Санкт– Петербургский Государственный университет ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Общие положения возмещениявреда, причиненного работникам трудовым увечьем или профессиональнымзаболеванием.
Курсовая работапо трудовому праву
студентки 3 курса
1 потока 1 группы
Куля А.В.
Научный руководительСанкт — Петербург
1999 год
Оглавление
1. Введение… 3
2. Законодательство овозмещении вреда, причиненного работником увечьем, профессиональным заболеваниемлибо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовыхобязанностей… 6
3. Ответственностьработодателя за вред, причиненный здоровью работника при исполнении им трудовыхобязанностей… 8
4. Винаработодателя… 15
5. Доказательствоответственности работодателя за
причиненный вред… 19
5.1. Акт о несчастном случаена производстве… 19
5.2. Приговор, решение суда,постановление прокурора, органа дознания или предварительного следствия… 24
5.4. Медицинское заключениео профессиональном заболевании… 25
5.5. Решение о наложенииадминистративного или дисциплинарного взыскания на виновных лиц. 26
5.6. Решение регионального(отраслевого) отделения Фонда социального страхования о возмещении организациейбюджету государственного социального страхования расходов на выплату рабочемуили служащему пособия по временной нетрудоспособности в связи с трудовымувечьем… 26
5.7. Другие документы… 27
5.8. Свидетельскиепоказания… 27
6. Смешаннаяответственность… 27
7. Виды возмещения вреда… 31
8. Экспертизатрудоспособности… 32
9. Заключение… 36
10. Список литературы:… 37
1. Введение.
Отношения по возмещениювреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо инымповреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, регулируются ГК РФ и Правилами возмещения работодателями вреда, причиненногоработникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждениемздоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей (в ред.Федерального Закона от 24.11.95. № 180 -ФЗ). Правила утверждены ВерховнымСоветом Российской Федерации 24 декабря 1992 года. Они введены в действие с 1декабря 1993 года.[1]Сэтого же времени на территории Российской Федерации не действуют правила, утвержденныеСоветом Министров СССР 3 июля 1984 года.
Союзные нормативные актысодержали ряд серьезных недостатков, снижающих уровень правовых гарантий дляграждан, пострадавших на производстве, и вред, причиненный их здоровью, вомногих случаях полностью не возмещался.
Действовавший в прошломпорядок возмещения вреда, причиненного трудовым увечьем, распространялся награждан, состоявших в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями иорганизациями, то есть на рабочих и служащих. Он не охватывал производственныекооперативы, колхозы и работавших в них членов; не распространялся на граждан,выполнявших работы по гражданско-правовым договорам подряда и поручения.
Также следует отметить,что в счет сумм, причитающихся в возмещение вреда, засчитывалась сумма пенсиипо инвалидности (вследствие трудового увечья), а в случаях смертипострадавшего – и пенсия по случаю потери кормильца, то есть размер возмещениявреда снижался на сумму этих пенсий. В то же время на предприятие возлагаласьобязанность возместить соответствующему органу выплачиваемую пенсию. Все этоне без оснований можно рассматривать, как фактическое лишение пенсии поинвалидности или по случаю потери кормильца и отступление от сущностисоциального пенсионного страхования, призванного охранять интересы как застрахованных,так и страхователей, то есть предприятий.
Размер возмещения вредаранее хотя и определялся исходя из заработка потерпевшего, однако установленныйпорядок его подсчета, сориентированный на союзное пенсионное законодательство,давно утратившее силу, приводил к занижению заработка и, следовательно, возмещениявреда.
Суммы, причитающиеся ввозмещение вреда, не корректировались с учетом роста стоимости жизни иминимальной оплаты труда, что можно рассматривать как серьезнейшее нарушение.Не предусматривалась ранее и выплата единовременного пособия в связи с трудовымувечьем, как потерпевшему, так и его семье, равно как и возмещение моральноговреда, причиненного трудовым увечьем.
К тому же существоваладовольно сложная процедура рассмотрения споров по вопросам возмещения вреда,причиненного вследствие трудового увечья. Их досудебное рассмотрениевозлагалось на профкомы предприятий, которые наделялись функциями арбитра, несвойственными общественной организации.
В новых актах многиенедостатки устранены.
Установленный новыйпорядок возмещения вреда распространен на всех работающих граждан, пострадавшихна производстве, в том числе занятых в кооперативах и выполняющих работу погражданско-правовым договорам подряда и поручения. Отменено правило о сниженииразмера возмещения вреда на сумму назначенной и выплачиваемой пенсии по инвалидностивследствие трудового увечья и пенсии по случаю потери кормильца в результатетой же причины: теперь эти пенсии назначают и выплачивают сверх возмещениявреда.
Предусмотрено исчислениеразмера возмещения вреда из полного фактического заработка пострадавшего, в томчисле с включением в него оплаты за сверхурочную работу, работу посовместительству и авторского гонорара.
Помимо этого введенакорректировка сумм возмещения вреда в связи с ростом цен на потребительскиетовары и услуги, а также повышением минимальной оплаты труда. Граждане,получающие возмещение вреда в связи с трудовым увечьем, защищены, такимобразом, от девальвации выплачиваемых им сумм возмещения вреда вследствиеинфляционных процессов. Установлена выплата единовременного пособия пострадавшему(а в соответствующих случаях и его семье) сверх возмещения утраченного заработкаи дополнительных видов возмещения вреда. Размер такого пособия может бытьравен сумме минимальной оплаты труда за пять лет. Возмещается также моральныйвред, вызванный трудовым увечьем, сверх всех иных выплат.
Следует отметить, чтовопрос о возмещении морального вреда приобрел значительную актуальность современи принятия Гражданского кодекса Российской Федерации.
В значительной степенитеперь упрощена процедура реализации предоставленных прав по возмещению вредав связи с повреждением здоровья на производстве и их судебной защиты.
На основе сложившихсяособенностей применения Правил Верховный суд России обобщил судебную практикупо затронутому вопросу, а также по вопросам применения законодательства окомпенсации морального вреда, в том числе по делам о возмещении вреда,причиненного трудовым увечьем, и дал соответствующие разъяснения.[2]
В конце 1995 года былпринят Федеральный закон, которым внесен ряд существенных изменений идополнений в Правила, в частности затрагивающих проблемы индексации заработка,из которого исчислено возмещение вреда, исчисления заработка в случаяхизменения специальности, квалификации или должности незадолго до трудовогоувечья, а также усиления ответственности за задержку выплаты возмещения вреда.[3]Все эти поправки применяются независимо от того, когда получено повреждениездоровья.
С первого марта 1996 годавведена в действие часть вторая Гражданского кодекса РФ.
Ряд норм гл.59 Кодексаимеет непосредственное отношение к возмещению вреда. В них зачастую иначе, чемв Правилах, более благоприятно для потерпевших и их семей разрешаютсянекоторые вопросы.
Эта часть Кодексаприменяется к обязательственным отношениям, возникшим после введения ее вдействие. Установлено, что действие ст.1085-1094 ГК РФ, регулирующих возмещениевреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, распространяется также наслуча, когда причинение вреда имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1марта1993 года (с учетом трехлетнего срока давности), и причиненный вредостался не возмещенным.2. Законодательство о возмещении вреда, причиненного работником увечьем,профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным сисполнением ими трудовых обязанностей.
Кзаконодательству, регулирующему возмещение труда, причиненного работникамувечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,связанным с исполнением ими трудовых обязанностей относятся прежде всегоГражданский кодекс РФ (части первая и вторая) и Правила возмещенияработодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональнымзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением имитрудовых обязанностей
Часть первая ГК РФвведена в действие с первого января 1995 года Федеральным законом от 30 ноября1994 года № 52-ФЗ.
С введением в действиечасти второй ГК РФ, содержащей гл.59 «Обязательства вследствие причинениявреда» (ст. 1064-1101), утратили силу раздел III «Обязательное право» ГК РСФСР 1964 года и раздел III «Обязательное право» Основгражданского законодательства Союза ССР и республик, содержавшие нормы овозмещении вреда.
Если до введения вдействие части второй ГК РФ при отдельных расхождениях между нормами ГК РСФСР иПравилами применялись нормы Правил (как более позднего законодательного актаРФ), то теперь в подобных случаях следует руководствоваться нормами частивторой ГК РФ.
