Реферат по предмету "Государство и право"


Коллизионные вопросы наследования

Оглавление
Введение …………………………………………………………...………………… 3
Глава I. Коллизии в международном частном праве………………...………… 5
1.1.              Понятиеколлизионной нормы. …………………………………………. 5
1.2.              Структураколлизионной нормы………………………………………….6
1.3.              Видыколлизионной нормы………………………………………….……7
Глава II. Регулированиенаследственных отношений в международной практике……………………………………………..………………..….11
2.1.              Коллизионноерегулирование наследственных отношений международногохарактера……………………………..….…………….11
2.1.1         Наследование позакону……………………………....…………...11
2.1.2         Наследование позавещанию………………………..……..……...15
2.1.3           Наследованиедвижимого и недвижимого имущества………….19
2.1.4           Наследственнаятрансмиссия.
Лица,недостойные наследования………………………………...20
2.2.              Международныедоговоры как средство регулирования наследственныхотношений………….………………………………….21
Глава III. Вопросыналогообложения  наследственных отношениях международного характера ……………………….………….……….25
Заключение ……………………………………………………………………..…...28
Библиография ……………………………………………………………………....30
Приложение 1……  ……………………………………………………...………….31
Приложение 2 ……………………………………………………………………….32
Введение
 Расширение всестороннихсвязей в политической, экономической и иных сферах жизнедеятельности людейзначительно облегчило переезд из одного государства в другое и трудоустройствона новом месте. Миллионы людей, обладающие гражданской гражданством однойстраны или имеющие место постоянного проживания на территории этой страны,получают право жить и работать за ее пределами. Очевидно, сто среди прочихпроблем, которые возникают в связи с этим, немаловажное место занимают вопросыправового регулирования наследственных отношений международного характера.
В самом общем виде наследственное правопредставляет собой совокупность гражданско-правовых норм, регламентирующихотношения по переходу прав и обязанностей умершего лица к другим лицам. Спрактической позиции наследственное право представляет собой объективносуществующий механизм, включающий целый комплекс прав и обязанностей участниковотношений (в том числе иностранных граждан), связанных с наследованием.Теоретически ничто не мешает иностранным гражданам, проживающим на территориидругого государства, выступать участниками правоотношений по наследованиюнаравне с гражданами этого государства, традиционно имеющими право нанаследование. Нельзя отказать в правах на наследство и лица, покинувшим ту или инуюстрану, но, в конечном итоге, вернувшимся в ее пределы. Приведенные ситуациисоответствующим образом влияют на категорию объектов наследования и формируютих состав.
В процессе наследования наследодатели и ихнаследники вовлекаются в различные правоотношения. Конечный перечень этихотношений определяется национальными правовыми системами, но, в целом,классифицируются следующим образом:
·    правоотношения, связанные приобретением наследственных прав;
·    правоотношения, возникающие в момент осуществления наследственныхправ;
·    правоотношения, обусловленные процессом управления темимуществом, что подлежит наследованию.
Указанные правоотношения, обладают рядомспецифических особенностей, обусловленных тем, что, положениявнутригосударственных актов, различных государств не совпадают между собой повопросам определения перечня лиц, допущенных к управлению наследуемымимуществом, и административному решению проблем несовершеннолетних, которыенаходились у наследодателя.
Коллизионныевопросы наследования регулируются обычно внутренним законодательствомгосударств. Многосторонние соглашения в этой области есть лишь по отдельнымвопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии законов в отношенииформ завещания от 5 октября 1961 года. На дипломатической конвенции вВашингтоне 26 октября 1973 года была принята многосторонняя Конвенция о формемеждународного завещания. Вопросы наследования регулируются также вдвухсторонних договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовнымделам и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января1993 года. К настоящему времени указанную Конвенцию ратифицировали Беларусь,Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан. Данная Конвенция вступила в силу24 марта 1994 года.
Двустороннимидоговорами о правовой помощи и Конвенцией от 22 января 1993 года предусмотрено,что документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторонизготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на тоуполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме искреплены официальной печатью, не требуют на территории другой ДоговаривающейсяСтороны какого-либо удостоверения. Однако положениями двусторонних договоров срядом стран (Греция, Италия, Финляндия) предусматривается, что без легализациипринимаются документы, передаваемые Договаривающимися Сторонами исключительно врамках правовой помощи.
РоссийскаяФедерация также является участницей Гаагской конвенции, отменяющей требованиелегализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года.
В даннойработе рассматривается понятие самой коллизионной нормы,  основные проблемынаследственных правоотношений на международном уровне и возникающие в связи сэтим коллизии.
Глава I.Коллизии в международном частном праве                                1.1. Понятие коллизионной нормы
Коллизионное право   -  особый вид #M12291841500205правовых норм#S,  являющийсяхарактерной специфической особенностью #M12291841502239международного частного права#S.Коллизионные нормы применяются в тех случаях, когда речь идет о регулированииотношений, возникающих в сфере международного хозяйственного (#M12291 841502002гражданского) оборота#S в широком смысле слова, и именно в условиях,когда на регламентацию конкретного общественного отношения претендуют два илиболее правопорядков различных #M12291 841501644государств#S.        Коллизионная норма посвоей сущности представляет собой отсылочную норму, с помощью которой возможноопределить право, которое выступает компетентным правопорядком применительно  к данному    конкретному отношению и   содержит необходимые ответы на вопросы,касающиеся его существа. Коллизионная норма, таким образом, сама по себе нерегулирует отношение как таковое, а действует в сочетании сматериально-правовой нормой соответствующей правовой системы (национальногоправа определенного государства либо #M12291841502251международного договора#S).Коллизионные нормы традиционно выступают основой #M12291841502239международного частного права#Sи составляют его ядро.
#G0Наименованиеколлизионной нормы имеет латинское происхождение (colision, collision; conflitsde lois – фр., conflicts of laws – англ.) и буквально означает «конфликт,столкновение». Так называемый конфликт между #M12291841501442законами#S различныхгосударств, претендующих на регулирование данного отношения, и предназначеныразрешить Коллизионные нормы, обеспечивающие #M12291841501527выбор#S соответствующегоправопорядка и конечное #M12291 841501171решение#S вопроса по существу, т.е. отыскание необходимойматериально-правовой нормы. Коллизионные нормы состоят из двух структурныхэлементов – объема и привязки. Объем указывает на круг общественных отношений,подпадающих под регулирование, и условия, при которых действует даннаяколлизионная норма. Привязка «прикрепляет», «привязывает» рассматриваемоеобщественное отношение к конкретному правопорядку. Например, норма #M12291 841501778французского Гражданского кодекса(Кодекса Наполеона) 1804#S г. гласит: «#M12291 841502362Недвижимости#S, находящиеся на территории #M12291 841501777Франции#S,даже принадлежащие иностранцам, подчиняются французскому закону» (ст. 11). Вданном случае формула «недвижимости, находящиеся на территории Франции, дажепринадлежащие иностранцам», устанавливает те пределы, на которыераспространяется данная норма, и тем самым выступает ее объемом. Констатация,выраженная в императиве «подчиняются   французскому закону», образует второй ееэлемент- привязку.
Необходимой предпосылкойправового регулирования коллизий является выбор гражданского права тогогосударства, которое будет компетентно их регулировать. Во внутреннем правегосударств есть особые нормы — коллизионные, которые содержат правила выбораправа: или тем или иным способом указывают, гражданское право какогогосударства
должно быть применено для урегулирования конкретного гражданского отношения синостранным элементом. Так что прежде чем рассматривать проблемы, касающиесяотношений, осложненных иностранным элементом, необходимо решить коллизию праваи ответить на так называемый коллизионный вопрос: право какого государства надоприменить
для рассмотрения искового требования, то есть выбрать право. Иными словами внациональном праве государства, на территории которого рассматриваетсяправоотношение, осложненное иностранным элементом, необходимо найти такуюнорму, которая бы и обосновывала ответ на возникающий коллизионный вопрос.Такая норма и называется
коллизионной нормой.
Предупреждая, образно говоря,«столкновение» законов, коллизионные нормы реализуют свое предназначениесвоеобразным путем: они не регламентируют непосредственно права и обязанностиучастников отношений, как это свойственно материально-правовым предписаниям, аопределяют подлежащее применению (применимое) право. Достигается это с помощьюобозначаемых в коллизионной норме оснований (признаков, критериев), позволяющихустановить надлежащее право.

