Выморочность наследства.В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их отправа на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от егопринятия суд признает наследство выморочным по заявлению соответствующегооргана местного самоуправления по месту открытия наследства. Заявление опризнании наследства выморочным подается по истечении одного года со времениоткрытия наследства. Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственностьтерриториальной общины по месту открытия наследства. Территориальная община,которая стала владельцем выморочного имущества, обязано удовлетворитьтребования кредиторов наследодателя,. Наследство, не принятое наследниками,охраняется до признания его выморочным. Разделение наследства междунаслідниками. Доли каждого наследника в наследстве являются равными, еслинаследодатель в завещании сам не распределил наследство Перераспределениенаследства. Если после истечения срока для принятия наследства и послераспределения его между наследниками наследство приняли другие, она подлежитперераспределению между ними. Такие наследники имеют право требовать передачиим в натуре части имущества, которое сохранилось, или уплаты денежнойкомпенсации.Если имущество, на которое претендует наследник,пропустивший срок для принятия наследства, перешло как выморочное ктерриториальной общины и сохранилось, наследник имеет право требовать егопередачи в натуре. В случае его продажи наследник имеет право на денежную компенсацію.Охрана наследственного имущества. Охрана наследственного имуществаосуществляется в интересах наследников, отказополучателей и кредиторовнаследодателя с целью сохранения его до принятия наследства наследниками.Нотариуспо месту открытия наследства, а в населенных пунктах, где нет нотариуса, — соответствующие органы местного самоуправления по собственной инициативе или позаявлению наследников принимают меры по охране наследственного имущества.Охрананаследственного имущества продолжается до истечения срока, установленного дляпринятия наследства.Расходы на охрану наследственного имуществавозмещаются наследниками согласно их доли в наследстве.Управлениенаследством Если в составе наследства находится имущество, требующеесодержания, ухода, совершения других фактических или юридических действий дляподдержания его в надлежащем состоянии, нотариус, а в населенных пунктах, гденет нотариуса, — соответствующий орган местного самоуправления, в случаеотсутствия наследников или исполнителя завещания заключают договор науправление наследством с другим лицом.Лицо, которое управляетнаследством, имеет право на совершение любых необходимых действий, направленныхна сохранение наследства до появления наследников или до принятия наследства.Лицо, которое управляет наследством, имеет право на оплату за выполнениесвоих полномочий.
№ 81. Наследственный договор
По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуетсявыполнять распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смертиприобретает право собственности на имущество отчуждателя. Стороны внаследственном договоре. Отчуждателем в наследственном договоре может бытьсупружество, один из супружества или другое лицо. Приобретателем внаследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо. Форма наследственногодоговора. Наследственный договор заключается в письменной форме и подлежитнотариальному удостоверению. Приобретатель в наследственном договоре может бытьобязан совершить определенное действие имущественного или неимущественногохарактера к открытию наследства или после его открытия. Предметомнаследственного договора может быть имущество, которое належит супругам направе общей совместной собственности, а также имущество, которое есть личнойсобственностью кого-нибудь из супругов. Наследственным договором может бытьустановлено, что в случае смерти одного из супружества наследство переходит квторого, а в случае смерти второго из супружества его имущество переходит кприобретателю по договору. На имущество, определенное в наследственномдоговоре, нотариус, который удостоверил настоящий договор, накладывает запретотчуждения. Завещание, которое отчуждатель составил относительно имущества,указанного в наследственном договоре, есть никчемной. Відчужувач имеет правоназначить лицо, которое будет осуществлять контроль за выполнениемнаследственного договора после его смерти. В случае отсутствия такого лицаконтроль за выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по местуоткрытия наследства. Наследственный договор может быть разорван судом натребование отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений.Наследственный договор может быть разорван судом на требование приобретателя вслучае невозможности выполнение ним распоряжений отчуждателя.
№ 82. Завещание: понятие, виды, условия
Завещанием является личное распоряжение физического лица на случайсвоей смерти. Закон предоставляет физическому лицу право назначить наследниковпутем составления завещания и распределить наследственное имущество, имущественныеправа и обязанности на свой взгляд. Завещание — распоряжение лица (завещателя)относительно должного ей имущества, имущественных прав и обязанностей на случайсвоей смерти, составленный в установленном законом порядке. За своейюридической природой завещание есть односторонним правочином. Как правочин ондолжен отвечать всем требованиям, которые обычно предъявляются к правочинів всоответствии с ГК. Его значение заключается в том, чтобы определить порядокперехода всего имущества, имущественных прав и обязанностей к определеннымлицам, который будет существовать после смерти завещателя. Завещатель имеетправо за своим усмотрением завещать имущество любым лицам, любым чиномопределить частицы наследников в наследстве, лишить наследства одного, несколькихили всех наследников за законом, не отмечая причины такого лишения, а такжевключить в завещание другие распоряжения, предусмотренные правилами ГК онаследовании, упразднить или изменить составленное завещание. Завещание какправочин, непосредственно связанный с лицом завещателя, должен быть здійсне­нийлично им. Осуществление завещания через представителя не допускается. Недопускаєть­ся также составление завещания от имени нескольких лиц, заисключением завещания супругов относительно общего имущества (см. комментарий кст. 1243 ГК).