Впредь до приведениязаконов и иных правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие счастью второй ГК РФ они применяются, поскольку не противоречат ей.
Важное значение имеетвопрос о применении на территории РФ законодательства Союза ССР. Ратифицируясоглашение о создании СНГ, Верховный Совет РСФСР, постановлением от 12 декабря1991 года, установил, что «в целях создания условий, необходимых дляреализации ст.11 названного Соглашения, … на территории РСФСР до принятиясоответствующих законодательных актов РСФСР нормы бывшего Союза ССРприменяются в части, не противоречащей Конституции РСФСР, законодательствоРСФСР и настоящему Соглашению»[4].
При указанном условиинормативные акты бывшего СССР могут применяться при решении вопросов овозмещении вреда.
Особо следуетостановиться на вопросах, связанных с применением Основ гражданскогозаконодательства СССР и республик от 31 мая 1991 года[5],так как они содержали раздел о возмещении вреда. Основы должны были вступить всилу с 1 января 1992 года. В связи с прекращением существования СССР этого непроизошло. Согласно постановлениям Верховного Совета РФ от 14 июля 1992 года«О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономическойреформы» и от 3 марта 1993 года «О некоторых вопросах применения законодательстваСССР на территории Российской Федерации»[6]до принятия нового Гражданского кодекса РФ Основы гражданского законодательстваСоюза ССР и союзных республик применялись на территории РФ, за исключениемположений, устанавливающих полномочия Союза ССР в области гражданскогозаконодательства, и в части, не противоречащей Конституции РФ изаконодательным актам РФ принятым после 12 июня 1990 года (то есть послепринятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР).
Важное значение в решениивопросов возмещения вреда имеют постановления Пленума Верховного суда РФ,прежде всего постановление от 28 апреля 1994 года № 3 « О судебной практике поделам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья » и постановлениеот 20 декабря 1994 года № 10 « Некоторые вопросы применения законодательства окомпенсации морального вреда »[7].
Некоторые вопросысудебной практики по делам, имеющим отношение к возмещению вреда (например, обустановлении фактов, имеющих юридическое значение), разъяснены в постановленияхПленума Верховного суда СССР. В каких пределах можно пользоваться ими? Ответна этот вопрос дает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992года № 8 («Бюллетень Пленума Верховного Суда РФ», 1992 год, №7). До принятиясоответствующих законодательных актов РФ нормы бывшего СССР и разъяснения по ихприменению, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда СССР, могутприменяться судами в части, не противоречащей Конституции и законодательствуРФ и Соглашению Содружества Независимых Государств.
В ст. 1 Правил указывается,что в тех случаях, когда договорами (соглашениями) между РФ и другими странамипредусматриваются иные правовые предписания, чем те, которые содержатся в ГКРФ и Правилах, применяются правовые предписания, предусмотренные такими договорами(соглашениями).
Вопрос этот особенноостро стоит в отношении потерпевших, получивших увечье в странах ближнегозарубежья (бывших союзных республиках), и проживающих в России или получившихувечье в России, но проживающих за ее рубежами.3. Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работникапри исполнении им трудовых обязанностей.
Суды рассматриваютбольшое количество дел, в которых остро встает вопрос об ответственностиработодателя.
Следует отметить, чтозаконодательство предусматривает два варианта рассмотрения заявлений овозмещении вреда: по Правилам и общегражданский.
Правила распространяютсяна случаи повреждения здоровья при исполнении трудовых обязанностей. Вопросывозмещения вреда решаются администрацией и судами. Степень утраты профессиональнойтрудоспособности устанавливается ВТЭК.
Во всех других случаяхповреждения здоровья ( то есть не при исполнении трудовых обязанностей)вопросы возмещения вреда решаются судами, а степень утраты профессиональнойтрудоспособности устанавливается судебно-медицинской экспертизой.
Общие условияответственности за причиненный вред предусмотрены ГК РФ.
Согласно ст. 1064 ГК РФвред, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществуюридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полномобъеме.
Вред, причинённыйправомерными действиями, подлежит возмещению лишь в случаях, предусмотренныхзаконом.
Юридическое лицо обязановозместить вред, причиненный его работником при исполнении трудовых(служебных, должностных) обязанностей (ст. 1068 ГК РФ).
Отсюда видно, чтоусловиями ответственности за причинение вреда являются:
1. Наличие вреда. Возмещению подлежит вред, носящийимущественный и моральный характер, то есть возмещаются материальные убыткипотерпевшего и моральный вред.
2. Противоправность действия,причинившего вред. Жизнь и здоровье граждан всемерно охраняются законом. Действие илибездействие, представляющее опасность для жизни и здоровья, является противоправными влечет за собой обязанность возместить вред. Закон считает противоправным самфакт причинения вреда гражданину. Поэтому специальных доказательствпротивоправности действий причинителя вреда обычно не требуется.
3. Причинная связь между притивоправнымдействием и причинением вреда. Термин «причинение вреда» подчеркивает необходимостьустановления причинной связи между ним и противоправным действием ответчика.Если вред не находится в причинной связи с противоправным действием, такоедействие не влечет обязанности по возмещению вреда.
4. Причинение вреда источникомповышенной опасности (независимо от вины работодателя) или вина работодателяпри причинении вреда не источником повышенной опасности.
Работодатель несетматериальную ответственность за вред, причиненный здоровью работника трудовымувечьем, происшедшим как на территории работодателя, так и за ее пределами, атакже во время следования к месту работы или с работы на транспорте,представленном работодателем.
Случаиповреждения здоровья, связанные по Правилам с исполнением работником своихтрудовых обязанностей, практически совпадают с перечнем несчастных случаев,приведенным в Приложении о расследовании и учете несчастных случаев напроизводстве, утвержденном постановлением Правительства РФ от 3 июня 1195 года№558.
Посложившейся практике к ним относятся и несчастные случаи, имевшие место приисполнении трудовых обязанностей во время командировки, а равно наступившиепри совершении каких-либо действий в интересах предприятий, хотя бы и безпоручения администрации.
Рассматриваютсятакже требования о возмещении вреда в связи с профессиональным заболеванием ипрофессиональным отравлением.[8]
Взаконодательстве о пособиях по временной нетрудоспособности и о государственныхпенсиях связь несчастных случаев с трудовым увечьем понимается шире, чем вПравилах.
Временнаянетрудоспособность и инвалидность рабочего или служащего также признаютсянаступившими вследствие трудового увечья, если, например, несчастный случайпроизошел по пути на работу или с работы, при выполнении государственных илиобщественных обязанностей, гражданского долга по спасению человеческой жизни,охране собственности, поддержанию правопорядка.
Втаких случаях ответственность, установленную Правилами, работодатель не несет,требования о возмещении вреда разрешаются непосредственно в суде, процентутраты профессиональной трудоспособности устанавливается судебно-медицинскойэкспертизой.
Вданном контексте имеются в виду лишь несчастные случаи, непосредственносвязанные с выполнением трудовых обязанностей. Несчастные случаи, которые по терминологиизаконодательства о пособиях связаны с работой, но произошли не напроизводстве, актом по форме Н-1 не оформляются и на них действие Правил нераспространяется.
Дляслучаев возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, необходимо сочетаниетрех условий: работа потерпевшего у работодателя; непосредственная связьповреждения здоровья с исполнением трудовых обязанностей; причинение вредаисточником повышенной опасности или наличие вины работодателя при причинениивреда не источником повышенной опасности. При совокупности этих условий ответственностьработодателя за причинение вреда устанавливается по Правилам, а заявленияпотерпевших (и нетрудоспособных, потерявших кормильца) рассматриваютсяадминистрацией и судом.[9]
Приотсутствии хотя бы одного из указанных условий нет оснований для примененияПравил и ответственность причинителя вреда устанавливается по нормам ГК РФ, азаявления потерпевших рассматриваются судом.
Ответственностьза вред, причиненный здоровью работника в период работы за границей, несет, пообщему правилу, министерство, ведомство, организация, предприятие, направившееработника за границу. Если потерпевший принят на работу за границей,ответственность за причинение здоровья возлагается на собственника предприятияпричинителя вреда.
