МіністерствоАграрної політики України
Рівненський державний аграрний технікум
Тема:
“Загальне вчення
прозобов’язання”
Виконав
студент ІІІкурсу
БармакВіктор
науковийкерівник
МіщукМихайло Олександрович
Рівне, 2001
ПЛАН
1. Поняття зобов'язання та його роль у цивільномуобороті
2. Підстави виникнення зобов'язань
3. Сторони в зобов'язанні
4. Виконання зобов'язань
5. Наслідки невиконання зобов'язань
6. Забезпечення зобов’язань
7. Припинення зобов'язання, крім виконання
Поняття зобов'язання та його роль у цивільномуобороті
Зобов'язальне право є основним розділом римського (ібудь-якого іншого) приватного права. Воно регулює майнові відносини в сферівиробництва і цивільного обороту. Предмет зобов'язального права — це певнаповедінка зобов'язальної особи, її позитивні чи негативні дії.
У джерелах римського права зобов'язання — obligatio — визначається так.
1. Зобов'язання є правовими ланцюгами, що примушуютьнас щось виконати відповідно до законів нашої держави — obligatio est juris vinculum quo necessitate abstringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura (Д. 1.3.13).
2. Значення зобов'язання полягає не в тому, щоб зробитинашим який-небудь тілесний предмет або який-небудь сервітут, а щоб зв'язатиперед нами іншого в тому відношенні, аби він нам що-небудь дав, зробив абонадав — oblifationum substantia non in eo consistit, ut aliquid corp s nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum (Д.44.7.3).
До виникнення зобов'язання боржник абсолютно вільний:не обтяжений ніякими обіцянками, не обмежений у своїй поведінці. Вступивши взобов'язання, він певним чином обмежує себе, обтяжує обіцянками, обмежує своюсвободу, покладаючи на себе правові обов'язки, правові пута. Саме тому увизначеннях зобов'язань римські юристи наголошують на ланцюгах, кайданах,путах тощо. За Законами XIIтаблиць в найдавніші часи до несправного боржника дійсно застосовувалиськайдани і пута. Таблиця IIIЗаконів містить норму, відповідно до якої кредитор у разі невиконання зобов'язанняборжником має право забрати його в свій дім і накласти нанього колодки або ланцюги вагою не менше, а якщо забажає, то й більше 15фунтів.
Отже, зобов'язання — це правове відношення, через якеодна сторона (кредитор) має право вимагати, щоб друга сторона (боржник)що-небудь зробила (facere), дала (dare) або надала (praestare). Боржник зобов’язаний виконати вимогу кредитова.
Зобов'язання — це складне юридичне поняття,правовідношення, в якому сторонами є кредитор і боржник, а змістом — права іобов'язки сторін. Сторона, що має право вимагати, називається кредитором, асторона, зобов'язана виконати вимогу кредитора, — боржником. Зміст вимогикредитора є його правом на певну поведінку боржника, яка може проявлятися вякій-небудь позитивній чи негативній дії. Тому предметом зобов'язання завжди єдія, що має юридичне значення і має правові наслідки. Якщо дія не маєправового характеру, то вона не може мати юридично значимого зобов'язання.Різноманітність господарсько-економічних дій римляни поділяли на три групи: dare — дати, praestare — надати, facere —зробити. Цією тріадою і визначається зміст зобов'язання (порівняйте: змістправа власності також визначається тріадою — володіння, користування ірозпорядження). Будь-яка дія боржника обумовлена однією з вимог кредитора:дати, надати або зробити.
Проте в чистому вигляді зобов'язань, де кредитор маєтільки право, а боржник тільки обов'язок, виникає порівняно не багато. Вонидістали назву односторонніх, оскільки одна сторона має тільки права, а друга —несе тільки обов'язки. На практиці переважають зобов'язання, де кожна із сторінмає певні права і несе відповідні обов'язки. Їх називають двосторонніми.Прикладом одностороннього може бути договір позики грошей: позикодавець маєтільки право вимагати повернення грошей і не несе ніяких обов'язків, а боржник(позичальник) несе тільки обов'язки — повернути своєчасно борг. У нього немаєніяких прав відносно кредитора. Прикладами двосторонніх зобов'язань можуть бутидоговори купівлі-продажу. найму, доручення тощо. У договорі купівлі-продажупродавець має право вимагати сплати ціни, але він також зобов'язаний передатипокупцеві продану річ.
У двосторонніх зобов'язаннях права і обов'язки між сторонамиможуть розподілятися рівномірно і нерівномірно. Якщо права і обов'язкикредитора відповідають правам і обов'язкам боржника, то таке зобов'язанняназивається сіналагматичним, або сіналагма.
Як і всяке правовідношення, зобов'язання підлягаєзахисту з боку держави. Проте римське право знало зобов'язання, які непідпадали позовному захисту, тобто зобов'язання існувало, проте примуситиборжника до його виконання з боку держави було неможливо. Так було ззобов'язанням, за яким сплив строк позовної давності, про що свідчили пакти таін. Вони дістали назву натуральних.
У сфері майнових відносин зобов'язання займають провіднемісце. Вони опосередковують усі сфери виробництва, переміщення і розподілутоварів. Виробництво, будівництво, транспортування, цивільний оборот товарів,побутове обслуговування населення, цивільно-правові операції з руху товарівздійснюються в формі цивільно-правового зобов'язання. Зобов'язання пронизуютьсферу майнових відносин в будь-якому суспільстві й в усі часи. У наш бурхливийчас кожний громадянин щодня і багаторазово вступає в зобов'язально-правовівідносини. Звертаючись за задоволенням своїх особистих і побутових потреб досфери обслуговування, культури, охорони здоров'я тощо, він здійснює багатоцивільно-правових дій, що породжують зобов'язання. Громадянин, що вчинивзлочин або проступок, яким заподіяв майнову шкоду іншим особам, зобов'язаний цюшкоду відшкодувати, тобто виконати вимоги кредитора — це також зобов'язання.За свої неправомірні дії, якими заподіяна майнова шкода іншим особам, несутьвідповідальність й організації — юридичні особи.
