ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Юридический факультет
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
по гражданскому праву
на тему: «Особенности иправовые
последствия принятия наследства в РоссийскойФедерации»
Выполнила:студентка 542 группы
четвертого курса
заочного отделения
Семченкова Наталья
Васильевна
Научный руководитель:
к.ю.н.Бейн Августина Константиновна Санкт-Петербург –Пушкин
2002СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава 1.Основные положения о наследовании 6
1.1. 6
1.2. 13
1.2.1. Наследование по завещанию 14
1.2.2. Наследование по закону 19
1.3. Субъекты наследственных правоотношений 26
1.4. Открытие наследства 32
1.4.1. Факт открытия наследства 32
1.4.2. Время и место открытия наследства, юридическое значение правильного определения времени иместа открытия наследства 33
1.5. Отказ от наследства 38
Глава 2. Принятие наследства и правовые последствия принятия наследства 42 2.1. Понятие и сущность принятия наследства 42
2.2. 45
2.2.1. Способы принятия наследства 45
2.2.2.
установленного срока 50
2.3.
(наследственнаятрансмиссия) 56
2.4. Правовые последствия принятия наследства 60
2.4.1. Охрананаследства, меры, принимаемые по охране наследства и
особенности хранения отдельных видовнаследственного
имущества 60
2.4.2. Доверительноеуправление наследственным имуществом 66
2.4.3. Возмещение расходов, вызванных смертьюнаследодателя,
и расходов на охрану наследства и управлению им 68
2.4.4. Ответственность наследников по долгамнаследодателя 72
Заключение 76
Список использованных источников 82
Приложение 87ВВЕДЕНИЕ
Нет, пожалуй,ни одного человека, который так или иначе не сталкивался бы в своей жизни с возникновением праванаследования. Либо вы хотите передать понаследству принадлежащее вам имущество, либо вследствие потери кого-либо изсвоих близких, вступаете в права наследования.
В привычномнам виде основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме;впоследствии были переняты гражданским правом других народов и составляют досих пор основу наследственного права всех государств (в том числе нашего).
Традициинаследования, сложившиеся в нашей стране в период социализма, весьма резкоотличались от общемировых – было установлено всего две очереди наследников. Приотсутствии завещания к наследованию по закону призывались только самыеближайшие родственники. Устанавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизмаи отмирания частной собственности, а, соответственно, и буржуазного институтанаследования.
Право наследования тесным образом связано справом собственности. «Наследование – это отношение с экономическимсодержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная.Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящеевремя, категория же наследования – на принадлежность ее в будущем, после смертисобственника».[1]
Изменение вРоссийской Федерации общественно-политической и экономической ситуации вызвалонеобходимость существенного изменения законодательства, воспринятого в силуправопреемства правовой системы СССР и РСФСР. Вплоть до недавнего временизаконодательные акты, регулирующие наследственные правоотношения, не былисовременными и не в полной мере обеспечивали права и законные интересы граждан.Речь, в первую очередь, идет о разделе VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого еще Верховным СоветомРСФСР в 1964 году. В то время в нашем законодательстве не было таких категорий,как частная собственность, недвижимость, участие граждан в предпринимательскойдеятельности, а была только личная собственность, предназначенная исключительнодля потребительских целей, ивсеобъемлющая государственная собственность на все и вся. При всем этом данный законодательный акт снекоторыми изменениями и дополнениями действовал до 1 марта 2002 года. Однако,последние десять лет его применение осуществлялось наряду с действующейКонституцией РФ и современными законами: первой и второй частями Гражданскогокодекса РФ, Семейным кодексом РФ, а также рядом других законодательных актов.Следует иметь в виду, что в наши дни количество граждан, так или иначевовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается. Всобственности граждан находится большая часть жилья, земельные участки,транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому, вопросы наследования изабстрактных (богатый родственник заграницей) все в большей степени становятся практическими, если не насущными.
ПринятиеГосударственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 г. части третьейГражданского кодекса РФ, содержащей раздел V «Наследственное право», явилось ответом на требования времени истало очередным ключевым звеном реформирования Российского гражданскогозаконодательства.
Количествограждан, участвующих в наследственных отношениях, еще больше увеличилось свведением в действие с 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса РоссийскойФедерации. Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменяютранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону,введены новые формы завещательных распоряжений, по-новому урегулированыотдельные процедурные вопросы принятия наследства и т.д.
