Реферат по предмету "Государство и право"


Наследие. Институт Наследования

Санкт-Петербургскийпромышленно-экономический колледж
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
на тему:
«Наследие. Институт Наследования»
Студентаотделения экстернат группы И-160 Карелиной Натальи Викторовны
Преподаватель:Матвеева
Санкт-Петербург
2004
Содержание
Введение
1.Общие правила о наследовании
2.Наследование по завещанию
3.Наследование по закону
Заключение
Списоклитературы
 Введение
Ежедневно граждане нашей страны и всего мира вступают вотношения наследования. Жизнь неумолима, и смерть, к сожалению, уносит от нассамых дорогих людей, и тогда наследство, оставшееся от них является лишь добрымзнаком, повествующим о том, что с ушедшим человеком были хорошие родственныеотношения. Но бывают и другие ситуации, когда возможное получение илинеполучение наследства является определяющим фактором отношения к человеку.Бывает и так, что человек, живший все время в одном месте, вдруг получаетизвещение, что он стал единственным наследником своего дальнего родственника,жившего совсем в другом месте, даже другой стране, и что он, «наследник», дажене подозревал о существовании такого родственника. Такие ситуации, хоть иредки, но случаются, а, став достоянием молвы, превращаются в анекдоты и всюжеты для книжных романов.
Так или иначе, каждый из нас является потенциальнымнаследником (возможно, даже не единожды), либо наследодателем.
По современному гражданскому законодательству наследованиепо завещанию – приоритетно, однако наследование по закону занимает львиную долюсреди всех дел о наследовании, и это неслучайно.
Наследование связано непосредственно с разделом имуществаушедшего из жизни. При распределении наследства важно справедливо распределитьимущество именно с точки зрения этики и морали, поскольку иногда случается,например, что человек умер, не оставив завещания, следовательно, большая частьимущества достается, прямому наследнику – например, сыну, а на деле же этот человекне только не высказывал должного уважения своему родителю, но и в какой-то мереспособствовал скоропостижному уходу его из жизни (например, избивал). В такойситуации как раз необходимо выявить все основания для передачи наследства томуили иному родственнику.
В любом случае, по завещанию ли или по закону – но разделимущества должен быть справедливым, учитывающим интересы всех возможныхнаследников, и здесь важно не задеть родственные чувства, в то же времяучитывать, что распределение наследства – это выражение последней волинаследодателя, и идти в разногласие с ней противоречит конституционному правугражданина.
Меньше двух лет прошло с того момента, когда была принятатретья часть Гражданского Кодекса Российской Федерации, где как раз и рассматриваютсявопросы наследования. Более того, она вносит много нововведений, исследованиекоторых представляет интерес.
Несмотря на столь недолгий срок действия новогонаследственного законодательства на практике уже возникло множество вопросов ипротиворечий:
Как правильно определить день открытия наследства наследникаи наследодателя, если наследодатель умер в 1 час. 15 мин. 27.03.2003 в г.Хабаровске, а наследник умер в 23 часа в г. Москве? На практике зачастую сложноопределить последнее место жительства наследодателя. В частности вызываетсложность определения что считать «последним местом жительства»: месторегистрации или любое последнее место жительства? Еще один извечный вопрос:если международным договором Российской Федерации предусмотрена иная очередностьнаследования, каким актом руководствоваться? и многие другие.
Итак, актуальность данной темы, наряду с вышеуказаннымиобстоятельствами, подтверждает следующие аспекты:
Во-первых, данная тема актуальна для рассмотрения в видуфактического отсутствия исследований новелл гражданского законодательства. Еслираньше авторы говорили и спорили о проекте третьей части ГК РФ, то теперьнеобходимо констатировать наличие нового закона о наследовании. Закон принят,вступил в юридическую силу и применяется на всей территории РоссийскойФедерации.
Во-вторых, вызывает интерес проведение сравнительногоанализа нововведений наследственного права с нормами ранее действовавшегозаконодательства.
В-третьих, несомненно, актуально исследование новых видовзавещания, форм его совершения.
Говоря о степени проработанности темы в юридических трудахразличных авторов подчеркнем еще раз, что большинство статей и монографийпосвящены проекту третей части ГК РФ в части наследственного права, когда какпроект уже был принят Государственной думой Российской Федерации и обрел формузакона. К настоящему времени еще не появилось исследований посвященныхнаследованию по завещанию. Поэтому, целью данной работы является – рассмотретьпонятие и виды наследование по его содержание.1. Общие правила о наследовании
Наследование – процесс перехода имущество умершего(наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсальногоправопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входятпринадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество,в том числе имущественные права и обязанности. При этом, в состав наследства невходят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, вчастности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни илиздоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядкенаследования не допускается настоящим законом. Также в состав наследства невходят личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
В состав наследственного имущества не входят пособия погосударственному социальному страхованию. Положением о порядке обеспеченияпособиями по государственному социальному страхованию, утвержденнымпостановлением Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. N 13-6[1],установлено, что пособия по временной нетрудоспособности и по беременности иродам, не полученные ко дню смерти рабочего или служащего, выдаются проживавшимсовместно с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствиенетрудоспособности на иждивении умершего.
Пособия, не полученные ко дню смерти рабочего или служащего,выдаются по представлении документа, удостоверяющего родство с умершим и фактсовместного проживания с ним либо нахождения на иждивении умершего.
Единовременное пособие при рождении ребенка, не полученноеввиду смерти родителя, имевшего право на это пособие, выдается другому родителюили иному лицу, фактически воспитывающему ребенка.
Кроме того, в п. 121 Положения содержится прямое указание нато, что оставшиеся недополученными пособия по государственному социальномустрахованию не включаются в наследственное имущество.
К выплатам, не входящим в состав наследственного имущества,относится также страховое обеспечение, подлежащее выплате по договору личногострахования в случае смерти застрахованного лица. Это положение установлено вст. 10 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»:«Страховое обеспечение выплачивается страхователю или третьему лицунезависимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а такжепо социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещениявреда. При этом страховое обеспечение по личному страхованию, причитающеесявыгодоприобретателю в случае смерти страхователя, в состав наследственногоимущества не входит».
Действие приведенной нормы ограничено одним исключением,установленным ч. 2 ст. 934 Гражданского кодекса Российской Федерации: в случаесмерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не названвыгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследникизастрахованного лица. То есть выплата страхового обеспечения по такому договоруличного страхования входит с состав наследственного имущества.
Суммы пенсий, недополученные в связи со смертью пенсионера,входят в состав наследственного имущества и наследуются в общем порядке. Однакоэти денежные средства могут быть выплачены и до принятия наследства членамсемьи умершего пенсионера, производящим похороны (Федеральный закон от 15декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении вРоссийской Федерации»[2]).
В состав наследственного имущества входят недополученныесуммы возмещения вреда, причитающиеся потерпевшему или гражданам, имеющим правона возмещение вреда в связи со смертью кормильца, и недополученные ими в связисо смертью. Так, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г.№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний»[3], суммывозмещения вреда, причитающиеся потерпевшему или гражданам, имеющим право навозмещение вреда в связи со смертью кормильца, и недополученные ими в связи сосмертью, выплачиваются их наследникам на общих основаниях. Членам семьиумершего, производящим похороны, эти суммы выплачиваются и до получениясвидетельства о праве на наследство.
Традиционно наследование осуществляется по завещанию и позакону. Однако по действующему законодательству завещанию отдано приоритетноезначение и наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно неизменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом.
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся вживых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя иродившиеся живыми после открытия наследства.
Следует учитывать при этом, что граждане, умершие в один итот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершимиодновременно и не наследуют друг после друга (пункт 2 статьи 1114 ГК РФ).