Отже, сфера застосування і впливу зобов'язань у цивільно-правовомуобороті будь-якого суспільства на будь-якій стадії його розвитку досить велика.Це певною мірою стосується і Стародавнього Риму. Римські юристи ретельнорозробили процес регулювання зобов'язально-правових відносин, договірну іпозадоговірну майнові системи. Їхні договірні відносини відзначаються своєювитонченістю, логічністю й гармонійністю.
Разом з тим не слід перебільшувати роль зобов'язань,однак не забувати й про те, що саме зобов'язання були найдосконалішим засобомнещадної експлуатації нижчих кіл населення. Докласичне і класичне римське правоставить боржника в абсолютно безправне становище, в повну залежність відкредитора. Ні одне законодавство пізнішого періоду не ставило боржника в такужорстоку і нещадну залежність від кредитора-лихваря, як законодавство СтародавніхАфін і Риму.
Римське зобов'язальне право застосовувалось в більшпізніх правових системах. Основні його поняття зберігають життєздатність і всучасному приватному праві. Отже, зобов’язанням є право кредитора вимагати відборжника здійснювати певні дії або утримуватися від здійснення яких-небудь дій.
Підстави виникнення зобов'язань
Важливо усвідомити, як складалися правовідносини, внаслідокяких один (кредитор) мав право, а інший мав обов'язки, іншими словами, з чоговиникали зобов'язання Відповісти на це запитання можна коротко — зобов'язаннявиникали з юридичних фактів.
Факт — від лат. factum — зроблене — означає дійсну, не видуману, реальну подію або дію:землетрус, народження людини, укладення договору, вчинення злочину або проступку,вступ до шлюбу, прогулянка в лісі тощо. Це дії чи події, що мали місце вдійсності. Проте одні з них мають значення, а інші — ні. Факти, що маютьправове значення, які мають певні правові наслідки, називаються юридичними(народження людини, вчинення злочину чи проступку та ін.). Факти, що не маютьправових наслідків, не відносяться до юридичних (прогулянка в лісі, відвідуванняродичів тощо).
Юридичні факти поділяються на події та дії. Ті з них,які настають незалежно від волі людини, називаються подіями (смерть, народженнялюдини, землетрус та інші стихійні дії сил природи). Такі події, як смерть,народження тощо, завжди мають правове значення, відповідно вони завжди єюридичними фактами. Землетрус, урагани, повені та інші стихійні лиха не завждимають правове значення, а тому не завжди є юридичними фактами. Наприклад,землетрус зруйнував будинок, який був застрахований. Цей факт дає правовласнику будинку вимагати відшкодування заподіяних збитків, отже, цей фактюридичний. Якщо ж землетрус не спричинив ніякої шкоди певній особі, то для неїфакт землетрусу не має юридичного значення.
Дії — це факти, які настають за волею людей. Вони можутьмати протиправний характер або правомірний. Перші порушують чинний закон, іншівідповідають йому.
Дії, які здійснюються відповідно до чинного законодавства,називаються правомірними, а ті, що порушують його, — неправомірними.
Правомірні дії, спрямовані на досягнення певного правовогорезультату (на виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків), називаютьсяправочинами, наприклад продати, купити, обміняти, подарувати, здати в оренду,заповісти, вступити до шлюбу тощо.
Як правило, встановлення, зміна або припинення прав іобов'язків для певних осіб настає за їх згодою, за їх бажанням, тобто за їхволею (волевиявленням). Такі правочини називаються двосторонніми, оскільки длявиникнення їх необхідне волевиявлення двох сторін, наприклад договори, пакти.Без згоди іншої сторони не можна укласти договір, а якщо він все ж будеукладений незважаючи на волю будь-якої із сторін, то такий договір буденедійсним.
Якщо права і обов'язки виникають, змінюються або припиняютьсяза волевиявленням однієї сторони, правочини називаються односторонніми,наприклад, заповіт, ведення чужої справи без доручення та ін.
Двосторонні правочини — це і є договори. Проте не слідзмішувати поняття односторонніх правочинів, односторонніх зобов'язань іодносторонніх договорів, так само як і двосторонніх правочинів, двосторонніхзобов'язань і двосторонніх договорів.
Одностороннім називається договір (зобов’язання), вякому одна сторона має тільки право (і ніяких обов'язків), а друга несе тількиобов'язки (і ніяких прав), наприклад договір позики, а двостороннім — договір(зобов’язання), в якому кожна із сторін має права і обов'язки, наприкладдоговір купівлі-продажу.
Отже, критерієм розмежування дво- і односторонніх договорів(зобов'язань) є розподіл прав і обов'язків між сторонами. Односторонній — цетой правочин, що виникає за волевиявленням однієї сторони (заповіт), адвосторонній — той, що виникає за волевиявленням двох сторін (договір).
Критерієм розмежування дво- і односторонніх правочинівє кількість сторін, що висловлюють свою волю на їх виникнення.
Неправомірні дії поділяють на три вида) приватні порушення;б) проступки; в) злочини. Нас цікавлять саме цивільні правопорушення, тобто ті,що порушують цивільний закон або договір. Цивільне правопорушення, яке порушуєдоговір, називається договірним цивільним правопорушенням (наприклад, відмовавід уплати купівельної ціни, орендної плати, заподіяння шкоди майну, взятому внайм) Цивільне правопорушення, яке порушує права чи інтереси особи, з якоюпорушник не знаходиться ні в яких договірних відносинах, дістало назвупозадоговірного, або деліктного Наприклад, Тіцій підпалив будинок Люція, вбивйого раба або заподіяв будь-яку іншу майнову шкоду Тіцій і Люцій ні в яких договірнихвідносинах між собою не були, але Тіцій порушив права Люція — це і єпозадоговірне правопорушення, або делікт
Різноманітність юридичних фактів є підставою виникненнязобов'язань. Наприклад, договір як двосторонній правочин — юридичний факт, зякого виникає зобов'язання. Наприклад, сторони домовилися про будівництвобудинку Підрядчик зобов'язується побудувати будинок і передати його замовнику.Замовник, в свою чергу зобов'язується прийняти збудований будинок і оплатитивсі будівельні роботи. Він має право вимагати від підрядчика виконання будівельнихробіт; підрядчик же зобов'язаний виконати вимогу замовника — це і єзобов'язання.
