Реферат по предмету "Государство и право"


Система уголовного законодательства России

Содержание
1.Задание 1. Уголовное законодательство Российской Федерации и его система(действующее уголовное законодательство; система и структура норм уголовногозакона; действие уголовного закона во времени; обратная сила закона; действиеуголовного закона в пространстве)
2.Задание 2
3.Задание 3. Вина. Содержание вины и её формы
Литература

Задание 1. Уголовное законодательство Российской Федерациии его система (действующее уголовное законодательство; система и структура нормуголовного закона; действие уголовного закона во времени; обратная сила закона;действие уголовного закона в пространстве)
В период существования СССР наряду с УК РСФСР, ещё довключения в него, применялись общесоюзные уголовные законы. В настоящее времяна территории РФ действует только УК РФ.
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ принятиеуголовного законодательства относится к исключительной компетенции РоссийскойФедерации.
В случае принятия новых законов, предусматривающихуголовную ответственность, они подлежат включению в Уголовный кодекс. Этоозначает, что ни один уголовный закон не может действовать отдельно от УК РФ. УКосновывается на Конституции РФ, его положения не могут находиться впротиворечии с Конституцией и должны развивать и конкретизировать её положения,относящиеся к уголовной ответственности.
В соответствии со ст. 55 Конституции не могут издаватьсяуголовные законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека игражданина.
УК в качестве источника положений об уголовнойответственности использует общепризнанные принципы и нормы международногоправа.
Цель работы: показать сущность, состав и структуру нормуголовного закона, а также действие уголовного закона во времени ипространстве.
Задачи:
— дать определение уголовного закона и показать признакиуголовного закона;
— объяснить структуру уголовного закона, а также значениеуголовно-правовой нормы;
— показать действие уголовного закона во времени ипространстве.
Понятие уголовного закона и его признаки
Уголовный закон — это принятый высшими органамигосударственной власти нормативный правовой акт, нормы которого устанавливаютоснование и принципы уголовной ответственности, определяют, какие опасные дляличности, общества или государства деяния признаются преступлениями и какиевиды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за них следуют.
Признаки уголовного закона:
1) уголовный закон принимается высшими органами государственнойвласти. Согласно Конституции России уголовный закон принимается ГосударственнойДумой;
2) уголовный закон — это федеральный закон. Уголовноезаконодательство отнесено к ведению федеральных органов власти РФ. Вопросыуголовного права не регулируются Конституцией, поэтому уголовно-правовые нормы могутсодержаться только в федеральных законах. Уголовный закон, равно как и любой другойфедеральный закон, не должен противоречить Конституции РФ. Органы власти субъектовРФ не могут принимать законы, содержащие уголовно-правовые нормы. Такимобразом, УК РФ является федеральным законом страны, имеющим юридическую силу натерритории всей России;
3) уголовный закон, как и любой другой федеральный закон,принимается высшими органами государственной власти в особом процедурномпорядке. Процедура принятия закона строго регламентирована Конституцией РФ.Закон принимается Государственной Думой большинством голосов от общего числа депутатовГосударственной Думы. Принятый Государственной Думой закон в течение пяти днейпередается на рассмотрение Совета Федерации. Принятый федеральный закон втечение пяти дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования.Президент страны в течение 14 дней подписывает федеральный закон и обнародует егов соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»;
4) уголовный закон обладает высшей юридической силой. Юридическаясила есть свойство нормативного акта действовать, порождать юридически правовыепоследствия. Высшая юридическая сила заключается в том, что:
а) ни один другой орган не вправе отменять или изменятьуголовный закон,
б) все другие нормативные акты не должны противоречитьзакону,
в) в случае противоречия закона и иных нормативных актов приоритетдолжен принадлежать закону;
5) следующий признак уголовного закона — его нормативность.Уголовный закон содержит нормы права, которые представляют собойобщеобязательные правила поведения людей, рассчитанные на неопределенноеколичество случаев подобного рода и неопределенный круг субъектов.
Структура уголовного закона
Уголовный кодекс РФ делится на две части: Общую и Особенную.
В Общей части УК РФ дается определение тех понятий, которыеимеют значение для всех преступлений и любого состава преступления: понятие,задачи и принципы уголовного закона, понятие преступления и наказания, основныеэлементы состава преступления, общие положения о назначении наказания,освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Общая часть УК РФ подразделяется на шесть разделов:
«Уголовный закон», «Преступление», «Наказание»,«Освобождение от уголовной ответственности и наказания», «Уголовнаяответственность несовершеннолетних» и «Иные меры уголовно-правового характера».
Каждый из разделов подразделяется на главы. Так, раздел I«Уголовный закон» имеет две главы: «Задачи и принципы Уголовного кодексаРоссийской Федерации» и «Действие уголовного закона во времени и пространстве».
Раздел II «Преступление» состоит из шести глав: «Понятиепреступления и виды преступлений», «Лица, подлежащие уголовной ответственности»,«Вина», «Неоконченное преступление», «Соучастие в преступлении» и«Обстоятельства, исключающие преступность деяния».
Раздел III «Наказание» включает в себя две главы:«Понятие и цели наказания. Виды наказания» и «Назначение наказания».
В разделе IV «Освобождение от уголовной ответственности инаказания» содержится три главы: «Освобождение от уголовной ответственности»,«Освобождение от наказания», «Амнистия. Помилование. Судимость».
Раздел V «Уголовная ответственность несовершеннолетних» состоитиз одной главы: «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
И, наконец, раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера»включает в себя две главы: «Принудительные меры медицинского характера» и«Конфискация имущества».
В Особенной части УК РФ описываются конкретные виды преступленийи указываются виды и размеры наказания за них. Так же как и Общая, Особеннаячасть подразделяется на разделы, причем нумерация разделов единая по всемуКодексу: Общая часть УК РФ заканчивается разделом VI, а Особенная часть УК РФначинается с раздела VII.