№ 83. Изменение и отмена завещания в наследственном праве
Завещатель имеет право в любое время упразднить завещание.Завещатель имеет право в любое время составить новое завещание. Завещание,которое было составлено позже, отменяет предыдущее завещание полностью или втой части, в которой он ему противореччит. Каждое новое завещание отменяетпредыдущий и не возобновляет завещания, какой завещатель составил перед ним.Если новое завещание, составленное завещателем, было признано недействительным,действие предыдущего завещания не возобновляется. Завещатель имеет право влюбое время внести в завещание изменения. Отмены завещания, внесения в негоизменений осуществляются завещателем лично. Отмены завещания, внесения в негоизменений осуществляются в порядке, установленном этим Кодексом дляудостоверения завещания. Завещатель имеет право в любое время упразднитьзавещание. Завещатель имеет право в любое время составить новое завещание.Завещание, которое было составлено позже, отменяет предыдущее завещаниеполностью или в той части, в которой он ему противореччит. Каждое новоезавещание отменяет предыдущий и не возобновляет завещания, какой завещательсоставил перед ним. Если новое завещание, составленное завещателем, было признанонедействительным, действие предыдущего завещания не возобновляется. Завещательимеет право в любое время внести в завещание изменения. Отмены завещания,внесения в него изменений осуществляются завещателем лично. Отмены завещания,внесения в него изменений осуществляются в порядке, установленном этим Кодексомдля удостоверения завещания.
Изменение и отмена завещания — право завещателя, которое можетбыть осуществлено только им лично. Завещатель вправе изменить или упразднитьсоставленное им завещание в любое время, не отмечая при этом причины егоизменения или отмены. Для изменения или отмены завещания не требуется будь-чиясогласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отмененном или измененномзавещании. Завещание может быть отменено путем составления нового завещания илипредставлением заявления о его отмене нотариусу, который удостоверил завещание.Изменение завещания возможно составлением нового завещания, в которомзавещателем будут отменены или изменены отдельные распоряжения по­передньогозавещания.-В любому случаю более позднее завещание отменяет предыдущийповні­стю или в части, в которой он ему противореччит. Порядок составленияпервого завещания не имеет юридического значения для изменения или скасуван­нязавещания, нотариальное завещание может быть отменено и наоборот. Нотариус,заведующий государственным нотариальным архивом при получении заявления оскасу­вання или изменение завещания, а также при наличии нового завещания,которое отменяет или изменяет раньше составлено завещание, делают об этомотметку на экземпляре завещания, которое сохраняется в государственнойнотариальной конторе, частного нотариуса, в государственном нотариальномархиве, и отметку в реестре нотариальных действий и в алфавитной книге учетазавещаний.Нотариус, которому в ходе удостоверения завещания станет известно ораньше удостоверено завещание, сообщает о совершенном действии тот орган, гдесохраняется раньше удостоверено завещание.Вообще, с целью защиты имущественныхправ и интересов граждан и юридических лиц все завещания составлены иудостоверены, измененные или отмененные в установленном законодательствомпорядке, подлежат обязательной регистрации в Единственном реестре завещаний инаследственных дел в порядке, который установлен Положением о Единственном реестрезавещаний и наследственных дел.
 
№ 84. Право на обязательную часть в наследстве
.Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетниенеработоспособные дети наследодателя, неработоспособная вдова (вдовец) инеработоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания,половину частицы, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследованияза законом (обязательная частица). Размер обязательной частицы в наследствеможет быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем,а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение. Кобязательной частице в наследстве засчитывается стоимость вещей обычнойдомашней обстановки и потребления, стоимость завещательного отказа,установленного в интересах лица, которое имеет право на обязательную частицу, атакже стоимость других дел и имущественных прав, которые перешли к ней как кнаследнику. Любые ограничения и обременения, установленные в завещании длянаследника, которое имеет право на обязательную частицу в наследстве,действительны лишь относительно той части наследства, которое превышает егообязательную частицу.
 
141. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є
1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем,винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
2) право перешкоджати будь-якому посяганню на правоінтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творцяоб'єкта права інтелектуальної власності;
3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності,встановлені законом.
2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належатьтворцеві об'єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбаченихзаконом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належатиіншим особам.
3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежатьвід майнових прав інтелектуальної власності.
5.        Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можутьвідчужуватися (передаватися) за винятками, встановленими законом.
Аналізуя дану норму права можна зробити висновок, що вонарозрізняє два види особистих немайнових прав, що входять до змістуінтелектуальної власності: а) особисті немайнові права, пов'язані з майновимиправами; б) особисті немайнові права, не пов'язані з майновими правами.Зокрема, особистим немайновим правом, пов'язаним з правами майновими, є правона визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єктаправа інтелектуальної власності. У цьому випадку визнання автором породжує длялюдини всю сукупність майнових прав інтелектуальної власності. Особистиминемайновими правами, пов'язаними з майновими правами, є право перешкоджатибудь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкодичесті чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності, та деякіінші особисті немайнові права. Хоча завдання шкоди честі чи репутації творцяоб'єкта права інтелектуальної власності тягне виникнення у нього права навідшкодування моральної шкоди, однак це є наслідком правопорушення, а нерезультатом творчої діяльності.
Характерною рисою особистих немайнових прав інтелектуальноївласності є те, що вони належать конкретній особі — саме творцеві об'єкта праваінтелектуальної власності. Проте у випадках, передбачених законом, особисті немайновіправа інтелектуальної власності можуть належати іншим особам (наприклад,спадкоємці та інші заінтересовані особи мають право перешкоджати будь-якомупосяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чирепутації творця об'єкта права інтелектуальної власності)Особисте немайновеправо на визнання творця об'єкта інтелектуальної власності автором породжує длянього всю сукупність майнових прав інтелектуальної власності. Разом із тим,навіть якщо він не реалізує жодне з майнових прав інтелектуальної власності, цене вплине на його право бути автором твору, захищати недоторканність цьоготвору тощо.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності можутьвідчужуватися (переходити від автора до іншої особи), лише у виняткових випадках,котрі спеціально встановлені законом. Таке рішення пов'язане з тим, що ціособисті немайнові права належать саме певній особі — автору, творцю об'єктаправа інтелектуальної власності. Поміж винятків із загального правила можнаназвати перехід у разі смерті автора його права на охорону недоторканностітвору до особи, уповноваженої на це автором.