Следует подробнееостановиться на следующих понятиях:
Увечье(несчастный случай) – это внезапное повреждение здоровья, вызванноевоздействием внешней (посторонней) силы. Для увечья характерно резкое, обычнотравматическое, повреждение здоровья. Под увечьем понимается любая травма:механическая (колотая, резаная, ушиб и т. д.), электрическая, химическая,токсическая, радиационная, психическая и др., повлекшая кратковременную илидлительную утрату трудоспособности, если она явилась результатом несчастногослучая, связанного с исполнением трудовых обязанностей.
Но невсегда увечье связано с травмой типа анатомического дефекта; иногда травмаможет обусловить патологический процесс, не сопровождающийся видимымианатомическими и органическими нарушениями. Травма может вызвать такжеобострение патологического процесса.
Положениео порядке учета и расследования несчастных случаев на производстве (п.2) даетперечень таких случаев: травма, в том числе полученная в результате нанесениятелесных повреждений другим лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог,обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией и ионизирующимизлучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенныеживотными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушениязданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайныхситуаций.
Острыепрофессиональные заболевания и отравления могут быть отнесены к несчастнымслучаям, если они вызваны, как правило, внезапным событием (например, взрывомбаллона с ядовитым газом), т.е. моментальным воздействием на организм человекаядовитых веществ. Острыми считаются профессиональные заболевания и отравления,возникшие после однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействиявредных профессиональных факторов. Они расследуются как несчастные случаи напроизводстве. Результаты расследования оформляются актом по форме Н-1.
Профессиональныезаболевания –это заболевания, вызванные действием неблагоприятных производственно-профессиональныхфакторов (пневмоконизмы, вибрационная болезнь, интоксикация и др.), а такжеряд таких заболеваний, в развитии которых установлена причинная связь своздействием определенного производственно-профессионального фактора и исключеноявное влияние других непрофессиональных факторов, вызывающих аналогичныеизменения в организме.
Правовпервые устанавливать диагноз хронического профессионального заболевания (илиинтоксикации) имеют только специализированные лечебно-профилактическиеучреждения и их подразделения (центры профпатологии, клиники и отделыпрофзаболеваний научных организаций клинического профиля, кафедрыпрофзаболеваний учреждений высшего, послевузовского и дополнительногомедицинского образования и др.), осуществляющие свою деятельность всоответствии с законодательством РФ об охране здоровья населения.
Известно,что одно и то же заболевание в одних случаях является профессиональным, а вдругих общим.
Министерствомздравоохранения СССР по согласованию с ВЦСПС 29 сентября 1989 года утвержденыСписок профессиональных заболеваний и Инструкция по применению Спискапрофессиональных заболеваний.
Профессиональнымиявляются не только заболевания, указанные в Списке, но и их осложнения и прямыепоследствия. При этом профессия больного не обязательно должна относиться кприведенным в Списке, поскольку они в нем приводятся не полностью, а только вкачестве примера.
Иноеповреждение здоровья. Под иным повреждением здоровья понимается общеезаболевание. Оно обычно не связано с исполнением трудовых обязанностей ирассматривается как страховой случай, за который работодатель ответственностипо Правилам не несет. Однако в отдельных, исключительных случаях, когда естьпрямая причинная связь между общим заболеванием и допущенными работодателемгрубейшими нарушениями безопасных условий труда, правил охраны труда, поставившимиработника в угрожающие здоровью условия, ответственность за причиненный вредможет быть возложена на работодателя.
Нужноотметить, что необходимым условием для отнесения общего заболевания к числуповреждений здоровья, связанных с исполнением трудовых обязанностей, являетсясоответствующее заключение компетентного медицинского учреждения.
Есливред причинен здоровью работника не источником повышенной опасности, тоработодатель освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причиненне по его вине. Гражданское законодательство до 1августа 1992 года (до введения в действие Закона Российской Федерации от 24декабря 1992 года " « О внесении изменений и дополнений в Гражданскийкодекс РСФСР ») предусматривало три основания ответственности за причиненныйвред: причинение вреда в обычных условиях (не источником повышенной опасности);причинение вреда источником повышенной опасности; причинение вреда гражданину,за которого причинивший вред был обязан уплачивать страховые взносы.
ОсновыГражданского законодательства Союза ССР и республик и вслед за ними ГК РСФСРустранили ответственность страхователя как самостоятельное основаниеответственности; теперь существуют два основания ответственности: причинениевреда источником повышенной опасности и причинение его не источником повышеннойопасности.
Этоположение закреплено в ст. 1064 и 1079 ГК РФ и ст. 3 Правил.
СогласноПравилам работодатель обязан возместить в полном объеме вред, причиненныйздоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей источникомповышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимойсилы либо умысла потерпевшего.
Необходимоотметить, что ответственность работодателя не связывается с его виной. Онотвечает во всех случаях, если только вред не явился результатом непреодолимойсилы либо умысла потерпевшего. Таким образом, работодатель при отсутствиисвоей вины отвечает и за случайное причинение вреда. Потерпевший не должендоказывать отсутствие умысла, бремя доказывания лежит на работодателе.
Поднепреодолимой силой, причинение вреда которой освобождает работодателя отответственности, понимается воздействие таких сил, предотвратить которыеработодатель не в состоянии даже при предельной осмотрительности, обычно этовоздействие стихийных бедствий (гроза, землетрясение, наводнение, оползень,ураган и т.п.).
Вслучаях причинения вреда здоровью работника не источником повышенной опасностиработодатель освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причиненне по его вине. Действует принцип: нет вины – нет ответственности. Бремядоказывания целиком лежит на работодателе. Потерпевший доказывать винуработодателя не должен.[10]
Понятиеисточника повышенной опасности раскрывается в гражданском законодательстве.Статья 1079 ГК РФ относит к владельцам источника повышенной опасностиюридических лиц и граждан, деятельность которых связана с повышеннойопасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов,электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществи т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности идр.).
Болееполная характеристика источников повышенной опасности приводится в п. 17постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 года №3 « Осудебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением». Впостановлении разъяснено, что источником повышенной опасности надлежит признатьлюбую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятностьпричинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со сторонычеловека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранениюпредметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного или иногоназначения, обладающих такими же свойствами. Имущественная ответственность завред, причиненный действием таких источников. Должна наступать как прицеленаправленном их использовании, так и при самопроизвольном проявлении их вредоносныхсвойств (например, в случае причинении вреда вследствие самопроизвольногодвижения автомобиля).
Подвладельцем источника повышенной опасности следует понимать организацию илигражданина, осуществляющих эксплуатацию источника повышенной опасности в силупринадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения,оперативного управления либо по другим основаниям (по договору аренды, подоверенности на управление транспортным средством, в силу распоряжениякомпетентных органов о передаче организации во временное пользование источникаповышенной опасности и т.п.).
Непризнается владельцем источника повышенной опасности и не несет ответственностьза вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником повышенной опасности всилу трудовых отношений с владельцем этого источника ( шофер, машинист,оператор и др.). При причинении вреда источником повышенной опасности, выбывшимиз обладания владельца в результате противоправных действий других лиц, но приналичии также виновного поведения владельца, ответственность за причиненныйвред может быть возложена судом как на лицо, использовавшее источникповышенной опасности, так и на его владельца. Ответственность владельцаисточника повышенной опасности может наступить, в частности, когда по его винене была обеспечена надлежащая охрана источника повышенной опасности. В этомслучае на каждого из причинителей вреда может быть возложена ответственность завред в долевом порядке, в зависимости от степени вины каждого из них. Еслипричинение вреда имело место в результате действия двух или несколькихисточников повышенной опасности, то при наличии других условий, дающих потерпевшемуправо на возмещение вреда, ответственность должна возлагаться солидарно на всехвладельцев источников повышенной опасности, которыми причинен вред [11]
Какуказывалось ранее, ответственность работодателя за вред, причиненный работникупри исполнении трудовых обязанностей, на основаниях, предусмотренных длявладельца источника повышенной опасности, установлена гражданским законодательствомс 1 августа 1992 года. В п.1 постановления Верховного Совета РоссийскойФедерации от 3 марта 1993 года «О некоторых вопросах применениязаконодательства Союза ССР на территории Российской Федерации» устанавливается,что Основы применялись на территории Российской Федерации с 3 августа 1992 годак тем гражданским правоотношениям, которые возникли после указанной даты.Поэтому, если вред причинен работнику при исполнении им трудовых обязанностейв результате воздействия источника повышенной опасности до 1 августа 1992 года(то есть до введения в действие Закона от 24 декабря 1992 года «О внесенииизменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР»), для возмещения вреда засчет работодателя необходимо установить его вину. Если же вред причиненисточником повышенной опасности 1 августа 1992 года или позднее, работодательотвечает независимо от своей вины, в том числе и за случай, и освобождается отответственности, только если докажет, что вред возник вследствие непреодолимойсилы либо умысла потерпевшего. Это положение полностью соответствуетст.ст.1079 и 1084 ГК РФ. 4. Вина работодателя.