Особенная часть УК РФ подразделяется на разделы по признакамобъекта преступления. В то же время система Особенной части свидетельствует оиерархии ценностей, царящей в обществе на данном этапе его развития, и оприоритетах правовой защиты вообще и уголовно-правовой в частности. На первое местов Особенной части УК РФ поставлены «Преступления против личности», содержащиесяв разделе VII. Далее следуют раздел VIII «Преступления в сфере экономики», разделIX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»,раздел X «Преступления против государственной власти», раздел XI «Преступленияпротив военной службы» и, наконец, раздел XII «Преступления против мира ибезопасности человечества».
Так же как и разделы Общей части, разделы Особенной частиподразделяются на главы, имеющие сплошную нумерацию по всему Кодексу, В рамкахОсобенной части подразделение разделов на главы производится по признакамвидового объекта. Всего 12 разделов УК РФ содержат 34 главы.
Главы как Общей, так и Особенной частей состоят изстатей, каждая из которых имеет свою нумерацию, единую по всему Кодексу. Именностатьи содержат в себе уголовно-правовые нормы. Большинство статей Кодексаимеют части, которые выделяются в отдельный абзац и имеют свою цифровуюнумерацию. Части статей Кодекса могут подразделяться на пункты, которые имеютбуквенную нумерацию.
Уголовно-правовая норма
Уголовно-правовая норма — это правило поведения,установленное государством, предоставляющее участникам общественных отношенийюридические права и возлагающее на них юридические обязанности. Нарушение илинесоблюдение этих норм влечет за собой применение мер государственногопринуждения в виде мер уголовного наказания. Уголовно-правовые нормы отражаются(формулируются) в статьях Уголовного кодекса. Таким образом, статья Уголовногокодекса — это письменная форма выражения уголовно-правовой нормы. Причемуголовно-правовая норма и статья уголовного закона могут не совпадать междусобой. Можно выделить следующие варианты соотношения нормы и статьи закона:
1) уголовно-правовая норма содержится в одной статье законаили одна статья Уголовного кодекса содержит одну норму права;
2) уголовно-правовая норма формулируется в несколькихстатьях Уголовного кодекса;
3) одна статья Уголовного кодекса может содержать две илиболее уголовно-правовые нормы.
Структура уголовно-правовой нормы. В общей теории права принятовыделять три элемента нормы права: гипотезу, диспозицию и санкцию.
Гипотеза содержит перечень условий, при которых норма праваначинает действовать, при которых она должна применяться. В теории уголовногоправа наиболее распространенной является точка зрения, в соответствии с которойгипотезы в уголовно-правовых нормах отсутствуют. Другая точка зрения состоит втом, что гипотеза в нормах уголовного кодекса есть, но она одна для всех норм Особеннойчасти УК РФ, в несколько расплывчатом виде сформулирована в ст. 8 УК РФ,характеризующей основание уголовной ответственности.
Диспозиция, согласно общей теории права, — это ядро любойнормы права. Она включает в себя правило поведения субъектов и участниковправоотношения, их права и обязанности.
В уголовном праве под диспозицией понимается та частьнормы, которая описывает признаки преступления, содержит признаки тех деяний,за которые и устанавливается уголовная ответственность. Нетрудно заметить, чтоуголовно-правовое понятие диспозиции существенно отличается отобщетеоретического. Статьи Особенной части УК РФ, те части, которые содержатописание преступного поведения, говорят о том, каким поведение не должно быть,за какое поведение наступает ответственность. Именно при наличии тех условий,которые описаны в статье Особенной части, нормы Уголовного кодекса начинаютдействовать. Другими словами, то, что в уголовном праве принято именоватьдиспозицией, на самом деле является гипотезой. Однако в теории уголовного правапрочно утвердилась позиция о двучленной структуре уголовно-правовой нормы, всоответствии с которой ни одна уголовно-правовая норма не содержит всех трехэлементов нормы права.
Диспозиция — это часть статьи Уголовного кодекса, указывающаяна опасные для личности, общества или государства деяния, которые признаютсяпреступлениями и за совершение которых устанавливается наказание.
Различают диспозиции четырех видов:
1) простая диспозиция только называет преступление, нераскрывая его признаков. Такие диспозиции встречаются достаточно редко, так жекак крайне редко встречаются общепризнанные и бесспорные термины, содержаниекоторых очевидно для всех и не требует дополнительных пояснений.
2) описательная диспозиция не только называет преступление,но и определяет этот термин, описывает основные признаки этого деяния.
3) ссылочная (описательная) диспозиция для установления признаковпреступления предлагает обратиться к другой статье Уголовного кодекса.
4) бланкетная диспозиция для определения признаков преступленияотсылает к нормам других отраслей права — трудового, гражданского,административного и т. п. Именно с помощью бланкетных диспозиций сформулированыпочти все преступления в сфере экономической деятельности, большинство должностныхпреступлений, преступлений против общественной безопасности, связанных снарушением специальных правил (горных, строительных и иных), либо правилобращения с предметами, представляющими повышенную общественную опасность(оружие, боеприпасы, радиоактивные вещества и т. д.).
Санкция — часть уголовно-правовой нормы и часть статьи Уголовногокодекса, содержащая указание на вид и размер наказания.
В теории уголовного права выделяют следующие виды санкций:
1) абсолютно-определенные санкции устанавливают точный види точный размер наказания. Действующее законодательство не содержитабсолютно-определенных санкций, ибо они не позволяют индивидуализироватьнаказание в зависимости от обстоятельств конкретного преступления и личностивиновного;
2) относительно-определенные санкции устанавливают конкретныйразмер наказания, но не устанавливают его размеры.
