--PAGE_BREAK--
ГЛАВА 2. Квалификация убийства с учетом объективной стороны преступления
2.1. Квалификация преступления
Квалификация преступления является основополагающим звеном применения закона, и определение ее содержания имеет большое значение для право применения.
Квалифицировать – значит дать оценку какому-нибудь процессу, явлению, выявить его черты и существенные стороны. Это возможно осуществить через соотнесение с другим явлением, социальная значимость которого уже определена.
«Квалифицировать — значит соотнести какое-то явление по его качественным признакам, свойствам к какому-либо разряду, категории, виду, В праве квалифицировать, означает дать ему юридическую оценку, указать соответствующую правовую норму, содержащую признаки этого преступления»[1, стр.97].
Квалификация преступления означает его юридическую оценку с точки зрения уголовного закона. Под ней понимают закрепление и установление в процессуальных документах соответствия между юридическими признаками реального общественно опасного деяния и признаками. Законодательство в норме Особенной части УК конструирует состав преступления. При этом оно создает законодательную модель преступления.
С начала возбуждения уголовного дела и до вынесения приговора встает задача уточнить, наметить и точно определить квалификацию преступления. Окончательная квалификация преступления должна быть закреплена в обвинительном приговоре суда. Эта квалификация говорит о полном совпадении, тождестве юридических характеристик реальных деяний и совокупностей юридических признаков, которые описываются в уголовно-правовой норме.
Квалификация должна быть обоснованной. Это означает, что она должна опираться на установленные факты и быть точной, т.е. иметь ссылку и на определенную статью УК, и ту часть её, те пункты, которыми данное преступление описывается с максимальной детализацией. И, наконец, полной, т.е. иметь ссылку на те уголовно-правовые нормы, которые предусматривают совершенные преступления.
Например, не смотря на сопротивление жертвы, насильник её задушил. В этом случае преступление недостаточно квалифицировать как убийство, сопряженное с изнасилованием (п.«к» ч. 2 ст. 105 УК), а надо квалифицировать его ещё и как покушение на изнасилование (по ст. 30 и 131 УК).
Если говорить, что квалификация является не только установлением, но и процессуальным закреплением соответствия между юридическими признаками реально совершенного исследования и судом. Тогда квалификация может быть и неофициальной (осуществляемой студентами, преподавателем и т.д.).
При этом в неё не входит такой элемент как процессуальное закрепление. На различных этапах производства квалификация имеет свои специфику и особенности. В основном можно определить, что, производя квалификацию преступления на разных стадиях правоприменительного процесса, идут «от незнания к полному знанию».
Например, в самом начале работы с делом по факту преступления нередко имеют минимальный объем фактов о совершенном преступлении. В ходе расследования преступного деяния объем фактов увеличиваются. А к окончанию следствия и составления обвинительного заключения органы расследования должны обладать всеми данными о совершенном преступлении.
Квалификации преступления статична лишь на первый взгляд статична. На самом деле такая статичность есть явление относительное. Только когда она закреплена в приговоре суда, который вступил в законную силу, квалификация преступления становится устойчивой.
Квалификации преступления имеет два значения:
1) является процессом установления признаков того или иного состава преступления в действиях лица;
2) является результатом этой деятельности — официальное признание и закрепление в соответствующих юридических актах соответствия признаков совершенного деяния составу преступления.
При рассмотрении квалификации преступления как деятельность, отмечаем, что она есть сложный познавательный процесс. Сущность этого процесса заключена в отражении в сознании человека объективно существующих событий действительности.
Отсюда вытекает вывод, что квалификация включает в себя вывод о наличии состава определенного преступления и, значит, о той норме закона, которая применяется к виновному.
Изучая квалификацию преступления как процесс и как результат, нужно понимать их тесную связь. Исходя из этого, определяя понятие квалификации преступления нужно совмещать оба этих значения. И определять квалификацию преступления необходимо как юридическое закрепление и установление точного соответствия между признаками состава преступления и фактическими признаками совершенного деяния, которое предусматривается нормой права.
Определение квалификации мы можем уточнить, если определим какое место она занимает в процессе применения правовой нормы.