Так само виникають зобов'язання й з односторонніх правочинів,деліктів та інших позадоговірних правопорушень. Ці юридичні факти, які єпідставою виникнення зобов'язань, римляни згрупували в чотири групи: а) здоговорів — ex contractu; б) ніби з договорів — quasi ex contractu; в) зобов'язаннявиникають з деліктів — ex delicto, г) ніби з деліктів — quasi ex delicto. Звідсиосновний поділ зобов'язань ті, що виникають з договорів, — договірні, а ніби здоговору, делікту і ніби з делікту, — позадоговірні.
Необхідно чітко усвідомлювати зміст наведенихкатегорій з теорії зобов'язального права, щоб вільно ними володіти. Договір —це акт, з якого виникає зобов'язання, правочин (двосторонній), а зобов'язання —це правовідношення. З будь-якого договору виникає зобов'язання, проте не всякезобов'язання є договором, оскільки зобов'язання може також виникати з деліктіві ніби з деліктів, а також ніби з договорів. На практиці інколи договори ізобов'язання вживають як поняття однозначні. Однак це неправильно. Відмінністьміж правочином і договором полягає в тому, що правочин — поняття ширше, ніждоговір, яке включає в себе одно- і двосторонні лравочини. Із двосторонніхправочинів
(договорів) завжди виникають зобов'язання, а з односторонніх— не завжди, наприклад із заповіту зобов'язання не виникає. Правочин — діяправомірна, а делікт — неправомірна.
Сторони в зобов'язанні
Давньоримське зобов'язання мало суворо особистий характер,стосувалось тільки тих осіб, які його укладали. Це був суворо особистий зв'язокміж кредитором і боржником, а на третіх осіб він не поширювався Особистий характерзобов'язання виявлявся в тому, що правове відношення виникало лише міжкредитором і боржником Спочатку зобов'язання було абсолютно не відчужуваним.Кредитор не міг передати свої права, а боржник перевести свої обов'язки наІнших осіб. У зв'язку з суворо особистим характером зобов'язання в нього неможна було вступити через представника. Права і обов'язки, встановленізобов'язанням, не відносилися до третіх осіб, що не приймали участі взобов'язанні.
Із наведеного вище випливає, що в зобов'язанні двісторони — кредитор і боржник. Інколи виникали зобов'язання багатосторонні, вяких брали участь більше двох осіб (наприклад, договір товариства) Однакпереважали двосторонні зобов'язання.
Наявність у переважної більшості зобов'язань тількидвох сторін (кредитора і боржника) зовсім не означає, що в кожному з них береучасть тільки дві особи — по одній на стороні кредитора і боржника. Може бутий так, проте можуть бути зобов'язання, в яких беруть участь більше число, множинністьосіб. У цьому випадку можливі принаймні три варіанти, коли на сторонікредитора:
а) одна особа, а на стороні боржника кілька.Наприклад, за одним договором кредитор дає позику трьом братам, кожному певнусуму (один кредитор і кілька боржників);
б) кілька осіб, на стороні кредитора, а на стороніборжника одна. Наприклад, Клавдію знадобилась крупна сума грошей, яку вінвзяв за одним договором у трьох братів (боржник один, а кредиторів кілька);
в) на стороні кредитора і на стороні боржника кількаосіб. Наприклад, одне товариство (об'єднання фізичних осіб) укладає договір зіншим.
У таких зобов'язаннях становище боржників і кредиторівне завжди однакове. Інколи розрізняють головного і додаткового боржника(наприклад, договір позики, забезпечений порукою). Позичальник — головнийборжник, а поручник — додатковий, на випадок невиконання зобов'язання головнимборжником.
Зобов'язання з множинністю осіб на тій чи іншійстороні поділяються на часткові й солідарні. І перші, і другі можуть бутиактивними і пасивними. Якщо в зобов'язанні кілька кредиторів — це активнезобов'язання, якщо ж кілька боржників — пасивне. Зобов'язання можуть бутиодночасно і активними, і пасивними.
У частковому зобов'язанні за наявності кількохкредиторів кожен з них має право вимагати від боржника виконання лише своєїчастки, за наявності кількох боржників кожен з них зобов'язаний виконатизобов'язання також тільки в своїй частині. Наприклад, Тіцій дав в борг братамКлавдію і Люцію 200 динарій. Це часткове пасивне зобов'язання — кожний ізбраті в-боржників відповідає перед кредитором Тіцієм тільки за половину сумиборгу, якщо інше не передбачене договором. У свою чергу, кредитор Тіцій маєправо вимагати від кожного із братів-боржників виконання зобов'язання лише вполовинному розмірі.
У деяких випадках кожен із боржників зобов'язаний всеж виконати зобов'язання в повному розмірі. Так, з метою посиленнявідповідальності за групову крадіжку було встановлено, що кожний із злодіївзобов'язаний сплатити кредитору штраф в повному розмірі, причому сплата одниміз борж-ників-злодіїв не звільняла від цієї відповідальності інших Кредиторотримував суму штрафу стільки разів, скільки було злодіїв.
Часткові зобов'язання можливі тільки при подільномупредметі зобов'язання (гроші, зерно, мука тощо).