Необходимоотдельно рассмотреть вопрос о вине работодателя. Вина работодателядифференцирована. Это представляет значительную трудность при рассмотрении делна практике.[12]
Трудовоеувечье считается наступившим по вине работодателя, если оно произошловследствие не обеспечения им здоровых и безопасных условий труда (несоблюдениеправил охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и т.п.).Согласно ст.139 КЗоТ РФ обеспечение здоровых и безопасных условий трудавозлагается на администрацию предприятия, которая обязана внедрять современныесредства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, иобеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновениепрофессиональных заболеваний работников.
Соответственновина работодателя в повреждении здоровья работника понимается в широком смыслекак не обеспечение им здоровых и безопасных условий труда. Это означает, чтопод виною работодателя понимается любое (даже незначительное) нарушение правилохраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии, отсутствиедолжного надзора за безопасностью работ и т.п.
Винаработодателя в каждом отдельном случае устанавливается им (администрацией) исудом.
Вкачестве иллюстрации можно привести следующий пример:
Рабочийтравмировал руку на металлорежущем станке. Станок был исправен, ограждения впорядке, правила охраны труда и техники безопасности администрацией не нарушены.Травма произошла в результате простой неосторожности работника. Так какнесчастный случай связан с воздействием источника повышенной опасности(движущийся механизм), работодатель обязан полностью возместить вред, несмотряна отсутствие своей вины.
Длявозложения на работодателя материальной ответственности за причинение вредаработнику имеет значение сам факт установления вины работодателя. Степень еговины (то есть были ли работники предприятия привлечены к уголовной,административной или дисциплинарной ответственности или вообще непривлекались) не играет решающей роли. Вне зависимости от степени виныработодатель обязан возместить материальный и моральный вред. Степень виныработодателя влияет лишь на размер возмещения, поскольку вопрос о самом возмещениипредрешен установлением его вины.[13]
Работодательможет быть освобожден от ответственности за вред, причиненный не источникомповышенной опасности, только при причинении вреда не по его вине. Инымисловами, работодатель в таких случаях не несет материальной ответственностиперед потерпевшим за невиновные действия. В этом существенное отличиеответственности по ч.2 ст.3 Правил от ответственности владельцев источниковповышенной опасности.
Винаработодателя означает вину тех или иных его работников, не обеспечившихбезопасных условий труда. Данное положение получило закрепление в ст.1068 ГКРФ, указывающей, что юридическое лицо возмещает вред, причиненный егоработником при исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей.При этом не имеет значения, повреждено здоровье по вине должностного лица илирядового работника. Обязанность возместить вред возлагается на работодателя,если вред причинен по вине его работников, какую бы должность они не занималии какую бы работу не выполняли.[14]Как разъяснил Пленум Верховного суда РФ, обязанность организации возместитьвред, причиненный по вине его работников, наступает не только тогда, когда ониявляются постоянными работниками, но и в случаях причинения вреда временнымиили нештатными работниками, а также лицами, выполняющими работу по трудовымсоглашениям.[15]Вина работника является виной организации и, как следствие этой вины, влечет засобой обязанность возместить вред.
Есливина работника уже установлена приговором суда, постановлением следственныхорганов, наложением штрафа или приказом о наложении дисциплинарного взыскания,вина работодателя очевидна и не требует дополнительных доказательств. Но и втех случаях, когда вина работника еще не установлена, вина работодателя отнюдьне может быть исключена. Доказательство наличия его вины, естественно,представляет большую сложность: для этого необходимо изучить обстоятельства поврежденияздоровья и выявить вызвавшие его причины. При рассмотрении заявления овозмещении вреда работодатель рассматривает и исследует акт о несчастномслучае, заключение государственного инспектора по охране труда(госгортехнадзора, госэнергонадзора, госатомнадзора, санэпиднадзора), а такжедругие доказательства.
Винаработодателя может заключаться как в действиях, так и в бездействии. Вредпричинен виновными действиями, если поступки того или иного работника (какумышленные, так и неосторожные) противоречат установленным правилам охранытруда, техники безопасности и производственной санитарии (например, введение вэксплуатацию станка без защитных приспособлений). Виновное бездействие имеетместо, когда те или иные работники умышленно или неосторожно не выполнилиобязанностей, возложенных на них правилами охраны труда, техники безопасностии производственной санитарии (например, не был проведен инструктаж по техникебезопасности).
Винавыражается в форме либо умысла, либо неосторожности. Для признания виныработодателя форма вины безразлична. Вред, причиненный умышленными илинеосторожными действиями, подлежит возмещению.
Понятнаситуация, что умышленное причинение увечья или иного повреждения здоровья приисполнении трудовых обязанностей практически не встречается. Как правило,причинение вреда является следствием неосторожных действий или бездействия.
Особуюсложность представляет установление ответственности работодателя за наступившеепрофессиональное заболевание. Профессиональными признаются заболевания,которые свойственны исключительно работе, связанной с определеннымипрофессиональными вредностями, а также заболевания, встречающиеся при работе сданными вредностями во много раз чаще, чем при иных условиях.
Посколькупрофессиональное заболевание, как правило, возникает в результате воздействияисточника повышенной опасности (вредных производственно – профессиональныхфакторов), доказывать вину работодателя в возникновении профессиональногозаболевания не нужно, необходима лишь связь этого заболевания с исполнениемтрудовых обязанностей.
Однакоимеются профзаболевания, не связанные с воздействием источника повышеннойопасности, полученные при обычных условиях труда.
Прирешении вопроса о вине работодателя в таких случаях надо исходить изследующего.
Несчастныйслучай на производстве происходит в краткий промежуток времени. И необеспечение работодателем здоровых и безопасных условий труда должно бытьзафиксировано именно в этот краткий промежуток. Иначе обстоит дело припрофессиональных заболеваниях. Они возникают в результате более или менеедлительного пребывания работника в определенных производственных условиях. Инеобеспечение администрацией здоровых и безопасных условий труда в этом болееили менее длительном промежутке времени должно быть зафиксировано. Есливозникновение профессионального заболевания или его обострение произошловследствие несоблюдения работодателем правил охраны труда (техникибезопасности, промышленной вентиляции, производственной санитарии), наработодателя возлагается ответственность за повреждение здоровья.
Еслиже профессиональное заболевание не связанное с воздействием источникаповышенной опасности, наступило в результате длительной работы в условияхнормального профессионального риска при полном соблюдении всех необходимыхнорм охраны труда. Оно рассматривается как страховой случай, за которыйработодатель ответственности по возмещению вреда не несет.
ПленумВерховного суда РФ в п. 6 постановления от 28 апреля 1994 года №3разъяснил, чтов соответствии с ч. 2 ст. 3 Правил условием ответственности за возникшее уработника профессиональное заболевание является вина работодателя. При этомнеобходимо учитывать, что профессиональное заболевание считается возникшим повине работодателя, если он не докажет, что вред возник не по его вине.5. Доказательство ответственности работодателя за причиненный вред.
Доказательствомответственности работодателя могут служить документы и показания свидетелей, вчастности: акт о несчастном случае на производстве; приговор, решение суда,постановление прокурора, органа дознания или предварительного следствия;заключение государственного инспектора по охране труда либо других должностныхлиц (органов), осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда исоблюдением законодательства о труде, о причинах повреждения здоровья;медицинское заключение о профессиональном заболевании; решение о наложенииадминистративного или дисциплинарного взыскания на должностных лиц; решение регионального(отраслевого) отделения Фонда социального страхования о возмещенииработодателем бюджету государственного социального страхования расходов на выплатуработнику пособия по временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем.
Этидокументы должны помочь установить следующие обстоятельства, обуславливающиеответственность работодателя за повреждение здоровья потерпевшего: наличиефакта несчастного случая и утраты трудоспособности; причинную связь междунесчастным случаем и утратой трудоспособности; связь повреждения здоровья илисмерти работника с исполнением им трудовых обязанностей; вину работодателя припричинении вреда не источником повышенной опасности.