К наследованию по завещанию могут призываться такжеуказанные в нём юридические лица, существующие на день открытия наследства,Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,иностранные государства и международные организации.
К наследованию по закону выморочного имущества призываетсяРоссийская Федерация.
В рамках данного параграфа считаем необходимым, рассмотретьвкратце, вопрос о налогообложении имущества переходящего в порядкенаследования: обязан ли нотариус подавать сведения в государственную налоговуюинспекцию о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан в порядкенаследования, в случаях когда налогообложение не возникает?
Налогообложение имущества, переходящего по наследству илидоговору дарения, регулируется Законом Российской Федерации от 12.12.91 г. N2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования илидарения»[4]и инструкцией Госналогслужбы России от 30.05.95 г. N 32 «О порядкеисчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования илидарения»[5].
Налогоплательщиками являются физические лица, которыепринимают в свою собственность имущество, переходящее к ним в порядкенаследования или дарения. Под физическими лицами — получателями такогоимущества в данном случае подразумеваются граждане Российской Федерации, иностранныеграждане и лица без гражданства, которые становятся собственниками имущества,переходящего к ним в порядке наследования или дарения на территории РоссийскойФедерации. Налог взыскивается с этих лиц независимо от того, проживают они натерритории Российской Федерации или за ее пределами.
При наследовании имущества, находящегося за пределамиРоссийской Федерации, налог на территории Российской Федерации не уплачивается.
Вначале необходимо уточнить, в каких случаях не возникаетналогообложение имущества, переходящего в порядке наследования.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 12.12.91 г.N 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования илидарения», а также инструкции Госналогслужбы России от 30.05.95 г. N 32«О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядкенаследования или дарения» налог с имущества, переходящего в порядкенаследования, не взимается:
а) со стоимости имущества, переходящего в порядкенаследования пережившему супругу. Налог не взимается независимо от того,проживали супруги вместе или нет.
Основанием для предоставления льготы является свидетельствоо регистрации брака, а в случае его отсутствия — решение суда о признании фактасупружества;
б) со стоимости жилых домов (квартир) и с сумм паевыхнакоплений в жилищно-строительных кооперативах, если наследники проживали вэтих домах (квартирах) совместно с наследодателем на день открытия наследства.Факт совместного проживания подтверждается справкой из соответствующегожилищного органа или городской, поселковой, сельской администрации, а такжерешением суда. В частности, не лишаются права на льготу по налогу физическиелица, получающие имущество в порядке наследования, проживающие совместно снаследодателем и временно выехавшие в связи с обучением (студенты, аспиранты,учащиеся), нахождением в длительной служебной командировке, прохождениемсрочной службы в Вооруженных Силах. В этом случае основанием для предоставленияльготы является справка соответствующей организации о причинах отсутствиягражданина;
в) со стоимости имущества, переходящего в порядкенаследования от лиц, погибших при защите СССР и Российской Федерации, в связи свыполнением ими государственных или общественных обязанностей либо в связи свыполнением долга гражданина СССР и Российской Федерации по спасениючеловеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка.Основанием для предоставления льготы является документ соответствующейорганизации о смерти наследодателя;
г) со стоимости жилых домов и транспортных средств,переходящих в порядке наследования инвалидам I и II групп. Основанием дляпредоставления льготы является удостоверение инвалида.
д) со стоимости транспортных средств, переходящих в порядкенаследования членам семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Потерявшими кормильца считаются члены семьи умершего(погибшего) военнослужащего, имеющие право на получение пенсии по случаю потерикормильца.
Основанием для предоставления указанной льготы являетсяпенсионное удостоверение, выданное соответствующими органами в установленномпорядке.
Не являются плательщиками налога с имущества, переходящего впорядке наследования, сотрудники дипломатических и консульских представительстви приравненных к ним международных организаций, а также члены их семей.(Венская конвенция о дипломатических сношениях, совершена 18 апреля 1961 г.;Венская конвенция о консульских сношениях, совершена 24 апреля 1963 г.).
Также налог не взимается, если общая стоимость переходящегов собственность физического лица имущества на день открытия наследства непревышает 850-кратного установленного законом размера минимальной месячнойоплаты труда.
Теперь необходимо уточнить, какие органы и в каком порядкеимеют право предоставления льгот по данному виду налога.
В соответствии с п.п. «п» п. 1 ст.19 ЗаконаРоссийской Федерации от 27.12.91 г. N 2118-1 «Об основах налоговой системыв Российской Федерации» налог с имущества, переходящего в порядкенаследования или дарения, относится к федеральным налогам.
Статьей 32 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)предусмотрено, что налоговые органы обязаны осуществлять контроль засоблюдением законодательства о налогах и сборах. Также ст. 56 НК РФпредусмотрено, что льготами по налогам и сборам признаются предоставляемыеотдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные законодательством оналогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками,включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере.Из вышеуказанного следует, что только налоговые органы производятпредоставление льгот по уплате налога, предусмотренных Законом N 2020-1.
Необходимые справки, подтверждающие право на льготы, а такжепроизведенные расчеты должны быть приобщены к документам, на основании которыхпроизводится исчисление налога. Такими документами в соответствии с п. 4 ст. 5Закона N 2020-1 являются справки о стоимости имущества, переходящего в порядкенаследования.
Таким образом, нотариусу необходимо направлять сведения повсем свидетельствам о праве на наследство независимо от величины оценкиимущества, переходящего в порядке наследования. Это также обусловлено иположением ст. 1 Закона N 2020-1, которая гласит, что плательщиками данногоналога являются физические лица, которые принимают имущество, переходящее в ихсобственность в порядке наследования или дарения.
Нотариусу при направлении сведений следует учитывать, что всоответствии с п. 7 ст. 5 Закона N 2020-1 физические лица, проживающие запределами Российской Федерации, обязаны уплатить налог до получения документа,удостоверяющего право собственности на имущество. Такой порядок необходим всвязи с тем, что после получения документа, удостоверяющего право собственностина имущество без уплаты налога, налоговым органам будет довольно проблематичновзыскать данный налог. В связи с этим выдача им правоустанавливающего документабез предъявления квитанции об уплате налога не допускается, и сведениянаправляются в период оформления права собственности на имущество, переходящеев порядке наследования или дарения. В противном случае в соответствии с частью1 ст. 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.93 г.N 4462-1 нотариус, совершивший нотариальное действие, противоречащеезаконодательству Российской Федерации, обязан по решению суда возместитьпричиненный вследствие своих неправомерных действий ущерб. Одновременно ст. 17Основ законодательства Российской Федерации о нотариате предусмотрено, что занепредставление либо несвоевременное представление документов, необходимых дляисчисления налога, нотариус может быть привлечен в судебном порядке кответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так,НК РФ за такой вид налогового нарушения предусматривает взыскание штрафа вразмере одной тысячи рублей.
Но не только нотариус предоставляет справки в налоговыйорган, в отдельных случаях и налоговые органы выдают справки для предоставленияих нотариусу. Так, п. 8 ст. 5 Закона N 2020-1 предусмотрено, что наследственноеимущество и имущество, перешедшее в порядке дарения, может быть продано,подарено, обменено собственником только после уплаты им налога, чтоподтверждается справкой налогового органа.