Зобов'язання, за яким кредитор має право вимагати відбудь-кого із боржників його виконання в повному обсязі, називається солідарнимВоно також може бути активним і пасивним. Якщо кожний із кількох кредиторів маєправо вимагати від боржника (боржників) виконання зобов'язання в повномуобсязі, то це солідарне активне зобов'язання. При цьому витребування одним ізкількох кредиторів повного виконання зобов'язання на свою користь позбавляєправа інших кредиторів вимагати виконання того самого зобов'язання ще раз. Таксамо виконання зобов'язання в повному обсязі одним із кількох боржниківзвільняє інших від обов'язку виконувати його. Боржник, що виконав зобов'язанняв повному обсязі, має право вимагати від інших боржників відшкодування в тихчастках, в яких він виконав зобов'язання за них (право регресу). Кредитор, якийодержав задоволення за зобов'язанням в повному обсязі, зобов'язаний передатичастки виконаного іншим кредиторам. Часткове зобов'язання було вигідним дляборжників, оскільки кожний з них відповідав тільки у своїй частці, а солідарні,навпаки. — для кредиторів, бо вони мали право вимагати повного виконаннязобов'язання від будь-кого із кількох боржників. Свою вимогу кредитор мігзадовольнити повністю за рахунок майна найзаможнішого боржника, аби той самрозрахувався б з іншими. У разі виникнення спору кредитор стверджував, щозобов'язання було солідарним, а боржник — частковим. Для усунення подібнихконфліктів виробили чітке правило: солідарне зобов'язання, а отже, солідарнавідповідальність наставала тоді, коли це було передбачено договором абозаконом; в усіх інших випадках — часткова відповідальність.
Заміна сторін в зобов'язанні спочатку не допускалась.Як уже відзначалося, римське зобов'язання на ранніх стадіях було сувороособистим взаємовідношенням кредитора і боржника, що за умов обмеженогоцивільного обороту не викликало істотних незручностей. Пізніше був потрібнийбільш гнучкий підхід. Цьому сприяло й те, що з давніх часів римське праводопускало перехід більшості зобов'язань в спадщину Виняток становили тількизобов'язання, тісно пов'язані з особою кредитора або боржника (аліментнізобов'язання, обов'язок художника написати портрет тощо). Останні не могли бутипредметом спадкування. І все ж заміна осіб у зобов'язанні за життя кредитора іборжника тривалий час не допускалась, що було дуже незручно.
Основою заміни осіб в зобов'язанні стала новація(оновлення зобов’язання), на підставі якої кредитор міг передати своє правовимоги іншій особі. З цією метою зі згоди боржника кредитор укладав з третьоюособою, якій хотів передати своє право вимоги до боржника, новий договір того жсамого змісту, який був в першому зобов'язанні. Новий договір відміняв старий,встановлюючи зобов'язально-правове відношення між тим же боржником і новимкредитором. Така форма заміни кредитора в зобов'язанні була досить громіздкою,складною і не могла задовольнити потребу цивільного обороту По-перше, дляновації вимагалась згода боржника, якої він міг і не дати з яких-небудь своїхміркувань. По-друге, укладення нового договору не лише відміняло старий, а йприпиняло різні форми забезпечення, встановлені для нього, що такожускладнювало становище нового кредитора.
На зміну новації прийшла досконаліша форма заміни кредитора,а потім і боржника. З утвердженням формулярного процесу, коли можна було вестисправу через представника, почали застосовувати особливу форму передачі зобов'язання,яка дістала назву цесії — cessio.Суть ЇЇ полягала в тому, що кредитор, який бажав передати своє право вимогиіншій особі, призначав його своїм представником по стягненню боргу з боржника іпередавав йому своє право В більш пізньому римському праві цесія сталасамостійною формою переносу права від попереднього кредитора до другої особи.Вона усувала недоліки новації. Для цесії не треба було згоди боржника, йоголише належало повідомити про заміну кредитора. Крім того, цесія не відмінялараніше існуючих форм забезпечення зобов'язання: з правом вимоги до новогокредитора переходило і забезпечення зобов'язання.
Для захисту інтересів цесіонарія йому надававсяспеціальний позов Цесія укладалася за волею кредитора, за судовим рішенням, атакож на вимогу закону. Не допускалась цесія, якщо вимога мала сугубо особистийхарактер (наприклад, аліменти), при спірних вимогах, а також забороняласьпередача вимоги впливовішим особам, від підопічного до опікуна.
Разом з поступкою вимоги допускалося переведення боргуна іншу особу. При передачі права вимоги особистість боржника ніякої ролі невідігравала, а при переведенні боргу на іншу особу його особистість набувалаістотного значення: чи платоспроможний він, чи заслуговує на довіру Вступаючив нове фактично зобов'язання, кредитор мав бути впевненим в його виконанні,вірити новому боржнику. Тому перенесення боргу мало місце лише за згодоюкредитора. Здійснювалося воно у формі новації, тобто укладенням новогодоговору між кредитором і новим боржником, який припиняв дію старого договору,що існував між кредитором і старим боржником.
Для переведення боргу слід було дотримуватися такихумов: а) прийняття чужого боргу — добровільне; б) особа, що приймає чужий борг,повинна бути сторонньою; в) переведення має здійснюватися у формі певногоправочину, тобто бути належно оформленим. Переведення боргу — своєрідна формазабезпечення виконання зобов'язання, тому інколи вона виражалася у формінадання застави чи поруки.