1.2. Структура коллизионной нормы
Назначение коллизионной нормыобусловливает отличия ее структуры от структуры других нормативных правовыхпредписаний. Коллизионная норма состоит из двух элементов: объема и привязки.Объем коллизионной нормы указывает на отношения гражданско-правового характера,к которым эта норма применяется, а привязка — основания (признаки, критерии)определения применимого права. Формальный, т.е. обозначенный в коллизионнойформе, объем может не совпадать с ее
фактическим объемом, если часть отношений, на которые норма, казалось бы,распространяется, посредством дополнительных коллизионных правил«переподчиняется» другим правовым системам. Коллизионные нормы могут быть двустороннимии односторонними. Привязка двусторонней коллизионной нормы обозначает пределыприменения как права страны суда, так и иностранного права, привязка жеодносторонней нормы ограничивается лишь одним «направлением», чаще всегоуказывая пределы применения судом «своего» права. Результатом многолетнейпрактики многих стран является обобщение наиболее распространенных двустороннихколлизионных привязок, определение их основных видов,
формирование типов таких привязок (формул прикрепления). Для примера простоперечислим  наиболее известные формулы прикрепления, обозначаемые, как этопринято, на латинском языке: личный закон физического лица (lex personalis): a)закон гражданства (lex patriae, lex
nationalis); б) закон места жительства (lex domicilii); личный законюридического лица (lex  societatis); закон места нахождения вещи (lex reisitae); закон, избранный лицом, совершившим сделку (lex voluntatis); законместа совершения акта (lex loci actus): а) закон места совершения
договора (lex loci contractus), б) закон места совершения сделки, определяющейее форму (lex regit actum), в) закон места исполнения обязательства (lex locisolutions); закон страны продавца
(lex venditoris); закон места совершения правонарушения (lex loci delocticommissi); закон, регулирующий статут («существо») отношения (lex causae) и др.

1.3. Виды коллизионных норм
 В зависимости от механизмасоздания и применения различают два вида коллизионных норм: внутренние идоговорные .
Внутренние коллизионныенормы — это нормы, которые государство разрабатывает и принимаетсамостоятельно в пределах своей юрисдикции. Они содержатся во внутреннихзаконодательных актах соответствующего государства. В Российской Федерациитакие нормы сосредоточены главным образом в двух отраслевых законодательныхактах: в Гражданском кодексе и Семейном кодексе. В Гражданском Кодексе РФколлизионные нормы содержатся в части третьей. При определении права,подлежащего применению, суд основывается на толковании
юридических понятий в соответствии с правом страны суда, если иное непредусмотрено законом. Если же юридические понятия, требующие правовойквалификации, не известны праву страны суда или известны под другим названиемили с другим содержанием и не могут быть определены путем толкования по правустраны суда, то при их квалификации может
применяться право иностранного государства. Суд применяет иностранное правонезависимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве каналогичным отношениям российское право за
исключением случаев, когда применение иностранного права на началах взаимностипредусмотрено законом Российской Федерации. Далее закрепляется презумпциясуществования такой взаимности: если применение иностранного права зависит отвзаимности, предполагается, что она существует, поскольку не доказано иное. Вслучаях, когда подлежит применению право страны, в которой действует несколькотерриториальных правовых систем, применяется правовая система в соответствии справом этой страны. Это исходит из решения, разработанного в рамках Гаагскойконференции по международному частному праву (оно может быть использованотолько тогда, когда основная правовая система предусматривает применимостьсвоих подсистем). Суд применяет иностранное право независимо от того,применяется ли в соответствующем иностранном государстве к аналогичнымотношениям российское право, за исключением случаев, когда применениеиностранного права на началах взаимности
предусмотрено законом Российской Федерации. Иностранное право не применяется вслучаях, когда его применение противоречило бы
основам правопорядка РФ. В этих случаях применяется российское право.
Отказ в применении иностранного права не может быть основан лишь на отличииполитической или экономической систем Российской Федерации.
От иностранных специалистов в отношении оговорки о публичном порядке поступилозамечание. Предложено отредактировать эту норму — подчеркнуть, что результатприменения иностранного права должен быть явно не совместимым с основамиправопорядка Российской Федерации.
Недействительны соглашения ииные действия участников отношений, регулируемых Гражданским Кодексом,направленные на то, чтобы подчинить соответствующие отношения иному праву. Вэтом
случае применяется право, подлежащее применению в соответствии с ГК
РФ. В ГК РФ говорится также о том, что Правительство Российской Федерации можетустанавливать ответные ограничения (реторсии) в отношении прав граждан июридических лиц государств, в которых имеются специальные ограничения правроссийских граждан и
юридических лиц. Гражданским Кодексом РФ урегулирована также дееспособностьиностранных граждан и лиц без гражданства. Гражданская дееспособностьиностранного гражданина или лица без гражданства определяется его личнымзаконом. Гражданская дееспособность их в отношении сделок, совершаемых вРоссийской Федерации, и обязательств, возникающих вследствие причинения вреда вРоссийской Федерации, определяется по российскому праву. Признание в РоссийскойФедерации иностранного гражданина или лица без гражданства недееспособным
или ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву.
В ГК РФ регламентированы права и обязанности иностранных индивидуальныхпредпринимателей. Способность иностранного гражданина или лица без гражданствабыть индивидуальным предпринимателем и иметь связанные с этим права иобязанности
определяются по праву страны, где иностранный или лицо без гражданствазарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. При отсутствиистраны регистрации применяется право страны основного места осуществления индивидуальнойпредпринимательской деятельности.
Внутренние коллизионные нормы составляют историческую основу международногочастного права и до сих пор сохраняют в нем главенствующие позиции.
Рассматриваемые коллизионныенормы решают коллизию чаще всего отечественных и иностранных законов, реже — коллизию законов двух иностранных государств, но в любом случае — коллизиюзаконов, возникшую в сфере международного гражданского оборота.
Вместе с тем коллизии могут возникнуть и возникают в сфере внутреннего гражданскогооборота одного государства, когда отдельные территориальные части этогогосударства имеют самостоятельное гражданское право (например, в государстве сфедеративным устройством).
Договорные коллизионныенормы — это единообразные коллизионные нормы, созданные на основемеждународных соглашений как результат согласованной воли договаривающихсягосударств.
Договорные коллизионные нормы отличаются от внутренних не только по механизмусоздания, но и по механизму применения.
Международный договор, формулирующий коллизионные нормы, как и любой другоймеждународный договор, порождает юридические обязательства для государств-участников, а не для физических и юридических лиц — сторон гражданскогоправоотношения. По договору
государство берет на себя ответственность принять все необходимые меры длятого, чтобы сформулированные в нем коллизионные нормы применялись повсеместнона его территории всеми физическими и юридическими лицами, егоправоприменительными органами.
Последние же подчиняются только национальному праву. Отсюда следует, что дляосуществления договорных коллизионных норм необходимо придать им силунационального права, что сделает их обязательными для участников гражданскихправоотношений. Этот юридический процесс может осуществляться в различныхформах (принятие закона или
подзаконного акта, акта ратификации и др.) и в целом определяется кактрансформация международно-правовых норм в национально-правовые. Несмотря нанекоторую условность самого термина, теория трансформации правильно раскрывает сущностьюридического процесса применения международно-правовых норм внационально-правовой сфере.
В результате трансформации договорные коллизионные нормы действуют как нормывнутреннего права. При этом договорные не сливаются с внутренними коллизионныминормами, они существуют параллельно и имеют ряд особенностей, связанных сдоговорным происхождением. Объясняется это тем, что, действуя в качестве нормвнутреннего права, они
сохраняют связь с международным договором, в рамках которого были созданы.Прежде всего, договор определяет пространственную сферу применения договорныхколлизионных норм. Она всегда уже сферы применения внутренних коллизионныхнорм. Первые предназначены
для решения коллизий законов только между государствами-участниками договора.Пространственная сфера применения внутренних коллизионных норм практическиничем не ограничена (они применяются даже в отношении непризнанных государств).
Договорное происхождениеколлизионных норм определяет специфику их толкования. Договорные нормы должны толковатьсяв свете целей, принципов и содержания договора. Целью договора являетсяобеспечение единообразного решения коллизионного вопроса. Для ее
достижения недостаточно наличия одинаковых коллизионных норм. Необходимаединообразная практика их применения, что предполагает единообразноетолкование. Сказанное подтверждается также тем, что многие договоры прямо даюттолкование терминов и понятий, входящих в коллизионные нормы, устанавливая ихсодержание. Такое толкование
является обязательным в национально-правовой практике договаривающихсягосударств, что способствует единообразию применения договорных коллизионныхнорм. Договорное происхождение определяет и временные рамки действия договорных
коллизионных норм. Они приобретают юридическую силу не ранее того момента,когда договор вступает в силу. Даже если государство ратифицировало договор, ноон не вступил в силу (в частности, когда требуется определенное числоратификаций), договорные
коллизионные нормы не действуют. Прекращение действия договора ведет кпрекращению действия договорных коллизионных норм. Односторонний выходгосударства из договора также прекращает действие соответствующих на территорииданного государства. На
содержание и практику применения договорных коллизионных норм оказывают влияниетакже изменения, вносимые государствами в текст договора в процессе егодействия. Приведенные случаи связи договорных коллизионных норм с породившим ихмеждународным договором не
являются исчерпывающими. Но они в достаточной степени подтверждают спецификурассматриваемых норм, определяющую их особое место в системе международногочастного права.