Данные санкции содержат указание на пределы размера наказания,в связи с чем можно выделить три разновидности относительно-определенныхсанкций:
— с указанием минимального размера наказания («от трех летлишения свободы»). Максимальным пределом в данном случае является максимум,установленный в статьях Общей части УК РФ для данного вида наказания;
— с указанием максимального размера наказания («до пяти летлишения свободы»). Минимальный размер в данном случае устанавливается статьямиОбщей части УК РФ для данного вида наказания;
— с указанием минимального и максимального размера наказания(«от трех до десяти лет лишения свободы»). Именно данная разновидностьотносительно-определенных санкций является наиболее распространенной в статьяхОсобенной части УК РФ;
3) альтернативные санкции указывают не один, а два или болеевида наказания, которые могут быть назначены за совершенное преступление(«лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, или смертная казнь, илипожизненное лишение свободы»). Каждый из видов наказаний, указанных в альтернативнойсанкции, может быть определен относительно минимальных или максимальныхпределов либо тех и других.
В данном случае санкция становится комбинированной, так какстановится одновременно альтернативной и относительно-определенной;
4) абсолютно-неопределенная санкция не содержит указания нина вид, ни на размер наказания. В действующем УК РФ данный вид санкцийотсутствует, но многие международные договоры, посвященные борьбе спреступлениями международного характера и международными преступлениями, имеюттакую санкцию.
Действие уголовного закона во времени
Проблема действия уголовного закона во времени имеет несколькоаспектов: вступление закона в силу, утрата законом своей юридической силы, типыдействия закона во времени, время совершения преступления, обратная силазакона.
Вступление уголовного закона в силу регулируется Федеральнымзаконом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральныхконституционных законов, федеральных законов, актов палат ФедеральногоСобрания».
Уголовный закон, как и любой федеральный закон,принимается Государственной Думой. В течение пяти дней он передается нарассмотрение Совета Федерации. После одобрения Советом Федерации закон втечение пяти дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования.Президент в течение 14 дней подписывает закон и обнародует его. Таким образом,уголовный закон имеет три даты: дату принятия закона Государственной Думой,дату одобрения закона Советом Федерации и дату подписания закона ПрезидентомРФ. В соответствии со ст. 2 названного Закона датой принятия федеральногозакона считается день принятия его Государственной Думой в окончательнойредакции. Так, днем принятия УК РФ является 24 мая 1996 г.
На территории России применяются только те федеральные законы,которые официально опубликованы. Это тем более важно для уголовных законов,поскольку в уголовном праве существует презумпция «знания закона». Для тогочтобы знать закон, необходимо, чтобы он был официально опубликован. Согласност. 3 названного Закона федеральные законы подлежат официальному опубликованиюв течение семи дней с момента их подписания Президентом РФ. Официальным опубликованиемфедерального закона считается первая публикация его полного текста в«Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании законодательстваРоссийской Федерации».
Закон вступает в юридическую силу одновременно на всей территорииРоссии. Существует два порядка вступления уголовных законов в силу: обычный(ординарный) и необычный (экстраординарный). Обычный порядок вступления законав силу установлен ст. 6 названного Закона: «Федеральные конституционные законы,федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силуодновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти днейпосле дня их официального опубликования».
Экстраординарный порядок предусматривает либо сокращенные(менее 10 дней), либо, наоборот, более длительные сроки после официальногоопубликования закона. Так, в период правовой реформы, проводимой в последниегоды, многие законы, в том числе уголовные, вступали в силу с момента его официальногоопубликования. К сожалению, эта практика стала настолько распространенной, чтоданный экстраординарный порядок вступления закона в силу практическипревратился в обычный порядок, что вряд ли можно приветствовать. Так, Федеральныйзакон от 8 декабря 2003 г., изменивший более 250 статей действующего УК РФ, былвведен в действие с момента официального опубликования, хотя при его введении вдействие был необходим по меньшей мере нормальный 10-дневный срок дляознакомления с текстом изменений.
Напротив, для крупных законов, особенно кодифицированных,устанавливаются более длительные сроки. Они указываются либо в самом законе,либо в законе о порядке введения федерального закона в действие. Так, УК РФвступил в силу с 1 января 1997 г., спустя более чем полгода после его опубликования.
Утрата законом своей юридической силы означает, что законпрекращает свое действие и его нормы не применяются к тем общественнымотношениям, которые возникли после утраты законом своей силы, к темпреступлениям, которые были совершены после утраты законом своей силы. В теорииуголовного права выделяют два основания утраты уголовным законом своейюридической силы: отмену и замену (фактическую отмену).
Отмена уголовного закона имеет место в тех случаях, когдаон упраздняется компетентным государственным органом и это фиксируется взаконодательном акте. Отмена уголовного закона может оформляться:
1) путем издания самостоятельного закона, устраняющего юридическуюсилу другого закона;
2) путем издания перечня законов, утративших юридическуюсилу в связи с принятием нового уголовного закона;
3) путем указания на отмену закона в новом уголовном законе,заменяющем предыдущий;
4) путем указания на отмену юридической силы старого законав законе о порядке введения в действие вновь принятого уголовного закона.
Во всех случаях при отмене уголовного закона четко фиксируетсято обстоятельство, что данный закон или норма теряют свою юридическую силу. Этодостигается с помощью словосочетаний «Признать утратившими силу...» или«Исключить из Уголовного кодекса...».
Замена уголовного закона означает, что законодатель принимаетновый уголовный закон, регулирующий те же общественные отношения, что и старыйзакон, и фактически заменяющий прежний закон, но официально при этом неотменяет действие старого уголовного закона. При фактической замене иногда непросторешить, какие уголовно-правовые нормы теряют свою юридическую силу и теряют ливообще в связи с изданием нового уголовного закона. Это обстоятельство способнопородить коллизии уголовно-правовых норм. Потому в уголовном законодательствеболее, чем в других отраслях законодательства, предпочтительнее отмена закона,а не его замена.
Типы действия уголовного закона во времени. Необходимо выделитьтри типа (принципа) действия уголовного закона во времени: немедленное действие,ультраактивность или переживание закона, ретроактивность или обратная силазакона.