Прирассмотрении конкретных заявлений о возмещении вреда работодателю и судубывают необходимы не все названные документы. Доказательная сила каждого изних различна.5.1. Акт о несчастном случае напроизводстве.
ФормаН-1 акта о несчастном случае на производстве утверждена постановлениемПравительства Российской Федерации от 3 июня 1995 года №558 одновременно сПоложением о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Согласноэтому Положению расследованию и учету подлежат все несчастные случаи напроизводстве, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другуюработу на один рабочий день и более, временную (не менее чем на один рабочийдень) или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть.
Ответственностьза организацию и своевременное расследование и учет несчастных случаев,разработку и реализацию мероприятий по устранению причин несчастных случаевнесет работодатель.
Отметим,что о всех несчастных случаях со смертельным исходом государственная инспекциятруда Российской Федерации информирует Федеральную инспекцию труда приМинистерстве труда Российской Федерации.
Расследованиенесчастных случаев проводится комиссией, образуемой из представителейработодателя, а также профсоюзного органа или иного уполномоченного работникамипредставительного органа. Состав комиссии утверждается приказом руководителяорганизации или уполномоченного им ответственного должностного лица.
Руководитель,непосредственно отвечающий за безопасность на производстве, в указанномрасследовании не участвует.
Потребованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего – его родственников) врасследовании несчастного случая может участвовать его доверенное лицо.[16]
Расследованиеобстоятельств и причин несчастного случая должно быть проведено в течение трехсуток с момента его происшествия.
Прирасследовании комиссия выявляет и опрашивает очевидцев и лиц, допустившихнарушение нормативных требований по охране труда, получает необходимуюдополнительную информацию от работодателя и, если это возможно, — объяснения отпострадавшего.
Несчастныеслучаи, происшедшие на производстве с работниками, направленными стороннимиорганизациями, студентами и учащимися, проходящими производственную практику,расследуются с участием полномочного представителя направившей их организации.
Тенесчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю или врезультате которых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются позаявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дняпоступления этого заявления.
Расследованиегрупповых несчастных случаев, несчастных случаев с возможным инвалиднымисходом и несчастных случаев со смертельным исходом проводится в течение 15дней комиссией в составе государственного инспектора по охране труда,представителей работодателя, органа исполнительной власти соответствующегосубъекта РФ и профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительногооргана.
Пригибели на производстве пяти и более работников в состав комиссии такжевключаются государственный инспектор по охране труда Федеральной инспекциитруда при Министерстве труда Российской Федерации и представителисоответствующего федерального органа исполнительной власти.
Нужноотметить, что результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваютсяработодателями в целях разработки и реализации мер по их предупреждению,решения вопросов о возмещении вреда пострадавшим (членам их семей),предоставления им компенсаций и льгот.
Каждыйнесчастный случай, вызвавший необходимость перевода работника в соответствии смедицинским заключением на другую работу на один рабочий день и более, потерюим трудоспособности не менее чем на один рабочий день или его смерть,оформляется актом о несчастном случае на производстве по форме Н-1.
Пригрупповом несчастном случае акт по форме Н-1 составляется на каждогопострадавшего отдельно.
Еслинесчастный случай произошел с работником другой организации, акт по форме Н-1составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с остальными материаламирасследования направляются в организацию, работником которой являетсяпострадавший. Третий экземпляр акта и других материалов расследования остаетсяв организации, где произошел несчастный случай.
В актепо форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причинынесчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения нормативныхтребований по охране труда.
Акт поформе Н-1 должен быть оформлен и подписан членами комиссии, утвержденработодателем и заверен печатью организации. Один экземпляр акта выдаетсяпострадавшему (его доверенному лицу) или родственникам погибшего по ихтребованию не позднее трех дней после окончания расследования. Второй экземплярхранится вместе с материалами расследования в течение 45 лет в организации поосновному на момент несчастного случая месту работы (учебы, службы) пострадавшего.
Каждыйакт по форме Н-1 учитывается организацией по месту основной работы (учебы,службы) пострадавшего и регистрируется в журнале регистрации несчастныхслучаев по форме, установленной Министерством труда РФ.
Материалырасследования групповых несчастных случаев, несчастных случаев с возможныминвалидным исходом, несчастных случаев со смертельным исходом вместе с актом поформе Н-1 и актом расследования указанных несчастных случаев в трехдневныйсрок после их оформления должны быть направлены работодателем в прокуратуру поместу, где произошел несчастный случай, государственную инспекцию труда посубъекту РФ, а также в органы государственного надзора ( по их требованию),если несчастный случай произошел в организациях (на объектах), подконтрольныхэтим органам.
Разногласияпо вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, непризнаниеработодателем несчастного случая, отказ в проведении его расследования исоставление акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его доверенноголица с содержанием этого акта рассматриваются органами Федеральной инспекциейтруда при Министерстве труда РФ или судом. В этих случаях подача жалобы не являетсяоснованием для неисполнения работодателем решений государственного инспекторапо охране труда.
Акт поформе Н-1 является важнейшим доказательством того, что повреждения здоровьяимело место в связи с исполнением потерпевшим трудовых обязанностей. Этот акт(или другой официальный документ о несчастном случае) потерпевший долженпредъявить во ВТЭК в связи с несчастным случаем на производстве.
Законодательствоне устанавливает срока давности для составления акта о несчастном случае напроизводстве. Акт, оформленный несвоевременно (даже несколько лет спустя посленесчастного случая), имеет юридическую силу и не нуждается ни в чьемутверждении.
Определеннуюсложность представляет вопрос о возможности установления факта несчастногослучая в судебном порядке.
Согласност.247 ГПК РСФСР рассмотрение дел об установлении факта несчастного случаявходит в компетенцию суда. Вместе с тем в соответствии со ст.248 ГПК РСФСР судустанавливает юридические факты лишь тогда, когда заявитель лишен возможностиполучить необходимые документы в ином порядке или когда не возможновосстановить утраченные документы.
Еслиработнику отказано в соответствии акта по тем мотивам, что несчастного случаяне было или факт несчастного случая не подтвердился, либо когда работник несогласен с изложением в акте обстоятельств несчастного случая, речь должнаидти об обжаловании действий администрации. Такие жалобы в соответствии с п.23Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстверассматриваются органами федеральной инспекции труда при Министерстве труда РФили судом.
Судвправе устанавливать факт несчастного случая на производстве лишь тогда, когдавозможность его установления во внесудебном порядке исключается, что должнобыть подтверждено соответствующим документом[17].
Основаниемдля обращения в суд может служить справка администрации об отсутствии данных,подтверждающих факт несчастного случая. В подобных ситуациях администрация неоспаривает факт несчастного случая, но лишена возможности составить акт ввидуотсутствия каких-либо доказательств. Спора по поводу факта несчастного случаяздесь нет, внесудебный порядок установления факта исключен, поэтому фактнесчастного случая может быть установлен судом.
Судебноеустановление факта несчастного случая на производстве имеет место, как правило,в связи с назначением пенсии по инвалидности от трудового увечья. Длявозмещения вреда судебное установление факта несчастного случая неприменимо.Возмещение вреда осуществляется в спорном (а когда дело доходит до суда, то висковом) порядке, и установление одного из обстоятельств дела в порядкеособого производства невозможно.
Потерпевший,претендующий на возмещение вреда, вправе обратиться к администрации и в суд итогда, когда он не располагает актом по форме Н-1. Администрация и суд обязанырассмотреть заявление по существу; вопрос о наличии несчастного случая,связанного с производством, разрешается одновременно с вопросом о возмещениивреда.
Отказсуда в приеме искового заявления о возмещении вреда по мотиву отсутствия актапо форме Н-1 противоречит ст.129 ГПК РСФСР и является незаконным.5.2. Приговор, решение суда,постановление прокурора, органа дознания или предварительного следствия.
Нарушениеправил охраны труда влечет уголовную ответственность в случаях,предусмотренных законом.
Обвинительныйприговор суда является бесспорным доказательством вины работника, аследовательно, и ответственности работодателя в повреждении здоровьяпотерпевшего. Обвинительный приговор предопределяет возложение на работодателяобязанности возместить потерпевшему причиненный вред.