Немалое значение имеет полнота сведений о плательщике, атакже об имуществе, переходящем в порядке наследования, направляемых нотариусомв налоговые органы. Справка должна содержать все сведения, которые необходимыдля исчисления налога. Это, прежде всего, фамилии, имена и отчества граждан,вступающих в наследство, с указанием места проживания (прописки), а такжефамилия, имя и отчество наследодателя. Поскольку при исчислении налога имеютзначение родственные отношения между дарителем и одаряемым, а также к какойочереди наследников относится физическое лицо, вступающее в наследство, и этиданные в процессе оформления документов нотариус может установить, желательноотражать степень родства в справке, направляемой нотариусом в налоговый орган.В противном случае гражданам необходимо будет лично явиться в налоговый орган сдокументами, подтверждающими их степень родства, и налоговым органам придетсяпроизводить перерасчет ранее предъявленного налога.
Что касается сведений об имуществе, переходящем в порядкенаследования или дарения, то необходимо указать перечень и вид имущества, понедвижимому имуществу — место нахождения с указанием названий улиц, номеровдомов и квартир, также оценку каждого вида имущества и доли имущества,переходящие каждому вступающему в наследство, а также оценку каждой долиимущества. При этом следует иметь в виду, что оценка имущества, переходящего впорядке наследования, указывается на день открытия наследства, даже если быстоимость этого имущества в момент выдачи свидетельства была иной по сравнениюс его оценкой на день открытия наследства.
Оценка транспортных средств производится страховыми органамиили организациями, связанными с техническим обслуживанием транспортных средств,при оформлении права наследования судебно-экспертными учреждениями системыМинюста России.
Оценка другого имущества производится экспертами(специалистами-оценщиками).
По вкладам в учреждениях банков и в других кредитныхучреждениях, переходящим в порядке наследования или дарения, нотариусунеобходимо в справке указать размер вклада с начисленными процентами. 2. Наследование по завещанию
В Российской цивилистической литературе наиболеераспространено определение завещания как односторонней сделки, направленной,прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателемсвоими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель[6].
Гражданское законодательство Российской Федерации, ранее несодержащее определения «завещания» ныне закрепляет (ст.1118 ГК РФ), что, завещаниеявляется односторонней сделкой, которая создает права и обязанности послеоткрытия наследства.
Следует отметить, что термин «завещание»применяется в двух значениях: так называется как сам документ, в которомнаходит выражение воля завещателя, так и акт выражения воли завещателя. Впоследнем значении завещание представляет собой одностороннюю сделку и непредполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Поэтомудействительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержаниемили возражения против него[7].
Завещание в современном законодательстве, как формараспоряжения не просто является альтернативой наследования по закону. Используязавещание, можно выйти из сложной ситуации, связанной с распределениемимущества между наследниками по закону. Если, например, после смерти отца, неоставившего завещания, два его сына как наследники по закону будут претендоватьна имущество, заключающееся в земельном участке, домовладении и автомашине, тополучат они независимо от своего желания по 1/2 доли в автомашине, земельномучастке и домовладении (если нет завещания, имущество распределяется в равныхдолях между наследниками по закону). А форма завещания позволяет, например, оставитьавтомашину одному сыну, а земельный участок и домовладение другому.
Итак, завещание определяет правовую судьбу имуществазавещателя после его смерти. Однако, важно отметить, что при жизни оно непорождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Болеетого, завещатель может при жизни составить несколько завещаний, определяясудьбу одного и того же имущества (например, менять (переназначать) наследниковквартиры), при этом действительным будет последнее решение. Таким образом, вступлениев силу завещания как бы откладывается на неопределенный срок. Этим завещанияотличаются от других видов распоряжений[8].
Не смотря на то, что завещание является единоличной,односторонней сделкой, как пишет Барщевский М.Ю. на практике имеются случаи,когда суды признают действительным завещания, составленные от имени двух лиц.По конкретному делу «суд обратил внимание на то, что составление завещания от именидвух лиц не противоречит закону»[9].«Как и К. Б. Ярошенко, я не могу согласиться с таким решением суда» отмечаетБарщевский М.Ю.
Следует отметить, что не всякое распоряжение, составленноена случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни впользу третьего лица тоже является распоряжением страхователя на случай смерти,но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается несвоим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти ипоэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю[10].
Для судебной и нотариальной практики часты случаи, когдазавещатель, указав определенное лицо в завещании наследником конкретногоимущества, фактически передает имущество будущему наследнику, а тот, в своюочередь, обязуется предоставить завещателю пожизненное содержание. В данномслучае имеет место двусторонняя сделка, сводящаяся, по существу, к договору оботчуждении имущества с условием пожизненного содержания.
Такой вид сделок часто используется в мошеннических целях,когда наследодатель завещает «несуществующее имущество» или же в последствиипередумывает и меняет наследника на иное лицо. Так, например, бабушка завещаласвою квартиру сторонним людям с условием ее пожизненного содержания. После еесмерти выяснилось, что таких «завещаний» с условием содержания было составленонесколько, а в последнем завещании в качестве наследника был указан внук.
Поэтому, разрешая вопрос о юридической судьбе такого родасделок, необходимо руководствоваться правилами п.2 ст.170 ГК РФ, т.е. правиламио притворных сделках. Другими словами, при отсутствии в данной сделке чего-либопротивозаконного к ней следует применять правила той сделки, которую стороныдействительно имели в виду.
Поскольку наследодатель в любое время может изменить илиотменить ранее составленное им завещание по любой причине, в том числе и присовершении противоправных действий, он сам может осуществить защиту отпосягательств на свободу завещания. Такие его действия можно рассматривать каксамозащиту гражданских прав (путем восстановления положения, существовавшего донарушения права), и они осуществляются самостоятельно, без обращения вгосударственные органы. Конечно, завещание, как и любая другая сделка,заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признана судомнедействительной. Однако представляется, что такое возможно лишь после смертинаследодателя по иску заинтересованных лиц. Поскольку при жизни наследодательсам вправе осуществить свою защиту, нет необходимости в применении мергосударственного принуждения. Иное решение вопроса привело бы к необоснованномуограничению прав наследодателя. Кроме того, вопрос о действительности завещанияреально возникает только после открытия наследства, а до того времени завещаниеюридической силы не имеет. Из этих же соображений, по-видимому, в текст частитретьей ГК РФ включена норма о том, что оспаривание завещания до открытиянаследства не допускается (п.2 ст.1131 ГК РФ), а также указывается, чтозавещание является односторонней сделкой, действительность которой определяетсяна момент открытия наследства. Поэтому следует признать, что до открытиянаследства юрисдикционная форма защиты, требующая вмешательства компетентныхорганов (в данном случае — подача искового заявления о признании завещаниянедействительным) наследодателем, как правило, не используется. Обращение же кэтой форме защиты возможно, например, при наличии препятствий для выражения«последней воли» со стороны нотариуса, отказывающего в удостоверениизавещания. Защита права происходит в судебном порядке при обжаловании отказа всовершении нотариальных действий по правилам особого производства (гл.32 ГПКРСФСР).
На практике встречаются случаи включения в брачный договорусловий, ограничивающих свободу завещания (например, обязательство совершитьзавещание в пользу супруга, кого-либо из детей и т.п.). При наличии такогоусловия в брачном договоре оно является ничтожным как ограничивающееправоспособность супругов (п.3 ст.42 Семейного кодекса Российской Федерации[11]).
В юридической литературе высказывалась точка зрения, чтолишение граждан права наследования следует рассматривать как ограничениеправоспособности.
Гражданская правоспособность, т.е. способность иметьгражданские права и нести гражданские обязанности, признается в равной мере завсеми гражданами. Ограничить граждан в правоспособности можно лишь в случаях ив порядке, установленных законом (ч.1 ст.22 ГК РФ). Представляется, что подограничением правоспособности следует понимать лишение способности иметькакое-либо право, применяемое в случаях и порядке, установленных законом, засовершение правонарушения, как правило, на определенный срок.