Актуальность выбранной мной темыдипломной работы очевидна. Институт принятия наследства является одним изважнейших институтов наследственного права. Как уже отмечалось выше, потокграждан, обращающихся к нотариусу в связи с оформлением наследства, с каждымгодом возрастает. Это связано с увеличением количества имущества, находящегосяв собственности граждан. Если еще десятилетие назад в нотариальные конторыграждане обращались в основном для оформления наследственных прав на паи в ЖСК,на вклады в сбербанках, на автомашины, то сейчас в наследственную массу входяти земельные участки, и жилые дома, и акции, и доли уставного капитала различныхобществ и многое другое. Особо хочется отметить, что в собственности гражданстало больше квартир: очень многие семьи приватизируют свое жилье, участвуют вдолевом строительстве жилья, приобретают квартиры по договору купли-продажи. Довведения в действие части третьей ГК РФ граждане могли составить завещательныераспоряжения на вклады прямо в сбербанках и наследники получали деньги, не обращаясь к нотариусу, т.к. этивклады не входили в наследственную массу. Новым законодательством завещанные всбербанках вклады включены в состав наследственного имущества.
Для оформления своих наследственныхправ гражданам требуется квалифицированная помощь нотариусаиот правильного применения и толкования нотариусом норм наследственного правазависит реализация права граждан на наследование.
Цельюработы является всестороннее изучение иуяснение норм наследственного права, в частности, норм, касающихся принятиянаследства и норм, регулирующих теправовые последствия, которые возникают в результате принятия наследства. Этонеобходимо, для того, чтобы в дальнейшем на практике при оформлении наследства,применяя полученные знания, не возникало каких- либо вопросов или неразрешимыхситуаций.
Длядостижения указанной цели мной было проанализировано большое количествонормативно-правовых актов, в том числе и практика Верховного суда по вопросам, возникающимпри оформлении наследственных прав. Так же важно было проследить, какиеизменения произошли в законодательстве,в связи с введением в действие части третьей ГК РФ. Таким образом, анализируя,сравнивая, обобщая полученные знания мной был сделан ряд важных выводов,которые сформулированы в заключительной части дипломной работы. ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ
1.1. Понятиенаследования и наследства
Наследственныеправоотношения – это урегулированные нормами права общественные отношения,связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на правечастной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав иобязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Данные правоотношениясоставляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права(раздел V«Наследственное право»). Порядок юридического оформления наследственных правграждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации онотариате. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормыСемейного кодека РФ Гражданского процессуального кодекса РСФСР.
Изсодержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляетсобой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданинапринадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а такжеимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядкеуниверсального правопреемства. Данное определение наследования как правовогоинститута не только включает в себя элементы, закрепленные в п.1 ст.1110 ГК РФ,но и соответствует сложившемуся в науке гражданского прав толкованию понятия«наследование». Так В.И. Серебровский рассматривал наследование какправопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника(наследодателя)[2].Более широкое определение права наследования давалось Д.И. Мейером и включалозаконодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих егосубьекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения[3].
Наследованиеотносится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способовприобретения прав и обязанностей.
В гражданскомправе, как впрочем, и в теории права, различают два вида правопреемства:специальное (сингулярное) и общее (универсальное). При сингулярномправопреемстве правопреемник заступает места праводателя в одном или несколькихправоотношениях, при универсальном правопреемстве – во всех правоотношениях, апотому рассматривается как продолжение юридической личности праводателя. Приправопреемстве, независимо от того, идет ли речь о сингулярном илиуниверсальном правопреемстве, имеет место юридическая зависимость прав иобязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника(праводателя).
Наследованиепринято относить к случаям универсального правопреемства, котороехарактеризуется тем, что имущество переходит к наследникам:
в неизменномвиде (т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовалона момент его открытия;
в единое целое(т.е. включая все виды имущества, весь объем имущественных прав иобязанностей). Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будетразделено (по завещанию, например);
в один и тотже момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, безоговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичноепринятие наследства либо частичный отказ от него (это противоречило бы правиламст.1157, 1158 ГК).
Из Этогообщего правила сам ГК Устанавливает ряд изъятий. Так, в соответствии с п.3ст.1158, если наследник призывается к наследованию одновременно по несколькимоснованиям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии ит.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному изэтих оснований, по нескольким или по всем основаниям.
Указание нато, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсальногоправопреемства, и характеристика его признаков сопровождается в законеоговоркой: если из правил Кодекса ГК РФ не следует иное. Что это означает?Чтобы понять смысл этой оговорки, нужно иметь в виду, что в законеговорится о переходе имущества умершегок другим лицам, Умерший не назван наследодателем, а другие лица не названынаследниками. Случайно ли это? По-видимому, нет. Умерший не всегда выступает поотношению к лицам, к которым переходит его имущества, в качестве наследодателя,а они, в свою очередь, не всегда являются его наследниками. Типичный томупример – завещательный отказ или, что то же самое, легат. Представляется, однако,что и при завещательном отказе имущество переходит к отказополучателю(легатарию) в порядке универсального правопреемства, подтверждением чему служитто, что по долгам умершего при определенных обстоятельствах придетсярасплачиваться и тем имуществом, которое было предназначено отказополучателю.