Принцип немедленного действия означает, что вступивший в силузакон действует лишь «наперед» и распространяет свое действие лишь на те общественныеотношения, которые возникли после вступления закона в силу. Новый уголовныйзакон регулирует лишь те преступления, которые совершены после вступлениянового закона в силу.
Немедленное действие нового закона есть нормальное, обычноедействие закона во времени, потому немедленное действие является основным принципомдействия уголовного закона во времени. Наряду с основным выделяют два исключительныхпринципа действия уголовного закона во времени: ультраактивность (илипереживание закона) и ретроактивность (или обратная сила закона).
Ультраактивность, или переживание закона. Часть 1 ст. 9 УКРФ гласит: «Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом,действовавшим во время совершения этого деяния». Если преступление былосовершено во время действия старого уголовного закона, то должен применяться старыйзакон, даже если к моменту возбуждения уголовного дела, предъявления обвинения иливынесения приговора этот закон уже утратил свою силу и прекратил свое действие.Старый закон как бы «переживает» отведенный ему срок и продолжает действовать,«жить» и применяться всеми правоприменительными органами еще в течениедлительного времени даже после вступления в силу нового уголовного закона.Связано это с тем, что преступление некоторое время может оставаться нераскрытымлибо факт его совершения вообще может быть неизвестен следственным органам.Более того, даже в случае установления лица, виновного в совершении преступления,предварительное следствие и судебное разбирательство могут длиться по некоторымуголовным делам годами. За это время может смениться не один уголовный закон.Тем не менее, какой бы промежуток времени ни прошел между моментом совершенияпреступления и вынесением приговора, сколько бы уголовных законов ни сменилосьза это время, должен применяться уголовный закон времени совершения преступления.Таким образом, «переживание» уголовного закона, его ультраактивность вуголовном праве — явление весьма распространенное.
Под обратной силой закона понимается распространение действиянового уголовного закона на те преступления, которые были совершены еще довступления нового закона в силу.
Другими словами, обратная сила закона — этораспространение действия нового уголовного закона на те преступления, которыебыли совершены в период действия старого уголовного закона. Обратная силазакона (ретроактивность) — это явление действительно исключительное и можетиметь место только в случаях прямого указания в законе. Согласно ст. 10 УК РФ: «Уголовныйзакон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образомулучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступлениятакого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывшихнаказание, но имеющих судимость».
Таким образом, в уголовном праве имеют обратную силу толькоболее мягкие законы. Таковыми признаются:
1) уголовный закон, устраняющий преступность деяния, т.е. декриминализирующий то или иное преступное поведение;
2) уголовный закон, смягчающий наказание. Закон смягчает наказание,если он снижает максимальные или минимальные размеры наказания либо снижаетминимальные и максимальные размеры основных или дополнительных наказаний, вкачестве альтернативного наказания предусматривает более мягкий вид наказания,устраняет дополнительные наказания, которые ранее были обязательными, и т. д.;
3) уголовный закон, иным образом улучшающий положение лица,совершившего преступление (например, смягчающий режим отбывания наказания,расширяющий возможность освобождения от уголовной ответственности илинаказания, сокращающий сроки снятия либо погашения судимости и т. п.).
Напротив, более жесткий закон, т. е. уголовный закон,устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образомухудшающий положение лица, совершившего преступление, обратной силы не имеет.Он не может применяться к преступлениям, совершенным до его издания. В данном случаедолжен действовать принцип ультраактивности уголовного закона, т. е. действиеуголовного закона времени совершения преступления.
В уголовном праве выделяются две разновидности обратной силызакона: простая и ревизионная. Простая обратная сила — это распространениенового, более мягкого уголовного закона на те преступления, по которым еще ненаступили окончательные юридические последствия совершения преступления, т. е.не вступил в законную силу приговор суда. Если при этом новый уголовный законустраняет преступность деяния, то возбужденные уголовные дела подлежатпрекращению. Если новый уголовный закон смягчает наказание или иным образомулучшает положение лица, совершившего преступление, то органы предварительногоследствия и суд дают юридическую оценку содеянного в соответствии с новым,более гуманным уголовным законом. Другими словами, обвинение предъявляется, приговорсуда выносится и наказание назначается в соответствии с новым уголовнымзаконом.
Ревизионная обратная сила — это распространение действия нового,более мягкого уголовного закона на те преступления, по которым уже наступилиокончательные юридические последствия, т. е. вступил в законную силу, приговорсуда. Более того, данный приговор уже может быть приведен в исполнение, и лицоможет отбывать наказание или уже отбыть наказание, но иметь непогашенную илинеснятую судимость. В этом случае данные уголовные дела подлежат пересмотру, авынесенные приговоры — «ревизии». В случае вступления в законную силу новогоуголовного закона, исключающего преступность и наказуемость деяния, лицо,отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего отбывания наказания исчитается несудимым с момента вступления в законную силу нового уголовного закона.Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбываетсялицом, то, согласно ч. 2 ст. 10 УК РФ, это наказание подлежит сокращению впределах, предусмотренных новым уголовным законом.
Таким образом, новый, более мягкий уголовный закон распространяетобратную силу на все деяния, совершенные до его вступления в законную силу, независимоот того, вынесен приговор или нет, а также на всех лиц, отбывающих наказание либоотбывших наказание, но имеющих судимость.
Время совершения преступления. Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступностьи наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершенияпреступления. Данное положение требует рассмотрения вопроса о временисовершения преступления. На первый взгляд, вопрос о времени совершения преступленияне нуждается в особых комментариях. Однако это замечание справедливо толькотогда, когда совершается простое преступление. Действительно, трудно себепредставить, чтобы такое преступление, как квартирная или карманная кража, совершалосьв период действия двух законов — нового и старого.