Глава II.Регулирование наследственных правоотношений в международной практике
 
2.1.Коллизионное регулирование наследственных отношений международного характера
 
Коллизиизаконодательства в сфере наследственного права возникают тогда, когда отдельныевопросы наследования получают неодинаковое закрепление в праве различных стран.Такие коллизии возникают и в области наследственного права. Речь идет оситуации, порожденной определением круга наследников и порядка призвания их кпринятию наследства.
Другая серия  коллизионных вопросов обусловлена осуществлением наследования позавещанию (речь идет о вопросах завещательной дееспособности и неадекватнойрегламентации признания завещания действительным по форме и по содержанию).
К третьейгруппе относятся коллизионные ситуации, обязанные своим появлением различиям,которые существуют в сфере внутригосударственного правового регулирования наследованиядвижимого и недвижимого имущества. А также коллизионные явления, возникающие вмомент перехода наследственного имущества по праву представления и по правунаследственной трансмиссии.
2.1.1                    Наследование по закону
Наследованиепо закону представляет собой наследование без завещания (intestate succession). В случае возникновения подобной ситуациидействующее законодательство обязано точно определить круг лиц, имеющих правона получение спорного имущества, т.е. восполнить отсутствующую волю наследодателя.Вопрос о круге наследников является основополагающим в проблеме наследственногоправопреемства. Поэтому прежде всего необходимо установить, право какогогосударства может регламентировать отношения по наследованию. Как правило,необходимый в таких случаях выбор основан либо на принципе гражданстванаследодателя, либо на принципе домицилия (места постоянного проживания)наследодателя.
В то жевремя, перечень  предполагаемых наследников по закону и очередность ихпризвания к наследованию различны в законодательстве разных стран. К примеру,для законодательства Великобритании и Франции характерно, что отношения понаследованию подчиняются закону места последнего места проживаниянаследодателя. При этом, классификация наследников осуществляется посредствомразделения всех кровных родственников на определенные разряды (очереди) взависимости от близости к наследодателю.
Во Францииправом наследования первого разряда обладают дети, внуки и так называемыенисходящие наследодателя. Согласно Закону от 3 января 1972 г. внебрачные детипризываются к наследованию вместе с законными детьми. Второй разряд представленродителями наследодателя, его братьями и сестрами и их нисходящимиродственниками. Третий разряд определяется просто: все иные, кроме родителей.Действующее законодательство именует этих людей восходящими родственниками.Наличие такого родства является основанием для призвания к наследству также иприемных детей. И, наконец, четвертый, последний разряд образуют так называемыебоковые родственники, вплоть до шестой степени родства1.
В Великобританиисостав наследующих нисходящих родственников немногим отличается отпредусмотренного французским законодательством. Однако наследником первойочереди считается переживший супруг. Он всегда обладает правом на наследство, иуказанные нисходящие родственники призываются к наследованию только в егоотсутствие2. Согласно Закону «О наследованиинедвижимого имущества, осуществляемого без составления завещания», наследникиследующих классов могут быть призваны к наследованию только в случае, еслиотсутствуют и переживший супруг, и нисходящие родственники.
Институтпережившего супруга известен и во Франции. Но его права на наследование менеезначительны. Как свидетельствует анализ соответствующего законодательства,переживший супруг, хотя и не включен формально ни в один из разрядов, он все жеможет быть допущен к наследованию, если ему удастся отстранить от наследованиявсех наследников четвертой очереди.
Нормативныеакты, принятые в иных государствах, в частности в Швейцарии, предлагаютдля определения очередности претендентов на наследство использовать систему такназываемых «парантелл»  (от parena –родители). «Парантелла» представляет собойсвоеобразную форму очередности на наследование. Первая такая «парнтелла»включает детей, внуков, словом нисходящих наследодателя. Прадеды и ихнисходящие наследуют не в третью очередь, как во Франции, а в четвертую, онисоставляют четвертую «парантеллу».
Согласнокниге III «О наследствах» Швейцарского Гражданского кодекса(ст. 460) правом на наследование в этой стране обладает и переживший супруг.Как и во Франции и Великобритании, он может предъявить права на наследство,хотя формально он не входит ни в одну из очередей на наследование. Однако, вотличие от Франции, переживший супруг в Швейцарии призывается к наследованиюнаравне с родственника, входящими в состав первых трех очередей.
В законодательстве Российской Федерации право наследования регулируется Разделом V Гражданского кодекса. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг  и родители наследодателя.  Внуки   наследодателя  и  их  потомки  наследуют  по  праву представления. Наследниками второй очереди по закону  являются полнородные и неполнородные братья и   сестры наследодателя,  его дедушка и бабушка как со стороны  отца,   так и со стороны матери.  Дети  полнородных  и   неполнородных   братьев   и   сестер   наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по   праву представления. Наследники третьей очереди по  закону  являются полнородные и неполнородные   братья   и   сестры   родителей   наследодателя   (дяди   и   тети   наследодателя).
        Если  нет  наследников  первой,  второй  и  третьей  право  наследовать  по  закону  получают   родственники  наследодателя  третьей,  четвертой  и  пятой степени   родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства   определяется   числом  рождений,  отделяющих   родственников одного от другого.  Рождение самого наследодателя  в   это число не входит.
          В соответствии со ст. 1145 ГК РФ  призываются  к   наследованию:
-     в качестве наследников четвертой очереди родственники  третьей   степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;
       — в качестве наследников пятой  очереди  родственники  четвертой   степени   родства   -   дети   родных   племянников   и  племянниц    наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры   его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
      — в качестве  наследников  шестой  очереди  родственники   пятой   степени  родства  -  дети двоюродных внуков и внучек наследодателя   (двоюродные правнуки и правнучки),  дети его двоюродных братьев  и   сестер  (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных   дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
          Если    нет    наследников   предшествующих   очередей,   к   наследованию в качестве  наследников  седьмой  очереди  по  закону    призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
          При  наследовании  по закону усыновленный и его потомство с   одной  стороны  и  усыновитель  и  его  родственники  -  с  другой    приравниваются   к   родственникам   по   происхождению   (кровным   родственникам). В  случае,  когда  в  соответствии  с   Семейным   кодексом    Российской   Федерации  усыновленный  сохраняет  по  решению  суда   отношения с одним  из  родителей  или  другими  родственниками  по   происхождению,  усыновленный  и  его потомство наследуют по закону   после смерти этих родственников,  а последние наследуют по  закону   после смерти усыновленного и его потомства.
 