При лишении граждан права наследования по мотивамнедостойного поведения следует говорить не об ограничении гражданскойправоспособности, а о лишении лица конкретного субъективного права[12],Лишение субъективного гражданского права означает полное прекращениесуществования того конкретного права, которое гражданин имел. Ограничение жеправоспособности возможно, как правило, лишь на определенный срок. Кроме того,в отличие от правоспособности субъективное гражданское право предполагаетправообладание, наличие конкретного субъективного права у лица, управомоченногосовершать определенные действия и требовать надлежащего поведения от другихлиц. Закон предусматривает возможность лишения гражданина принадлежащего емусубъективного права, однако при этом гражданин остается полностьюправоспособным.
Завещание – приоритетный вид наследования строится на рядепринципов.
Во-первых, это свобода завещания. Завещатель вправепо своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определитьдоли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всехнаследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить взавещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании,отменить или изменить совершённое завещание. Свобода завещания ограничиваетсяправилами об обязательной доле в наследстве. Завещатель вправе совершитьзавещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том,которое он может приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать кому-либоо содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Во-вторых – тайна завещания. Нотариус, другоеудостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, атакже гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе дооткрытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, егосовершения, изменения или отмены.
В случае нарушения тайны завещания завещатель вправепотребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другимиспособами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. Кроме того, всоответствии с новым законодательством, завещатель вправе совершить закрытоезавещание (статья 1126 ГК РФ).
Согласно ч.2 ст. 1118 ГК РФ, завещание может быть совершеногражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полномобъеме. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлятьгражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлениемсовершеннолетия, то есть по достижении 18- летнего возраста, либо вступления вбрак до совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ).
Однако в литературе было высказано мнение, согласно которомувступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у негоправа завещать свое имущество. Аргументируя свою точку зрения, П.С. Никитюкссылается, но существу, на два обстоятельства. Первое заключается в том, чтопонятие гражданской дееспособности и «завещательной деятельностью, какспособностью создавать права и обязанности на случай своей смерти длядругих» не является одним и тем же. Второе обстоятельство, заключается втом, что вступление в брак лица не достигшего 18- летнего возраста, непорождает у него права избирать и быть избранным, не изменяет егоправосубъектности с позиции гражданско-процессуального кодекса и т.д.[13]Оба эти обстоятельства не являются состоятельными, так как основываются наневерном, казуистическом толковании закона. Во-первых: гражданскаядееспособность включает в себя и право завещать, и во-вторых: нормы другихотраслей права не могут являться критерием в данном случае.
Недееспособные и частично дееспособные лица не могутсоставлять завещания. После их смерти возможно только наследование по закону.Утрата завещателем дееспособности после составления завещания не влияет на силупоследнего.
По зарубежному законодательству способность к составлениюзавещания также зависит от достижения лицом определенного возраста, а также оттого, осознает ли оно значение и последствия своих действий, Во Франции,Швейцарии, Англии способность к составлению завещания возникает в полном объемес достижением совершеннолетия (18 лет). В ФРГ могут составить завещаниенесовершеннолетние, достигшие 16 лет (2229 ГГУ). Во Франции несовершеннолетним,достигшим 16 лет (неэмансипированным), разрешается составлять завещание вотношении половины принадлежащего им имущества, а при отсутствии родственниковдо шестой степени родства — наравне с совершеннолетними (ст. 904 ФГК). Внекоторых штатах США способность к составлению завещания возникает еще раньше(например, в Джорджии — с 14 лет). В Англии военнослужащим и морякам в плаваниипредоставлено право совершать завещания по достижении 14 — летнего возраста.Учитывая необходимость свободного выражения воли завещателем, законодательствои судебная практика признают недействительными завещания, совершенныедушевнобольными, слабоумными, а также сделанные под влиянием насилия, угрозы,обмана, заблуждения и т.п.[14]
В Соединенных Штатах правовое понятие завещательнойдееспособности обычно определяется как наличие у наследодателя достаточныхпсихических способностей, чтобы “понимать природу завещания, понимать ивоспроизводить в памяти характер и состояние его или ее собственности, помнитьи понимать его или ее отношения со своими живущими потомками, супругом(супругой), родителями и с теми, чьи интересы могут быть затронуты завещанием”.Во многих штатах далее требуется, чтобы “у наследодателя также не было … бредаили галлюцинаций, результатом [которых] является завещание лицом своегоимущества таким образом, каким он или она не сделали бы его, если бы не былобреда или галлюцинаций”. В некоторых штатах обнаруживаются небольшие различия;например, в Массачусетсе к критерию, касающемуся “природы и состояния своейсобственности” добавляются квалификационные признаки “в общем виде”. Однако внескольких штатах требуется лишь один из трех критериев; например, в Миссуритребуется только, чтобы наследодатель “осознавал свои обязанности по отношениюк объектам своей щедрости и степень связи с ними”, а в Миннесоте — чтобынаследодатель понимал “характер, состояние и размер своей собственности” и “былспособен удерживать это в памяти достаточно долго для того, чтобы сформулироватьразумное суждение, касающееся их”[15].
Если завещатель, дееспособный на момент составлениязавещания, будет лишен дееспособности в дальнейшем, завещание сохраняет силу, инаоборот, если завещание составлено лицом недееспособным, в последствии ставшимдееспособным, завещание недействительно. Не будет действительным и завещание,сделанное лицом, временно находящимся в таком состоянии, когда оно не можетпонимать значения своих действий[16].
Итак, лица недееспособные не могут составлять завещания нилично, ни через представителя (ввиду строго личного характера завещания).
В юридической литературе бывшего СССР вопрос о завещательнойправоспособности лиц в возрасте от 16 до 18 лет являлся дискуссионным.Большинство авторов, основываясь на действовавшем законодательстве, приходили ввыводу о том, что частично дееспособные не обладают правом завещания[17].Иное мнение высказывали Мозжухина З.И. и Барщевский М.Ю., которые считали, чтоможно было бы предоставить несовершеннолетнему прво завещать имущество,приобретенное своим трудом и заработной платой, а также авторскимвознаграждением, а в отношении имущества, полученного иным путем,несовершеннолетние не должны обладать правом завещания[18].
Некоторые авторы[19]отстаивают точку зрения согласно которой лица, в судебном порядке признанныеограничено дееспособными, не имеют права завещать. На этой же позиции стоит и нотариальнаяпрактика. Однако, существуют и другие точки зрения. Так, согласно мнению Т.Д.Чепыги этой категории лиц должно быть предоставлено право завещать.
Исходить при этом необходимо из следующего:
1. лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическимивеществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишьограничивается в ней;
2. цель назначения попечительства над указанным лицомзаключается в том, чтобы не допустить такого использования гражданином своегоимущества, которое идет во вред ему самому, его семье и которое, наконец, посвоим целям является антиобщественным;
3. завещание вступает в действие после смерти наследодателяи при жизни последнего не может быть средством использования имущества в целяхзлоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами[20].
Такая позиция представляется правильной посколькураспоряжение имуществом на случай смерти не может способствовать расходованиюимущества в антисоциальных и антиобщественных целях.
В случаях, когда с просьбой об удостоверение завещанияобращается лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в такомсостоянии, когда оно не может понимать значения своих действий или не можетруководить ими (например, в нетрезвом состоянии), нотариус вправе отказать вудостоверении завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновьобратится к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадутобстоятельства, послужившие мотивом к отказу[21].
Говоря о наследственной дееспособности, необходимо воззренияиностранных авторов.