Майновими правами інтелектуальної власності є:
1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об'єкта праваінтелектуальної власності;
3) виключнеправо перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальноївласності, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановленізаконом.
Майнові права — це суб'єктивні права учасників правовідносин, якіпов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також з тимиматеріальними вимогами, які виникають з приводу розподілу цього майна і обміну.Майнові права у правовідносинах інтелектуальної власності можуть бути якабсолютним (виключним) правом творця або інших осіб на об'єкт праваінтелектуальної власності, так і мати зобов'язальний характер управовідносинах, пов'язаних з переданням цих прав від автора до іншої особи.
Загалом майнові права інтелектуальної власності належать доабсолютних прав речового характеру, мають виключний характер. Разом із тим, упроцесі їх використання можуть виникати і права зобов'язального характеру(наприклад, при укладенні договору про передання твору автором для використанняіншою особою). Хоча майнові права інтелектуальної власності належать доабсолютних прав і підлягають абсолютному захисту, законом можуть бутивстановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності.Однак такі обмеження та винятки можливі за умови, що вони не створюють істотнихперешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності таздійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.
Майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом достатутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та іншихзобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.
142. Понятие и виды объектов авторского права
Об'єктами авторського права є твори у різноманітних галузях людськоїдіяльності. Це можуть бути твори у галузі науки, літератури, мистецтва. Твір —це результат творчої праці, комплекс ідей, образів, поглядів. Проте правоваохорона надається не будь-якому твору, а лише тому, який має встановленізаконом ознаки. Відносини з приводу правової охорони об'єктів авторського праварегулюються Законом України «Про авторське право і суміжні права» вредакції Закону України від 11 липня 2001 р.
Об'єктом авторського права може бути лише твір, який є результатомтворчої діяльності. Не визнається об'єктом авторського права творення, яке не єрезультатом творчої праці, наприклад, будь-яка технічна робота — передрук надрукарській машинці, набір на комп'ютері чужого твору чи його літературнаобробка та інше.
Також твір повинен бути виражений у будь-якій об'єктивній формі.Не визнається об'єктом авторського права задум творця, який склався в йогосвідомості в закінчену форму чи образ. Головне, щоб він був виражений воб'єктивній формі.Твір визнається об'єктом правової охорони незалежно відпризначення, художнього рівня, цінності або достоїнства, незалежно від йогозмісту, жанру, обсягу, мети (реклама, пропаганда, освіта, інформація, розвагитощо). Не впливає на це спосіб чи форма його вираження. Ця форма може бутинайрізноманітнішою — усною чи письмовою — рукопис, ноти, креслення, схеми,запис на магнітну плівку, фотографії та інше. Не має значення завершено чи незавершено твір, опубліковано (оприлюднено) твір чи ні. Частина твору, яка можевикористовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору,розглядається як твір і підлягає правовій охороні відповідно до цієї статті. Такожавторське право поширюється на комп'ютерні програми, котри є особливим тапорівняно новим для нашого законодавства об'єктом авторського права. Одним зоб'єктів авторського права є компіляція (база) даних. Компіляція даних (базаданих) — сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації удовільній формі. Творчий характер цього об'єкта проявляється в особливому,оригінальному підборі і організації даних, незалежно від того, чи є ці даніоб'єктом авторського права, однак правова охорона бази даних не поширюється насамі дані, втілені в цю базу.
Таким чином, об'єктами авторського права є:
1) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті таінші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні,музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори;музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису,архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужитковогомистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуютьсягеографії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжуваннята інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вониза добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальноїдіяльності;
2) комп'ютерні програми;
3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором абоупорядкуванням їх складових частин е результатом інтелектуальної діяльності;
5)        інші твори.
143. Субъекты авторского права, их особенности
Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Завідсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначеназвичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпціяавторства).
2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичніособи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.
1. Автор — фізична особа, творчою працею якої створено твір.Автором може бути тільки фізична особа. Автор — первинний суб'єкт авторськогоправа. Автором вважається особа, зазначена на оригіналі або примірнику твору.Якщо дійсним автором твору є особа, яка не зазначена на оригіналі абопримірнику твору, вона повинна доказати своє авторство. Це так звана презумпціяавторства.
Для визнання особи автором не має значення його вік або стандієздатності. У малолітніх або недієздатних осіб, які створили твір, виникаєправо авторства. Майнові права на ці твори здійснюють від їхнього імені родичіта опікуни. Особи, дієздатність яких обмежена, здійснюють свої майнові праваінтелектуальної власності тільки за згодою їхніх піклувальників. Особи вікомвід 14 до 18 років здійснюють свої права самостійно.
На рівні з громадянами України мають права іноземні громадяни таособи без громадянства.
Автором визнається лише особа, яка власною творчою працею створилаоб'єкт авторського права.
2. Суб'єктом авторського права може бути не тільки автор, а й іншаособа. До цих осіб належать спадкоємці. У спадщину можуть перейти тількимайнові права, особисті немайнові права у спадщину не переходять.
Іншими суб'єктами авторського права є роботодавець і замовник.Особисті немайнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв'язкуз виконанням трудового договору та за замовленням, належать автору твору. Деякінемайнові права на твір можуть належати роботодавцю та замовнику.
Майнові права на твір, створений у зв'язку з виконанням трудовогодоговору, належать працівникові, який створив цей твір, та юридичній абофізичній особі, де або у якої він працює, або замовнику, спільно, якщо інше невстановлено договором.
Автор твору має можливість укласти договір про передання майновихправ на твір або про передання права використання твору. Особа, яка отримуємайнові права на твір за договором, також є суб'єктом авторського права.