Применение нормы права является одной из форм реализации её в жизни. «Под применением нормы права следует понимать совокупность действий, которые заключены в рассмотрении конкретных дел, а также в принятии по ним решений и издании соответствующих актов, оформляющих реализацию правовых норм в отношении конкретных субъектов. С такой точки зрения в общей теории права, определение применения нормы права включает в себя:
а) анализ фактических обстоятельств дела;
б) выбор (отыскание) соответствующей нормы;
в) удостоверение в правильности (подлинности) текста юридического источника, содержащего нужную норму, и установление его силы;
г) уяснение содержания и смысла нормы;
д) толкование нормы;
е) принятие решения и издания акта, закрепляющего это решение»[3, стр.202].
Квалификация преступления составляет лишь часть процесса применения юридической нормы. Поэтому нельзя признать точным такое утверждение как: «процесс квалификации преступления есть применение закона к конкретному жизненному случаю».[4, стр.159]
Такое определение захватывает и саму квалификацию, а также толкование закона, и ещё последующую деятельность исправительно-трудовых учреждений, которые отвечают за исполнение приговора. Квалификация преступления захватывает только ту часть процесса применения нормы права, которая заключена в выборе правовой нормы и закрепления такого выбора в решении по делу.
Квалификация преступления ближе всего подходит к заключительной стадии процесса применения нормы права. То есть к принятию решения и изданию акта, который закрепляет решение. Однако квалификация преступления не означает окончание процесса применения нормы права. Даже после принятия решения об конкретной квалификации совершенного и обозначив это в приговоре, суд может отказаться от применения наказания к виновному на основании норм, которые допускают возможность передачи лица на поруки или другого суда. Поэтому, квалифицировать преступление - это значит, что осуществлен лишь один из этапов применения нормы права. Он в том, чтобы решить, какую именно юридическую норму предусматривает совершенное преступление. А также в закреплении этого решения в правовом акте судебного органа.
На всех стадиях уголовного процесса осуществляется квалификация содеянного, реализуя при этом все этапы применения норм права, а также выявляются обстоятельства дела, выясняется смысл закона, толкование нормы и подведения под нее данный конкретный случай.
Квалификация преступлений бывает доктринальной и легальной.
Доктринальная – это квалификация, которая приводится в юридической литературе.
Легальная квалификация – это такая квалификация, которая осуществляется судом, органами дознания и др. уполномоченными на то органами.
2.2. Состав преступления как инструмент его квалификации
«В реальности преступление всегда конкретно. При этом уголовная ответственность возникает не вообще, а лишь за конкретное преступление. Выяснить, какое преступление совершено данным лицом в конкретной ситуации, т.е. квалифицировать преступление, можно только с помощью такого инструмента как состав преступления. Следовательно, функция состава преступления состоит в том, чтобы служить инструментом квалификации преступления.»[5, стр.77]
Состав преступления выполняет заметную роль при квалификации преступления. Так, «стремление причинить жертве особые мучения и страдания перед убийством либо в его процессе может быть одним из мотивов убийства. При таких деяниях виновного не требуются дополнительной квалификации по ст. 117 УК (истязание), так как особая жестокость характеризует сам способ убийства.
На практике бывают ситуации, когда истязание потерпевшего характеризует не сам метод убийства, а реали его совершения.
Убийца применяет к потерпевшему истязания, пытки, высказывая угрозы убийством для того, чтобы тот испытывал особые страдания и мучения перед смертью. А смерть жертвы наступает благодаря действиям, не носящих характер страданий и мучений (удар ножом в сердце, удушение, огнестрельное ранение и т.д.). В этом случае, действиям виновного не требуются дополнительной квалификации по ст. 117, так как их охватывает диспозиция п. «д» ч. 2 ст. 105 УК.
Для того, чтобы квалифицировать содеянное по п. «д» ч. 2 ст. 105 нужно доказать, что умысел на этот вид убийства возник у виновного до того, как он начал истязать жертву или в процессе истязания. Если же доказали, что умысел на убийство возник после истязания жертвы, то тогда такие действия надо квалифицировать по совокупности ст. 117 и соответствующими частью и пунктом ст. 105 УК РФ.