В то же времяуказание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядкеуниверсального правопреемства, как и характеристику его признаков, не следуетпонимать слишком прямолинейно, т.е. в том смысле, что между умершим и лицами, ккоторым его имущественные права и обязанности переходят, никогда никого нет.Это далеко не так. Достаточно напомнить об очередности призвания наследников позакону к наследованию, приращении наследственных долей, отказе наследника отнаследств в пользу другого наследника, наследственной трансмиссии и многомдругом, чтобы убедиться в том, что зачастую переход имущества умершего к другимлицам зависит об обстоятельств, ему неподвластных (они могут быть неподвластныи другим лицам), хотя и в этих случаях принцип перехода прав и обязанностейумершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства продолжаетдействовать. Однако и к трактовке универсального правопреемства принаследовании следует подходить достаточно гибко. Так, при завещательномвозложении о нем можно вести речь лишь применительно к тем, кто им обременен,но разумеется, не применительно к дестинатариям, т.е. к тем, кто извлекает извозложения какую-либо пользу, круг которых к тому же может и не быть определен.
Нередко граньмежду универсальным и сингулярным правопреемством достаточно танка. Еслинаследнику завещана вещь с лежащими на ней обременениями, то нередко права иобязанности наследника не выходят за пределы правоотношений, связанных с этойвещью. А в этом случае правопреемство, хотя и имеет место, ближе ксингулярному, чем к универсальному. Иными словами, обозначенные в законепризнаки правопреемства, раскрытие содержания которых предпринято впредшествующем изложении, не следует абсолютизировать.
К тому же осуществлениеправ и исполнение обязанностей, связанных с открытием наследства, может и неиметь отношения к правопреемству. Так, правопреемства нет, когда речь идет овозмещении за счет наследства расходов на достойные похороны наследодателя.
Наконец, говоряо переходе по наследству имущества наследодателя, следует иметь в виду, что этоимущество состоит не только из актива, но и пассива, т.е. не только изпринадлежавших наследодателю прав, но из лежавших на нем обязанностей иобременений.
Правила п.2ст.1110 позволяют сделать ряд важных выводов:
1) основнымисточником права, регулирующим отношения по наследованию, является сам ГК.Анализ ст.1110-1185 ГК показывает, что законодатель стремился к максимальнойрегламентации наследственных правоотношений именно нормами ГК, Об этомсвидетельствует и то, что в отличие т ГК 1964 ( в разд.VII «Наследственное право» которогосодержалось всего 35 статей) в ч.3 ГК наследственному праву посвящено 76статей;
2) тем неменее весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГКурегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим установлено,что наследование регулируется также:
а) другимизаконами, например, в соответствии:
— со ст.29Закона об авторстве:
«Авторскоеправо переходит по наследству.
Не переходятпо наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации авторапроизведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Этиправомочия наследников сроком не ограничиваются.
При отсутствиинаследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченныйорган Российской федерации»;
б) инымиправовыми актами. Примерами могут служить Постановление № 683 и Инструкция №185, посвященные переходу наследства г государству, а также Правила совершения завещательныхраспоряжений правами на денежные средства в банках (утв. ПостановлениемПравительства РФ от 27.05.2002 № 351), постановление Правительства РФ от27.05.2002 № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договорухранения наследственного имущества и договору доверительного управлениянаследственным имуществом» и др.
Нормы иныхправовых актов могут регулировать отношения по наследованию лишь:
В случаях,прямо предусмотренных ГК, другими законами;
В той мере, вкакой это не противоречит нормам ГК, других законов. Так, упомянутые вышеПостановление № 683, Инструкция № 185 применяются поскольку не противоречатст.1151 ГК (о наследовании выморочного имущества).
Понятиенаследства дается в ч.1 ст.1112 ГК РФ, в соответствии с которой «в составнаследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи,иное имущество, в т.ч. имущество права и обязанности».
Но по мнениюЮ.И. Власова и В.В. Калинина юридически более точными является следующееопределение наследства: «наследство (наследственное имущество) – этосовокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на правечастной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав иобязанностей»[4].
Юридическаянеточность нормы, содержащаяся в п.1 ст.1112 ПС РФ становится очевидной при еесопоставлении со ст.128 Гк РФ, в которой в понятие имущества как объектагражданского права не включаются обязанности.