144. Понятие и виды смежных прав
Суміжні права останнім часом набули прискореного розвитку. Сучаснітехнічні засоби надають можливість певним чином фіксувати виконання будь-якоговиконавця (артиста, диригента, клоуна тощо) і таким чином вилучати доходи зчужої майстерності, таланту. Щоб цьому запобігти і запроваджено охоронусуміжних прав.
Під суміжними правами розуміється права виконавців, виробниківфонограм, виробників відеограм і організацій мовлення. Отже, цим поняттямохоплюється чотири групи прав: а) права виконавців; б) права виробниківфонограм; в) права виробників відеограм; г) права організацій мовлення.Об'єктами суміжних прав норма цієї статті визначає виконання, запис, фонограму,відеограму і програму (передачі) мовлення.
Виконанням визнається публічне здійснення чужого твору фізичноюособою. Публічним виконанням є подання творів, виконань, фонограм, передачорганізацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншими способамияк безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв іпроцесів (за винятком передачі в ефір чи по проводах) у місця, де присутні чиможуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї абоблизьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в тому місці і водин і той же час або в різних місцях і в різний час. Виконанню у розуміннісуміжного права підлягає не будь-який твір. Предметом виконання, яке фіксуєтьсяфонограмою, можуть бути також лише твори, які реалізуються чи здійснюються лишечерез звук. Фонограма — виключно звуковий запис будь-якого виконання чи іншихзвуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії записів єпримірниками фонограм. Фонограми і програми мовлення є результатами якінтелектуальної діяльності, так і виробничо-технічної. Ці результати втілюють всобі і творчі, мислительні, інтелектуальні зусилля, і виробничі, фінансові,технічні, організаційні, професійні затрати фізичної чи юридичної особи, якіздійснює особливого роду діяльність. В підсумку створюється матеріальнийпродукт — специфічна форма втілення твору, оптимальна і необхідна для йогорозповсюдження.
145. Гражданско-правовая защита смежных прав
Передусім всі суб'єкти суміжних прав мають використовувати своїсуб'єктивні права таким чином, щоб не порушити прав авторів, чиї творивикористовуються. Виконавці мають здійснювати свої суб'єктивні права за умовидотримання прав авторів, чиї твори виконують. Виробники фонограм і організаціїмовлення зобов'язані дотримуватись прав авторів і виконавців. Організаціїмовлення — прав виробників фонограм, авторів і виконавців.
Закон не передбачає процедури закріплення виникнення і здійсненнясуміжних прав. Проте виробники фонограм і виконавці з метою інформування проналежність їм суміжних прав, що виникли у процесі створення фонограми, можутьна всіх її примірниках або їх упаковках використовувати знак охорони суміжнихправ.
146.Понятие права промышленной собственности в Украине
Патентное(промышленное) право — Это институт гражданского права, который регулируетотношения, связанные с техническим творчеством. В отличие от авторского правапатентное право реализуется в иной сфере творчества. Объекты техническоготворчества связаны с естественными законами материального мира; они не отражаютиндивидуальность их создателя в такой степени, как объект авторского права. Всилу этого объекты технического творчества повторимы, они могут быть созданынезависимо друг от друга самостоятельно, разными лицами и поэтому требуютформального официального закрепления. Кроме того, результаты техническоготворчества направлены на решение практических задач — имеют прикладноезначение.
Отношения,возникающие в связи с осуществлением права собственности на изобретения,полезные модели и промышленные образны, регулируются законами Украины от 15декабря 1993 г. «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и «Об охранеправ на промышленные образцы». Важнейшими условиями патентоспособности объектовпромышленной собственности являются их новизна и промышленная применимость. Приэтом патентное право закрепляет абсолютную (мировую) новизну объектовпромышленной собственности.
Объектыпатентного права Это изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Изобретениемявляется техническое решение, отличающееся новизной (т.е. неизвестное из уровнятехники) и промышленно применимое (т.е. может быть использовано впромышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отрасляхдеятельности). Объектами изобретения могут быть устройство, способ работы,вещество, применение ранее известного устройства по новому назначению.
Полезнаямодель — это техническое решение определенного устройства в стадии егоконструктивного выполнения, т.е. в виде конструкции. Она должна быть новой. ипромышленно применимой.
Изобретение(полезная модель) является результатом творческой деятельности человека в любойобласти технологии. Объектом изобретения может быть: 1) продукт (устройство,вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растения и животного); 2)способ.
Объектомполезной модели может быть конструктивное выполнение устройства.
Неявляются объектами изобретений и полезных моделей и не охраняютсязаконодательством, регулирующим отношениях этой области, следующие результатыинтеллектуальной деятельности:
1)открытия, научные теории и математические методы;
2)методы организации и управления хозяйством;
3)планы, условные обозначения, расписания, правила;
4)методы выполнения умственных операций;
5)программы для вычислительных машин;
6)результаты художественного конструирования;
7)топологии интегральных микросхем;
8)сорта растений и породы животных и т.п.
Промышленныйобразец — это художественно-конструкторское решение изделия, определяющее еговнешний вид. Оно должно быть новым, оригинальным и промышленно применимым (т.е.воспроизводимым промышленным способом). Промышленный образец обеспечиваетеслияние утилитарной и художественной сторон, в нем реализуется идея получениямаксимальной выгоды с помощью внешнего вида изделия.
Изобретениеоформляется патентом.
Патент- это охранный документ, который удостоверяет авторстве изобретателя,исключительные права его владельца и приоритет изобретения.
Вто же время не охватываются понятием промышленного образца:
1)объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленные,гидротехнические и другие стационарные сооружения;
2)печатная продукция как таковая;
3)объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или подобных имвеществ.
Субъектамипатентного права являются авторы (соавторы) объектов промышленнойсобственности, патентообладатели, а также другие лица (правопреемники илилицензиаты), приобретающие по закону или договору определенные патентные права.
Субъектыпатентного права
Этоавторы, патентообладатели, лицензиаты.