При убийстве с особой жестокостью возможны сочетания различных мотивов убийства (хулиганские побуждения, корысть, личная неприязнь) и, значит, можно квалифировать по п. «д» и п. п. «з», «и», «к», «л», «м» ч. 2 ст. 105.»[6, стр.85].
На данный момент имеется несколько определений понятия состава преступления, более или менее похожих друг на друга и в разных выражениях подчеркивают, что «состав преступления — это совокупность всех объективных и субъективных признаков (элементов), которые, по закону, определяют конкретно общественно опасное для общества или государства действие (бездействие) в качестве преступления».
Я уже говорила ранее, что в состав преступления входят признаки, являющиеся общими для всех таких преступлений. Такие признаки, характеризуя сущность данного преступления, говорят о характере, наличии и немного о степени его общественной опасности. Это позволяет отграничить данное преступление от других.
А. Герцензон считает: «все признаки состава преступления содержатся в диспозиции статьи». Можно сказать, что это же говорит и Я.М. Брайнин, он пишет: «признаками состава преступления являются те признаки, которые указаны законодателем в диспозиции закона»[7, стр.130].
Можно сказать, что под диспозицией понимается «структурный элемент нормы права. Он показывает содержание действия (бездействия) субъекта права, которое имеет юридически значимый характер. Если гипотеза является предпосылкой применения властного предписания, то диспозиция указывает на форму поведения. Она порождает конкретные юридические последствия»[8, стр.118].
Но, такая точка зрения не совсем отображает действительность – «в статьях, как правило, нет указаний на объект преступления и ничего не говориться о субъекте преступления»[9, стр.43]. Значит, если бы состав преступления полностью совпадал с диспозицией и не имел бы других признаков, помимо тех, которые были названы прямо и недвусмысленно в этой статье, тогда задача квалификации была бы проста. Нужно было бы лишь установить лишь то, что было отражено в тексте статьи. Поэтому, всякое юридическое определение преступления может быть только началом юридического анализа состава преступления.
Состав преступления – заметно более глубокое понятие, чем диспозиция статьи. При теоретическом анализе разных преступлений выясняются и признаки составов, не описанных в диспозициях. Например, субъект и объект преступления.
Теория уголовного права подразделяет составы преступления по разным основаниям. По степени общественной опасности различают:
— основной состав;
— состав со смягчающими обстоятельствами;
— состав с отягчающими обстоятельствами.
Такую классификацию можно проиллюстрировать на основании нормам УК РФ об убийстве: основной состав убийства – ч.1 ст.105, квалифицированный состав этого преступления (или, говоря иначе – состав с отягчающими обстоятельствами) – ч.2 ст.105, составы убийства при смягчающих обстоятельствах – ст.106-108.
Можно заметить, что не все составы делятся по этому признаку. Существуют нормы, где присутствует только основной состав преступления (например, ст.125 не делится на части). Также нормы с основным и квалифицированным составами (так, в ст.129 УК – три состава клеветы). И есть нормы и с большим числом статей, в каждой из этих статей наказание все более усиливается.
По способу законодательного описания объективной стороны, составы преступлений делятся на материальные и формальные.
В формальных составах преступлений, объективная сторона характеризуется лишь одним признаком – деяние (действие или бездействие). Эти составы включают:
— истязание (ст.117 УК);
— оставление в опасности (ст.125 УК);
— вымогательство (ст.163 УК) и др.
Такие преступлениями являются оконченными в момент совершения действия, которое описывается в законе. В такой ситуации общественно опасные последствия находятся за рамками объективной стороны и не имеют влияния на квалификацию преступления (хоть и учитываются при назначении наказания).
В объективную сторону материальных составов входят как обязательные признаки не только деяния, но также и общественно опасные последствия преступления. Эти последствия можно прямо обозначить по характеру (тяжкий вред здоровью, имущественный ущерб и т.д.). Или характеризуются с точки зрения тяжести (вред правам и законным интересам граждан, существенный имущественный ущерб, тяжкие последствия).
Поэтому, объективная сторона преступлений с материальным составом характеризуется такими тремя обязательными признаками:
— деянием (действием или бездействием);
— общественно опасными последствиями;
— причинной связью между общественно опасными последствиями и противоправным деянием.