          Право участвовать  в наследовании предоставляется также нетрудоспособным лицам, которые  относятся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143-1145 Гражданского кодекса РФ,  но  не  вошедших  в  круг  наследников  той   очереди,  которая призывается к наследованию,  наследуют по закону   вместе и наравне с наследниками этой очереди,  если не менее  года   до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от   того, проживали они совместно с наследодателем или нет. К  наследникам  по  закону  относятся граждане,  которые не   входят в  круг  наследников,  но  ко  дню  открытия  наследства  являлись   нетрудоспособными  и  не  менее  года  до   смерти   наследодателя   находились  на  его  иждивении  и  проживали совместно с ним.  При   наличии других  наследников  по  закону  они  наследуют  вместе  и   наравне   с   наследниками  той  очереди,  которая  призывается  к   наследованию.
       Принадлежащее пережившему   супругу   наследодателя   в   силу   завещания  или  закона  право наследования не умаляет его права на   часть имущества,  нажитого  во  время  брака  с  наследодателем  и   являющегося их совместной собственностью.  Доля умершего супруга в   этом  имуществе,  определяемая  в  соответствии  со  статьей   256    Гражданского  кодекса РФ,  входит  в  состав  наследства  и переходит к   наследникам в соответствии с правилами,  установленными  ГК РФ.
 
          В вопросах разрешения коллизионного права присутствует такое явление, которое в международном частном праве получило название предварительного коллизионного вопроса. Предварительный коллизионный вопрос возникает тогда, когда налицо взаимосвязанные отношения, так что от выбора закона зависит определение прав и обязанностей по второму отношению обычно норма наследственного права не содержит каких-либо критериев, которым должно отвечать конкретное лицо для признания его в качестве наследника по закону, и использует понятие сложившиеся в праве конкретного государства (супруг, отец, мать и др.) это означает, что нет необходимости воспроизводить данные понятия в каждой отрасли права, поскольку юридические признаки этих понятий становятся общими для всей системы права.
          Однако, это также означает, что факты, выступающими предпосылками возникновения права наследования (наличие брака, отцовства, родства и др.), могут быть признаны юридическими, если они будут восприняты соответствующей иностранной правовой системой. Тогда регулирование отношений  по наследованию будет подчинено одной правовой системе, а регламентация статуса гражданского состояния лица, его семейного положения, родства и т.д., необходимая для появления наследственных отношений – иной правовой системе. Таким образом налицо предпосылки возникновения предварительного коллизионного вопроса1.
 