Автор- это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Патентообладатель- лицо, имеющее исключительное право на использование изобретения. Таковымимогут быть:
1)сам автор;
2)работодатель (при служебных изобретениях);
3)лицо, указанное автором в заявке на выдачу патента;
4)правопреемники;
5)договорный патентообладатель — патент может быть передан по договору за платулюбому физическому или юридическому лицу.
Лицензиат- лицо, получающее в определенном договором объеме права по использованиюизобретения за плату. Лицензионные договоры бывают трех видов:
1)исключительной лицензии;
2)неполной лицензии;
3)открытой лицензии.
Особыесубъекты права на использование изобретения — это преждепользователь ипринудительный лицензиат. Они могут использовать изобретение без согласияпатентообладателя. Исключительное право на использование объектов промышленнойсобственности принадлежит патентообладателю, поэтому согласно действующемузаконодательству автор может требовать по своему выбору либо признания лишьсвоего авторства, либо признания своего авторства с закреплением за нимисключительных прав, т.е. автор может быть одновременно и патентообладателемлибо не быть таковым в силу закона или договора. Право на получение патентаимеют автор, его наследник, а также работодатель, если изобретение, полезнаямодель или промышленный образец созданы в связи с исполнением служебныхобязанностей или выполнением поручения работодателя, при условии, что трудовымдоговором (контрактом) не предусмотрено иное. При наличии права на получениепатента у работодателя автор подает ему уведомление о созданном им изобретении,полезной модели или промышленном образце с описанием сущности с достаточнойполнотой и ясностью. Если работодатель в течение четырех месяцев с датыполучения этого уведомления не подаст заявку в Ведомство (Госпатент Украины),то право на получение патента переходит к автору. Патентом удостоверяется правособственности на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Основнымличным (неимущественным) правом автора объекта промышленной собственностиявляется право автора признаваться создателем данного объекта, что предполагаетзапрет всем другим лицам именоваться авторами этого объекта. Другое личноеправо автора состоит в праве получения патента на объект промышленнойсобственности, а также возможности передачи этого права другим лицам.
Имущественныеправа автора выражаются в возможности получения прибыли от использованияизобретения, полезной модели или промышленного образца, в праве получениявознаграждения за переуступку патента и продажу лицензий и т.д.
Принадлежащеепатентообладателю исключительной право на использование объекта промышленнойсобственности состоит в том, что никто не может без согласия лица, которомупринадлежит патент, использовать указанный объект. Патентообладатель вправеуступить полученный патент либо выдать лицензию на использование.
Какпатент, так и право на его получение переходят по наследству. Переходят понаследству и права авторов объектов промышленной собственности.
 
147. Субъекты, объекты и имущественные права интеллектуальнойсобственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец
 
Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, кориснумодель та промисловий зразок є:
1) винахідник, автор промислового зразка;
2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель тапромисловий зразок за договором чи законом.
За загальним правилом, право на отримання патенту належитьвинахідникові (авторові корисної моделі, промислового зразка). Особи, якіспільним трудом створили винахід, корисну модель чи промисловий зразок, маютьрівні права на отримання патенту. При цьому не вважаються авторами винаходу,корисної моделі, промислового зразка фізичні особи, що не внесли особистоготворчого внеску, а лише надали авторам технічну, організаційну чи матеріальнудопомогу при створені винаходу, корисної моделі або промислового зразка чи приоформленні заявки.
Право на отримання патенту на службовий винахід, корисну модель,промисловий зразок, за загальним правилом, має роботодавець. Законодавстводопускає, що трудовим чи цивільно-правовим договором буде встановлено іншийпорядок розподілу прав на отримання патенту та прав, що із нього випливають,між роботодавцем (замовником) та працівником (виконавцем). Для реалізаціїроботодавцем (замовником) зазначеного права на автора службового винаходу(корисної моделі), промислового зразка покладається обов’язок письмовоповідомити роботодавця про створення об’єкту інтелектуальної власності.
Суб’єктами права на винахід, корисну модель, промисловий зразокможуть бути також правонаступники осіб, що мають право на отримання патенту.Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть набуватисяза договором.
Об’єктом винаходу може бутипродукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини ітварини тощо), спосіб (зокрема, процес у будь-якій сфері технології), а такожзастосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. Не можутьотримати правову охорону як винаходи об’єкти, що не відповідають визначеннювинаходу, зокрема як відкриття, наукові теорії, математичні методи; методиорганізації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади,правила; методи виконання розумових операцій; комп’ютерні програми (це — об’єктавторського права); результати художнього конструювання (це — об’єкт права напромисловий зразок); топографії інтегральних мікросхем (права на топографіїінтегральних мікросхем захищаються відповідно до спеціального закону).
Об'єктом корисної моделі може бутипродукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Корисною моделлю відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону “Про охоронуправ на винаходи і корисні моделі” не можуть бути ті ж результати творчоїдіяльності, які не можуть бути об’єктом винаходу (див. п. 3, 6 коментаря до ст.459 ЦК).
Об'єктом промислового зразкаможуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначаютьзовнішній вигляд промислового виробу. Промисловийзразок вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не сталазагальнодоступною у світі до дати подання заявки або (якщо заявлено пріоритет)до дати пріоритету. Не можуть бути визнані промисловими зразками об’єктиархітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та іншістаціонарні споруди; друкована продукція; об’єкти нестійких форм із рідких,газоподібних, сипких та їм подібних речовин.
Майновими правами інтелектуальноївласності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:
1) право на використання винаходу, корисної моделі, промисловогозразка;
2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисноїмоделі, промислового зразка (видавати ліцензії);
3) виключне право перешкоджати неправомірному використаннювинаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти такевикористання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановленізаконом.