Так, американские исследователи наследственнойдееспособности отмечают, что следующие несколько десятилетий должны, вероятно,привести к возрастающему спросу на консультации психиатров и заключенияэкспертов по делам, в которых действительность завещания оспорена илипредполагается, что будет оспорена по основаниям, связанным со ссылкой на недееспособностьили восприимчивость автора завещания (наследодателя) к недопустимому влиянию.Ожидается, что наибольший вклад в упомянутое возрастание спроса внесетувеличение числа американцев, переживающих возраст, в котором возникает рискразвития болезней, сопровождающихся слабоумием, таких как болезнь Альцгеймера,которые часто могут вызывать психические изменения, позволяющие поднятьправовые вопросы, описываемые нами в этой статье. К другим факторам можноотнести рост общественной и профессиональной осведомленности об этих состоянияхи их последствиях для психической деятельности, возрастание “восприимчивости”судов к доказательствам, касающимся психического состояния, а также менеестрогие правила доказывания, касающиеся заключений экспертов по этим вопросам[22][10].
Всоответствии с действующим законодательством (статья 1121 ГК РФ), завещательможет совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, таки не входящих в круг наследников по закону.
Завещатель может указать в завещании другого наследника(подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследникили наследник завещателя по закону умрёт до открытия наследства, либоодновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев егопринять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него,либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования какнедостойный.
По сравнению с ранее действовавшим законодательством,статьёй 1121 ГК РФ существенно расширен перечень случаев, для которых можетподназначаться другой наследник. Так, по действовавшей ранее статье 536 ГКРСФСР подназначение было применимо только для случаев, если назначенный взавещании наследник умрёт до открытия наследства или не примет его.
Завещатель вправе в завещании возложить на одного илинескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счёт наследствакакой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или несколькихлиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этойобязанности (завещательныйотказ).
Содержание завещания может исчерпываться завещательнымотказом.
Предметом завещательного отказа может быть:
— передача отказополучателю в собственность, во владение наином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства.
— передача отказополучателю входящего в состав наследстваимущественного права;
— приобретение для отказополучателя и передача ему иногоимущества;
— выполнение для него определённой работы или оказание емуопределённой услуги;
— осуществление в пользу отказополучателя периодическихплатежей и тому подобное.
Например, на наследника, к которому переходит жилой дом,квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанностьпредоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок правопользования этим помещением или его определённой частью.
Важно отметить, что при последующем переходе правасобственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу правопользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу,сохраняет силу.
Если отказополучатель умер до открытия наследства илиодновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказаили не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытиянаследства, либо лишился права на получение завещательногоотказа как недостойный, то наследник, обязанный исполнить завещательный отказ,освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когдаотказополучателю завещанием подназначен другой отказополучатель.
Завещатель может в завещании возложить на одного или несколькихнаследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либодействие имущественного или неимущественного характера, направленное наосуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность можетбыть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании частинаследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещатель вправе также возложить на одного или несколькихнаследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, атакже осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
Наследник, на которого завещателем возложен завещательныйотказ или завещательное возложение имущественного характера, должен исполнитьего в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихсяна него долгов завещателя.
Если такой наследник имеет право на обязательную долю внаследстве, его обязанность исполнить отказ (возложение) ограничиваетсястоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер егообязательной доли.
Если завещательный отказ (или завещательное возложениеимущественного характера) возложен на нескольких наследников, такой отказ(возложение) обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его долев наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
При переходе в соответствии с правилами ГК РФ долинаследства, причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанностьисполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к другимнаследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следуетиное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение.
Отметим, что в отличие от действовавшей прежде статьи 538 ГКРСФСР частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательныйотказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону.
Как мы уже отмечали, в соответствии со ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе отменить или изменитьсоставленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этомпричины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания нетребуется чьё-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками вотменяемом или изменяемом завещании.
Отмена или изменение завещания (как в целом, так и вотношении имеющихся в нём отдельных завещательных распоряжений) производитсяпосредством нового завещания.
Новое завещание, не содержащее прямых указаний об отменепрежнего завещания или имеющихся в нём отдельных завещательных распоряжений,отменяет это прежнее завещание в той части, в которой оно противоречит новому[23].
Завещание может быть отменено также посредством распоряженияо его отмене, совершённым в форме, установленной ГК РФ для совершениязавещания.
В случае недействительности нового завещания илираспоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии спрежним завещанием.
Однако, важно отметить, что если новое завещание отмененосамим завещателем, то прежнее (отменённое этим новым) завещание автоматическине восстанавливается. 3. Наследование по закону
Глава 63 Кодекса даже по заглавиюопределяет, что никто и никакой иной закон не могут установить иную очередностьнаследников, кроме тех, которые обозначены в данной главе. В практике возниквопрос: если международным договором Российской Федерации предусмотрена инаяочередность наследования, каким актом руководствоваться? Систематическоетолкование ГК показывает, что если международным договором Российской Федерацииустановлены иные правила очередности наследования (чем те, что установлены вгл.63 ГК), применяются правила международного договора. Кроме того, еслиподлежащим применению к наследственным отношениям (в конкретном случае) являетсяправо иностранного государства, то и в этом случае необходимо руководствоватьсяочередностью наследования, установленной в праве соответствующего иностранногогосударства.
Рассмотрим основные положения 63главы ГК.
Даже самый беглый анализ показываетряд существенных изменений по сравнению с ранее действующим законодательством онаследовании.
Во-первых, в круг наследников позакону добавлена пятая, шестая и седьмая очереди. Здесь нужно обратить вниманиена тот факт, что по общему правилу наследники каждой из очередей (т.е. всенаследники, относящиеся к одной очереди) наследуют в равных долях. Так, еслинаследников первой очереди трое, то каждый из них получает 1/3 наследства.Однако из этого общего правила есть важное исключение. Доля наследника по закону,умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит поправу представления к его потомкам. Эта доля делится между наследниками(потомками умершего наследника) поровну.
В практике возник вопрос: ненарушается ли правило о равенстве долей, содержащееся в ст.1141, в случаях,если наследнику причитается обязательная доля в наследстве? Нет, не нарушается:дело в том, что в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющийправо на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в т.ч. истоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Во-вторых, в отличие отдействовавшей прежде статьи 538 ГК РСФСР частью третьей ГК РФ установлено правозавещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию,но и на наследника по закону. Так ст.1139 ГК РФ закрепляет, что завещательможет в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещаниюили по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного илинеимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели(завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена наисполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственногоимущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе такжевозложить на одного или нескольких наследников обязанность содержатьпринадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимыйнадзор и уход за ними.
Кроме вышеназванных изменений вГражданском кодексе уменьшена доля, которую получают обязательные наследники.Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Поранее действующему закону обязательные наследники, т. е. нетрудоспособныеиждивенцы наследодателя, которые находились на его иждивении не менее года,наследуют не менее двух третей от той доли, которую они унаследовали бы, еслибы было наследование по закону, а не по завещанию. Реально это, означает, что вситуации, когда у наследодателя есть законный наследник, одновременноявляющийся его иждивенцем, наследодатель, даже составив завещание, можетраспорядиться только одной третью своего имущества, ибо две трети автоматическиотойдут упомянутому наследнику-иждивенцу.
Вступивший в юридическую силузакон снижает эту норму до одной второй (именно столько получат обязательныенаследники). Такая норма вполне соответствует Конституции РФ. И, самое главное,что эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и онвправе им прямо распорядиться на случай своей смерти. Правило же об обеспеченииобязательных наследников — это, по сути, ограничение свободы завещания ираспоряжения собственностью. Конституцией, действующей в нашей стране,охраняются свобода использования частной собственности и распоряжения ею, исвобода наследования, поэтому третья часть ГК РФ соответствует духуконституционных норм.