Однако большинство совершаемых преступлений носят сложныйхарактер, имеют временную протяженность, исчисляемую иногда не только месяцами,но и годами. При такой ситуации вопрос о времени совершения различных категорийпреступлений приобретает определенную сложность:
1) в формальных составах преступления временем совершенияпреступления считается время исполнения общественно опасного деяния;
2) в материальных составах преступления временем совершенияпреступления является время совершения общественно опасного деяния (действияили бездействия), независимо от времени наступления преступных последствий.Длительное время этот вопрос — о времени совершения материальных составов преступлений- в теории уголовного права и судебной практике был спорным. В частности,высказывалась точка зрения, что время совершения преступлений с материальнымсоставом связано со временем наступления преступных последствий, ибо именно ихнаступление считается юридическим окончанием преступления. Однако действующийУК РФ (ч. 2 ст. 9) законодательно определил время совершения преступления каквремя совершения деяния;
3) в усеченных составах время совершения преступления определяетсявременем выполнения той стадии неоконченного преступления, на которую законодательперенес момент окончания преступления, т. е. стадией приготовления или покушения;
4) временем совершения длящихся преступлений следует считатьвремя исполнения общественно опасного деяния (действия или бездействия), скоторых начинается последующее длительное невыполнение обязанностей,возложенных на виновного под угрозой уголовного преследования, независимо от того,когда будет прекращено данное преступное состояние;
5) время совершения продолжаемых преступлений связано современем выполнения последнего из числа нескольких тождественных деяний, объединенныхединым умыслом;
6) если преступление совершено в соучастии, то длякаждого из соучастников действует закон времени исполнения им своей юридическойроли. Впрочем, по данному вопросу существует и другая точка зрения, согласнокоторой время совершения преступления в соучастии связывается со временемвыполнения преступления исполнителем, ибо это главная фигура в институтесоучастия и именно его поведение определяет ответственность остальныхсоучастников. Законодатель не высказал однозначно свою позицию по вопросу овремени совершения преступления в соучастии, потому обе указанные позиции имеютправо на существование.
7) при неоконченном преступлении (если преступление былопрервано на стадии приготовления или покушения) временем совершения следуетсчитать время пресечения или прекращения преступления по причинам, не зависящимот воли виновного.
Обобщенно говоря, временем совершения преступления следуетсчитать время окончания или прекращения (пресечения) преступной деятельности.
Действие уголовного закона в пространстве
Действие уголовного закона в пространстве есть реальноеего применение органами правосудия на конкретной государственной территории.Действие закона в пространстве определяется следующими принципами: территориальным,гражданства, универсальным и реальным.
Основополагающим является территориальный принцип действияуголовного закона в пространстве. Территориальный принцип действия уголовногозакона заключается в том, что лицо, свершившее преступление на территории РФ,подлежит ответственности по уголовному законодательству РФ.
Территорией РФ являются находящиеся в пределах её границ:суша, водная территория, воздушное пространство, континентальный шельф иисключительная экономическая зона. Также территорией РФ считается находящееся воткрытом водном или воздушном пространстве гражданское судно РФ; при этомвоенные суда признаются территорией РФ независимо от своего местоположения.
Из данного принципа есть исключение, действующее для лиц,обладающих правовым (дипломатическим) иммунитетом. Данные лица не могут бытьпривлечены к уголовной ответственности без согласия правительства страны,которую они представляют.
Принцип гражданства означает, что граждане РФ, где бы онине совершили преступление, несут ответственность по Уголовному кодексу РФ.
Военнослужащие РФ также несут ответственность по УК РФ,если иное не предусмотрено международным договором (так называемый«оккупационный принцип»).
Однако кодекс устанавливает, что граждане РФ несутуголовную ответственность только в том случае, если совершённое ими деяниепризнаётся преступлением в иностранном государстве и они не были за него тамосуждены. При этом в случае осуждения указанных лиц назначенное им наказание неможет превышать верхнего предела санкции, предусмотренного уголовным закономиностранного государства, на территории которого было совершено преступление.
В новом Уголовном кодексе впервые сформулирован реальныйпринцип действия уголовного закона, в соответствии с которым иностранныеграждане подлежат ответственности по УК РФ и в том случае, когда совершилипреступление вне пределов РФ. Данные последствия наступают, если совершённыеими преступления направлены против интересов РФ; а также в иных случаях,предусмотренных международным договором.
Все выше указанные положения распространяются также и налиц без гражданства (апатридов), если они постоянно проживают на территории РФ.
В Уголовном кодексе содержится принципиальное положение отом, что граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранногогосударства, не подлежат выдаче этому государству.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут бытьвыданы иностранному государству в соответствии с международным договором РФ.При его отсутствии вопрос решается дипломатическим путём.
Итак, под уголовным законом следует понимать нормативно-правовойакт, принимаемый высшим органом законодательной власти, который определяетпреступность и наказуемость деяний.
В силу того, что уголовный закон принимается высшиморганом законодательной власти, иные органы (исполнительная, судебная власти,глава государства) не имеют права вносить изменения, дополнять или изменятьуголовный кодекс. Только Уголовный кодекс определяет, какие деяния следуетсчитать преступлениями и какие наказания следует назначать за совершение этихпреступлений. Уголовный закон есть форма выражения, источник уголовного права.
Нормативное толкование – это толкование уголовногозакона, распространяющее своё значение на все случаи, предусмотренные уголовнымзаконом.
Обратная сила уголовного закона – способность новогоуголовного закона распространять своё действие на преступления, совершённые доего вступление в действие.
Обратной силой обладает только тот уголовный закон,который:
а) устраняет преступность и наказуемость деяния;
б) смягчает наказание;
в) иным образом улучшает положение лица, совершившегопреступление.
Пространственно-временные пределы уголовного законапредставляют собой те ограничения на действие уголовного закона, которыеобусловлены принципами территориальности и гражданства, а также временнымирамками действия уголовного закона.