2.1.2   Наследование по завещанию
 
Завещание (testament, will) представляет собой изъявление воли наследодателя, которое обличено в предписанную законом форму и направлено на определение юридической судьбы его имущества после смерти. Чтобы обладать возможностью к выражению своей последней воли, индивидуум должен отдавать себе отчет в своих действиях отвечать за свои поступки (иными словами, быть дееспособным). Приведенные качества должны быть у лица в момент совершения завещания, но, как правило, должная правовая оценка им предоставляется только после открытия наследства. Она может быть различна в различных странах.
Так в России согласно ст. 1224 ГК отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Способность же лица к составлению и отмене  завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещать имел место жительства в момент составления завещания или акта.
Завещание является особым видом односторонней сделки. Поэтому возможно появление иного коллизионного принципа: закона места совершения акта оформления документа.
Законодательства государств не могут не придавать большого значения самой форме завещания или его содержанию. Это продиктовано необходимостью обеспечить соответствие между выраженным в завещании предварительном волеизъявлении и последней волей наследодателя. Форма завещания могла бы устанавливаться в соответствии с нормами того закона, который регламентирует наследственные правоотношения в целом. Однако в условиях международно-правовых вопросов наследования применение именно этого закона не всегда возможно. Выбор права, подлежащего применению, применяется, исходя из коллизионного принципа: закона места совершения акта. Однако обращение к такому принципу возможно лишь в том случае, когда в законодательстве одного государства содержится материально-правовая норма, признающая действительным завещание, которое составлено по законодательству другого государства. Так в Гражданском кодексе Российской федерации есть норма, в которой говорится, что завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие не соблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского законодательства2.
Анализ российского законодательства показывает, что при определении формы завещания закон места постоянного проживания является основной коллизионной привязкой, а остальные коллизионные принципы относятся к числу дополнительны, применяемых в силу сложившейся необходимости.
В отличие от законодательства России, в законодательстве Германии долгое время существовал иной порядок регламентации завещательного правопреемства. Статья II Вводного закона к германскому Гражданскому уложению, будучи всеобщей нормой, регулировала все правоотношения в наследственном праве и утверждала, что форма завещания подчиняется тем законам, которые являются решающими для данного наследства. Статья 28 Вводного закона к ГГУ допускала применение и закона местонахождения наследуемого имущества, а абзац I статьи  II Вводного закона к ГГУ также предполагал использовать закон места составления завещания1.
Юристы ФРГ длительное время исследовали проблему выбора права, которым следует руководствоваться завещателю, и пытались определить, должно ли наследственное право быть принудительным, или ему следует подчиняться усмотрению завещателя. С 1 сентября 1986 г. вступил в силу Закон ФРГ «О международном частном праве», который положил конец существовавшим разногласия в вопросе применения права в наследственных правоотношения. Теперь при определении права, применяемого в процессе наследования по завещанию, следует руководствоваться законом гражданства наследодателя. Таким образом, если то или иное лицо получило гражданство ФРГ, то завещание подчиняется законодательству ФРГ2. Оно, как и в России, формулируется завещателем и передается в присутствии свидетелей нотариусу. Последний получает его в запечатанном виде и обязан обеспечить сохранность этого волеизъявления в тайне.
Законодательство Швейцарии исходит из того, что к наследованию должно применяться право того государства, где лицо обрело последнее место жительства. Таким образом, если иностранец, проживающий на территории Швейцарии, намерен составить завещание, то оно должно быть выполнено в соответствии с требованиями швейцарского законодательства3.
Само завещание в Швейцарии составляется в виде публичного акта в присутствии нотариуса, подтверждающего соответствие завещания закону, и двух свидетелей. Участие лица, уполномоченного удостоверять подлинность завещания, допускается в РФ в случае, если завещатель не способен скрепить завещание своей подписью (ч. 3 ст. 1125 ГК РФ).
Формы завещаний в Великобритании и Франции. Если лицо обладает постоянным местом жительства в Великобритании, то завещательный акт должен быть составлен им собственноручно и в письменной форме. Завещатель сам скрепляет данный документ своей подписью в присутствии не менее чем двух свидетелей. Завещание в Великобритании может быть подписано за завещателя и другим лицом, но в присутствии завещателя.
Французское законодательство допускает не одну, а по меньшей мере три формы завещания: собственноручное завещание, завещание по форме публичного акта, тайное завещание. Хотя, если завещатель выберет тайное завещание, о акт подписания, составленные нотариусом с указание даты и мета подписания, описание конверта и печати, скрепляется подписями не только самого нотариуса и завещателя, но и свидетелей.
Интересный подход к форме завещания присутствует в Канаде. Согласно закону «О реформировании наследственного права» 1994 г., завещание только тогда обладает должной юридической силой, когда оно составлено в письменной форме1. процедура подписания во многом схожа с той, что устанавливается английским законодательством. Однако, рассматриваемый акт требует, чтобы завещание было подписано рукой наследодателя. Подпись иного лица не допускается, даже если она сделана в присутствии завещателя. Завещание не может быть объявлено недействительным, если данная подпись поставлена, скажем, в начале, между строе, в преамбуле, на оборотной стороне листа. Закон позволяет также оформить завещание и лицу, еще не достигшему совершеннолетия. Основание для составления такого завещания является акт поступления завещателя на действительную военную службу, вступление в брак или намерение вступить в брак.
Содержание завещания. Коллизионная норма в пределах своего объема охватывает в равной мере оба виды посмертного правопреемства (по закону и по завещанию). Отсюда следует, что определение действительности завещания по содержанию осуществляется в соответствии с теми же коллизионными привязками, которые устанавливают порядок применения права по отношению к формальным требованиям завещательного распоряжения.
Коллизии присутствуют и при отказе от завещания. Завещательный отказ – это явление, когда завещатель, возлагает на наследника исполнение некого обязательства в пользу одного или нескольких лиц. Последние именуются отказополучателями2, и они наделяются соответствующим правом требовать исполнения этого обязательства наследника.
Реализация завещательного отказа не может не подчиняться праву, которое регламентирует отношения по наследованию. Вместе с тем, материальное право разных стран предоставляет участникам названных правоотношений различные права и обязанности.
Так, в Великобритании легатарии по свое компетенции практически ничем не отличаются от наследников. В ЮАР иной подход к данному вопросу. Закон ЮАР 1987 г. «О порядке составления завещания» утверждает, что наследники не только исполняют волю наследодателя, но и обязаны предоставить отчет по прибылям, полученным наследодателям от использования недвижимости в своих целях. В то же время легатария делать это вовсе не обязательно.
            В законодательстве России наследник,  на которого завещателем возложен  завещательный   отказ,  должен  исполнить  его  в пределах стоимости перешедшего к   нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник,  на  которого  возложен  завещательный  отказ,   имеет право на обязательную долю  в  наследстве,  его  обязанность   исполнить  отказ  ограничивается  стоимостью  перешедшего  к  нему   наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если    завещательный    отказ   возложен   на   нескольких   наследников,  такой отказ  обременяет  право  каждого  из  них  на   наследство  соразмерно его доле в наследстве постольку,  поскольку   завещанием не предусмотрено иное (ст. 1138 ГК РФ). Если  отказополучатель  умер  до  открытия  наследства  или   одновременно  с   завещателем,   либо   отказался   от   получения   завещательного  отказа  (статья  1160) или не воспользовался своим   правом на получение завещательного отказа в течение  трех  лет  со   дня   открытия   наследства,   либо  лишился  права  на  получение   завещательного отказа  в  соответствии  с  правилами  статьи  1117 ГК РФ,  наследник,  обязанный исполнить завещательный   отказ,  освобождается от этой обязанности,  за исключением случая,   когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.
            Статья 1140 Гражданского кодекса РФ гласит, что если вследствие   обстоятельств,   предусмотренных   настоящим   Кодексом,  доля наследства,  причитавшаяся наследнику, на которого   была  возложена  обязанность  исполнить  завещательный  отказ  или   завещательное  возложение,   переходит   к   другим   наследникам,   последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует   иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение.
            Говоря о Российской федерации можно вспомнить положения Модельного гражданского кодекса для СНГ. Этот акт провозглашает в качестве основополагающей коллизионной привязки наследственных правоотношений закон того государства, где наследодатель имел последнее место жительства. В соответствие с этим принципом определяется способность индивидуума к составлению завещания, его отмене, выбор формы завещания вообще, и формы акта его отмены, в частности (ст. 1233). Единственное Модельного гражданского кодекса СНГ от положений российского законодательства в использовании в первом документе дополнительной коллизионной привязки – закона гражданства (ст. 1235)1.
 
 
 