Отметим, что в обязательную долюзасчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает изнаследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного впользу такого наследника завещательного отказа.
И еще одно немаловажное положение- если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечёт за собойневозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник,имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, анаследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иноежилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основногоисточника получения средств к существованию (орудия труда, творческаямастерская и тому подобное), суд может с учётом имущественного положениянаследника, имеющего право на обязательную долю, уменьшить размер обязательнойдоли или отказать в её присуждении.
Наглядно это представляется ввиде таблицы, где собраны основополагающие тезисы норм современного кодекса инорм ГК 1964 (также посвященных праву на обязательную долю в наследстве):Ст.1149 ГК Ст.535 ГК 1964 Предоставляет право на обязательную длю в наследстве наследникам (нетрудоспособным и несовершеннолетним) первой и седьмой очереди Предоставляла право на обязательную долю в наследстве только наследникам первой очереди Исходит из того, что размер права на обязательную долю в наследстве составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику Исходила из более высокого размера обязательной доли в наследстве, не менее 2/3 доли, которая причиталась бы наследнику Четко указывает имущество, за счет которого удовлетворяется право на обязательную долю в наследстве Не содержала указаний о той части наследства, за счет которой удовлетворяется право на обязательную долю в наследстве Устанавливает виды имущества, входящего в наследство, которое засчитывается в состав права на обязательную долю в наследстве Не содержала таких правил Исходит из того, что имущество, получаемое наследником в порядке завещательного отказа, засчитывается в право на обязательную долю в наследстве Не предусматривала возможность удовлетворения права на обязательную долю в наследстве за счет завещательного отказа Не регулирует вопрос о возможности удовлетворения права на обязательную долю в наследстве за счет предметов обычной домашней обстановки и обихода Позволяла удовлетворить право на обязательную долю в наследстве за счет предметов обычной домашней обстановки и обихода Предоставляет суду право (при наличии оснований, предусмотренных в п.4 ст. 1149) уменьшить размер обязательной доли в наследстве Не предоставляла суду права на уменьшение размера обязательной доли в наследств
Как видно из представленнойтаблицы, новый кодекс никак не ущемляет права первоочередных наследников, в тоже время предоставляя большие возможности нетрудоспособным наследникам, ккоторым относятся лица, находившиеся на фактическом иждивении наследодателя,т.е. лицах, которые находились на его полном содержании или получали от негопомощь, которая была для них постоянным и основным источником средств ксуществованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивенияостальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т.п.)устанавливается любыми допустимыми доказательствами (справками из РЭУ,свидетельскими показаниями, предоставлением документов, данными о налоговыхвычетах, представляемых налоговыми органами, решениями судебных органов ит.п.). Причем, в этот список не входят т.н. недостойные наследники(рассматриваемые в ст. 1117). Может показаться, что это противоречие – еслинаследник по каким-либо причинам находится в положении «недостойного», но в тоже время будучи нетрудоспособным – имеет ли он право на обязательную долю внаследстве? Противоречий в данном случае нет: дело в том, что в силу ст.1117 ГКдаже лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве, не могут бытьнаследниками. Иначе говоря, правила ст.1117 ГК парализуют действие правилст.1149 (несмотря на нетрудоспособность наследников, упомянутых в ст.1149).Таким образом, законодатель исходит из принципов справедливости и моральнойответственности перед теми, кто действительно имеет право на наследство,достоин и нуждается в нем.
Только при отсутствии наследниковпо закону или по завещанию всех возможных очередей, либо при учете другихфакторов, когда наследники не могут получить завещанного им (что, согласитесь,случается чрезвычайно редко), имущество покойного, следуя ст. 1151, признаетсявыморочным и переходит в собственность Российской Федерации[24].
Итак, действующим законодательством,вместо двух, введено восемь очередей наследников по закону. Как и раньше,наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследниковпредшествующих очередей. Означает это, что наследники предыдущей очереди:
— отсутствуют;
— никто из них не имеет праванаследовать;
— все они отстранены отнаследования;
— лишены наследства;
— не приняли наследства;
— все они отказались отнаследства.№ очереди Наследники 1 Дети, супруг и родители 2 Полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери 3 Дяди и тёти (т. е. полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей) 4 Прадедушки и прабабушки 5 Двоюродные: дедушки и бабушки, внуки и внучки (т. е. дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сёстры его дедушек и бабушек) 6 Двоюродные: правнуки и правнучки, племянники и племянницы, дяди и тёти 7 Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 8 Нетрудоспособные лица, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (при отсутствии иных наследников). При наличии иных наследников по закону эти граждане наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследству
Какотмечает, Суханов Е.А., не нужно пугаться того, что будет слишком многокандидатов в наследники. Некоторые родственники чаще всего не доживают домомента наследования, скажем, прабабушки и прадедушки наследодателя. К тому женаследниками по закону объявлены некоторые лица, которые наследуют и по праву представления.В Гражданском кодексе 1964 г. наследниками по праву представления были названытолько внуки и внучки наследодателя. Они могли претендовать на имуществодедушек и бабушек в тех случаях, когда к моменту открытия наследства неоказывалось в живых их родителей или того из их родителей, кто призывался бы кнаследованию по закону. Теперь по праву представления будут наследовать нетолько внуки, но и племянники и племянницы, а также некоторые другиеродственники (например, двоюродные), и одновременно перечисленные категориивключены в круг наследников по закону. В результате получается восемь очередейнаследования.
Главный смысл данной новеллысостоит в том, чтобы не допустить случаев выморочности наследственногоимущества — оно должно оставаться в кругу родственников наследодателя (близкихили, если так сложится жизнь, хотя бы дальних). Это разумно, ибо практикапоказывает, что государство обычно не очень заинтересовано в переходе к немунаследственного имущества, особенно когда оно состоит из предметов домашнейобстановки и обихода, и, надо сказать, распоряжается им не лучшим образом.Совсем недавно в средствах массовой информации сообщалось о судьбенаследственного имущества Галины Улановой, нашей знаменитой балерины. После неене осталось прямых наследников по закону (в силу действующего ранее Кодекса),но две племянницы готовы были принять ее имущество. Тем не менее оно каквыморочное перешло государству. Налоговые органы (представляющие в данномслучае интересы государства) сочли это имущество малоценным и решили продатьего за бесценок, лишь бы получить хоть какую-то прибыль. Между тем некоторыепредметы (возможно, прямой денежной ценности действительно не имеющие)представляют собой памятники нашей истории. Это письма известных деятелейкультуры, дневники, афиши и программы спектаклей и пр. И если бы родственникистали наследниками, они, очень вероятно, использовали бы полученное поназначению — скажем, для создания музея. Поэтому нам считается правильнымрасширение круга наследников по закону.
Следует сказать несколько слов отакой вещи, как наследование по праву представления. В том случае, еслинаследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно снаследодателем, его доля переходит к его потомкам. Такое правило установлено недля всех очередей, а только для первой, второй и третьей.
Расширение круга наследников позакону, с одной стороны, ограничивает вероятность того, что имущество в концеконцов унаследует государство. С другой стороны, расширение круга наследниковвлечёт за собой увеличение числа претендентов на наследство.
В соответствии с действующимзаконодательством (ст.1147 ГК РФ), при наследовании по закону усыновлённый иего потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другойприравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).
Усыновлённый и его потомство ненаследуют по закону после смерти родителей усыновлённого и других егородственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие егородственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновлённогои его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктами 3 и 4статьи 137 Семейного кодекса РФ усыновлённый сохраняет по решению судаотношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению:
При усыновлении ребёнка однимлицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери,если усыновитель — мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель — женщина.