Данные преступления считаются оконченными в момент наступления последствий. Значит, с помощью вида состава можно отграничить оконченное преступление от неоконченного. Совершение прописанного в законе деяния при не наступлении последствий, которые предусмотрены в законе, означает, что имело место покушение на преступление. В это же время, выполнение всех необходимых действий, образующих объективную сторону преступления с формальным составом, значит оконченное преступление.
Преступлением с материальным составом есть хищение в любой форме, кроме разбоя, загрязнение вод, убийство, причинение вреда здоровью и др. По своей структуре составы делятся на сложные и простые. В простых составах признаки преступления характеризуются одномерно.
Например, убийство (ч.1 ст.105) посягает на один объект «жизнь человека). Совершается только одним деянием (оно направленно на лишение жизни). Приводит только к одному последствию (смерти). Совершается с одной формой вины (с умыслом). В составах сложных хотя бы один признак характеризуется не одномерно. Так, разбой (ст.162 УК) осуществляет посягательство сразу на два объекта: здоровье и собственность человека, который подвергся нападению. Изнасилование (ст.131 УК) включает два действия: применение или угроза применения насилия и половое сношение с жертвой вопреки ее воли. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК), характеризуют сочетанием двух форм вины.
Разновидностью сложного состава выступает альтернативный состав, такой состав включает в себя несколько действий или несколько указанных в диспозиции нормы последствий, каждый из которых (хотя бы один) достаточен для признания деяния преступлением.
Подразделение составов на сложные и простые на практике имеет значение лишь для выяснении проблем квалификации состава преступления.
Сделаем некоторые выводы. Для верной квалификации преступления, при выяснении содержания закона нельзя только ограничиться словесным текстом, приведенным в диспозиции статьи. Необходимо установить во всей полноте все признаки состава преступления. Состав преступления часто включает в себя только некоторые черты (признаки) субъекта, объекта, объективной и субъективной сторон преступления, которые необходимы и достаточны для признания этого деяния противоправным и общественно опасным и для отграничения его от смежных преступлений. Составом преступления может быть признана лшь совокупность таких признаков преступления данной категории. Они прямо указываются в законе или исходят от толкования преступления компетентными органами.
2.3. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к объективной стороне
П. «а» ч.2 ст.105 УК РФ: убийство двух и более лиц
Повышенная общественная опасность этого вида убийства в том, что у виновного появляется умысел на убийство одновременно двух лиц. Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении от 27.01.99г. «О судебной практике по делам об убийстве» в п.5 говорит, что по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ нужно квалифицировать как убийство двух человек одновременно, когда действия преступника охватывались единством умысла и производятся, в основном, одновременно. Значит, вменение п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ возможно, если убийство двух и более лиц есть результат только одного действия. В таком случае убийство обоих может происходить либо только с косвенным умыслом, либо с прямым в отношении одного и с косвенным в отношении другого.
Например, если кто-то, желает убить своего врага, и бросает гранату в группу людей, в которой тот находится, и кроме его убивает и другого человека, тогда по отношению первого лица имеет место прямой умысел, а второго — косвенный. Хотя если одновременно были убиты два или более лица, то тогда возможен прямой умысел и по отношению к смерти обеих жертв.
В данном отношении показательно дело Л., который, намереваясь скрыть грабеж, совершенный им, запер свидетеля Д. И потерпевшего З. в доме, а потом его поджег. В этом случае у М. был прямой умысел на убийство Д. и З.(приговор Курганского областного суда от 14.10.92г.).
В случае, когда совершается разновременно убийство двух и более лиц, тогда п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ можно вменить лишь тогда, когда убийство совершается по единому прямому умыслу.
Часто встает вопрос о квалификации действий виновного, когда по отношению к одной жертве последствия преступные наступили, а по отношению к другой – нет. По причинам, которые не зависят от виновного.
Можно ли квалифицировать такую ситуацию по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ, ведь преступный результат — убийство двух человек — не наступил? Пленум Верховного суда в отношении этого дает такое разъяснение: «убийство одного и покушение на жизнь другого не может рассматриваться как оконченное преступление-убийство двух и более лиц. Так как преступное намерение убить двух человек не наступило по причинам, не зависящим от воли виновного, содеянное следует квалифицировать по ст.103 УК РСФСР (ч.1 ст.105 УК РФ) и ст.15 и п. «з» ст.102 УК РСФСР (ст.30 и п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ)».