Виконання зобов'язань
Головна мета будь-якого зобов'язання — задовольнитипевні вимоги кредиторів — певні потреби або відшкодування заподіяних збитків.Тому будь-яке зобов'язання зумовлено передусім його реалізацією. Виконаннязобов'язань полягає в здійсненні зобов'язаною особою (боржником) дій, щостановлять його зміст (передача речі, надання речі в тимчасове користування,виконання якої-небудь роботи). Предметом виконання зобов'язання за загальнимправилом є об'єкт зобов'язання, який без згоди кредитора не може бути заміненийіншим предметом. Само по собі виконання має багато різних нюансів, елементів,вимог тощо. Тому в практиці нерідко виникають спори про характер виконання,його повноту, відповідність умовам договору. Те, що на думку боржникавважається виконанням, на погляд кредитора не відповідає умовам договору і неможе бути визнаним як виконання. З метою уникнення подібних спорів римськіюристи розробили чіткі критерії, яким відповідало виконання зобов'язання.Невідповідність хоча б одному з них мала певні негативні наслідки, аж до визнаннязобов'язання невиконаним
Від дисципліни виконання зобов'язань залежитьусталеність цивільного обороту. Тому римські юристи надавали велике значенняоцінці виконання зобов'язань. Вони розробили загальні правила виконання,встановили сувору відповідальність за порушення принципів виконання.
Ефективність зобов'язально-правових норм визначаєтьсярезультативністю виконання. Нема виконання — нема зобов'язання. Будь-якіправові операції, що передували виконанню, втрачають сенс, якщо не досягнутобажаного результату.
За грошовими зобов'язаннями виконання називалосьплагежом. Будь-яке зобов'язання — це тимчасове правове відношення. Нормальнийспосіб його припинення — виконання (платіж). До виконання боржник певним чиномпов'язаний зобов'язанням, тобто він певною мірою обмежений у своїй правовійсвободі. Обмеженість, зв'язаність боржника припиняються виконаннямзобов'язання, що звільняє його від зобов'язання. Для цього необхідне виконаннятаких умов.
1 Зобов'язання повинно бути виконано в інтересах кредитораВоно визнається виконаним за умови, що виконання прийняв сам кредитор Для цьоговін має бути здатним до прийняття виконання, тобто бути дієздатним. Виконаннязобов'язання на користь інших осіб без згоди на те кредитора не допускалось іне визнавалось виконаним з усіма наслідками, що з цього випливали. Іззагального правила було встановлено ряд винятків. Кредитор міг уступити своєправо вимоги іншим особам за цесією. Якщо він був недієздатним або ставтаким, то виконання приймав його законний представник (опікун, повірений).Проте й при доброму здоров'ї кредитор міг доручити третій особі прийняти виконаннязобов'язання. Нарешті, після смерті кредитора виконання зобов'язання малиправо прийняти його спадкоємці.
2 Зобов’язання виконує боржник. Для кредитора незавжди мала значення особистість боржника. Не так вже й важливо, хто повернеборг за позикою, чи сам боржник, чи його син, важливо, щоб було виконанозобов'язання. Проте в зобов'язаннях, що тісно пов'язані з особистістюборжника, кредитор вправі був вимагати виконання саме боржником (наприклад,художник зобов'язався написати портрет кредитора, а доручив це зробити своємусину). Якщо ж особистість боржника не мала для кредитора особливого значення,то зобов'язання могло бути виконано будь-якою третьою особою за дорученнямборжника. В цьому разі належало дотримуватися правила — боржник повинен бутиздатним до виконання, розпоряджатися своїм майном, тобто бути дієздатним. Прийого недієздатності виконання зобов'язання повинен здійснити його законнийпредставник.
3. Місце виконання зобов'язання має важливе практичнезначення (для визначення ціни, суми боргу, розміру шкоди тощо). За умоврозвинутого обороту широко застосовували договори, контрагенти якихзнаходились в різних місцях (наприклад, продавець в Африці, а покупець уРимі). Якщо місцем виконання був визначений склад покупця в Римі, то обов'язокдоставити туди товар покладали на продавця, який в свою чергу встановлювавціну, здатну відшкодувати витрати на транспортування. Місце виконаннязобов'язання також зумовлювало момент переходу права власності на купленийтовар, несення ризику випадкової загибелі під час його транспортування. Узв'язку з цим місце виконання зобов'язання зумовлювалось у договорі, в іншихвипадках діяли за загальними правилами. Якщо предметом зобов'язання була нерухомість,то місцем його виконання було місце знаходження майна. Якщо місце виконаннявизначалося альтернативне, то право вибору належало боржнику. В інших випадкахмісце виконання визначалося місцем можливого закладання позову з певногозобов'язання. Таким місцем за загальним правилом вважалося місце проживанняборжника або Рим за принципом: «Рим наша спільна батьківщина» — Roma communis nostra patria est (Д.50.1.33).
4. Правильне встановлення строків виконаннязобов'язань Серед вимог до виконання, мабуть, найбільше значення має строкплатежу, який зумовлює усталеність цивільного обороту. В господарському життістрок як правову категорію важко переоцінити. Саме строки визначають нормальнийритм господарського життя. Тому правовому значенню строківвиконання зобов'язань римські юристи приділяли належну увагу
Строк виконання зобов'язань, як правило, встановлювавсясторонами в договорі. У позадоговірних зобов'язаннях він здебільшого визначавсязаконом. Важче було, коли строк платежу (виконання) не зазначався ні вдоговорі, ні в законі Тоді діяло правило: «В усіх зобов'язаннях, в яких строкне передбачений, борг виникає негайно» (Д.50.17.14), а також: «Якщо договірукладено без строку і умови, то момент виникнення зобов'язання і строквиконання співпадають» — ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies (Д.50.І6.213).
При настанні строку платежу (виконання), зазначеногодоговором або визначеного іншим шляхом, боржник повинен виконати зобов'язання.В іншому випадку він порушує строк платежу, прострочує його, тобто виявляєтьсяв про-строчці (in тога).
Для визнання боржника в прострочці вимагалися такіумови: а) наявність зобов'язання, що захищається позовом; б) настання строкуплатежу (виконання), «спілість» зобов'язання: в) наявність вини боржника впорушенні строку; г) нагадування кредитора про настання строку платежу. В більшрозвиненому римському праві допускалися випадки, коли прострочка наставаланезалежно від нагадування кредитора Законодавством Юстініана було встановлено,якщо зобов'язання має точний строк виконання, то він ніби нагадує боржнику пронеобхідність платежу (виконання), тобто строк нагадує замість людини. При цьомузлодій завжди вважається в прострочці.