           
2.1.3   Наследование движимого и недвижимого имущества
 
            Содержание любого завещания может включать в себя множество положений, вплоть о порядке очередности его пунктов, и даже назначение опекуна наследнику. Однако основной объем завещательного распоряжения составляют требования о распределении имущественной массы между наследниками. Законы различным государств, переход имущественных прав от умершего к его правопреемникам, во много не совпадают, что в свою очередь приводит к возникновению коллизионной нормы.
            Наиболее распространенная причина коллизии коренится в наличие различных подходов к применению права при наследовании двух видов имущества: движимого и недвижимого. Так в английском праве наследование недвижимости как по закону так и по завещанию подчиняется формуле, установленной Законом «О собственности» 1925 г. Как гласит закон, наследование недвижимого имущества, а оно включает в себя землю, материальные вещи, неразрывно связанные с землей и составляющие неразрывное целое, производится по праву того государства, на территории которого это имущество находится.
            В случае, если предметом наследования выступает движимое имущество, то выбор права осуществляется уже по закону места последнего проживания лица, оставившего такое имущество. Непреложным условием данной коллизионной привязки является отсутствие завещания.
            Во Франции правовая доктрина не разграничивает наследование по закону и по завещанию. Еще с XVI в. здесь любое наследование недвижимости подчинялось закону места ее нахождения. Иными словами, недвижимость, даже находящаяся во владении иностранцев, попадает под французскую юрисдикцию. В отношении же движимости, французская практика придерживается правила, что такое наследство должно распределяться, исходя из личного закона наследодателя. Наследуемое имущество переходит непосредственно к наследникам. Однако, его владельцами могут стать только те, кто обладает «сезиной». Термин «сезина» означает разрешение вести себя в качестве владельца наследства и немедленно вступить во владение наследуемым имуществом, управлять им и извлекать из него доходы1.
            В рамках французской системы наследования действует также понятие резерва. Суть этого института состоит в том, что ни завещательные распоряжения, ни пожизненные дарения не могут затронуть всего имущества лица, если у него есть близкие родственники. Когда наследодатель составляет завещание, то руководствуясь правилами о резерве, он обязан распределить только ту долю наследуемого имущества, которой он имеет право распорядится (от 3/14 до 1/4 всего наследуемого имущества в зависимости от наличия восходящих родственников и детей).
            В Российской Федерации режим наследования недвижимости определяется ч.2 ст. 1224 ГК  — наследование   недвижимого  имущества  определяется  по  праву   страны,  где  находится это имущество,  а  наследование недвижимого   имущества,  которое  внесено в государственный реестр в Российской   Федерации, — по российскому праву, законодательством того государства, где данная недвижимость находится.
 
2.1.4   Наследственная трансмиссия. Лица, недостойные наследования
 
            Суть наследственной трансмиссии заключается в том, что если наследник, неожиданно умрет, то право наследования может перейти к его собственным наследникам. Таким образом открывается новое наследство. Если предположить, что в некой стране действует правило наследственной трансмиссии, то тогда наследование после умершего, не принявшего наследство наследника, представляет собой развитие первоначального отношения по наследованию. В силу этого,  здесь будет действовать закон той страны, где открылось первоначальное наследство. В противном случае наследник автоматически становится преемником умершего, и регламентацию открытия нового наследства будет осуществлять уже та правовая система, которой подчинен вторичный наследодатель.
           
            Решение вопроса о том, является ил то или иное лицо недостойным к наследованию, подчиняется нормам той правовой системы, которая контролирует правоотношения в целом.
            Одним из государств, использующих в своем законодательстве данный институт, является Иран. Объявление лица недостойным наследником осуществляется в рамках регламентации наследования по закону (варасат). Права наследования лишены иноверцы и лица, совершившие умышленное убийство наследодателя (помимо случаев необходимой обороны). Не могут наследовать также супруги, если один из них обвинил другого на суде в супружеской неверности. Лишены права на наследование незаконнорожденные дети. Препятствием к наследованию считается также наличие других законных наследников более близкой степени родства1.
               В российском законодательстве данный вопрос регламентирует ст. 1117 ГК, согласно ей не наследуют  ни  по  закону,  ни  по  завещанию  граждане,   которые    своими    умышленными    противоправными    действиями, направленными против наследодателя,  кого-либо из его  наследников   или против осуществления последней воли наследодателя,  выраженной   в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию   их  самих  или  других  лиц к наследованию либо пособствовали или   пытались способствовать увеличению  причитающейся  им  или  другим   лицам  доли  наследства,  если  эти  обстоятельства подтверждены в   судебном порядке.  Однако граждане,  которым  наследодатель  после   утраты   ими   права   наследования   завещал   имущество,  вправе   наследовать это имущество.       Не наследуют  по  закону  родители  после  детей,  в отношении   которых родители были в судебном порядке лишены родительских  прав   и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. По требованию  заинтересованного  лица  суд  отстраняет  от   наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения   лежавших  на  них  в  силу  закона  обязанностей   по   содержанию   наследодателя.
           
2.2. Международные договоры как средство  регулирования
наследственных отношений.
 
            Рассматривая международный договор как инструмент правовой регламентации отношений по наследованию, обратимся к многосторонним нормотворческим актам – конвенциям. Прежде всего, эти документы призваны регулировать процесс правоприменения в ситуации с наследованием. Это – Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений1 и Конвенция о праве, подлежащим применению к наследованию, недвижимого имущества2.
            Для установления компетентного правопорядка приведенные конвенции предлагают в зависимости от сложившейся ситуации использовать:
-     законодательство той страны, гражданством которой лицо обладало до своей смерти или к моменту составления завещания;
-     законодательство того государства, где лицо обычно или постоянно проживало до времени своей кончины или в то время, когда оно сделало завещательное распоряжение;
-     законодательство того государства, где постоянно находилось недвижимое имущество, выступающее предметом наследования.
Физическим лицам, подпадающим в той или иной форме под действие конвенций, представляется возможность осуществить выбор и иного права для регламентации правоотношений в сфере завещательных распоряжений. Гаагская конвенция 1961 г. просто констатирует право лица на обладание таким   выбором, а Гаагская конвенция 1989 г. уже требует юридического оформления подобного выбора посредством составления соответствующего заявления. Форма заявления, его содержание и иные требования определяются по законодательству той страны, где оно составляется. Данные конвенции разрешают и применение права той страны, с которой у лица имеется наиболее тесная связь.
Конвенции обладают и специфическими, присущими только им свойствами, так, согласно Гаагской конвенции 1989 г. коллизионные принципы призваны устанавливать и действительность соглашения по наследованию – документа особого рода, который составляется участниками правоотношений по наследованию и определяет когда возникает право на наследство, как оно изменяется или прекращается.
По Гаагской конвенции 1989 г. недопустимо возникновение наследственных притязаний друг к другу у лиц, находящихся под юрисдикцией различных государств, если не ясна очередность, с которой осуществляется призыв к наследованию (ст. 13). Данная статья позволяет избежать возникновения проблем с наследованием имущества, если в правопорядке того или иного государства не содержится норм об официальном признании факта смерти лица. Еще одной особенностью Конвенции является то, что она очевидную взаимосвязь между правом государства, которому лицо желает подчинить режим наследования своего недвижимого имущества, и объемом этого имущества.
Гаагская конвенция 1989 г. стремиться избежать возникновения негативных последствий в ситуации, когда государство, в котором находится наследуемое имущество, устанавливает некие особые правила для его наследования, исходя их экономических, социальных  или политических мотивов. Статья 15-я данной конвенции провозглашает недопустимым всякое неблагоприятное воздействие на нормы национальных правовых систем.
Положения, регулирующие процесс установления соответствующего права, содержит и Гаагская конвенция о праве, применимом к имуществу, распоряжение которым осуществляется на началах доверительной собственности и о его признании от 1 июля 1985 г.
Это конвенция обладает наибольшим числом специфических деталей. Содержащийся в ней порядок установления права существенно отличается от того что предложен рассматриваемыми выше документами. Она избегает применения коллизионных привязок и рекомендует лицу, передающему наследуемое имущество самому избирать право. Этому лицу вменяется в обязанность сформулировать мотивы своего выбора в специально подготовленном акте (ст. 6). Если лицо не выбрало право, то применяются предписания той правовой системы, с которой наследование доверительной собственности наиболее тесно связано. Для установления такой правовой системы, Конвенция предлагает прибегнуть к ряду формул, указывающих, к законодательству какой страны следует обратиться. Эти формулы несколько отличаются от изложенных выше.
-     законодательство страны, не территории которой действует доверительный собственник наследуемого имущества;
-     законодательство страны – место нахождения центра управления трастом, фондом.
Данные формулы также призваны указать, нормами и предписаниями какой именно страны следует руководствоваться в правоотношениях между собой лицам, участвующим в процессе наследования доверительной собственности.
Гаагская конвенция относительно международного управления имуществом лиц от 2 октября 1973 г. и Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме международного завещания от 26 октября 1973 г. регламентируют иные вопросы.
Первый из названных документов закрепляет стремление государств – его участников – к учреждению международного сертификата   по установлению круга лиц, допущенных к управлению движимым или недвижимым имуществом умершего. Такой сертификат составляется компетентным органом, как правило судебной или административной инстанцией, в государстве – месте обычного проживания. Процедура признания сертификата осуществляется путем простого оглашения.
Вторая из указанных конвенций регламентирует применение так называемого единообразного закона о форме международного завещания. В ней содержатся две группы требований. Во-первых, договаривающиеся государства обязаны внести в свое законодательство правила составления международного завещания. Принимая к действию нормативные акты о международном завещании, государство может использовать в них либо текст единообразного закона о форме международного завещания, либо его перевод на официальный язык данной страны. Во-вторых, договаривающиеся государства обязаны создать институт уполномоченных лиц для оформления международного завещания.
Россия не участвует ни в одной из рассмотренных конвенций. Поэтому опыт Российской Федерации в сфере международно-правовой регламентации отношений по наследованию следует изучать на примере двусторонних договоров.
Прежде всего к ним относятся договоры об оказании правовой поддержки1. Роль этих актов в процессе регламентации наследования состоит в том, что они комплексно регулируют все существенные аспекты правоотношений по данному вопросы. Во-первых, они устанавливают один из важнейших принципов, которому подчиняются правоотношения по наследованию. Это принцип уравнивания в правах. Во-вторых, такие документы традиционно определяют право государства, которое полномочно регламентировать порядок наследования движимого и недвижимого имущества. Применительно к движимому имуществу, договоры о правовой помощи придерживаются правила, что порядок наследования определяется по законодательству той страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянной место жительства. Подобные формулировки можно найти в Договоре между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовым отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 24 февраля 1994 г.2
Договоры заключенные РФ с государствами не членами СНГ (например, Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Литва о правовой помощи и правовым отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 июля 1993 г.) также предлагают использовать закон последнего места жительства для определения правовой системы, регламентирующей право наследования движимого имущества1.
Право наследования недвижимого имущества определяется по законам государства – места его нахождения. Такой порядок установлен, например, Конвенцией СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.
В-третьих, соглашения об оказании правовой помощи и правовым отношения по гражданским, семейным и уголовным делам определяют какому законодательству подчиняется форма завещания.
В-четвертых, договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам регулируют порядок производства по делам о наследовании. Рассматриваемы документы обычно устанавливают, что производство по делам о наследовании недвижимого имущества ведут учреждения той договаривающейся страны, на территории которой это имущество находится.
В-пятых, договоры о правовой помощи предусматривают, что органы одного договаривающегося государства обязаны предпринять весь предусмотренный национальным законодательством комплекс мер по охране наследуемого имущества.
Необходимо отметить, что существуют и другие ратифицированные РФ договоры об оказании правовой помощи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Вопросы налогообложения  наследственных отношениях
международного характера
 