Если же стороной, по отношению к которой происходит только покушение на убийство, есть работник правоохранительного органа, то, как говорит С.В.Бородин, в такой ситуации имеет место покушение на убийство и убийство (описанная выше ситуация, но здесь присутствует такой квалифицирующий признак как — потерпевший — сотрудник правоохранительного органа). В таком случае квалификация будет такая: ст.317 и ч.1 ст.105 УК РФ. Когда же по причине покушения на жизнь сотрудника правоохранительного органа наступила его смерть, тогда квалификация будет такой: по отношению к работнику правоохранительного органа — ст.317 УК РФ (т.к. она охватывает и покушение, и убийство), а по отношению ко второй жертве — п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ. Для верной квалификации убийства по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ надо, чтобы оно являлось умышленным.
Умышленное убийство одного человека и неосторожное — другого исключает квалификацию действий виновного по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ. Это вытекает из буквы закона, в нем убийством считается лишь умышленное лишение жизни другого лица, неосторожное же обозначается термином «причинение смерти».
П. «д» ч.2 ст.105 УК РФ: убийство, совершенное с особой жестокостью
В соответствии с п. «и» ч.1 ст.63 УК РФ, особая жестокость, издевательство, садизм и мучение для пострадавшего есть отягчающие обстоятельства любого преступления.
В русском языке «жестокий» определяется как безмерно мучительный, крайне суровый, беспощадный безжалостный, бесчеловечный. Чтобы верно применить п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ, нужно точно определить термин «особая жестокость». В таком случае термин «просто жестокость» применять нельзя, из-за того, что его можно будет истолковывать в более широком смысле, чем предусматривает закон, при определении совершения убийства в этом случае именно с особой жестокостью.
Ни закон, ни вышеупомянутое постановление Пленума Верховного суда РФ не дают точного определения особой жестокости. Лишь озвучивают способы, по которым её можно признать.
Например, по постановлению Пленума, выделяют три группы способов совершения данного убийства. При первом, в процессе убийства к пострадавшему применялись пытки, истязания или глумление над трупом жертвы. Пытки, истязания, глумление над трупом говорят о садистских наклонностях убийцы, то есть мы можем говорить о том, что при причинении особых страданий жертве имел место прямой умысел. Убийца в этом случае хочет удовлетворить свои нездоровые желания или выплеснуть на жертву свою ненависть. Не прав С.В. Бородин, утверждая, что такое убийство совершается только с прямым умыслом по отношению к смерти.[7, стр.75]
Так, если садист, при желании только поиздеваться над жертвой, станет применять к ней пытки, зная, что та может, в результате таких его действий, умереть, хоть он смерти ей и не желает, то в таком случае по поводу особых страданий жертвы имеет место прямой умысел, а в отношении к смерти — косвенный. Если говорить о последующем глумлении над телом, то для признания этих действий, действиями с особой жестокостью, необходимо определить цель.
Например, если убийца хочет сокрыть преступление (например, расчленение трупа с целью его уничтожения), тогда об особой жестокости не может быть и речи. А если есть другие цели, которые свидетельствуют о том, что убийца желает напоследок поглумиться над своим врагом, отомстить ему и даже после смерти потерпевшего либо до конца удовлетворить свою садистскую страсть, то тогда такие действия надо квалифицировать как убийство, совершенное с особой жестокостью.
При втором способе совершения убийства с особой жестокостью, оно связано с тем, что виновный заведомо знает о причинении особых страданий жертве. В постановлении Пленума Верховного суда приводится примерный перечень таких действий:
— нанесение большого количества телесных повреждений;
— использование мучительно действующего яда;
— сожжение заживо;
— длительное лишение пищи, воды и т.п.
Такой перечень включает в себя лишь характерные и часто встречающиеся способы совершения подобных видов убийств. Но этот перечень — не полный. Здесь можно сказать о том, что в таком случае виновный не хочет причинить своей жертве особые страдания, но сознательно допускает, что та будет страдать от его действий и относится к этому безразлично. Главная же цель — убить человека.