Прострочка виконання мала для боржника важливі негативнінаслідки: а) кредитор мав право вимагати відшкодування всіх заподіянихпрострочкою збитків; б) ризик випадкової загибелі предмета зобов'язанняпереходив на винну в прострочці сторону. Наприклад, раб був переданий в найм на5 днів. За спливом зазначеного строку боржник раба не повернув, а на шостийдень раб помер без вини боржника. За загальним правилом боржник не повинен бувби нести відповідальність за смерть раба, але оскільки він знаходився впрострочці, то збитки від випадкової загибелі предмета зобов'язання (смертьраба) повинен був нести боржник; в) кредитор міг відмовитися від прийняттявиконання, якщо воно втратило для нього інтерес.
Порушити строк виконання зобов'язання міг і кредитор(наприклад, відмовився прийняти виконання без поважної причини). У такому разідля кредитора також були негативні наслідки. Він зобов'язаний відшкодуватизаподіяні неприйняттям збитки. Після прострочки кредитора боржник відповідаєтільки за навмисне заподіяні збитки, а не за просту вину (Д. 18.6.18). Ризиквипадкової загибелі речі також переходить на кредитора, що знаходиться впрострочці.
5. Виконання повинно суворо відповідати змістузобов'язання. Зобов'язання слід виконувати відповідно до умов договору. Беззгоди кредитора воно не може виконуватися частинами (якщо це не передбаченодоговором), достроково, не допускається заміна предмета зобов'язання. Будь-яківідхилення від змісту зобов'язання допускалися лише зі згоди кредитора.
Наслідки невиконання зобов'язань
У зв'язку із зростанням ролі зобов'язань у цивільномуобороті і господарському житті приділяється більше уваги до фактів порушенняїх. Будь-яке порушення умов договору чи іншого зобов'язання зумовлювало певнепорушення ритму господарського життя, дезорганізовувало цивільний оборот Томунаслідки невиконання зобов'язань ретельно регламентувалися римським правом.
Невиконанням або неналежним виконанням зобов'язаннявизнавалося порушення умов договору або однієї з наведених вище вимог довиконання. Наприклад, якщо договір не виконаний в зумовлений строк — ценевиконання, якщо ж виконаний з прострочкою — неналежне виконання. Наслідки вобох випадках наступали однакові, їх могло бути два — або відповідальністьборжника, або звільнення його від відповідальності.
Відповідальність боржника за невиконання або неналежневиконання зобов'язання наставала лише за наявності спеціальнихумов — вини і наявності збитків. При відсутності хоча б однієї з цих двох умоввідповідальність не наставала.
Відповідальність у римському праві ґрунтувалась напринципі вини: є вина — є відповідальність, немає вини — немаєвідповідальності. Отже, відповідальність боржника за невиконання або неналежневиконання зобов'язання наступала лише за наявності вини з його боку. Якщозобов'язання не було виконано або виконано неналежне, проте в цьому не буловини боржника, він відповідальності не ніс.
Римські юристи розуміли вину як недотримання поведінки,що вимагається правом. Юрист Павло писав: «Якщо особа дотримувалась всього, щотреба..., то вина відсутня» (Д.9.2 30.3). Іншими словами, вина трактувалась якпротиправна поведінка. Сучасна теорія розрізняє власне вину і протиправнуповедінку.
Римське право знало дві форми вини: а) умисел — dolus, коли боржник передбачав настаннярезультатів своєї поведінки і бажав їх настання; б) необережність, необачність— culpa, коли боржник непередбачав результатів своєї поведінки, проте мав би передбачити їх. Засловами Павла: «Вина наявна тоді, коли не було передбачено те, що могло бутипередбачено уважною людиною» (Д.9.2.31).
Необережність буває різного ступеня — груба і легка.
Груба необережність — culpa lata — це невияв тієїміри піклування, уваги, дбайливості, обережності, яку звичайно виявляютьнормальні люди. Ульпіан писав: «Груба вина — це надзвичайна недбайливість,тобто нерозуміння того, що всі розуміють» (Д.50.16.213.2). За своїм значеннямгруба вина прирівнювалася до умислу. Юрист Нерва стверджував, що «надміру грубавина є умислом» (Д.16.3.32).
Легка необережність — culpa levis — визначаласяпорівнянням поведінки будь-якого «хорошого», дбайливого, доброго господаря зповедінкою боржника. Якщо поведінка боржника поступалася дбайливостігосподаря, вона була виною, але легкою виною. Римські юристи розробили модельтакого доброго, турботливого, дбайливого господаря, поведінка якого булаеталоном для визначення вини боржника. Таку вину називали ще culpa levis in abstracto — виною за абстрактним критерієм,тобто мірою для порівняння слугувала якась абстракція, невизначеність.
Крім того, римське право знало ще один ступінь — culpa in concrete — конкретнувину, її визначали порівнянням ставлення особи до власних і чужих справ (речей)Якщо боржник до чужих справ (речей) ставився гірше, ніж до своїх, то наявнабула конкретна вина. Як приклад конкретної вини в джерелах наводяться відносинитоваришів між собою. Якщо товариш відносився до справ товариства як до власних,його поведінка була бездоганною, якщо гірше — винною (Д. 17.2.72).
За умисел і грубу вину (необережність),відповідальність наступала без будь-яких винятків, а за легку необережність(недбайливість) — не завжди. Остання залежала від того, в чиїх інтересах булоукладено договір. Якщо в інтересах боржника, то він зобов'язаний був виявлятимаксимум дбайливості, уваги і тому відповідав і за легку вину. Наприклад,одержавши за договором позички в тимчасове і безоплатне користування чужу річ,боржник зобов'язаний був виявити підвищену увагу до її схоронності. Якщо ж річзіпсувалася або загинула, то він відповідав за найменшу необачність, найлегшунедбайливість і необережлість.