Вслучаях прекращения дела в связи с отсутствием состава преступления привынесении оправдательного приговора уголовной вины работника предприятия нет.Однако это не исключает наличие ответственности гражданской, котораядостаточна для возложения на работодателя обязанности по возмещению вреда.Поэтому работодатель или суд не могут отказать в возмещении вреда только помотиву отсутствия уголовной вины. Обстоятельства и причины повреждения здоровьядолжны быть тщательно изучены, и при установлении на основе других доказательстввины работника предприятия в причинении вреда требования потерпевшего овозмещении вреда за счет работодателя подлежат удовлетворению.
5.3. Заключениегосударственного инспектора по охране труда либо другихдолжностных лиц (органов), осуществляющих контроль и надзор за состояниемохраны труда и соблюдением законодательства о труде, о причинах поврежденияздоровья.
Надзорза состоянием охраны труда и соблюдением законодательства о труде осуществляютгосударственные инспекторы по охране труда, действующие в соответствии сОсновами законодательства Российской Федерации об охране труда, принятыми 6августа 1993 года, и Положением о Федеральной инспекции труда при Министерстветруда Российской Федерации (Рострудинспекции), утвержденным Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 20 июля 1994 года №1504[18],а также государственные органы гостехнадзора, госатомнадзора, энергетическогонадзора и санитарно-эпидемиологической службы (ст. 244-248 КЗоТ).
Заключениегосударственного инспектора по охране труда или иной государственной инспекциио причинах повреждения здоровья является весьма авторитетным документом дляустановления ответственности работодателя в повреждении здоровья работника.
Прирешении вопроса о возмещении вреда истребование заключения государственногоинспектора по охране труда необязательно.
Обязательномурасследованию с участием государственного инспектора по охране труда подлежатнесчастные случаи групповые, с возможным инвалидным или со смертельным исходом(п. 11 Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев напроизводстве от 3 июня 1995 года).
Государственныйинспектор по охране труда при необходимости (по жалобе, при несогласии свыводами расследования обстоятельств и причин несчастного случая, при сокрытиинесчастного случая и по другим причинам) имеет право самостоятельно проводитьрасследование несчастного случая.
Порезультатам расследования составляется заключение, которое является обязательнымдля работодателя и может быть обжаловано в органы Федеральной инспекции трудапри Министерстве труда РФ (п. 24 Положения о порядке расследования и учетанесчастных случаев на производстве).5.4. Медицинское заключение опрофессиональном заболевании.
Специальноерасследование причин и условий возникновения профессионального заболеванияпроводится санитарным врачом по охране труда или другим специалистомсоответствующего центра государственного санитарно-эпидемиологического надзорапри участии врача лечебно-профилактического учреждения, представителейадминистрации и профсоюзной организации. По результатам расследованиясоставляется специальный акт[19].
В актедается детальное описание конкретных фактов несоблюдения техническихрегламентов производственного процесса. Специалисты, проводящие расследование,делают вывод о непосредственной причине профессионального заболевания ивиновных в этом должностных лицах.
Вцелях ликвидации и предупреждения профессиональных заболеваний (отравлений)даются обязательные для администрации конкретные предложения с указаниемсроков их выполнения.
Посовокупности собранных доказательств разрешается вопрос о возложении наработодателя обязанности возместить вред в связи с профессиональнымзаболеванием.5.5. Решение о наложенииадминистративного или дисциплинарного взыскания на виновных лиц.
Надзори контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране трудаосуществляются уполномоченными на то государственными органами и инспекциями,не зависящими в своей деятельности от администрации предприятий и ихвышестоящих органов, а также профессиональными союзами и состоящими в ихведении технической и правовой инспекциями труда – согласно положениям об этихинспекциям (ст. 244 КЗоТ).
Государственныминспекторам по охране труда, а также некоторым государственным органам иинспекциям предоставлено право наложения штрафа в административном порядке занарушение правил охраны труда.
Постановлениео наложении штрафа является в необходимых случаях доказательством виныработодателя в нарушении правил охраны труда, техники безопасности,промышленной санитарии и влечет его ответственность за причиненный вред.
Работникипредприятий, нарушившие правила охраны труда и техники безопасности, могут бытьпривлечены администрацией к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарнаяответственность предполагает наложение дисциплинарного взыскания только завиновные поступки. Поэтому приказ о наложении дисциплинарного взыскания на работникаявляется практически бесспорным доказательством его вины и устанавливает темсамым ответственность предприятия.5.6. Решение регионального(отраслевого) отделения Фонда социального страхования о возмещенииорганизацией бюджету государственного социального страхования расходов навыплату рабочему или служащему пособия по временной нетрудоспособности в связис трудовым увечьем.
Правовыносить такие решения предоставлено региональному отделению Фонда социальногострахования в тех случаях, когда оно установит, что трудовое увечье рабочегоили служащего является результатом нарушений администрацией правил охраны трудаили техники безопасности.
Такоерешение является обязательным для администрации и подлежит выполнению вбесспорном порядке.5.7. Другие документы.
Винаработодателя в трудовом увечье рабочего или служащего может устанавливаться илюбыми другими документами, из которых можно сделать вывод о вине работодателя.К их числу относятся материалы служебного расследования, докладные (служебные)записки об обстоятельствах трудового увечья, приказы об устранении допущенныхнарушений и др.5.8. Свидетельские показания.
Администрацияне связана какой-либо обязательной процедурой или формой опроса свидетелей онаможет выслушать всех, кто знает об обстоятельствах несчастного случая иобстановке, в которой он произошел. Это могут быть непосредственные очевидцыпроисшествия, лица, которые оказались там позднее, и те, кто слышал о том, каквсе произошло, от самого потерпевшего или от очевидцев. Свидетельские показаниямогут приниматься как в устной, так и в письменной форме.6. Смешанная ответственность.
Еслигрубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или увеличениювреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего размер возмещениясоответственно уменьшается.[20]
Пригрубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины работодателя в случаях,когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения такжесоответственно уменьшается. При этом отказ в возмещении вреда не допускается.
Приопределении степени вины потерпевшего рассматривается заключение профсоюзногокомитета предприятия, учреждения, организации или иного уполномоченногоработниками представительного органа по этому вопросу.
Смешаннаяответственность не применяется к дополнительным видам возмещения вреда, к выплатеединовременного пособия, а также при возмещении вреда в связи со смертьюкормильца (статьи 21,24,27,29 Правил).
Различаютоснования установления смешанной ответственности при причинении вредаисточником повышенной опасности и случаи причинения вреда не источникомповышенной опасности.
Есливред причинен источником повышенной опасности, смешанная ответственность можетбыть применена при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии виныработодателя (так как его ответственность наступает без вины). При причинениивреда не источником повышенной опасности смешанная ответственность может бытьприменена при установлении вины работодателя и грубой неосторожности потерпевшего(поскольку в указанных ситуациях работодатель отвечает за свою вину). В этих случаяхоснованием для материальной ответственности работодателя за повреждениездоровья работника является любая степень его неосторожной вины внеобеспечении безопасных условий труда.
Чтокасается потерпевшего, то его вина учитывается при условии грубойнеосторожности.
Легкаянеосторожность самого потерпевшего не влияет на размер возмещения причиненногоему вреда и, следовательно, не освобождает работодателя от обязанностиполностью возместить этот вред. Т. о., применение смешанной ответственностивозможно лишь в тех случаях, когда повреждение здоровья работника явилосьнераздельным результатом неосторожного или грубо-неосторожного поведенияадминистрации и грубо-неосторожного поведения потерпевшего. Для применениясмешанной ответственности при причинении вреда источником повышенной опасностивины работодателя не требуется (т.к. он отвечает без вины), достаточноустановить грубую неосторожность потерпевшего.
Этообстоятельство на протяжении многих лет неоднократно подчеркивалось Верховнымсудом СССР и Верховным судом РФ.
Так,еще определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от9 июня 1949 года было признано ошибочным применение смешанной ответственностина том основании, что потерпевшая П. должна бала быть осторожно, так какстанок не был огражден. Судебная коллегия отметила, что «в действиях П. нельзяусмотреть грубой небрежности или грубой неосторожности »[21]
Посколькусмешанная ответственность может применяться только при грубой неосторожностипотерпевшего, необходимо в каждом случае выяснить, была ли им допущена грубаянеосторожность.
Термин«грубая неосторожность » в законодательстве не раскрывается. Оценка его даетсяопределенными компетентными органами в каждом конкретном случае.