Следуетуточнить, что в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности,носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанностивозникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их понаследству не приходятся. При таких обстоятельствах права и обязанности непереходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по инымоснованиям. Но для этого помимо смерти наследодателя, необходимо наличие идругих предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смертизастрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан инойвыгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованноголица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право наполучение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя.Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю непринадлежало.
Анализ ст.1112показывает, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю:
А) вещи. Приэтом речь идет:
как одвижимых, так и о недвижимых вещах;
как о деньгах(в т.ч. в иностранной валюте), так и об иных валютных ценностях;
как обэмиссионных, так и об иных ценных бумагах;
о любых другихвещах;
б) иноеимущество, в т.ч. имущественные права (например, право требования). Однакообъекты интеллектуальной собственности в состав имущества не входят, ибозаконодатель последовательно проводит различие между институтом «правособственности» (т.е. право владения, пользования и распоряжения именноимуществом) и институтом «право интеллектуальной собственности» (оно возникаетна результаты, например, творческой деятельности, а не на имущество);
в) обязанностинаследодателя (например, бремя содержания имущества). Нельзя наследовать толькоправа наследодателя, отказавшись от наследования обязанностей. Чтопротиворечило бы правилам:
ст.1110 ГК (отом, что при наследовании происходит переход наследства в порядкеуниверсального правопреемства);
ст.1152, 1157,1158 ГК (о порядке и условиях принятия или отказа от наследства).
Ч.2 ст.1112императивно установлено, что в состав наследства не входят:
1)права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. В данномслучае не имеет никакого значения то, что наследодатель в завещании указал, чтои такие объекты передаются им по наследству: завещание не может изменитьимперативные правил ст.1112 ГК. Нужно учесть, что:
а)в ст.1112 неисчерпывающим образом изложен перечень прав и обязанностей,неразрывно связанные с личностью (право на алименты, возмещение вреда и т.п.).К их числу относятся и другие права и обязанности, переход по наследствукоторых не допускается:
нормамисамого ГК (например, не переходят по наследству государственные награды, накоторые распространяется законодательство о государственных наградах РоссийскойФедерации ст.1185 ГК);
нормамидругих федеральных законов (например, ст.29 Закона об авторстве не допускаетпереход по наследству таких прав автора, как право на имя, право на репутациюавтора);
б)правила ст.1112 не препятствуют тому, чтобы наследники защищали блага, которыене входят в состав наследства. Например, наследники вправе в судебном порядкезащищать доброе имя наследодателя;
2)личные неимущественные права. К числу последних относятся, в частности:
правона жизнь и здоровье, достоинство и честь личности;
правона неприкосновенность личности: право на неприкосновенность частной жизни:
правона доброе имя, личную и семейную тайну и т.п.;
3)другие нематериальные блага. К числу последних относятся:
право свободногопередвижения по территории Российской Федерации;
правовыбора места жительства и места пребывания;
правосвободного выезда (въезда) из (в) РФ;
иныеправа, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.
Вто же время по наследству могут переходить не только субъективные права иобязанности как таковые, но и правовые образования, которые находятся на путиот правоспособности к субъективному праву. Проиллюстрируем эту мысль наконкретном примере.
Гражданин,занимающий жилое помещение в государственном или муниципальном фонде подоговору социального найма, может его приватизировать в соответствии со ст.223ГК РФ. Собственником помещения он становится в том момент, когда договор оприватизации жилья зарегистрирован в установленном законом порядке. В жизнинередки случаи, когда гражданин начал приватизировать свое жилье, но не успел завершитьэтот процесс до конца – помешала смерть Возник вопрос: могут ли завершить этотпроцесс его наследники? Поначалу практика склонялась к тому, что посколькунаследодатель собственником жилья стать не успел, наследники заступить егоместо в начавшемся процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, чашавесов склонилась в пользу признания за наследниками права в порядкенаследственного преемства завершить начатый наследодателем процесс приватизациии стать собственниками жилья. Эта позиция закреплена в п.8 постановленияПленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросахприменения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда РФ». Вот что наэтот счет сказано: «если гражданин, подавший заявление о приватизации инеобходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилогопомещения в собственность или до регистрации такого договора местнойадминистрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этогожилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду,что или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанноеобстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу вудовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизниволю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление,поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти всеправила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло бытьотказано»[5]
Не может бытьвключено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся послесмерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственникигражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет(иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п.1ст.234 Гк РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшеенаследодателю.