У договорах, що були укладені в інтересах кредитора, їяких боржник ніякої вигоди не мав, відповідальність наступала лише за грубувину. Наприклад, у договорі схову той, хто зберігав річ, ніякої вигоди не мав,оскільки цей договір у римському праві був безоплатним. Отже, якщо псування абозагибель речі, переданої на схов боржнику, наставали не в результаті йогоумислу або грубої вини, він відповідальності не ніс.
При рівній вигоді сторін, їхньому взаємному інтересівідповідальність боржника наступала за будь-яку вину
Із загального правила про відповідальність за вину вримському праві були винятки. Власники заїжджих дворів, готелів і кораблівнесли підвищену відповідальність за пропажу, загибель речей, переданих їм насхов. Вони відповідали без вини, тобто за випадкову загибель — безвинна відповідальність.Претор поклав на цих осіб підвищену відповідальність у зв'язку зграбіжництвом, розбоєм і піратськими нападами, щопочастішали, оскільки в деяких випадках співучасниками, організаторами моглибути зазначені особи.
У розвиненому римському праві відповідальність боржниказа невиконання або неналежне виконання зобов'язання наступала в разі неодмінноїумови, коли неправомірна поведінка боржника заподіяла майну кредитора збитки,тобто внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання майновіінтереси кредитора порушені і він мав певні збитки
Спочатку відповідальність боржника мала особистий характерйого карали фізично (били різками, садовили в боргову яму, башту або навітьтюрму). Закони XII таблицьдоносять до нас картину жахливих покарань, що застосовувались до несправнихборжників. У таблиці IIIрозповідається, що кредитор мав право посадити боржника в тюрму на 60 днів.Протягом цього строку його двічі виводили в базарні дні до претора на комісії,оголошуючи при цьому суму боргу, яку він заборгував. Якщо ніхто не виявлявбажання сплатити за нього борг і викупити його на свободу, на третій базарнийдень боржника страчували або продавали за Тібр, тобто в рабство. Ця ж таблицяпроголошувала «У третій базарний день хай розрубають боржника на частини. Якщовідсічуть більше або менше, то хай це буде їм виною»
З розвитком товарообігу римляни дійшли висновку, щопокарання боржника навіть смертю не відшкодовує заподіяних кредитору майновихзбитків. Набагато краще і вигідніше замість фізичної розправи примуситиборжника до відшкодування заподіяних збитків, відповідати власним майном. Так,особиста відповідальність замінюється майновою, за якою боржник відповідає своїммайном. У приватному праві вона посіла усталене місце.
Майнова шкода (збитки) є обчислене в грошах будь-якезменшення наявного майна та інше ущемлення майнового інтересу однієї особи,заподіяне протиправними діями іншої особи. Поняття шкоди в римському правіскладалося з двох елементів: a) damnum emergens — позитивна втрата; б) lucrum cessans — втраченавигода. Ульпіан вважав, що слід ураховувати не тільки позитивну втрату, а йвтрачену вигоду (Д-13.4.2.8).
Позитивна втрата — будь-яке зменшення наявного майна;втрачена вигода — неодержання передбачуваного доходу (наприклад, вбитийраб-співак, раб-художник). Зменшення майна рабовласника на вартість одного раба— позитивна втрата, проте раб приносив його власнику певну вигоду своїмталантом, якого рабовласник позбавився — це втрачена вигода.
Розмір шкоди визначався в грошах з урахуванням конкретнихобставин, часу і ринкової кон'юнктури. Боржник ніс „відповідальність в обсязізаподіяної шкоди
У приватному праві на визначення обсягувідповідальності боржника не впливає ступінь його вини. Вона має значення лишедля встановлення відповідальності боржника або звільнення його відвідповідальності. Наявність легкої вини дає підстави притягти довідповідальності позичальника за договором позички, але звільняє відвідповідальності того, хто зберігав її. Обсяг встановленої відповідальностіборжника не залежить від ступеня вини. Він несе однакову відповідальність заумисел, грубу і легку вину.
Крім того, важливо враховувати ще один момент. Відповідальністьоднакова за будь-яку вину. А якщо немає вини, але є відповідальність? У якомувипадку вона буде більш суворою — за грубу вину чи за умисел, легку вину чи безвини? Обсяг її завжди буде однаковим (за будь-яку вину і без вини) — в розмірізаподіяної шкоди. Однак підвищена, більш сувора відповідальність буде увипадках, коли вона настає без вини. Відповідальність за вину природна, закономірна.Коли ж вона настає без вини — це важко усвідомлюється, здаєтьсянесправедливою, а тому більш суворою.
Теорія відповідальності за невиконання або неналежневиконання зобов'язання та інше протиправне заподіяння шкоди чужому майну,розроблена римськими юристами, виявилась настільки життєздатною, що зберегласяв своїй основі і в сучасному праві.
Римське приватне право знало дві підстави звільненняборжника від відповідальності за невиконання або неналежне виконаннязобов'язання: випадок і нездоланна сила.
Випадок — casus — це спеціальний правовий термін для позначення загибелі речі абоіншої неможливості виконати зобов'язання без вини боржника. Іншими словами, цезбіг обставин, за яких немає вини боржника, проте виконати зобов'язаннянеможливо.
За загальним правилом за випадок боржник відповідальностіне несе (за винятком капітанів кораблів, господарів заїжджих дворів і готелів).Джерела стверджують: casus a nullo praestatur — завипадок ніхто не відповідає.
Нездоланна сила (непереборна сила) — vis major — дії стихійних сил природи, які неможливо ні передбачити, ні усунути.Загибель речі або інша неможливість виконання зобов'язання, що насталавнаслідок дії нездоланної сили, звільняє боржника від відповідальності.