Способами використання винаходу, корисної моделі, промисловогозразка визнаються: 1) виготовлення, пропонування для продажу, застосування,ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг в зазначених ціляхпродукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисноїмоделі, промислового зразка; 2) застосування способу, що охороняється патентом,або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цейспосіб, знає про те, що він охороняється патентом, або якщо це є очевидним; 3)пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування, ввезеннячи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньоспособом, що охороняється патентом.
Продукт визнається виготовленим із застосуванням винаходу(корисної моделі), а запатентований спосіб визнається застосованим, якщо прицьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходуабо ознаку, що еквівалентна їй (ч. 2 ст. 28 Закону “Про охорону прав навинаходи і корисні моделі).
Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону “Про охорону прав на винаходи ікорисні моделі” не визнаються порушенням прав, що випливають з патенту,наступні способи використання винаходу (корисної моделі): 1) використання їх вконструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, якийтимчасово чи випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на територіїУкраїни, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно дляпотреб зазначеного засобу; 2) без мети отримання прибутку; 3) з науковою метоюабо з метою проведення експерименту; 4) за надзвичайних обставин (стихійне лихо,катастрофа, епідемія тощо); 5) при разовому виготовленні ліків в аптеках зарецептом лікаря. Закон “Про охорону прав на промислові зразки” (ст. 22) невизнає порушенням прав, що випливають із патенту на промисловий зразок, такі ждії стосовно промислових зразків. Не є порушенням прав, що випливають ізпатенту, введення в господарський обіг продукту, виготовленого із застосуваннямзапатентованого винаходу (корисної моделі), якщо продукт особа придбала безпорушення прав власника.
В ч. 4 ст. 31 Закону “Про охорону прав на винаходи і кориснімоделі” сформульоване оригінальне правило, відповідно до якого використанняпродукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, особою, якапридбала цей продукт і при цьому не знала і не могла знати, що продуктвиготовлено з порушенням прав володільця патенту, не є порушенням правволодільця патенту. Зазвичай в цивільному законодавстві такі дії визнаютьсяпорушенням за відсутності вини. Після одержання відповідного повідомленнявласника об’єкту інтелектуальної власності використання продукту повинне бутиприпинене, а суб’єкту інтелектуальної власності повинна бути виплаченавинагорода за користування об’єктом інтелектуальної власності, що раніше маломісце.
Ст. 30 Закону “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”встановлює наступні правила, що обмежують права володільця патента:
1) якщо винахід, корисна модель не використовується абонедостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дня офіційноїпублікації про видачу патенту або від дня, коли використання патенту булоприпинено, будь-яка особа, що виявляє бажання і готовність використовувативинахід (корисну модель), може звернутись до суду з заявою про надання їйдозволу на це на умовах невиключної ліцензії. До заяви про це слід надати доказивідмови власника від укладення ліцензійного договору. Якщо власник об’єктаінтелектуальної власності не надасть доказів наявності поважних причинневикористання чи недостатнього використання цього об’єкту, суд виноситьрішення про надання заявникові невиключної ліцензії. В рішенні судувизначається обсяг використання, строк дії дозволу, розмір і порядок виплативинагороди власнику патенту. Таке ж правило сформульоване в ст. 23 Закону “Проохорону прав на промислові зразки” стосовно промислових зразків. Належитьвраховувати, що ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власностівстановлюється поряд з зазначеним строком чотирьохрічний строк від дня поданнязаявки на патент. Повинен застосовуватись такий строк, що спливає пізніше.
2) на власника патенту покладається обов’язок дати дозвіл навикористання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше запатентованоговинаходу (корисної моделі), якщо цей останній призначений для досягнення іншоїмети або має значні техніко-економічні переваги, але не може використовуватисьбез раніше запатентованого винаходу (корисної моделі). Подібне правило стосовнопромислових зразків сформульоване в ст. 23 Закону “Про охорону прав напромислові зразки”;
3) за умов воєнного або надзвичайного стану Кабінет Міністрів,виходячи з інтересів суспільства, має право дозволити використання винаходу(корисної моделі) визначеній ним особі, на умовах невиключної ліцензії звиплатою власникові патенту компенсації;
4) якщо власник патенту на секретний винахід чи корисну модель неможе досягти згоди з особою, визначеною Державним експертом, про умови наданняцій особі дозволу на використання секретного винаходу (корисної моделі),Кабінет Міністрів має право дозволити цій особи використання такого об’єктаінтелектуальної власності на умовах невиключної ліцензії.
 
148. Право интеллектуальной собственности на коммерческую тайну
 
Комерційною таємницею єінформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певнійформі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб,які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язкуз цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинамзаходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цюінформацію.Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного,організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за виняткомтих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про переліквідомостей, що не становлять комерційній таємниці” (7,13). Ця постановаформально не скасована, але в звязку з введенням в дію новогоЦивільного кодексу чинність втратила, оскільки тільки законом відомості можутьбути визнані такими, що не можуть становити комерційної таємниці. На цей час неіснує спеціального закону, якій би визначав перелік відомостей, що становлятькомерційну таємницю. Але в окремих законах є положення, що передбачаютьможливість вільного доступу до певної інформації. Так, ст. 17 Закону “Продержавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” визначаєвідомості, які мають міститись у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб тафізичних осіб-підприємців, а ст. 20 того ж Закону встановлює, що відомості, якімістяться в зазначеному Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за виняткомідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків. У випадках, колизакон не передбачає вільного доступу до інформації, власник комерційноїтаємниці на свій розсуд визначає, яка інформація, котрою він володіє, єкомерційною таємницею. Зокрема, до комерційної таємниці можуть бути віднесенідані, що включаються до змісту державної звітності, дані про обсяги обєктівоподаткування та суми податків, сплачених чи таких, які підлягають сплаті,інформація про платоспроможність, про розміри заробітної плати тощо.