1.2.Основания наследования
В РоссийскойФедерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (стю1111 КГРФ), при этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно неизменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексомРФ, в частности в случае признания наследства выморочным в соответствии со ст.1151 ГК РФ.
В ГК РФформально не признаются основаниями наследования отсутствие наследников позакону и по завещанию, непринятие (отказ) наследниками наследства, лишениенаследников завещателем наследства или отсутствие у наследников праванаследования (признание их недостойными наследниками), т.к. эти обстоятельстване включены в содержание ст. 1151 ГК РФ (в отличие от ранее действовавшейст.527 ГК РСФСР). По мнению Ю.Н. Власова и В.В. Калинина представляется болееправильным указание этих обстоятельств вкачестве оснований признания имущества выморочным (ст.1151 ГК РФ) и, какследствие, его наследование по закону (как ранее указывалось, одному изоснований наследования) Российской Федерацией. Установление в Гражданскомкодексе РФ только двух оснований наследования – по закону и по завещанию –является боле корректным, чем в ст.527 ГК РСФСР, нормативным закреплениемтеоретических положений наследственного права.[6]
1.2.1.Наследованиепо завещанию
Завещание-этоличное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти.Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всегонаследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, атакже а Российской Федерации, ее субьектам, муниципальным образованиям илиотдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличиенаследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников ипорядок распределения имущества между ними зависят исключительно от волизавещателя (ст.1119 ГК РФ). Свобода завещательного распоряжения,соответствующая такому важному гражданско-правовому принципу, какдиспозитивность ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересовнесовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособныхродителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектовнаследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследствеобязательная доля.
Завещаниеявляется односторонней сделкой, из чего следует, что для совершениязавещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица(наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников толькопосле открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещаниеявляется сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, тонотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем(п.3 ст.1118 ГК РФ). Поэтому не допускается удостоверение завещания черезпредставителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или наосновании закона). Не может быть удостоверено в силу п.4 ст.1118 ГК РФ такжеодно завещание, совершенное двумя и более лицами. Из этого правила следует, чтонедопустимо одним завещанием (юридически значимым документом) оформлятьзавещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такоераспоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти всехсоставивших его завещателей, что представляется мало реальным, а при свершениитакого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственномхарактере смерти завещателей и т.п.
Чтобыразобраться в правилах, закрепленных в ст.1128, и, самое главное, в том, как ихприменять, совершим небольшой экскурс в историю, взяв за точку отсчета ст.561ГК 1964 г., которая стала действовать с 1 октября 1964 г.
В ст.561 ГК 1964г. было записано, что если гражданин, имеющий вклад в сберкассе (нынеСбербанке) или Госбанке СССР, сделал распоряжение сберкассе или банку о выдачевклада после своей смерти любому лицу или государству, то вклад не входит всостав наследственного имущества и на него распространяются правила раздела VII ”Наследственное право” ГК РСФСР.Если же вкладчик распоряжения сберкассеили банку не сделал, то в случае смерти вкладчикаего вкладпереходит кнаследникам на общих основаниях по правилам указанного раздела.
Статья 561 ГК 1964 г. действовала внеизменном по существу виде до 3 августа1992 г., когда на территории РФ быливведены в действие Основы гражданского законодательства 1991 г. Пункт 4 ст.153основ в отступление от ст.561 ГК 1964 г. установил, что вклады граждан в банкахнаследуются на общих основаниях, не предусмотрев из этого правила никакихизъятий для вкладов граждан ни в Сбербанке, ни в Госбанке СССР. ОднакоВерховный Совет Российской Федерации постановлением от 03 марта 1993 г. подвергп.4 ст.153 Основ Гражданского законодательства от 1991 г. ограничительномутолкованию, установив, что его действие не распространяется на вклады граждан вСбербанке РФ. Тем самым коллизия между ст.561 ГК 1964 г. и п.4 ст.153 Основгражданского законодательства 1991 г. была по существу снята. На вклады гражданв Сбербанке независимо от времени внесения вкладов, равно как и независимио отвремени открытия наследства, должен был полностью распространяться правовойрежим, установленный для них ст.561 ГК 1964 г. Именно такой вывод и был сделанв постановлении Верховного Суда РФ “О некоторых вопросах, возникающих впрактике судов по делам о наследовании” от 23 апреля 1991 г. № 2 (см.абз.2.п.12; подп. “б” абз.2 п.14 постановления)[7]
Таким образом, к моменту введения вдействие части третьей ГК, т.е. к 1 марта 2002 г., на вклады граждан вСбербанке в случае смерти граждан распространялся правовой режим, установленныйст.561 ГК 1964 г. Что же касается вкладов граждан в иных банках (например, в