Если один из родителейусыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушкии бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершегородителя, если этого требуют интересы ребёнка.
При этом сохранённые решениемсуда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками неисключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и егородственниками.
Граждане, относящиеся кнаследникам по закону второй-седьмой очередей, нетрудоспособные ко дню открытиянаследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призываетсяк наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этойочереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на егоиждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем илинет.
Граждане, которые не входят вкруг наследников по закону первой-седьмой очередей, но ко дню открытиянаследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателянаходились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследуют по законувместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается кнаследованию. При отсутствии других наследников по закону такиенетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качественаследников восьмой очереди.
Нетрудоспособными являются лица,достигшие пенсионного возраста (по общему правилу, женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работниковпенсионный возраст может быть меньшим); инвалиды всех трех групп инвалидности; лица,не достигшие 16 лет (учащиеся — 18 лет). Некоторые ученые считают, что,учитывая тяжелое положение молодежи, особенно учащейся, а также высокий процентбезработицы среди молодежи, следует относить к нетрудоспособным лиц, недостигших 18 лет, а учащихся — и старше 18 лет, до окончания учебы при очнойформе обучения, но не более чем до 23 лет.
Срок нетрудоспособности дляпризвания к наследованию иждивенцев значения не имеет — главное, чтобы намомент открытия наследства нетрудоспособность наступила.
Отметим, что ранее действовавшейстатьёй 532 ГК РСФСР к наследникам по закону были отнесены нетрудоспособныелица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.Условие совместного проживания наследника-иждивенца с наследодателем в ГК РСФСРотсутствовало.
Ранее были названы правила,установленные для всех иждивенцев (в целом эти правила новеллой Гражданскогокодекса не являются). Новелла (единственная, но очень важная) состоит в том,что статья 1147 ГК РФ дифференцирует иждивенцев по критерию принадлежности их кодной из очередей, названных в ст.1143-1145 — это наследники 2-7 очередей.
Сейчас выделяется две группыиждивенцев. Первая — наследники 2-7 очередей (для наследников первой очередистатус иждивенца не имеет значения, так как они в любом случае призываются кнаследованию); вторая — субъекты, наследниками по закону не являющиеся.
Эта дифференциация необходима дляустановления еще одного условия призвания к наследованию нетрудоспособныхиждивенцев — для иждивенцев первой группы (наследников 2-7 очередей) проживаниесовместно с наследодателем не обязательно; для иждивенцев второй группы (неявляющихся наследниками) — обязательно.
Для определения статусаиждивенца, не принадлежащего к числу наследников по закону, обязательнымявляется признак совместного с наследодателем проживания. Как долго такойиждивенец должен проживать с наследодателем, чтобы получить право наследования?Комментаторы новых норм Гражданского кодекса о наследовании уже высказалимнение, что «иждивенец должен не только находиться на иждивениинаследодателя не менее года, но и проживать с ним тоже не менее одногогода»allpravo.ru/library/doc99p0/instrum113/item218.html — _ftn1#_ftn1.
Есть и другая точка зрения: «наосновании п.2 комментируемой статьи может быть сделан другой вывод: годичныйсрок относится ко времени иждивения, срок же проживания (как и срокнетрудоспособности) не установлен. Неточность формулировки нормы Гражданскогокодекса позволяет давать различные толкования. Поскольку основным считаетсятолкование буквальное, представляется, что на практике к наследованию будутпризываться и те иждивенцы, не являющиеся наследниками, которые проживали снаследодателем на момент его смерти не менее года»http://allpravo.ru/library/doc99p0/instrum113/item218.html- _ftn2#_ftn2.
Определение статусанетрудоспособного иждивенца, призываемого к наследованию, чрезвычайно важно,так как влечет за собой применение правила наследования таких лиц (это правилоизменений не претерпело): иждивенец наследует вместе с наследниками тойочереди, которая призывается к наследованию.
Таким образом, учитывая то, чтодифференциация иждивенцев не была известна ГК РСФСР, можно сделать вывод:действующий Гражданский кодекс исключил из числа призываемых к наследованиюиждивенцев тех, которые не являются наследниками по закону и не проживалисовместно с наследодателем.
А вот для иждивенцев, неявляющихся наследниками по закону, но совместно с наследодателем проживавших,комментируемая статья ввела особое правило, не известное ГК РСФСР. Это правилокасается ситуаций (маловероятных, но возможных), когда наследники всех семиочередей отсутствуют, т.е. иждивенец технически не может быть призван кнаследованию вместе с той очередью, которая наследует. В такой ситуации наосновании п.3 статьи 1147 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие снаследодателем и не являющиеся наследниками по закону, становятся таковыми,т.е. наследуют в рамках восьмой очереди. Как видим, восьмая очередь возникает вдостаточно редких ситуациях.
Помимо названных выше, серьезнойновеллой Гражданского кодекса является указание в качестве наследников лиц, неявляющихся кровными родственниками наследодателя. Это пасынки, падчерицы, отчими мачеха наследодателя. Они являются наследниками седьмой очереди, т.е.призываются к наследованию при отсутствии наследников всех предыдущих шестиочередей. Поскольку п.3 ст.1145 ГК РФ не устанавливает иное, представляется,что указанные лица (пасынки, падчерицы, отчим, мачеха) призываются кнаследованию независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателемили нет, а также от того, обязаны ли они были друг друга содержать или нет.
Статья 1445 ГК РФ исчерпываетсяуказанием на перечисленные семь очередей наследников, однако существует ивосьмая очередь, определенная в п.3 ст.1148. Такое разделение статей, по мнениюисследователей, называющих очереди наследников, представляетсяюридико-техническим недостатком Гражданского кодексаhttp://allpravo.ru/library/doc99p0/instrum113/item218.html- _ftn3#_ftn3.
С этой оговоркой можноконстатировать, что возможные наследники по закону исчерпывающе перечислены ГКРФ. Из этого следует, что другие лица наследниками быть не могут. В частности,это относится к троюродным братьям и сестрам наследодателя (например,троюродным братом наследодателя является внук сестры деда наследодателя) — ихотделяет пять рождений, не считая рождение наследодателя, т.е. они родственникишестой степени родства. Не являются наследниками и троюродные племянники иплемянницы (правнуки сестры деда наследодателя).
Уточним также, что наследники — двоюродные внуки и внучки, двоюродные правнуки и правнучки, а возможно, идвоюродные дяди и тети могут родиться после смерти наследодателя — главное,чтобы они были зачаты до момента открытия наследства. Этот вывод определяетсятем, что ч.1 п.1 ст.1116 ГК РФ имеет в виду не только детей наследодателя, но ифизических лиц вообще.
Отдельно следует остановиться навопросе: права супруга при наследовании, чему посвящена ст.1150 ГК РФ.
По общему правилу, установленномуп.1 ст.256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является ихобщей совместной собственностью, если договор между ними не устанавливает инойрежим этого имущества.
Положения ст.1150 относятся кслучаям наследования как по закону, так и по завещанию и определяют правасупругов, не заключавших брачный контракт, т.е. не изменивших режим имущества.
В случае смерти одного изсупругов отношения совместной собственности прекращаются и осуществляетсяраздел имущества. Поскольку доли предполагаются равными (в соответствии с п.1ст.39 СК РФ), наследственную массу будет составлять половина общего совместногоимущества.