Примером может служить дело С. Он, при ссоре с сожительницей С-вой, желая убить её с особой жестокостью, нанес ей молотком по голове 15 ударов, а также один удар пластмассовым чайником с кипятком, причинив ей оскольчатый перелом затылочной кости и ушиб головного мозга, и термические ожоги рук, груди, ног, в следствии чего наступила смерть потерпевшей[8, стр.149].
Этот вид убийства судом был признан как убийство с причинением особых страданий потерпевшему. При этом С., может быть, и не хотел, чтобы его сожительница мучилась, он только желал ее смерти.
Такие способы убийства относят к числу особо тяжких так как убийца хоть и хочет «просто» убить человека, но всё равно выбирает такой жестокий способ. Хотя мог выбрать и не такой мучительный способ, добившись этого же результата. Это свидетельствует о крайней нравственной и моральной деградации личности. А также о безразличном отношении к страданиям другого человека.
Третий вид — убийство в присутствии близких для потерпевшего лиц. Когда виновный понимал, что его действия причиняют потерпевшим особые страдания. Убийство близкого родственника гражданина или лица, которое ему дорого или судьба которого ему не безразлична, само по себе вызывает моральные страдания. А если убийство происходит на глазах у этого гражданина, то данная ситуация может спровоцировать сильнейший психотравмирующий шок или даже психическое заболевание. Такими убийствами считаются убийства в присутствии родителей детей либо наоборот, либо других близких родственников, в ситуации, когда те, кто за этим наблюдают, лишены возможности прийти на помощь.
В данной ситуации об особой жестокости говорит сам характер действий виновного. Оно выражается в надругательстве над чувствами близких потерпевшему лиц. Нужно лишь, чтобы виновный знал, что близкие видят момент убийства и страдают от этого.
По этому поводу можно признать правильными высказывание Э.Ф.Побегайло о том, что «при совершении убийства с особой жестокостью субъект должен знать, что его действия носят особо жестокий характер,…а также хотеть или, сознавая это, применять именно этот способ лишения пострадавшего жизни».[9, стр.71]
Приведем пример: Ц. обвинялся в убийстве Ш.А. из хулиганских побуждений с особой жестокостью. Данное преступление было совершено при таких обстоятельствах. Супруги Ш.А. и Ш.Г. шли из кино домой. Нетрезвый Ц. подошел к ним и попросил у Ш.А. закурить. А когда получил отказ, нанес удар ножом Ш.А. в шею, от чего тот умер. Следствие сделало вывод об особой жестокости на основании того что убийство было совершено на глазах у супруги. Но суд не согласился с вменением квалифицирующего признака «особая жестокость», так как Ц., при совершении своего противоправного действия, не мог знать о том, что Ш.А. и Ш.Г были супругами.
Б. Сарыев считает, что признавать убийство с особой жестокостью нужно и в том случае, когда жертва сознаёт характер совершаемых по отношению к ней действий, но не в состоянии противостоять убийце. Он аргументирует это таким образом, что если возможно считать убийство совершенное с особой жестокостью в случае, когда оно произошло на глазах близких родственников, тогда возможно признать её и в случае, когда совершается убийство лица, которое не в состоянии оказать сопротивление.
С этим можно было бы согласиться, если бы в ч.2 ст.105 УК РФ не был введен специальный пункт по этому поводу. Убийство с особой жестокостью — категория оценочная. Чтобы признать его таким нужно, чтобы факт особой жестокости установил суд. Об этом могут говорить как показания виновного,. его цели и другие составляющие субъективного отношения к совершенному, так и характер и локализация телесных повреждений.
П. «е» ч.2 ст.105 УК РФ: убийство, совершенное общеопасным способом.
П. 9 вышеуказанного постановления Пленума Верховного суда говорит: «для квалификации умышленного убийства как совершенного способом, который опасен для жизни многих людей, нужно определить, знал ли виновный, при осуществлении своего умысла на убийство, что он применяет такой способ причинения смерти, который несет опасность жизни не только одного человека».
Поэтому, при квалификации убийства по п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ нужно, чтобы виновный понимал то, что такой способ убийства несет реальную опасность для жизни нескольких людей.