Решающеезначение для оценки действий работника имеют и субъективные моменты(квалификация, возраст, физическое и психическое состояние потерпевшего), иобъективные (конкретная обстановка, при которой произошел несчастный случай).
Например,если опытный рабочий, неоднократно проходивший инструктаж по техникебезопасности, имевший взыскание за снятие во время работы ограждений с режущейчасти станка, вновь допустил то же нарушение и в результате получил увечье. В этом случае есть основания говорить о грубом нарушении им правил техники безопасности,о грубой неосторожности и, следовательно, о смешанной ответственности. Если жетакое нарушение совершил недавно поступивший на предприятие молодой рабочий, ктому же бравший пример с более опытных работников, работавших рядом с ним итакже снимавших ограждения с режущей части станка во время работы, то налицолишь простая (но не грубая) неосторожность.
Поучительнымпримером всестороннего исследования как субъективной, так и объективнойстороны дела при решении вопроса о смешанной ответственности могут служитьпостановления Пленумов Верховного суда СССР и РСФСР по отдельным делам овозмещении вреда здоровью[22].
ПленумВерховного суда РФ особо подчеркнул, что грубой неосторожностью может бытьпризнано нетрезвое состояние потерпевшего, содействовавшее возникновению илиувеличению вреда[23].
Однаков подобных случаях необходима причинная связь между состоянием опьянения иповреждением здоровья. Иными словами, необходимо установить, что именносостояние опьянения явилось той грубой неосторожностью, которая обусловилапричинение вреда.
Дляприменения смешанной ответственности необходима причинная связь между виновнымповедением работника и повреждением его здоровья. Когда же между виновнымдействием потерпевшего и повреждением его здоровья причинная связь неустановлена, принцип смешанной ответственности не применяется, даже еслипотерпевший допустил грубую неосторожность.
Присмешанной ответственности вред потерпевшему возмещается работодателем неполностью, а частично. Размер возмещения определяется с учетом конкретныхобстоятельств дела и в зависимости от степени вины потерпевшего и, в надлежащихслучаях, работодателя. Чем больше степень вины потерпевшего, тем меньшая частьвреда ему возмещается, и наоборот, чем больше степень вины работодателя, тембольшую часть вреда он возмещает.
Такимобразом, между степенью вины потерпевшего и размером подлежащего возмещениювреда имеется обратная, а между степенью вины работодателя и размеромподлежащего возмещению вреда – прямая связь.
Необходимотакже, как это вытекает из настоящей статьи Правил и п. 23 постановленияПленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 года №3, учитывать конкретныеобстоятельства, при которых произошло увечье либо иное повреждение здоровьяработника.
Так, водном случае рабочий, имея защитные очки, не воспользовался ими, пренебрегаяхорошо известными ему правилами техники безопасности; в другом – тоже опытныйрабочий, случайно сломав очки, не пошел за новыми в кладовую цеха и продолжалработать без очков, желая сэкономить время для выполнения срочного задания.
Тольковсестороннее выяснение всех субъективных и объективных моментов позволяетправильно распределить между работодателем и потерпевшим материальный вред,причиненный трудовым увечьем.
Решениео возмещении вреда, вызванного трудовым увечьем работника, согласно Правилам,принимает работодатель.
Вцелях соблюдения полной объективности при определении размера возмещения вслучаях смешанной ответственности администрация обязывается при установлениистепени вины потерпевшего (в процентах) рассмотреть заключение профсоюзногокомитета предприятия или иного уполномоченного работниками представительногооргана по этому вопросу.
Заключениедолжно содержать оценку действий потерпевшего, указание на наличие илиотсутствие грубой неосторожности с его стороны и предполагаемую степень еговины (в процентах).
Вслучае рассмотрения иска о возмещении вреда в суде заключение профкома илииного представительного органа работников является важным доказательством прирешении вопроса о смешанной ответственности, которому суд должен дать оценку.
Гражданскийкодекс РФ и Правила одинаково считают невозможным отказ в иске при грубойнеосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда.
Согласност. 1083 ГК РФ при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии виныпричинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо отвины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может бытьотказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни илиздоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.
Смешаннаяответственность не применяется:
· к дополнительным видам возмещения вреда (расходам надополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, уход за потерпевшим,санитарно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, накапитальный ремонт этих средств, горючее и других).
· к выплате единовременного пособия.
· к возмещению вреда в связи со смертью кормильца.
Правиладопускают уменьшение размера возмещения вреда при смешанной ответственноститолько в отношении заработка, условно потерянного при стойкой утратетрудоспособности. Отсюда следует, что размер возмещения при смешаннойответственности не уменьшается в случаях временного перевода потерпевшего надругую работу.
Моральныйвред возмещается в денежной форме независимо от подлежащего возмещениюимущественного вреда. Размер возмещения определяется соглашением работодателя спотерпевшим (или членами семьи умершего), а при не достижении соглашения –судом. При решении этого вопроса учитываются все обстоятельства несчастногослучая, в том числе м степень вины работодателя и потерпевшего. После этогоспециальное снижение размера возмещения морального вреда на процент виныпотерпевшего было бы неправомерным.
7. Виды возмещения вреда.
Возмещениевреда состоит в выплате потерпевшему денежных сумм в размере заработка (илисоответствующей его части) в зависимости от степени утраты профессиональнойтрудоспособности вследствие данного трудового увечья; в компенсациидополнительных расходов; в выплате в установленных случаях единовременногопособия; в возмещении морального вреда.
Принципполного возмещения вреда сформулирован в ст.1064 ГК РФ, согласно которой вред,причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полномобъеме лицом, причинившим вред.
Возложитьна работодателя, причинившего вред, обязанность возместить его путемвосстановления прежнего состояния здоровья практически нереально. В такихслучаях возмещается материальный и моральный вред, причиненный потерпевшемуили его семье, то есть компенсируются убытки, вызванные повреждением здоровьяили смертью.[24]
Возмещениевреда состоит в выплате потерпевшему денежных сумм в размере заработка (илисоответствующей его части) в зависимости от степени утраты профессиональнойтрудоспособности вследствие данного трудового увечья; в компенсациидополнительных расходов (ст.21-23 Правил); в выплате в установленных случаяхединовременного пособия (ст.24 и 29 Правил); в возмещении морального вреда(ст.25 и 30 Правил).
Установленытакже компенсации при временном переводе потерпевшего на другую работу и приобучении (переобучении) его новой профессии (ст.19 и 20 Правил).
Поранее действовавшим Правилам потерпевшему возмещался только утраченный имвследствие трудового увечья заработок или его утраченная часть.
СейчасПравила отказались от понятия утраченного заработка (или его части) и говорят овозмещении той части прежнего заработка, которая соответствует проценту утратыпрофессиональной трудоспособности (независимо от того, снизился ли заработокфактически).8. Экспертиза трудоспособности
Определениестепени длительной или постоянной утраты потерпевшим профессиональнойтрудоспособности, причины и группы инвалидности, времени ее наступления, атакже нуждаемости в дополнительных видах возмещения вреда производитсяврачебно-трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК), если вред потерпевшемуработнику был причинен в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а востальных случаях – судебно-медицинской экспертизой по правилам, установленнымдля ВТЭК (см. п.27 постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994года №3). Свое решение ВТЭК выносит исходя из состояния потерпевшего на моментосвидетельствования.
Всвоей деятельности ВТЭК руководствуется Положением о порядке установленияврачебно-трудовыми экспертными комиссиями степени утраты профессиональнойтрудоспособности в процентах работникам, получившим увечье, профессиональноезаболевание или иное повреждение здоровья, связанные с исполнением ими своихтрудовых обязанностей (утверждено постановлением Правительства РФ от 23 апреля1994 года №392- «Собрание законодательства Российской Федерации», 1994, №2,ст.101).
Правона возмещение вреда связано с полной или частичной утратой потерпевшимтрудоспособности. Утрата трудоспособности часто влечет за собой признаниеработника инвалидом. Установление инвалидности и определение степени утратытрудоспособности в процентах тесно связаны: они являются разными формамивыражения утраты работником способности к труду.
Подинвалидностью понимается нарушение здоровья со стойким расстройством функцийорганизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимостьсоциальной защиты инвалида.[25]
Группаинвалидности устанавливается лицам, страдающим хроническими заболеваниями илиимеющим анатомические дефекты, в тех случаях, когда возникшее нарушение функцийорганизма препятствует выполнению профессионального труда и приобрелоустойчивый, несмотря на лечение, характер.
Основаниемдля установления группы инвалидности является стойкое нарушениетрудоспособности, которое заставляет больного прекратить профессиональный трудна длительный срок или значительно изменить его условия. К значительнымизменениям или облегчением в работе относятся также такие, которые приводят кпотере (снижению) квалификации или резкому сокращению объема трудовойдеятельности.
Инструкцияпо определению групп инвалидности утверждена Министерством здравоохранения СССРи ВЦСПС 1-2 августа 1956 года.[26]
Различаютсятри группы инвалидности (по степени их тяжести).
Трудоспособностьможно определить как совокупность врожденных и приобретенных способностейчеловека к действию, направленному на получение социально значимого результатав виде определенного продукта, изделия или услуги.
Профессиональнаятрудоспособность – это способность к труду по своей или другой, равной ей поквалификации и оплате профессии.
Определяяпроцент утраты профессиональной трудоспособности, ВТЭК в каждом отдельномслучае исходит из возможностей потерпевшего выполнять в той или иной степенисвою профессиональную работу или работу, равную ей по квалификации и оплате.Следует учитывать, что разные профессии предъявляют различные требования корганизму, а одни и те же последствия увечья в разной степени нарушают трудоспособностьлиц разных профессий.
Накаждого потерпевшего, а также на лиц, имеющих право на возмещение вреда, ВТЭКзаполняет акт освидетельствования установленной формы, который со всемимедицинскими и иными документами хранится в экспертной комиссии.
Справкао результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности (впроцентах), нуждаемости в дополнительных видах помощи выдается освидетельствованномуна руки; выписка из акта освидетельствования высылается работодателю или суду,направившему потерпевшего во ВТЭК.
Принесогласии освидетельствуемого с решением ВТЭК первичного звена он в течениемесяца имеет право подать об этом письменное заявление во ВТЭК высшего звеналибо во ВТЭК, в которой проходил освидетельствование.
Всоответствии со ст. 50 Основ законодательства об охране здоровья гражданзаключение учреждения, призванного проводить медико-социальную экспертизу,может быть обжаловано в суд самим гражданином или его законным представителем впорядке, установленном законодательством РФ.
Потерпевшийвправе обжаловать решение ВТЭК об установлении процента утраты профессиональнойтрудоспособности в суд. Однако, по сложившейся практике, ему рекомендуется доэтого обжаловать решение ВТЭК первичного звена во ВТЭК высшего звена, а ужепотом, в случае необходимости – в суд.
Статья53 Основ законодательства об охране здоровья граждан предусматривает принесогласии потерпевшего с заключением медицинской экспертизы по его заявлениювозможность проведения независимой медицинской экспертизы соответствующеговида.[27]
ОднакоПоложение о независимой экспертизе еще не утверждено.
Увеличениеразмера возмещения вреда, причиненного трудовым ученьем.
Правилавпервые установили, что полагающиеся потерпевшим денежные суммы в возмещениевреда, компенсации дополнительных расходов и единовременное пособие могут бытьувеличены по соглашению сторон или на основании коллективного договора(соглашения). При этом, в соответствии с п. 1 постановления Верховного СоветаРФ от 24 декабря 1992 года об утверждении Правил, выплата единовременного пособияпроизводится в случаях трудового увечья, полученного после 1 декабря 1992 года(т.е. после введения в действие Правил).
На практикеувеличение размеров денежных сумм и иных компенсаций в возмещение вреда имеетместо не только по договоренности работодателя с потерпевшим или в соответствиис коллективными договорами, но и на основании отраслевых тарифных соглашений,заключенных отраслевыми профессиональными союзами в министерствами и ведомствами.
ПленумВерховного суда РФ предложил судам при рассмотрении споров о возмещении вреда,причиненного повреждением здоровья или смертью кормильца при исполнении имтрудовых обязанностей, истребовать коллективный договор (соглашение),отраслевое тарифное соглашение с тем, чтобы установить, на каких условияхстороны договорились определять размер возмещения вреда работнику.
Повышенныеразмеры компенсаций в связи с увечьем или смертью кормильца могутустанавливаться также законами субъектов Российской Федерации (региональнымизаконами).
Суммывозмещения вреда подлежат индексации в связи с повышением стоимости жизни вустановленном законом порядке. А при повышении минимального размера оплатытруда в централизованном порядке все суммы возмещения заработка увеличиваютсяпропорционально повышению минимального размера оплаты труда.
9. Заключение.
Вданной работе освещены только общие положения проблемы возмещения вреда,причиненного работникам трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. Темне менее данная тема представляет большой интерес, особенно с практическойточки зрения.
Объемматериала на эту тему очень велик. Поражает количество нормативных актов,посвященных этой проблеме.
Запределами данной работы остались многие аспекты, заключение которых в рамкиодной курсовой работы не представляется возможным. Так, в работе не удалосьосветить такие вопросы, как порядок рассмотрения заявлений о возмещении вреда,порядок выплаты сумм в возмещение вреда, возмещение вреда в связи со смертьюкормильца и другие.
Предполагается,что эти темы будут отражены в последующих работах.
10. Списоклитературы:
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ.
1. «Правила возмещения работодателямивреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо инымповреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей» //Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 24 декабря 1992 г.№4214-1
2. Постановление Пленума Верховногосуда РФ от 28 апреля 1994 №3 «О судебной практике о возмещении вреда,причиненного повреждением здоровья» // Бюллетень Верховного суда РФ, 1994, №7.
3. Постановление Пленума ВерховногоСуда РФ от 20 декабря 1994 г. №18 «Некоторые вопросы применениязаконодательства о компенсации морального вреда».// Российская газета, 1995 г.,8 февраля.
4. Федеральный закон от 24 ноября1995 г. №180-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные актыРоссийской Федерации о возмещении работодателям вреда, причиненного работникамувечьем или профессиональным заболеванием, связанными с исполнением имитрудовых обязанностей», — «Собрание законодательства Российской Федерации»,1995, №48, ст.4562.
5. Постановление Правительства РФ от3 июня 1995 г. №558 «Об утверждении Положения о порядке расследования и учетанесчастных случаев напроизводстве»
6. Постановление Министерства трудаРФ «Об утверждении форм и порядка заполнения документов к Положению о порядкерасследования и учета несчастных случаев на производстве» от 1 августа 1995 г.№44.
7. Постановление ПравительстваРоссийской Федерации «Об утверждении Положения о порядке установленияврачебно-трудовыми экспертными комиссиями степени утраты профессиональнойтрудоспособности в процентах работникам, получившим увечье, профессиональноезаболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением имитрудовых обязанностей» от 23 апреля 1994 г. №392. // Утрата трудоспособности.Кто и как ее компенсирует. Государственные документы, комментарии, разъяснения.1996 г.
КНИГИ
1. ГлянцевВ.О. «О возмещении вреда, причиненного здоровью граждан» Бюллетень Верховногосуда РФ, 1994 г., №9.
2. Голощапов С.Л. «Правовые вопросыохраны труда», М., 1991.
3. Захаров М.Л., Коршунов Ю.Н., ЦедербаумЮ.Я. «Комментарий Правил возмещения вреда, причиненного работникам трудовымувечьем или профессиональным заболеванием», М., 1996.
4. Коршунов Ю.Н. «Возмещение ущерба,причиненного здоровью работника», М.,1987.
5. Коршунов Ю.Н. «Правила возмещениявреда, причиненного при исполнении трудовых обязанностей», М., 1987.
6. Полетаев Ю.Н. «Материальноответственные лица: основные трудовые права и обязанности», М., 1986.
7. Стависский П.Р. «Материальнаяответственность предприятия в трудовых отношениях», Киев – Одесса, 1987.
8. Сыроватская Л.А. «Ответственностьза нарушение трудового законодательства», М.,1990.
9. Ярошенко К. «Споры о возмещениивреда, причиненного жизни и здоровью отдельных категорий работников», «Право иэкономика», №2, 4, 1998.
10. Комментарий к Кодексу Законов оТруде Российской Федерации/ Под ред. К.Н. Гусова – М.,1997.
11. Трудовое право РоссийскойФедерации / Под ред. Зайкина – М.,1997.