Одним из необходимых условий получения наследства получения наследником из одного государства имущества, оставшегося в другом государстве, является своевременная уплата в этом другом государстве всех налогов с наследуемого имущества.
Налоги взимаемые с наследства распространены повсеместно. Законодательная практика различных стран демонстрирует общность взглядов, утверждая, что налоги на наследство необходимы на покрытие затрат, понесенных государством при вступлении наследника в права владения, а также на возмещение похоронных и административных расходов. Общим критерием для различных стран является установление взаимозависимости между режимом налогообложения наследуемого имущества и налоговым статусом владельца этого имущества.
Иными словами, если лицо на момент своей смерти постоянно проживало в ом или ином государстве, налоги на передачу наследства должны взиматься со всей собственности, которая принадлежала ему на момент кончины, независимо оттого где это имущество находится. Факт простого пребывания иностранного гражданина на территории государства означает, что налог на наследство взимается только в отношении  того имущества, которое было расположено на территории этого государства. Исчисление налога для иностранцев и его уплата, как правило, производятся на тех же основаниях, что и для отечественных граждан. Таким образом, речь идет о предоставлении иностранным гражданам иностранного режима.
Налог, взимаемый с имущества, переходящего от одного собственника к другому в порядке наследования, тесно связан с налогом с налогом с взимаемым с имущества переходящего от одного собственника к другому в виде дара… эти налоговые платежи взаимоувязаны между собой, поскольку оба подлежат уплате с имущества, право на которое переходит к новому владельцу не в результате коммерческой сделки.
В США, Германии, Великобритании налогообложение наследств осуществляется, главным образом, на федеральном уровне. Исключение составляет Швейцария, где налоги с наследства взимаются на уровне кантонов, что приводит к особенностям такого налогообложения на уровне каждого кантона. В Российской Федерации принят единый налог на наследство и дарение. Законодательство РФ на сегодняшний момент предлагает одно существенное дополнение к процессу налогообложения наследств. Оно  предусматривает, что форма наследования – по закону ли или по завещанию – не оказывает какого-либо влияния на процесс начисления налога. Помимо традиционных видов недвижимого имущества. В России налог уплачивается, когда физические лица принимают в порядке наследования садовый домик, транспортное средство, предмет антиквариата и т.д. С 1 января 1993 г. налог на наследство стал распространяться на то, что называется неосязаемой собственностью. Это – суммы, находящиеся на вкладах в банках и других кредитных учреждениях, и средства, которые содержатся на именных приватизационных счетах.
Различают две формы взимания налога на наследство. Так, одним государствам свойственно взимать со всей стоимости наследуемого имущества. Отчасти подобный тип налогообложения нашел применение а Великобритании, Северной Ирландии и США. В этих государствах в целях расчета налога на первой стадии устанавливают налог с суммарной  стоимости имущества умершего, далее рассчитывают предварительный налог с оценочной стоимости налогооблагаемого имущества и суммарной стоимости налогооблагаемого дарения, не включенного в общую стоимость собственности умершего.
В иных странах налогом облагается только доля каждого получателя имущества. Такое взимание налоговых платежей наблюдается в России, где налог с имущества и земельных долей, переходящих в порядке наследования исчисляется с их стоимости. Необходимым условием налогообложения является документальное подтверждение акта выдела собственности наследодателя.
Ставки обложения налогом наследств устанавливаются, исходя из принадлежности наследника к тому или иному налоговому классу. Каждому классу свойственен свой размер налоговых ставок, повышающихся при уменьшении степени родства. От налогового класса зависит и размер налогооблагаемого имущества.
В германии существует четыре группы плательщиков налога на наследство. Величина ставки налогообложения зависит от размера оценочной стоимости. Так, супруги и дети, получая наследство, оценочная стоимость которого равна 50 тысяч марок, уплачивают налог в 3% с этой стоимости. Пи стоимости имущества свыше 100 миллионов марок, ставка налога на наследство составляет 35%. Для внуков и родителей наследодателя минимальный размер налогового платежа возрастает до 6%. Повышается  и ставка максимального налогообложения (50%).
Однако не все государства прибегают к такому методу расчета налога на наследство. Так, в ЮАР ставка налога на наследство не зависит от принадлежности лица  к кругу наследников и едина для всех кто проживает на территории ЮАР (ее величина – 25% с суммарной оценочной стоимости наследуемого имущества).
Россия придерживается многоступенчатой системы определения ставки налогов с наследства и дарения. При этом прослеживается устойчивая связь между ставкой налог и МРОТ… От 5 до 20 процентов налога уплачивают лица (в зависимости от принадлежности к кругу наследников) при наследовании имущества стоимостью в пределах от 850 до 1700-кратного МРОТ. При наследовании имущества стоимостью от 17001 до 2550-кратного МРОТ, выше 2550-кратного, при расчете налога уже наблюдается установление двух величин: установление размера месячной оплаты труда и процентной ставки от стоимости имущества. С 1 января 2001 г. МРОТ, в применении к исчисления ставки налогов равен 100 рублям.
Однако существуют способы избежать столь высоких налогов. Так, если наследодатель оформит передачу недвижимого имущества в форме простой сделки дарения, то налог в соответствие с п.1 ст. 5 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 31 января 1998 г. взиматься не будет. Еще один способ избежать налога на недвижимое имущество состоит в том, что бы доказать факт постоянного проживания наследника в наследуемом недвижимом имуществе.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заключение Вышеизложенное позволяетсделать несколько выводов.Международное частноеправо, вопреки своему названию, в целом носит национальный характер. В отличиеот международного публичного права, единого для всех государств, международноечастное право существует в рамках национального права каждого государства:
«российское международное частное право», «японскоемеждународное частное право» и т.д. Национальный характер не исключаетналичия в международном частном праве разных государств общих черт. Вгражданском праве разных государств встречаются одинаковые или
близкие положения и правила, потому, что хотя право и относится к областивнутренней юрисдикции государств, в процессе их сотрудничества происходитвзаимовлияние в области права. Тем более такое взаимовлияние ощутимо в сферемеждународного частного права. По
своей природе оно регулирует такие отношения, которые непосредственно лежат всфере международного общения, что неизбежно сказывается на содержании самогоправа. Вместе с тем международноечастное право не является частью гражданского права, оно занимаетсамостоятельное место в системе внутригосударственного права – является егосамостоятельной отраслью со своим специфическим предметом и методамирегулирования.
Международное частное право включает в себя два вида норм – коллизионные(внутренние и договорные) и унифицированные материальные гражданско-правовые.Только они отвечают как предмету, так и методу международного частного права,что обуславливает их объединение в самостоятельную отрасль права. Коллизионные нормыотличаются системностью. Системность коллизионных норм обусловлена:1)           однородным характером отношений,на которые воздействуют эти нормы (отношения гражданско-правового характера вшироком смысле слова, осложненные иностранным элементом);2)            их общим назначением(преодоление коллизионной проблемы);3)           общим способом воздействия наотношения (метод регулирования);4)           единообразным строениемколлизионных норм, отличным от структуры иных правовых норм.Совокупность коллизионныхнорм того или иного государства составляет «коллизионное право» этогогосударства: оно носит национальный характер и является частью национальногоправа
соответствующего государства. Коллизионное право — это основная часть системымеждународного частного права, определяющая его основные черты и особенности.Тем не менее, сложность проблем возникающих при применении коллизионного способарегулирования даже с использованием правил, их регламентирующих, порождаетсерьезные, подчас непреодолимые, трудности в правовой регламентации гражданскихправоотношений, осложненных иностранным элементом. Интересы развитиямеждународного гражданского оборота требуют совершенствования этого способа. Сконца девятнадцатого века начался
процесс унификации, т.е. создания единообразных коллизионных норм. Унификацияосуществляется в форме международных договоров, заключаемых меду государствами.Последние берут на себя международно-правовое обязательство применятьсформулированные
в договоре единообразные коллизионные нормы по определенному кругу гражданскихправоотношений. Материально-правовойспособ регулирования может осуществляться и в национально-правовой форме:государство в своем
внутреннем праве устанавливает материальные гражданско-правовые нормы,специально предназначенные для регулирования гражданских правоотношений синостранным элементом. Примером могут послужить нормы, регулирующие правовое положениесубъектов
международного гражданского оборота (иностранцев на территории России ироссийских  граждан за рубежом). Возможна и другая правоваяформа унификации: принятие рядом государств так называемых примерных законовили иных рекомендаций, выработанных специально созданными для этого органамиили же в порядке, заключения международного договора. В дальнейшем рекомендациивоспринимаются актами внутреннего законодательства.
Унификация норм международного частного права может достигаться также посредствомприменения международных торговых обычаев, которые в отдельных сферахмеждународного общения (торговое мореплавание, международные расчеты) получилиширокое признание и
использование. Созданию единого правового режима способствуют также рекомендуемыемеждународными организациями, национальными торговыми палатами, промышленными иторговыми ассоциациями примерные договоры и общие условия, которые отражают
внешнеторговую практику.

Библиография 
1.    КонституцияРоссийской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. — М.: Юридическая литература, 1993.
2.    Гражданскийкодекс Российской Федерации часть третья. Принят Государственной Думой 1 ноября2001 года. Одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 года.// Собрание Законодательства 2001 года № 49 ст. 45-52.
3.    Огосударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.Федеральный закон Российской Федерации. Принят Государственной Думой 17 июня1997 года. Одобрен Советом Федераций 3 июля 1997 года.// Вестник ВысшегоАрбитражного Суда Российской Федерации октябрь 1997 года. №10.
4.    Конвенция оправовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицирована Россией 1994 года № 16-ФЗ.-М.: Издательство АСТ,1999.
5.    О конвенции оправовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам. Инструктивное письмо Заместителя Председателя ВАС РФ 29 августа 1994года.// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1994 года № 24.
6.    Барщевский М.Ю.Наследственное право. — М.: Издательство Юридическая литература,1973.
7.    Барщевский М.Ю.Если открылось наследство — М.: Юридическая литература, 1989.
8.    Власов Ю.Н.Наследственное право РФ. Учебно-методическое пособие. — М.: ИздательствоПропаганда, 1998.
9.    Гордон М.В.Наследование по закону и по завещанию.- М.: Издательство
10. Международное частное право //Учебник под редакцией Дмитриева Г.К.-М.: Издательство «ЯПК», 2001.
11. Румянцев О.Г., Додонов В.Н.Юридический энциклопедический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. 1348 с.
12. Толстой Ю.К.Наследственное право. — М.: Издательство ПРОСПЕКТ, 2000.

Приложение 1
 />
/> 


                                                                                                                                                                                                                       
 
/>                                                                                                                                                                                           
 /> /> /> /> /> /> /> />  


                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение2
 
/>
/> /> /> /> />
Определение круга наследников по закону и по завещанию  
Система распределение наследственного имущества    


/>/>

/> 
·    Закон местанахождения имущества
·    Закон местасоставления завещания
·    Закон местанахождения недвижимости
·    Закон гражданстванаследодателя в момент его смерти
·    Личный законнаследодателя
·    Закон последнегопостоянного местожительства
·    Закон последнегопостоянного местожительства наследодателя


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.