Задание 2
Абрамов похитил у своего родственника, работникавневедомственной охраны, пистолет. Через день он с использованием пистолетасовершил нападение на соседа по даче, забрав у него наиболее ценные вещи. 1.Как следует квалифицировать совершенные Абрамовым преступления? 2. Определитекатегорию преступления и вид состава преступления (по степени общественнойопасности; по конструкции объективной стороны; по структуре). 3. Дайтеюридический анализ состава преступлений, совершенных Абрамовым.
Ответ.
Данное преступление квалифицируется по совокупности двухпреступлений, согласно Особенной части УК РФ, а именно: по ч. 1 ст. 226«Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывныхустройств» и ч.2 ст. 162 «Разбой».
Согласно ч.1 ст.226 УК РФ, объектом данного преступленияявляются общественная опасность и отношения собственности.
Объектом данного преступления являются общественнаябезопасность и отношения собственности.
Объективная сторона преступления – хищение огнестрельногооружия.
Предметом преступления является огнестрельное оружие.
Под хищением оружия следует понимать противоправноезавладение им любым способом с намерением виновного присвоить распорядиться импо своему усмотрению иным образом. Уголовная ответственность по ст. 226 УКнаступает в случаях хищения огнестрельного оружия как из государственных илииных предприятий или организаций, таки у отдельных граждан, владевших имправомерно либо незаконно.
Момент окончания преступления для хищения определяетсядифференцировано. Хищение считается оконченным в момент завладения предметомхищения.
С субъективной стороны данное преступлениехарактеризуется прямым умыслом. Виновный осознаёт, что похищает оружие и желаетэтого.
Субъектом преступления могут быть лица, достигшие14-летнего возраста.
В случаях хищения оружия с целью совершения другогопреступления содеянное должно квалифицироваться как совокупность оконченногохищения (по ст. 226) и приготовления к совершению иного преступления (п. 16Пленума Верховного Суда РФ).
Ч.2 ст. 162 «Разбой совершённый с применением оружия» — относится к категории особо тяжких преступлений.
Разбой – одна из наиболее опасных насильственных формхищения чужого имущества, которая посягает одновременно на собственность, атакже на жизнь и здоровье потерпевшего. Посягательство на личность потерпевшегоявляется средством завладения имуществом.
Разбой с применением оружия существенно повышаетобщественную опасность данного преступления, поскольку это резко усиливаетагрессивность и силу нападения, способно причинить потерпевшему тяжкий вредздоровью и даже жизни потерпевшего, придаёт самому преступнику уверенность вдостижении цели похищения чужого имущества, в его неуязвимости со стороны лиц,которые могут оказать сопротивление или воспрепятствование преступномупосягательству на собственность и личность. Всё это вместе взятоесвидетельствует об особой дерзости и преступника, и его деяния.
Объективная сторона данного преступления «разбой сприменением огнестрельного оружия» выражается в открытом нападении напотерпевшего, совершённом с угрозой применения насилия, опасного для жизни издоровья потерпевшего. Здесь под насилием, опасным для жизни и здоровьяпризнаётся насилие, которое хотя и не причинило вреда, однако в момент причинениясоздавало реальную опасность не только для здоровья потерпевшего, но и для егожизни.
Обязательный объективный признак разбоя – применение илиугроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Для квалификациипреступления как разбоя достаточно, чтобы насилие создавало опасность хотя быдля здоровья.
По своей объективной стороне разбой представляет собойспецифическую форму хищения, не подпадающую под его общее определение. Еслилюбая иная форма хищения характеризуется как противоправное и безвозмездноеизъятие чужого имущества, то разбой определен в законе не как изъятие чужогоимущества, а как нападение в целях хищения чужого имущества. Особенность разбоясостоит в том, что его состав сконструирован в законе как формальный: фактизъятия имущества и причинение имущественного ущерба потерпевшему находятся зарамками объективной стороны этого преступления. Поэтому разбой признаётсяоконченным преступлением с момента начала нападения. Такое своеобразие составаделает невозможной стадию покушения на это преступление.
Субъективная сторона разбоя характеризуется виной в видепрямого умысла. Виновный осознает, что совершает нападение, соединенное снасилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозойприменения такого насилия, и желает его совершить. Руководствуясь корыстнымимотивами, он преследует указанную в законе цель хищения чужого имущества.
Субъектом разбоя может быть лицо, достигшее 14-летнеговозраста.
По своей законодательной конструкции разбой сформулированв законе как так называемый усечённый состав, который признаётся оконченнымпреступлением с момента нападения, соединённого с насилием, вне зависимости оттого, удалось преступнику фактически похитить имущество или не удалось.
Преступление, квалифицированное по ч.1 ст. 226 наосновании ст. 15. УК РФ относится к категории тяжких преступлений.
А преступление, квалифицированное по ч.2 ст. 162 наосновании ст. 15 УК РФ, относится к категории особо тяжких преступлений, посовокупности этих двух преступлений, данное преступление относится к категорииособо тяжких преступлений.
По степени общественной опасности, данное преступлениеимеет состав с отягчающими обстоятельствами.
По конструкции состава преступления объективной стороныэто преступление имеет особенность составов опасности преступлений, т.к. вкачестве обязательного признака данного состава является не только деяние, но иреальная угроза наступления общественно опасных последствий.
По структуре составов преступлений данное преступлениеимеет сложный состав.
Задание 3. Вина. Содержание вины и её формы
Вина – это предусмотренное уголовным законом психическоеотношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому деянию и егопоследствиям, выражающее отрицательное отношение к интересам личности иобщества.
Психологическое содержание вины занимает центральноеместо среди основных категорий, характеризующих вину. Психологическоесодержание вины – это совокупность интеллектуальных и волевых процессов,характеризующих внутреннее отношение лица к совершённому деянию (действию илибездействию) и его последствию, в которых отражается отрицательная установкалица к объекту уголовно-правовой охраны.
Изменение в соотношении сознания и воли образуют формывины. Содержание вины обусловлено не только совокупностью интеллекта и воли, нои их соотношением.
Совершая преступление, лицо охватывает своим сознаниемобъект преступления, характер совершаемых действий (бездействия), предвидит(либо имеет возможность предвидеть) последствия – в материальных преступлениях.Если законодатель включает в число признаков преступления, например, место,время, обстановку и т.п., то осознание этих дополнительных признаков такжевходит в содержание интеллектуального элемента вины. Если законодатель понижаетили повышает уголовную ответственность за какое-либо преступление, учитываясмягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, то при совершенииданного преступления эти обстоятельства должны осознаваться виновным.Интеллектуальное отношение субъекта может быть неодинаковым по отношению к различнымобстоятельствам. Одни обстоятельства могут быть осознаны определённо, другие –предположительно; одни отражаются в сознании правильно, адекватно, другие –ошибочно.
Нередко лицо имеет возможность осознавать (предвидеть)определённые обстоятельства, но не воспринимает их. Нереализованная возможностьв данном случае свидетельствует о том, что субъект располагал объективнойинформацией, и о том, что у субъекта не было каких-либо препятствий дляосознания этой информации. Неосознание в этой ситуации тех или иныхобстоятельств – это тоже определённое психическое состояние, обусловленноеличностными особенностями, которое психическое состояние, обусловленноеличностными особенностями, которое зависит и от восприятия личностью техраздражителей, которые воздействуют на неё.
Волевое содержание вины определяет законодатель вуголовно-правовой норме. Предметом волевого отношения субъекта являются те жефактические обстоятельства, которые составляют предмет интеллектуальногоотношения и характеризуют деяние как тот или иной вид преступления.
Воля – это практическая сторона сознания, котораязаключается в регулировании практической деятельности человека. Волевоерегулирование поведения – это сознательное направление умственных и физическихусилий на достижение цели или удержание от активности.
В уголовном законодательстве волевые признаки виновногопсихического отношения принято выражать в желании наступления, в сознательномдопущении, в расчёте на предотвращение последствий.
Действие или бездействие лица должны быть волевыми, ониявляются средством достижения его цели. В некоторых случаях причиной совершенияпреступления являются слабые волевые усилия, проявленные субъектом.
В случаях, когда волевой акт отсутствует (проспал, забыл,потерял), человек отвечает за то, что он не использовал свои способности дляпредотвращения вредных последствий. Это также характеризует отношение лица кинтересам личности, общества, а поэтому установление признака реальнойвозможности имеет значение для установления наличия воли.
Эмоциональный (чувственный) компонент человеческойпсихики является обязательным элементом каждого поступка человека, в том числеи преступления. Законодатель не включает эмоции в определение форм вины, однакоони входят в содержание психического отношения, составляющего вину.
Эмоции (чувства, аффекты) проявляются как реакции,вызванные внезапными обстоятельствами, как эмоциональное состояние. Эмоции –это психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживанияжизненного смысла явлений и ситуаций.
В преступном поведении эмоции играют роль мотива(ненависть, страх, жестокость и т.д.); фона, на котором протекаютинтеллектуальные и волевые процессы; аффекты – сильного и относительнократковременного эмоционального состояния, связанного с резким изменениемважных для субъекта жизненных обстоятельств, способного породить преступление.
Каждое преступление имеет свои особенности, свойпсихологический механизм, в котором играют различную роль интеллектуальный,волевой и эмоциональные компоненты. Психологический механизм преступления, каки любого типа поведения человека, можно представить в виде следующей схемы.
Потребность человека является начальным этапом в любойдеятельности. Нужда в чём-либо (в пище, тепле, общении, алкоголе, наркотиках ит.д.) обусловливает возникновение интереса его удовлетворить, порождает мотив ицель деятельности.
В законодательной формулировке (ст. 25,26 УК РФ) формвины (умысла и неосторожности) нет упоминаний о мотиве, цели и эмоциях. Однакоэто не означает, что эти компоненты не входят в содержание вины. Эти компонентыпсихической деятельности присущи любому поведению человека. Мотив, цель,эмоции, характеризуя психическую деятельность виновного в связи с совершениемпреступления, составляют субъективную сторону преступления, проявляясь черезумысел и неосторожность (формы вины). Установление мотива, цели и эмоцийпозволяет определить степень вины.
В законодательстве не раскрывается понятие степени вины,однако в уголовном праве ему уделяется достаточное внимание.
Степень вины – это количественная характеристикасоциальной сущности вины, которая определяется совокупностью формы и содержаниявины с учётом всех особенностей психического отношения лица к объективнымобстоятельствам преступления и его субъективных, психологических причин.Степень вины определяется степенью отрицательного отношения лица к интересамличности, общества, проявленного в совершённом преступлении.
Степень вины конкретного лица в совершении определённогопреступления является непосредственным выражением меры искажения ценностныхориентаций виновного. Учитывая, что степень вины является количественнымвыражением отрицательного отношения лица к интересам личности и общества, атакже показателем искажения ценностных ориентаций виновного, установление еёобусловливает различную меру порицания лица, меру его ответственности.Определение наличия и степени вины способствует объективному решению вопроса обответственности и наказуемости виновного.
В описание тех или иных видов преступлений,предусмотренных Особенной частью УК, всегда входит (или предполагается, чтовходит) определённая форма вины. Поэтому формы вины именуются обязательнымипризнаками. Остальные компоненты вины (мотив, цель, эмоции) предусматриваютсяредко при описании видов преступлений, что позволяет их отнести кфакультативным признакам.
Форма вины – это установленное законом взаимоотношение(сочетание) элементов сознания и воли совершающего преступление лица,характеризующее его отношение к общественно опасному деянию (действию илибездействию).
Выделяют две формы вины – умышленную и неосторожную.