Таким образом, например, принаследовании по закону после смерти наследодателя, имеющего жену, дочь и сына,они получат по 1/3 имущества, принадлежавшего наследодателю, которое будетявляться 1/2 общего имущества супругов. Как мы уже отмечали, необходимообратить внимание, что наследование будет осуществляться иначе, если супругиумерли в один день. Супруги, умершие в один день (коммориенты) не наследуютдруг после друга. Так, если супруги являются коммориентами, а у мужа есть брат,то (при отсутствии иных наследников) 1/2 супружеского имущества (доля мужа)перейдет к брату, а вторая половина (доля жены) станет выморочным имуществом.
При решении вопроса онаследовании в случае смерти одного из супругов необходимо учитывать, чтоопределенное имущество является собственностью каждого из них. Это имущество,принадлежащее супругу до вступления в брак; полученное в дар или по наследству;вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.) за исключениемпредметов роскоши.
Если договор между супругамиустановил режим долевой собственности, особых проблем, очевидно, не возникнет — наследоваться будет доля умершего супруга[25].
В соответствии со ст.1150 ГК РФприменяется только в тех случаях, когда граждане являются супругами всоответствии с положением Семейного кодекса, т.е. состоят в зарегистрированномбраке. Если брак был фактическим, то совместно нажитое имущество общим вгражданско-правовом смысле не станет, а будет принадлежать каждому изфактических супругов[26].
Приобретению наследства посвященаглава 64 ГК РФ. В соответствии со ст.1152 ГК РФ для приобретения наследстванаследник должен его принять.
Для этого наследник долженсделать следующее:
а) ясно и однозначно изъявитьволю на то, что он приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и вчасти обязанностей);
б) принять наследство одним изспособов, предусмотренных в ст.1153 ГК РФ;
в) принять наследство в сроки,установленные законом (ст.1154, 1155 ГК РФ).
При этом нужно учитывать, чтопринятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегосяему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
При призвании наследника кнаследованию одновременно по нескольким основаниям по завещанию и по закону илив порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и томуподобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному изэтих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. То есть, например,наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство позакону.Заключение
Право на наследование закреплено в основном законе нашейстраны (п.4 ст. 35) только это уже говорит о значимости и важности данногоинститута в правовом государстве.
Институт наследования является одним из наиболее изученных,в то же время достаточно спорным явлением в гражданском праве. Переходимущества от одного владельца к другому – процедура, требующая тщательногоподхода с рассмотрением всех нюансов. Систематизировать и способствоватьразрешению возможных вопросов должна служить третья часть гражданского кодекса,вступившая в силу в марте прошлого года.
Современное законодательство о наследовании еще далеко несовершенно, однако с принятием части третей Гражданского кодекса «разрубленГордиев узел».
Общий вывод, который можно сделать, исследуя тему«Наследование по закону», состоит в следующем: вопросы наследованияурегулированы в новом ГК гораздо подробнее, чем в старом. Многие проблемы,которые неоднозначно решались на практике, теперь решены.
Новый гражданский кодекс в части о наследовании, принесмножество положительных изменений: Наследование теперь осуществляется в целяхнаиболее полного выражения воли собственника-наследодателя.
Систематизировано законодательство о наследовании, расширенкруг наследников по закону настолько, что переход имущества к государствувозможен лишь в самых редких случаях. Кроме того, уменьшена доля, которуюполучают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует орасширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника-наследодателя:это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти.Также действующим гражданским кодексом существенно расширен перечень случаев,для которых может подназначаться другой наследник. Ограничено использованиенаследства в целях социального обеспечения вопреки воле наследодателя.
В эпохальном документе есть и нормы наследования отдельныхвидов имущества — недвижимости, земельных участков, вкладов, паев в жилищныхкооперативах, невыплаченных пенсий и многого другого. Это как раз те самые видыимущества, которые ранее вызывали особенно много споров.
Все эти обстоятельства говорят о большей «демократизации»норм о наследовании. Кроме того, они призваны контролировать основной принципкапиталистического общества — частная собственность должна оставаться частной.
Английская поговорка гласит, что человек может проститьсмерть отца, но никогда не простит лишения себя наследства. Конечно, живя всемье и видя окружающее его, но не принадлежащее ему имущество, человекволей-неволей начинает задумываться о том, что рано или поздно это должноперейти к нему. К сожалению, в последнее время участились преступления, аконкретнее – факты мошенничества, связанные с получением и распоряжениемнаследством лицами, фактически наследниками не являющимися. Только аккуратностьи беспристрастность суда в вопросах рассмотрения дел о наследовании могут идолжны это предотвращать. Руководствуясь новым законодательством, это станетпроще.Список литературы
1. Нормативно-правовые акты
1.1. Часть третья Гражданского кодексаРоссийской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ // СЗ Российской Федерацииот 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552
1.2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29декабря 1995 г. N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1января 1996 г. — №1. — Ст. 16.
1.3. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РоссийскойФедерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 17 декабря2001 г. — N 51. — Ст. 4831.
1.4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний» // Собрание законодательстваРоссийской Федерации. — 3 августа 1998 г. — №31. — Ст. 3803.
1.5. Закон РФ от 12 декабря 1991 г. N 2020-1«О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования илидарения» // Ведомости Съеда народных депутатов Российской Федерации иВерховного Совета Российской Федерации. — 19 марта 1992 г. — N 12. — Ст. 593.
1.6. Положение о порядке обеспечения пособиямипо государственному социальному страхованию (утв. постановлением ПрезидиумаВЦСПС от 12 ноября 1984 г. N 13-6) (с изм. и доп. на 15 апреля 1992 г.) //Библиотека «Российской газеты» совместно с библиотечкой журнала«Социальная защита». – 1995. — Вып. №4.
1.7. Инструкция Госналогслужбы РФ от 30 мая 1995г. №32 «О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего впорядке наследования или дарения» // Финансовая газета. – 1995. — №26.
2. Специальная литература
2.1. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство, М., “Юридическаялитература”, 1989г.
2.2. Барщевский М.Ю. Наследственное право, М., 1996г.,
2.3. Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. – М.: Белыеальвы. – 1995.
2.4. Борисов А.Б. Комментарий кГражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. — М.: Книжный мир. — 2002.
2.5. Васильева М.В. Как грамотно составить завещание // Законодательство.-  №4.- апрель 1998 г.
2.6. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию, М., 1967г. — с.49;
2.7. Гражданское и торговое право капиталистических государств, отв. Ред.Васильев Е.А., М.,1993.
2.8. Гражданское право. Том 2, отв. Ред. Е.А. Суханов. — М.: — 1993 г.
2.9. ГуcевА.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса РоссийскойФедерации. — М.: ИНФРА-М, 2002. — (Библиотека судьи. Вып.5).
2.10. Маслович А. Наследование по завещанию и закону // Сборник АКДИ. –2002.
2.11. Мозжухина З.И. Наследование по завещанию в СССР, М.,“Юридическаялитература”, 1955г.
2.12. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс –Кишинев.: 1973год.
2.13. Поссе Е.А. Советское гражданское право, Л.,1982г.,
2.14. Розанцева Д.Н. Участие органов внутренних дел в осуществлениигражданской правосубъектности. — М.: 1985.
2.15. Советское гражданское право, под Ред. Новицкого И.Б. — М.: 1959 г.
2.16. Советское гражданское право. Часть 2. / Под ред. Смирнов В.Т.Толстой Ю.К., Юрченко А.К. — Л.: 1982 г.
2.17. Телюкина М.В. Комментарий кразделу V Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство иэкономика. — №8. — август 2002 г.
2.18. Чепига Т.Д. К вопросу о праве завещать // Вестник МГУ. — серия X. — Право №2. — М.: 1965г.
2.19. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию, М., 1985г.,
2.20. Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию. — В кн.: Комментарийсудебной практики за 1973 год. — М.: 1974.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.