У ч. 1 ст. 505 ЦК вказується на такі ознаки комерційної таємниці:1) вона в цілому чи в певній формі чи сукупності складових є невідомою та не єлегкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з таким видом інформації; 2)вона має комерційну цінність; 3) вона була предметом адекватних існуючимобставинам заходів щодо збереження її секретності.
Комерційна таємниця може мати перш за все технічний зміст. Такатаємниця може виражатись в обєктах права промислової власності на якіне було належне оформлене, в звязку з чим це право не може захищатисьзаконодавством, що стосується відповідних обєктів інтелектуальноївласності.
Як комерційна таємниця може кваліфікуватись і інформація протехнічні рішення, що не відповідають вимогам, які ставляться до обєктівінтелектуальної власності.
Будь-який досвід організації виробництва і праці, що маєкомерційну цінність, може захищатись як комерційна таємниця
Визначення таємниці як комерційної не означає, що субєктомправа інтелектуальної власності на комерційну таємницю можуть бути тількиособи, що здійснюють комерційну господарську діяльність, як вона розуміється вст. 42-51 ГК. Субєкти некомерційної господарської діяльності (ст. 52-54ГК) також можуть бути субєктами права інтелектуальної власності накомерційну таємницю. Юридичні особи, що фінансуються із бюджетів, в тому числіі державні органи, також можуть субєктами права інтелектуальноївласності на комерційну таємницю, якщо вони проводять конкурси, тендери,прилюдні борги з метою укладення договорів у межах наданих їм повноважень.Фізичні особи, що не є субєктами господарювання, не можуть бути субєктамиправа інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Їх право на інформаціюзахищається на підставі ст. 302, 306 ЦК.
Ч. 1 ст. 506 ЦК визначає щодо комерційної таємниці той набірмайнових прав інтелектуальної власності, який встановлюється стосовно більшостіобєктів інтелектуальної власності.
Субєкт права інтелектуальної власності вправі в будь-якийспосіб, не порушуючи прав інших осіб, використовувати комерційну таємницю. Вінможе передати іншій особі для використання останньою цієї інформації в їїдіяльності, зберігаючи чи не зберігаючи при цьому права на використаннякомерційної інформації у власній діяльності. Право інтелектуальної власності накомерційну таємницю виникає за умови, що власник відповідної інформаціївизначив її як таку, що є комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, щостановлять комерційну таємницю, визначаються субєктом господарюваннявідповідно до закону (ч. 1 ст. 36 ГК). Але спеціальні положення щодо цьогозаконами не встановлювались. За таких умов зазвичай таке визначення комерційноїтаємниці здійснюється наказом чи рішенням виконавчого органу юридичної особи.Але немає перешкод для того, щоб визначити статус інформації як комерційноїтаємниці в інший спосіб: шляхом письмового повідомлення осіб, яким такаінформація відома чи може стати відомою, про те, що відповідна інформація єкомерційною таємницею. Таке повідомлення може бути зроблено і усно. Важливотільки, щоб у разі спору особа, що володіє комерційною таємницею, могла надатидокази того, що відповідна особа була належне поінформована про те, що певнівідомості складають комерційну таємницю. Невизначеності з цього приводу можутьбути усунені, якщо види інформації, яка складає комерційну таємницю, будутьперелічені у відповідному наказі, а особи, що мають доступ до такої інформації,своїм підписом підтвердять факт ознайомлення з наказом.
Особа, що порушила право інтелектуальної власності на комерційнутаємницю, несе відповідальність, яка встановлена законом або договором.Зазвичай така відповідальність полягає у відшкодуванні шкоди.
 
149. Право интеллектуальной собственности на торговую марку
 
Торговельною маркою може бутибудь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні длявирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, відтоварів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннямиможуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінаціїкольорів. В раніше прийнятих нормативно-правовихактах вживається термін “знак для товарів і послуг”. В новому Цивільномукодексі використовується термін “торговельна марка”, що є синонімом терміну“знак для товарів і послуг”. В міжнародних документах використовуються терміни“товарні знаки” (знаки, що відносяться до товарів) та “знаки обслуговування”(знаки, що відносяться до послуг). Торговельна марка — це позначення абокомбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути слова, у тому числівласні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінаціїкольорів, будь-які комбінації таких позначень. Цей перелік позначень, що можутьотримати характер торговельної марки, не є вичерпним.
Ч.1 ст. 5 Закону встановлює найбільш загальне правило, відповіднодо якого правова охорона може бути надана лише знаку, який не суперечитьпублічному порядку, принципам гуманності і моралі. Ст. 492 ЦК допускає визнанняторговельною маркою лише таких знаків, які придатні для вирізнення товарів(послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), щовиробляються (надаються) іншими особами. В звязку з цим не можуть бутизареєстровані як торговельні знаки такі позначення: 1) які не маютьрозрізняльної здатності; 2) є загальновживаними як позначення товарів абопослуг певного виду; 3) вказують на вид, якість, кількість, властивості,призначення, цінність товарів або послуг, а також на місце і час виготовлення чизбуту товарів або надання послуг; 4) є оманливими або такими, що можуть ввестив оману щодо товару, послуги або особи, що виробляє товар чи надає послугу; 5)є загальновживаними символами чи термінами. Але позначення, за виняткомоманливих та таких, що можуть ввести в оману, можуть бути внесені доторговельного знака як елементи, що не охороняються (ч. 2 ст. 6 Закону). Неможуть бути зареєстровані як торговельні знаки позначення, які є тотожними абосхожими настільки, що їх можна сплутати з: 1) знаками, раніше зареєстрованимичи заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншої особи для одноріднихтоварів і послуг; 2) знаками інших осіб, що охороняються без реєстрації напідставі міжнародних договорів, учасниками яких є Україна, або ч. 3 ст. 494 ЦК;3) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, якіодержали право на них до дати подання заяви на торговельний знак для одноріднихтоварів і послуг; 4) найменуваннями географічного зазначення, крім випадків,коли вони включені до торговельного знаку як елементи, що не охороняються, ізареєстровані, на ім'я суб'єкта, що подав заявку на реєстрацію торговельноїмарки, 5) сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку. Якторговельні знаки не можуть бути зареєстровані позначення, які зображують: 1)державні герби, прапори, емблеми; 2) офіційні назви держави; 3) емблеми,скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; 4)офіційні, контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; 5) нагороди та іншівідзнаки. За умови наявності згоди відповідного компетентного органу чивласника такі позначення можуть бути включені до торгового знака як такі, що неохороняються законодавством про торговельні знаки. Не можуть бути зареєстрованіяк торговельні знаки відтворення: 1) промислові зразки, права на які належатьіншим особам; 2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва,або цитати і персонажі із них, твори мистецтва та їх фрагменти без згодивласників авторського права та їх правонаступників; 3) прізвища, імена,псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб безїх згоди.