Забезпечення зобов’язань
Кредитор завжди заінтересований у тому, щоб зобов'язаннябуло виконане реально і в установлений строк. У випадку його невиконанняборжником кредитор має право повернути стягнення на його майно. Проте кредиторволіє бути
впевненим як в реальному і своєчасному виконаннісамого зобов'язання, так і в реальній можливості відшкодування збитків,заподіяних невиконанням зобов'язання. Крім того, він хоче мати правові засоби,які б примушували боржника до добровільного і своєчасного виконаннязобов'язання настанням негативних для нього наслідків.
Римляни розробили досить широку систему правових засобівзабезпечення зобов'язань, основними з яких є: завдаток, неустойка, застава,порука.
Завдаток — агга — грошова сума або інша цінна річ, якуодна сторона — боржник (найчастіше покупець) дає другій стороні — кредитору(продавцю) в момент укладення договору. Спочатку завдаток відігравав рольдоказу факту укладення договору. Без нього договір не втрачав свого юридичногозначення, проте завдаток підтверджував вірогідність договору. Штрафну функціювін набував уже в епоху Юстініана, який встановив її указом від 528 р. Цяфункція полягала в примусі боржника до виконання зобов'язання — агга poenalis. При забезпеченні зобов'язаннязавдатком боржник втрачав його, коли відмовлявся від виконання. Кредитор, якийвідмовився від договору, зобов'язаний був повернути завдаток у подвійномурозмірі. При нормальному виконанні договору завдаток зараховувався як часткаплатежу за зобов'язанням.
Неустойка — stipulatio poena — визначена вдоговорі грошова сума, яку боржник зобов'язаний був виплатити кредитору вразі невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Вона укладалась уформі стипуляції і мала характер акцесорного (додаткового) договору. Тому,якщо основний договір за яких-небудь причин виявлявся недійсним, визнаваласьнедійсною і неустойка.
У разі невиконання зобов'язання кредитор мав право вимагатиабо виконання зобов'язання, або виплати неустойки. Витребування виконаннязобов'язання і виплати неустойки допускалось лише як виняток (так званакумулятивна неустойка).
Застава — pignus, hypotheca — право начужу річ. Викладається у відповідному розділі
Припинення зобов'язання, крім виконання
Нормальним способом припинення зобов'язань є йоговиконання. Проте в діловому житті зустрічалися випадки, коли зобов'язання моглоприпинитися, крім виконання: новація, залік, смерть однієї із сторін вособистих зобов'язаннях, які були тісно пов'язані з особою кредитора абоборжника, випадкова неможливість виконання зобов'язання.
Новація — novatio — це договір, який відміняв дію раніше укладеного договору іпороджував нове зобов'язання. Новація погашала дію раніше існуючогозобов'язання за умови, що: а) новація укладалась саме з цією метою — погаситипопереднє зобов'язання; б) у ньому був новий елемент порівняно з попереднімзобов'язанням. Цей новий елемент міг виразитися в зміні підстав (наприклад,борг із позики перетворювався в борг купівлі-продажу), змісту (замість передаванняречі в найм вона вважалась переданою в позичку) тощо. Якщо ж змінювалисясторони в зобов'язанні, то це вже була поступка вимогою або переведення боргу.
Залік — compensatio. У господарському житті інколи складалось так, що між одними і тимисамими суб'єктами виникало кілька зобов'язань і при цьому деякі з них булизустрічними. Наприклад, Тіцій продав Люцію земельну ділянку з відстрочкоюплатежу на рік за дві тисячі динарій. Протягом цього року у Тіція виниклагостра потреба в грошах. Вимагати від Люція сплати боргу він не міг, оскількистрок платежу ще не настав. Тіцій попрохав у Люція одну тисячу динарій в боргна півроку. Договір було укладено. Отже, між суб'єктами виникло два зобов'язання,обидва грошові, обидва «спілі» — строк платежу за обома зобов'язаннями настававприблизно одночасно. Обидва зобов'язання зустрічні, бо права вимоги, щовипливають з них, взаємні — кредитор за першим зобов'язанням має право вимогидо боржника, а за другим — боржник має право вимоги до кредитора.
При остаточному розрахунку за такими зобов'язаннямизастосовувався взаємний залік. Люцій заборгував Тіцію дві тисячі динарій, протеТіцій також заборгував Люцію одну тисячу динарій. Тому немає потребиздійснювати повні розрахунки за обома зобов'язаннями, можна скористатися заліком.Люцій сплачував Тіцію тільки одну тисячу динарій, оскільки мав право вимагатисплати не двох тисяч, а з урахуванням і свого боргу. Таким чином, обидвазобов'язання погашалися одночасно і припинялися невиконанням.
Для застосування заліку необхідно було дотримуватисявстановлених правил: а) вимоги зустрічні; б) дійсні; в) однорідні (гроші нагроші, зерно на зерно тощо); г) «спілі», тобто за обома зобов'язаннями настававстрок платежу; д) безспірні. За загальним правилом смерть однієї із сторін неприпиняє зобов'язання, оскільки на спадкоємців переходять як права, так іборги. Проте у випадках, де особистість боржника має особливе значення(наприклад, аліментні зобов'язання), смерть аліментозобов'язальної особи(аліментоправомочної) припиняє зобов'язання. Крім того, тут слід зауважити, щоборги, які випливали з деліктів, також не переходили в спадщину. Проте, якщовнаслідок делікту спадкоємці збагатилися, збагачення підлягає вилученню, доскладу спадщини воно не повинно було входити. Хоча за сам делікт спадкоємцівідповідальності не несли (Д.3.6.5).
Зобов'язання також припиняється, крім виконання, якщонаставала випадкова неможливість виконання — іmpossibilium. Вона могла бути фізичною і юридичною. Фізична наставала тоді, колипредмет зобов'язання випадково гинув, а юридична —коли предмет зобов'язаннявилучався з обігу. Наприклад, укладено договір про продаж раба, проте післяйого укладення раба викупили на свободу. Наставала юридична неможливістьвиконання, оскільки проданий раб став вільним, а вільна людина не може бутипредметом обігу.