Общеопасным, по решению Пленума Верховного суда РФ, считается способ, создающий опасность для жизни хотя бы двум человекам.
В судебной практике обычно общеопасными считаются такие способы, как, например, обвал, поджог, взрыв. Но в таком случае опасность нельзя оценивать абстрактно, нужно сопоставить ее с конкретной обстановкой, в которой было совершено преступление.
Например, если используется взрывное устройство в месте безлюдном либо поджигается дом, в котором известно, что находится один человек, то из этого автоматически не следует, что такой способ общеопасен. Если же в ходе данного преступления одному лицу была причинена смерть, а другому — вред здоровью, тогда квалификация действий виновного будет по совокупности п. «е» ч.2 ст.105 со статьей УК. В таком случае возникает ответственность за причинение вреда здоровью. Причинение вреда жизни и здоровью других лиц только предполагается, но оно не обязательно. Можно считать, что при этом нужна опасность причинения вреда только конкретной личности, а не другим охраняемым законом интересам (например, имущественным). Если вред в результате убийства был причинен не личности, а, например, имуществу, тогда квалификация будет по совокупности ч.1 ст.105 и ст.167 УК РФ.
Правильная квалификация по п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ имеет зависимость от выявления умысла виновного, как по отношению к потерпевшему, так и других лиц, жизням которых способ, выбранный виновным, оказался опасным.
Обычно, виновный в данном виде убийства имеет цель убить конкретное лицо, а к тому, что ещё могут пострадать, погибнуть и другие люди, относится безразлично В таком случае возможная смерть других лиц имеет косвенный умысел. Но возможны и ситуации, в которых виновный действует с косвенным умыслом, при этом он не имеет цели убийства ещё кого-либо.
Например, человек, который хочет «пошутить» и с этой целью кидает гранату в толпу, при этом не желая убить кого-то. Однако, если хоть один человек погибает, тогда в этом случае имеет место убийство общеопасным способом. Таким же образом нужно расценивать действия лица, которое желает в толпе убить двух человек и кидает для этого туда гранату.
Отсюда, делаем вывод, что при этом убийстве умысел виновного по отношению к смерти одного прямой, а в отношении смерти других лиц — либо прямой, либо косвенный.
На практике часто встает вопрос о квалификации действия лица, которое, имея цель убить кого-либо осуществляет выстрел из ружья в сторону нескольких человек. При этом ружьё заряжено картечью или дробью. Н.К. Семернева, решая вопрос о возможной квалификации такого убийства по п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, предлагает в данных случаях производить баллистическую экспертизу. Она позволит ответить на вопрос о площади рассеивания картечи либо дроби при выстреле с определенного расстояния и выяснить отношение виновного к избранному способу убийства.
Например, если выстрел произведен с близкого расстояния, то опасности для окружающих нет, так как картечь или дробь рассеивается не сильно, хотя, в то же самое время, такой выстрел представляет реальную опасность и для жизни других, если он произведен с дистанции в 30-40 метров.
Считаю, это совершенно верным, потому что человек, который стреляет в толпу из ружья, заряженного дробью, понимает всю опасность такого выстрела для окружающих, если расстояние достаточно велико. Тщательно нужно решать и вопрос о квалификации действий, когда орудием убийства служит транспортное средство. Такое средство есть механизм, использование которого в любой ситуации создает повышенную опасность.
Чтобы отделить убийство, в котором орудие — транспортное средство, от преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ (оно, по сравнением с убийством, является только преступлением средней тяжести), необходим анализ субъективной стороны виновного. Если отношение к последствиям (смерти человека) неосторожное, тогда квалифицировать необходимо по ст.264 УК РФ, а если имел место умысел на убийство кого-нибудь, тогда при некоторых обстоятельствах (например, наезд на человека в толпе) такие действия необходимо квалифицировать по п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ.
Убийство, совершаемое общеопасным способом, необходимо отличать от убийства двух и более лиц. Например, с объективной стороны, в первом случае важен только способ, которым совершается убийство одного человека, и который несет реальную опасность для жизни многих других людей. А во втором случае этот способ не играет большой роли, а важно только наступившее последствие — смерть двух и более человек.
продолжение
--PAGE_BREAK--