Умысел – это психическое отношение лица к совершённому импреступлению, которое характеризуется осознанием виновным общественнойопасности своего деяния, желанием или сознательным допущением наступления такихпоследствий либо безразличным к ним отношением.
Уголовный закон выделяет два вида умышленной формы вины –прямой умысел и косвенный умысел.
Прямой умысел характеризуется осознанием лицомобщественной опасности совершаемых им действий (бездействия), предвидениемвозможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий своегодеяния и желанием наступления таких последствий.
Косвенный (эвентуальный) умысел характеризуетсяосознанием лицом общественной опасности совершаемых им действий (бездействия),предвидением возможности (при прямом умысле – возможности или неизбежности)наступления общественно опасных последствий своего деяния и сознательнымдопущением наступления таких последствий либо безразличным к ним отношением.При косвенном умысле, в отличие от прямого, виновный не желает наступленияобщественно опасных последствий.
Наука и судебно-следственная практика выделяют и иныевиды умысла, имеющие значение для назначения наказания либо при расследованиисовершённых преступлений.
Определённый (конкретный) умысел – это такой умысел,который характеризуется отчётливым представлением лица о характере и размерепоследствий совершаемого им общественно опасного действия или бездействия.
Простой умысел – это вид определённого умысла, которыйпредполагает, что виновный предвидит наступление только одного преступногопоследствия.
Альтернативный умысел – это вид определённого умысла,который предполагает, что виновный предвидит возможность наступления двух илиболее видов преступных последствий.
Неопределённый (неконкретизированный) умысел – этоумысел, который предполагает допущение лицом наступления любых общественноопасных последствий в результате совершённого им преступного деяния.
Заранее обдуманный (преднамеренный) умысел – это умысел,который возникает до совершения преступления и момент его формирования отделёнот момента совершения преступления относительно длительным промежутком времени.
Внезапно возникший (ситуативный) умысел – это умысел,который формируется у виновного непосредственно перед совершением общественноопасного деяния и обусловлен возникновением обстановки, способствующейсовершению преступления.
Аффектированный умысел – это умысел, протекающий на фонеособого эмоционального состояния – аффекта.
Неосторожность – это психическое отношение лица ксовершённому им преступлению, которое характеризуется тем, что лицо предвидитвозможность наступления общественно опасных последствий своих действий(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает напредотвращение таких последствий. Либо не предвидит возможности наступленияобщественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя принеобходимой внимательности и предусмотрительности должно и могло предвидеть этипоследствия.
Закон выделяет два вида преступной неосторожности –преступное легкомыслие и преступную неосторожность.
Преступное легкомыслие – психическое отношение лица ксовершённому им преступлению, которое характеризуется тем, что лицо осознаётобщественно опасный характер своего деяния, предвидит возможность наступленияобщественно опасных последствий своих действий (бездействия), и, не желая ихнаступления, без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает напредотвращение этих последствий.
Преступное легкомыслие отличается от косвенного умыслатем, что при косвенном умысле лицо либо сознательно допускает, что последствияот его деяния наступят, либо безразлично относится к факту их наступления. Припреступном легкомыслии виновный не допускает возможности наступленияпоследствий – он даже надеется, что сумеет предотвратить их, рассчитывая наконкретные обстоятельства, либо полагает, что они сами не наступят, но этанадежда основывается на недооценке возможности их наступления.
Преступная небрежность – это психическое отношение ксовершённому им преступлению, при котором оно не осознавало общественнойопасности совершённого деяния, не предвидело наступления общественно опасныхпоследствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности ипредусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
Деяние, совершённое только по неосторожности, признаётсяпреступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующейстатьёй Особенной части Кодекса. То есть в случае указанной в норме Особеннойчасти на неосторожную форму вины, преступление может быть совершено только понеосторожности, в случае отсутствия этого указания – преступление формальноможет быть совершено с любой формой вины. В некоторых преступлениях форма виныне указана, однако, по объективным причинам, эти преступления фактически могутбыть совершены только умышленно (например, кража, изнасилование, заведомоложное сообщение об акте терроризма и т.д.).
В последнее время в науке уголовного права выделяется ещёодин вид преступной неосторожности – правовое невежество (правовой нигилизм).Оно заключается в том, что лицо совершает преступление в силу незнанияспециальных правил, которые должно было знать.
Сложная (двойная) форма вины – это такая форма винысубъекта преступления, которая характеризуется умыслом по отношению ксовершённому им общественно опасному деянию и непосредственно из неговытекающим общественно опасным последствиям и неосторожностью по отношению кболее отдалённым общественно опасным последствиям (последствиям вторичного порядка).
Если в результате совершения умышленного преступленияпричиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгоенаказание и которые не охватывались умыслом виновного, то уголовнаяответственность за такие последствия наступает только в том случае, если лицопредвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому основанийсамонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо непредвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этихпоследствий. В целом такое преступление признаётся совершённым умышленно.

Литература
1. КонституцияРФ от 12 декабря 1993. (в ред. 30.12.2008) // Российская газета. – 1993. — №237. – 25 декабря.
2. Уголовныйкодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. От 07.04.2010 № 60 — ФЗ)//Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст.2954.
3.Желудков А.В. Уголовное право. Общая часть. — М.: Юрайт-Издат, 2001.- С.324.
4.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. Ред. В.М. Лебедев.– М.: Юрайт-Издат, 2002. – С.760.
5.Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И.Скуратова, В.М. Лебедева. – М.: НОРМА, 2001. – С.896.
6.Наумов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.:Юристъ, 2000. – С. 864.
7.Радченко В.И. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. –М.: Спарк, 2008. – С. 862.
8. Уголовноеправо. Общая часть. Учебник. /Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.:Юриспруденция, 2001. — С. 438.
9.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть.Учебник / Под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Высшее образование. – 2008.– 330 с.
10. Уголовноеправо. Общая часть: учебник /Отв. Ред. И.Я. Козаченко.- М.: Норма, 2008. – 720с.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.