Суб’єктами права власності наторговельну марку визначаються фізичні та юридичні особи. Фізичні особи маютьправо на реєстрацію торговельної марки незалежно від того, зареєстровані воничи ні як суб’єкти підприємницької діяльності. Але отримання доходів відпередання права на використання торговельної марки чи в результаті їївідчуження можливе за умови реєстрації фізичної особи як суб’єкта підприємницькоїдіяльності. Юридична особа має право зареєструвати торговельну марку також позазвязком з виробництвом відповідних товарів чи здійсненням діяльностіщодо надання відповідних послуг. Передбачається можливість одержання права напевну торговельну марку декількома фізичними чи юридичними особами. В цьомуразі співвласники торговельної марки мають погодити між собою порядоккористування знаком.
Власник торговельної марки має суб’єктивні права та несеюридичні обов’язки, що встановлені чинним законодавством та міжнароднимидоговорами, що є обов’язковими для України. Власник торговельної маркивправі використовувати її. Використанням визначається застосування торговельноїмарки на товарах, при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковцітоварів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатівна виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, набланках та в іншій документації, пов’язаній із введенням зазначенихтоварів і послуг в господарський обіг. Законодавство визначає право нареєстрацію торговельної марки за всіма особами, що не виключає здійсненняреєстрації виключно з метою продажу, видачі ліцензій та з метою перешкодитивикористанню торговельної марки на території України. З метою запобігтизловживанню правом на торговельну марку ст. 17 Закону «Про охорону прав назнаки для товарів та послуг» покладає на власника свідоцтва обов’язокдобросовісно користуватися виключним правом, що випливає із свідоцтва. Якщознак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягомтрьох років з дати реєстрації відомостей про видачу свідоцтва або від дати,коли використання торговельної марки було припинено, будь-яка особа можезвернутися до суду з позовом про припинення дії свідоцтва. Власник свідоцтвамає право укласти договір про надання іншій особі права на використанняторговельної марки.
 
150.Некоторые новеллы нового ГКУ
Статья1 ГКУ отражает сущность гражданских отношений: «Гражданским кодексомрегулируются личные неимущественные и имущественные отношения». То, что напервое место поставлены личные неимущественные отношения, соответствует статье3 Конституции Украины. Уважение к личности закреплено также в статье 3 ГКУ, гдек общим положениям гражданского законодательства относится недопустимостьсвоевольного вторжения в личную жизнь человека.
·         В ГКУпоявилась новая статья, посвященная аналогии закона и аналогии права.Заслуживает внимания и статья 7 ГКУ, дающая определение обычаю. Это правилоповедения, не установленное актами гражданского законодательства, ноустоявшееся в определенной сфере гражданских отношений. В повседневной жизнимногие руководствуются обычаем, не замечая этого.
·         Теперьопределение срока исковой давности вынесено на рассмотрение сторон, он можетбыть продлен по договору на неопределенное время. Это свидетельствует опереходе от императивности к диспозитивности в применении норм ГКУ.
·         Остановимсяна характеристике вещных прав на чужое имущество. Таковыми являются правовладения, пользования (сервитут), право пользования земельным участком длясельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) и право застройки земельного участка(суперфиций). Новеллой ГКУ стало положение о сервитуте, в то время какежедневно мы пользуемся чужим имуществом. Согласно статье 402 ГКУ, сервитутможет быть установлен договором, законом, завещанием или решением суда.Принципом осуществления права собственности впервые записаны: невмешательствогосударства (ст.320), собственность обязывает (ст.319), бремя содержанияимущества на собственнике (ст.322).
·         НовеллойГКУ стало появление 4 книги «Право интеллектуальной собственности»
·         Новшествадоговора дарения по ГК
·         Договордарения с обязанностью передать подарок в будущем можно расторгнуть поинициативе дарителя при ухудшении его материального положения. Новоегражданское законодательство (статья 717) допускает заключение договора даренияпо модели как реального, так и консенсуального договора, понимая под моментомзаключения договора дарения как передачу, так и соглашение об обязанностипередать в будущем подарок одаряемому. Следовательно, договор, заключаемыйпутем передачи дарителем имущества одаряемому, отличается от консенсуальногодоговора-обещания дарения по моменту его заключения и возникающим в результатеобязанностям сторон.
·         Приреальном договоре дарения момент заключения договора совпадает с передачейдара, поэтому такой договор не порождает обязанности дарителя перед одаряемым.Между тем договор дарения может порождать иные (помимо передачи дара)обязанности, связанные с использованием подарка, отменой дарения, скрытыминедостатками вещи-дара. При консенсуальном договоре дарения момент заключениядоговора не совпадает с моментом передачи объекта дарения, поэтому договорвызывает обязанность передачи вещи со стороны дарителя.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :