Реферат по предмету "Государство и право"


Принятие и отказ от наследства

Содержание
Введение
1. Общие положения наследственногоправа
1.1 Понятие и основания наследования
1.2 Наследство
1.3 Субъекты наследственногоправопреемства
2.Принятие наследства
2.1 Общие положения принятиянаследства
2.2 Принятие наследства путемсовершения сделки
2.3 Принятие наследства путемфактических действий
2.4 Переход права на принятиенаследства
3 Основания и порядок отказаот наследства
3.1 Сроки осуществления правана отказ от наследства
3.2 Отказ от наследства
Заключение
Список использованных источников
Приложение

ВведениеНаследованиесопутствует существованию человеческого общества с незапамятных времен. Оно играетважную роль в самых различных сферах. С 1 марта 2002 года введена в действие частьтретья Гражданского кодекса РФ, в которой сосредоточены весьма важные для гражданРоссии, да и иностранных граждан также, во многом новые (по сравнению с Гражданскимкодексом РСФСР 1964 года) нормы и институты, регламентирующие наследственное и международноечастное право. Эта часть ГК является логическим продолжением и развитием двух предыдущихчастей и, конечно же, Конституции РФ. Следует особо подчеркнуть тот факт, что Гражданскийкодекс установил специальное правило, закрепляющее сам факт существования этогодревнего социального института. Кроме этого, важно отметить, что несмотря на безусловнуюновизну и современную регламентацию отношений в сфере наследования раздел V Кодексане является революционным (в смысле ломки и переделки), а во многом представляетпример использования лучшего из накопленного опыта в праве.Право наследованияпровозглашено и гарантируется Основным законом государства – Конституцией РФ. Так,Конституция провозглашает: «Право наследования гарантируется» (ч.4 ст. 35). Уместнонапомнить, что конституционное положение о гарантии права наследования содержитсяв главе 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина», положения которой«являются непосредственно действующими» (ст.18). Кроме этого, Конституционный СудРФ в Постановлении № 1-П раскрыл содержание конституционных положений, касающихсянаследования, установив, что они предоставляют свободу наследования: «Это право,- сказано в его Постановлении, — включает в себя как право наследодателя распорядитьсясвоим имуществом, так и право наследников на его получение». Детальное развитиеобозначенных положений регламентируется в разделе пять части третьей Гражданскогокодекса РФ, глава 64 которого регламентирует процедуру приобретения наследства.Так, в третьей части Гражданского кодекса РФ по сравнению с ГК РСФСР количествонорм о наследовании возросло более чем в два раза: раздел V содержит пять глав,объединенных в 76 статей, в то время как Кодекс РСФСР в разделе VII «Наследственноеправо» насчитывал всего 35 статей.Приобретениенаследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника,совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещаетнаследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественныхсостояний, участником которых при жизни был наследодатель. Субъективное право наследованиявключает возможности принять наследство или отказаться от наследства. Однако, помнению Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова приобретение наследствав законодательстве Российской Федерации построено на системе принятия наследства,а не на системе отречения от наследства. Вместе с тем, обе системы основаны на добровольностиприобретения наследства.Конечно, недостаткавнимания ученых к осмыслению указанной проблемы не испытывалось никогда, начинаяс трудов постсоветского периода и заканчивая исследованиями новейшего времени. Приэтом, особо следует отметить труды таких ученых как Н.П. Асланян, М.Ю. Барщевский,А.Н. Бондарев, Э.Б. Эйдинова, М.В. Гордон, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой,С.П. Гришаев, Л.Ю. Грудцына, О.Н. Диордиева, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, Е.А.Кириллова, Е.В. Князева, О. Кривеншев, О. Мананников, С.Е. Никольский, В.А. Рыбаков,К. Ярошенко и т.д.Тем не менее,ввиду того, что происшедшие в нашем обществе кардинальные изменения социально-экономическихотношений, и в первую очередь, что особенно важно для наследственных отношений,утверждение института частной собственности, предопределили существенное обновлениезаконодательства о наследовании, обозначенная проблема, проведенными в теории гражданскогоправа исследования, конечно же, не исчерпана. Так, обосновывая актуальность выбраннойтемы дипломной работы, отметим, что такой гражданско-правовой институт, предусмотренныйв части третий Гражданского кодекса Российской Федерации как наследство нуждаетсяв его правильном понимании и применении. Так, особое влияние на выбор темы дипломнойработы оказал специфический характер правоотношений, возникающих во-первых, приприобретении наследства и, во-вторых, при отказе от него.
Такимобразом, цель дипломной работы – тщательно изучить принятие и отказ от наследствапо российскому законодательству.
Следовательно,для достижения цели работы мы ставим перед собой следующие задачи:
— рассмотреть общие положения о наследовании по действующему законодательству;
— исследовать общие положения принятия наследства;
— изучить такие способы принятия наследства, как принятие наследства путем совершениясделки, так и путем фактических действий;
-датьпонятие базисной категории нашего исследования «наследование»;
— изучить основания и порядок отказа от наследства;
— в заключение подвести итоги проделанному исследованию.Объектом настоящегодипломного исследования избраны общественные отношения, возникшие в связи с приобретениемнаследства и отказом от него. В границах определенного объекта предметом исследованияявляется закон в части, касающейся регламентации приобретения наследства и правана отказ от него
1. Общее положение наследственногоправа1.1 Понятие основания наследования
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ «Основания наследования»наследование осуществляется по завещанию и по закону (ч. 1).
Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковымилишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений(по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, — по закону). Наряду с этим Гражданскийкодекс указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытиенаследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства,наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматриватькак частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования (наследованияпо завещанию и наследования по закону).
Однако в действительности ни закон, ни завещание непосредственно невлекут призвания к наследованию. Для этого требуется установление определенных правовыминормами юридических фактов.
Прежде всего в обоих случаях важно установить факт открытия наследства,происходящий в результате смерти гражданина либо объявления его умершим.
Кроме того, если речь заходит о наследовании по закону, по мере необходимостиследует установить степень родства между наследником и наследодателем, состояниенаследника и наследодателя в браке, нахождение лица не менее чем в течение последнегогода жизни наследодателя на его иждивении, факт совместного проживания с наследодателем,факт зачатия лица при жизни наследодателя и т.п.
Если же речь пойдет о наследовании по завещанию, то помимо прочих условийреализация наследственных правоотношений напрямую будет зависеть от действительностизавещания.
Такое разнообразие юридических фактов позволяет вести речь о многообразиинаследственных правоотношений. Но при этом все лежащие в основе возникновения наследственныхправоотношений юридические факты, а точнее — юридические составы, формируются либос учетом воли завещателя, и тогда речь идет о наследовании по завещанию, либо, помимопоследней, основываясь на фактах, определенных законом, и тогда наследование происходитпо закону.
При этом по общему правилу наследование по закону имеет место, когдаи поскольку оно не изменено завещанием. А это значит, что при наличии завещаниянаследование может происходить либо только по одному основанию (по завещанию) — если завещание составлено на все наследственное имущество, либо и по завещанию,и по закону — если завещание составлено лишь на часть наследства.
Например, умирает гражданин Ш., оставив после себя жилой дом и автомобиль,принадлежавшие ему на праве собственности. Принять наследство изъявляют желаниедочь и сын умершего (других наследников нет). Но после смерти Ш. выясняется, чтопри жизни он сделал завещание на имя сына и отписал ему автомобиль. При таких обстоятельствахсын вправе рассчитывать как на автомобиль, являясь наследником по завещанию, таки на причитающуюся ему долю в праве собственности на жилой дом, как наследник позакону. Дочь же умершего сможет унаследовать лишь долю в праве собственности надом. Сделав завещание, гражданин Ш. изменил законный порядок наследования, увеличивдолю сына и соответственно уменьшив долю дочери.

1.2 Понятие наследования
С принятием части третьей Гражданского кодекса РФ впервые в историиотечественного права в законе раскрывается понятие наследования.
В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определитькак переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества)к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса неследует иное.
Таким образом, наследование характеризует условия и порядок правопреемствав имуществе умершего гражданина (наследодателя) другими лицами (наследниками). Изэтого следует, что по общему правилу никакие иные институты гражданского права немогут быть использованы для регулирования правопреемства в имуществе умершего. Вравной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждениеих имущества в случае смерти (например, п. 3 ст. 572 о ничтожности договора, предусматривающегопередачу дара одаряемому после смерти дарителя). Для указанных целей может бытьиспользован только институт завещания (п. 1 ст. 1118).
Имущество умершего гражданина переходит к другим лицам в порядке правопреемства.Это означает, что в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта правна имущество, при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридическизависят от прав и обязанностей правопредшественника (наследодателя).
Предметом наследственного правопреемства является имущество умершего,которое в соответствии с ГК РФ входит в состав наследства (см. ст. 1112).
Наследодателем именуется умерший (либо объявленный умершим) гражданин,после которого остается наследство. При этом во внимание не принимаются ни существовавшийу гражданина объем дееспособности, ни его гражданство, важно лишь то, что при жизнион имел имущество, которое может перейти к другим лицам в порядке наследования.
Наследниками признаются лица, которые в соответствии с ГК РФ могутбыть призваны к наследованию (ст. 1116 и 1117).
Вместе с тем наследственное имущество может переходить не только кнаследникам, но и к иным лицам. Однако это не означает, что субъектами наследственногоправопреемства могут стать какие-либо другие лица, кроме наследников. Например,при завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнениеза счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одногоили нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполненияэтой обязанности наследниками (ст. 1137 ГК РФ). Но и в подобных случаях субъектаминаследственного правопреемства считаются только наследники как непосредственныеправопреемники умершего. Отказополучатели же выступают лишь в роли кредиторов самихнаследников.
Кроме того, имущество умершего может переходить к иным лицам и не поправилам наследственного правопреемства. Однако такие ситуации должны быть прямоуказаны в законе. Например, право на получение подлежавших выплате наследодателю,но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей,пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненногожизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину вкачестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членамего семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживалиони совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183). Изначально такие суммыне включаются в состав наследства, и поэтому вести речь о существовании в подобныхситуациях наследственного правопреемства нельзя. Лишь при отсутствии лиц, имеющихправо на получение таких сумм, а также если они не предъявили требований об их выплатев установленный срок, соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуютсяна общих основаниях (п. 3 ст.1183).
В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершегопереходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единоецелое и в один и тот же момент.
Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определеннаясовокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находитсяи известно ли место его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную(известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестноеим) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретномобъекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующиеправа и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью.Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках,то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемогообъекта пропорционально своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретнымлицам).
Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменномвиде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе,объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося взалоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателястановится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальныйзалогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353 ГКРФ). В качестве еще одного примера может быть назван переход прав на застрахованноеимущество. Согласно ст. 960 ГК РФ при таком переходе права и обязанности по договорустрахования сохраняются для нового правообладателя.
Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытиянаследства (ст. 1114 ГК РФ), независимо от времени его фактического принятия, атакже от момента государственной регистрации права наследника на это имущество,когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Следует особо отметить, что универсальность наследственного правопреемстваопределяется в Гражданском кодексе РФ по-новому. Если ранее универсальности правопреемствапридавался абсолютный характер, независимый от оснований наследования (принятиенаследства по закону предполагало принятие наследства и по завещанию), то теперьв тех ситуациях, когда наследники призываются к наследованию по нескольким основаниям(по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результатеоткрытия наследства, на основании адресного отказа и др.), впервые прямо закрепленыположения о допустимости принятия наследства либо отказа от него по отдельным основаниямнаследования (абз. 2 п. 2 ст. 1152 и п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Наследник может принятьнаследство либо отказаться от него как по одному из оснований, так и по несколькимиз них или по всем основаниям.
Вместе с тем новая трактовка универсальности нисколько не влияет нацельность конструкции наследственного правопреемства. Речь идет лишь о четком разграничениинаследственных правоотношений, возникающих по поводу одного наследства, но по различнымоснованиям. В рамках соответствующих правоотношений наследование в полном объемеподчиняется правилам об универсальности наследственного правопреемства. Все наследникипринимают все наследственное имущество как единое целое. Возможные долги в составенаследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям внаследственном имуществе.
Такое понимание универсальности соответствует и общему для гражданскогоправа принципу диспозитивности, в соответствии с которым участники гражданских правоотношенийсамостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами реализуютсвою правоспособность и принадлежащие им права. Принятие наследства либо отказ отнего по отдельным основаниям означает только одно — осознанное участие либо отказот участия в конкретных гражданских правоотношениях.
Отдельного внимания заслуживает положение п. 1 ст. 1110 ГК РФ, в соответствиис которым правилами Кодекса может быть регламентирован и иной порядок перехода наследства.При этом по смыслу оговорки соответствующие правила могут относиться как к отдельнымсвойствам наследственного правопреемства (неизменность вида, единство и др.), оставляяприроду правопреемства неизменной, так и в целом к его природе.
Например, если для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственногообщества требуется согласие участников общества и в таком согласии наследнику былоотказано, он вправе получить от общества лишь действительную стоимость унаследованнойдоли (ст. 1176). В данном случае право на долю в уставном капитале преобразуется(меняет вид) в иное качество (право иного рода) — право на компенсацию. Другой примерможно обнаружить в ст. 1179, где речь идет о наследовании имущества члена крестьянского(фермерского) хозяйства. В случае когда наследник не является членом такого хозяйстваи ему отказано в принятии в члены хозяйства, он имеет лишь право на получение компенсации,соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственностичленов хозяйства.
Категория наследства является ключевой для всего наследственного права.Существование объектов, в отношении которых допускается правопреемство, предопределяетсамо развитие наследственных правоотношений.
Наследство (наследственное имущество) представляет собой имуществоумершего гражданина, которое переходит к другим лицам в порядке наследственногоправопреемства.
Оставаясь после смерти своего владельца в состоянии ожидания преемства,наследство рассматривается в рамках наследственного права как особый, самостоятельныйобъект гражданских прав, представляя собой определенное единое целое (имущественныйкомплекс).
Вместе с тем при переходе этого имущественного комплекса от наследодателяк наследникам решающее значение имеют юридические свойства отдельных объектов наследства.
Согласно ГК РФ (ч. 1 ст. 1112) состав наследственного имущества ограничиваетсячетырьмя видами объектов:
а) вещи;
б) имущественные права;
в) имущественные обязанности;
г) иное имущество.
Вещи (телесные блага) включаются в состав наследства при условии, чтонаследодатель имел на них определенное вещное право (право собственности, правопожизненного наследуемого владения и др.). Необходимость существования права навещь подтверждается указанием на то, что в состав наследства могут входить лишьпринадлежавшие наследодателю вещи. Такая принадлежность устанавливается в правепосредством правонаделения и может быть подтверждена соответствующими правоустанавливающимидокументами (свидетельствами о праве собственности, судебными решениями, свидетельствамио праве на наследство, договорами о приобретении вещи в собственность и др.).
Отсутствие права на вещь у наследодателя не может привести к появлениюправа у наследника. Суд, в частности, не может удовлетворить требования наследниково признании за ними права собственности (в порядке правопреемства) на самовольновозведенные наследодателем строения и помещения. В лучшем случае речь в подобныхситуациях может идти о правах на «удачно сложенные строительные материалы».
Наряду с правами на вещи в состав наследства могут входить иные имущественныеправа, и прежде всего права обязательственные (права арендатора недвижимого имущества- п. 2 ст. 617 ГК РФ; права заимодавца по договору займа и т.п.), корпоративные(например, права акционера на участие в управлении обществом; права участника обществас ограниченной ответственностью в случаях, когда переход таких прав не исключаетсяв учредительных документах общества, — п. 6 ст. 93 ГК РФ), а также права исключительные(например, право использования фирменного наименования или знака обслуживания).
Долги (имущественные обязанности) наследодателя образуют особую группуобъектов в составе наследства. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгамнаследодателя хотя и солидарно, но в пределах стоимости перешедшего к ним наследственногоимущества (ст. 1175).
В состав долгов наследодателя, переходящих по наследству, входят разнообразныеимущественные обязанности гражданско-правового характера (долг по договору либоиной сделке, долг из обязательства по возмещению вреда, а также другие долги). Вместес тем в их число входят и некоторые иные имущественные обязанности (например, обязанностипо уплате «поимущественных налогов» — пп. 3 п. 3 ст. 44 Налогового кодексаРФ).
Иное имущество, упоминание о котором содержится в ч. 1 ст. 1112 ГКРФ, представляет собой объекты, отличные от вещей, имущественных прав и обязанностей.Среди них следует назвать имущественные комплексы, неоднородные по своему составу,но выступающие в гражданском обороте как самостоятельные объекты (например, предприятия- ст. 132 ГК РФ).
Кроме того, по справедливому замечанию А.А. Рубанова, в силу эластичностипонятия наследства в российском праве в его составе могут оказаться и нетипичныедля отечественного оборота объекты. Речь идет о неизвестных российскому правопорядкуобъектах из состава так называемых заграничных имуществ.
Состав наследства определяется на день открытия наследства.
Имущественные права могут быть включены в состав наследства, а наследникимогут стать правопреемниками таких благ лишь в том случае, если эти права принадлежалиумершему до указанного момента. Если же то или иное имущественное право возникаетв связи со смертью лица, наследственного правопреемства не происходит. Так, в правоотношенияхиз договора личного страхования в случае смерти застрахованного лица и отсутствияв договоре указания на иного выгодоприобретателя выгодоприобретателями признаютсянаследники застрахованного лица (п. 2 ст. 934 ГК РФ). Однако право выгодоприобретателяпо такому договору не может составлять предмет наследственного правопреемства, посколькуво внимание должен приниматься не факт заключения договора страхования при жизнинаследодателя, а момент возникновения самого права на получение страховой суммыпо нему, который связывается со смертью застрахованного лица. Другой пример связанс проблемным для россиян вопросом о сохранении абонентского номера в телефонизированномпомещении. В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ«О связи» при наследовании телефонизированного помещения наследник имеетправо на заключение договора об оказании услуг связи. Однако это не означает, чтоправа по договору, заключенному с наследодателем, переходят к такому наследникув порядке наследования. Такие права возникают у наследника как первоначальные.
Разнообразие имущественных отношений, в которые силой обстоятельствмог быть при жизни вовлечен наследодатель и которые сохранялись до его смерти, непозволяет вести речь об абсолютном «замещении» гражданина его наследникамив конкретных правоотношениях, существовавших до момента смерти наследодателя.
Обращая на это внимание, закон прямо указывает на невозможность наследованияотдельных прав и обязанностей наследодателя (ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). При этом соответствующиеконкретные права и обязанности могут быть поименованы либо Кодексом, либо другимизаконами.
Так, не входят в состав наследства имущественные права и обязанности,неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещениевреда, причиненного жизни или здоровью, права одаряемого по договору дарения в будущем(если в договоре не предусмотрено иное), обязанность выполнения работы по авторскомудоговору заказа и др.).
В соответствии с Гражданским кодексом РФ не допускается наследованиеи в иных (не связанных с личностью наследодателя) случаях (см., например: ст. 596- о доле в праве на получение ренты по договору пожизненной ренты; ст. 701 — о правахссудополучателя по договору безвозмездного пользования).
Не допускается в порядке наследования переход отдельных видов имуществаи в случаях, указанных в иных законах. Так, в соответствии со ст. 1.2 Закона РФ«О недрах» (в ред. Федерального закона от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ) немогут быть предметом наследования участки недр.
Не подлежит включению в состав наследства имущество, возвращаемое наследникамреабилитированных лиц, а также суммы в счет возмещения его стоимости и компенсационныевыплаты. Это объясняется тем, что Закон РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-1 «Ореабилитации жертв политических репрессий» регулирует не наследственные отношения,а отношения, вытекающие из причинения вреда жизни, здоровью или имуществу лиц, пострадавшихот политических репрессий, и определяет лишь круг лиц, имеющих право на возмещениеэтого вреда, причисляя к ним и наследников умершего.
Часть 3 ст. 1112 ГК РФ указывает на недопустимость наследования личныхнеимущественных прав и других нематериальных благ.
Данная норма конкретизирует более общие положения гражданского законодательства,и прежде всего правило п. 1 ст. 150 ГК РФ, согласно которому достоинство личности,честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личнаяи семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства,право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальныеблага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемыиным способом.
Вместе с тем законом могут быть предусмотрены случаи, когда отдельныеличные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему,могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе и его наследниками.Таким образом, общество выражает свое отношение к личности (его индивидуальности),уважая память о человеке и оберегая интересы других лиц, дорожащих прежними связямис ним. Именно этим целям служат нормы, гарантирующие исполнение воли гражданинао достойном отношении к его телу после смерти, закрепляющие правила о защите честии достоинства гражданина после его смерти (п. 1 ст. 152 ГК РФ), и др.
Особого внимания заслуживают случаи правопреемства, когда соответствующиеотношения не оформлены должным образом при жизни наследодателя.
Так, по спорам о принадлежности наследодателю жилых помещений, по которымне была завершена процедура приватизации, согласно сложившейся правоприменительнойпрактике требуется принятие судебного решения, без которого оформление наследственныхправ в отношении данного вида имущества не может быть произведено (постановлениеПленума ВС РФ от 24 августа 1993 г. N 8 о применении судами Закона о приватизациижилищного фонда в РФ). В п. 8 указанного постановления сказано: «Если гражданин,подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформлениядоговора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такогодоговора местной администрацией, в случае возникновения спора по поводу включенияэтого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду,что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу вудовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волюна приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, посколькупо независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформлениядокументов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано». Подобныерешения принимаются по правилам гражданского процессуального законодательства (ст.264 ГПК РФ).
Особым образом должен решаться и вопрос о правопреемстве в правах навещи, приобретенные в силу приобретательной давности, когда для возникновения соответствующихправ требуется их регистрация, которая не была произведена при жизни наследодателя(и не может быть произведена на его имя после его смерти). Дело в том, что государственнаярегистрация права собственности на недвижимое имущество, приобретенное в силу приобретательнойдавности, возможна только после установления факта приобретательной давности в суде.Иного легитимного порядка не существует. При этом в зависимости от состояния делнаследникам необходимо ставить перед судом либо два вопроса одновременно — об установлениифакта давностного владения имуществом их наследодателем (если сам наследодательпри жизни не подтвердил давность своего владения) и о признании непосредственноза ними права собственности на такое имущество как за наследниками умершего (дляосуществления регистрации права сразу на имя наследника), либо только один — о признанииза ними права собственности. Лишь в этом случае при положительном решении правонаследников будет зарегистрировано в установленном порядке.
Если же на момент открытия наследства время владения недвижимым имуществомне достигнет требуемого по закону срока, то в дальнейшем, по истечении необходимогосрока, согласно п. 3 ст. 234 ГК РФ лицо, ссылающееся на давность владения, будетвправе присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого соответствующимимуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Однако данная юридическаяконструкция не представляет собой вид наследственного преемства. В рассматриваемыхслучаях речь должна идти об особом (ненаследственном) порядке развития вещных правоотношенийна основе сложного состава юридических фактов. Очередной владелец не наследует нивремя владения имуществом правопредшественниками, ни их возможности (прекращающиесясо смертью). Он лишь получает собственную возможность присоединить ко времени своеговладения время владения своего предшественника при условии, что является его правопреемником.
Таковы лишь самые общие положения об объектах наследства. Особенностинаследования отдельных видов имущества будут рассмотрены в рамках соответствующихразделов курса.
 
1.3 Субъекты наследственного правопреемства
При определении субъектов наследственных правоотношений четких позицийнет. Так, Е.А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношенияявляются наследодатель и наследники.
А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектомнаследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектамиправоотношений быть не могут».
Л.В. Смолина к субъектам наследственных правоотношений относит:
« — наследников;
— органы, содействующие вступлению права на наследство наследника;
— лиц, которые имеют право удостоверять завещание».
Наследодателем может быть любое физическое лицо, так как в ст.1110 ГК РФ говорится о переходе по наследству имущества умершего. Умереть можеттолько физическое лицо, а не юридическое.
Статья 1116 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могутпризываться к наследованию:
1) граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
2) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми послеоткрытия наследства;
3) лица, указанные в завещании;
4) юридические лица, указанные в завещании и существующие на деньоткрытия наследства;
5) Российская Федерация: по завещанию и по закону;
6) субъекты Российской Федерации — по завещанию;
7) муниципальные образования — по завещанию;
8) иностранные государства — по завещанию;
9) международные организации — по завещанию.
Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит.Наследственное право определяет, что наследник — лицо, которое призывается кнаследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника можетвыступать любой субъект гражданского права. Положение государства какнаследника имеет определенную специфику. По действующему законодательству, всоответствии с п. 3 ст. 1153 ГК РФ, должен был быть принят специальный закон,регулирующий порядок приобретения, учета и передачи в собственность государстванаследуемого имущества. Однако такой закон пока не принят.
Наследодателем является лицо, имущество которого после его смертипереходит к другим лицам. Наследодателями могут быть граждане, в том числеиностранные граждане и лица без гражданства.
Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют правана получение наследства (недостойные наследники). К их числу Кодекс относитследующих лиц:
Во-первых, граждан, которые своими противоправными действиями,направленными против наследодателя, кого — либо из наследников или противосуществления последней воли в завещании, способствовали или пыталисьспособствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либоспособствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им илидругим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебномпорядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими праванаследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (п.ст.1117ГКРФ). В последнем случае речь идет о предоставлении Кодексом завещателюправа «простить» недостойных наследников, составив в их пользу завещание ужепосле совершения ими указанных противоправных действий.
Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда,вступившим в законную силу. Как следует из п.2 постановления Пленума ВерховногоСуда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2, противозаконные действия, которые установленыприговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь приумышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершениепреступления по неосторожности, данное правило не применимо.
Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица,совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку приэтом они были лишены возможности отдавать, себе отчет в своих действиях илируководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение обосвобождении лица от уголовной ответственности.
Какого-либо специального решения суда о признании наследниканедостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признаниинаследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смертьнаследодателя, этот вопрос решает нотариус. Безусловно, при возникновении споратребуется решение суда.
Вместе с тем в уголовном законодательстве предусмотрены двауголовно наказуемых деяния, которые действительно нуждаются в дополнительномобсуждении в аспекте признания наследника, совершившего их, недостойным:
• Убийство в состоянии аффекта, т.е. в состоянии внезапновозникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательствомили тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными илиаморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующейситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальнымповедением потерпевшего (ст. 107 УК РФ);
• Убийство, совершенное при превышении пределов необходимойобороны (ст. 108 УК РФ).
Оба названных преступления отнесены уголовным законодательством ккатегории умышленных убийств. Однако в обоих случаях действия виновного лица,хотя и являются, безусловно, противозаконными, были вызваны противоправнымидействиями самого потерпевшего. Более того, в ряде случаев противоправныедействия потерпевшего- наследодателя, возможно, представляли непосредственнуюугрозу жизни самого наследника. В целях правильного формирования судебнойпрактики вопрос о признании наследника, совершившего подобные действия,недостойным, по всей вероятности, должен решаться особо.
Противоправные действия, направленные против осуществления волинаследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлениификтивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя ксоставлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательнымотказом, понуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться отнаследства, а отказополучателей — от завещательного отказа и т. п.
В данном случае вопрос о признании наследника недостойным решаетсясудом. При этом процессуальным документом для отстранения наследника отнаследования в зависимости от характера совершенных им действий, может быть какприговор суда по уголовному делу, так и решение суда, если вопрос решался вгражданско-правовом порядке.
Во-вторых, родители после детей, в отношении которых они былилишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытиянаследства (ч.2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим праванаследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусупредставлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношениинаследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этихправах к моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признаниинаследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства оправе на наследство. При несогласии с таким решением заинтересованный наследниквправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариальногодействия в судебном порядке.
В-третьих, граждане, злостно уклоняющиеся от возложенных на них всилу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п.2 ст. 1117 ГК РФ).
Круг лиц, относящихся к алиментнообязанным, исчерпывающе определеннормами Семейного Кодекса РФ:
— На родителей возлагается не только обязанность содержать своихнесовершеннолетних детей, но также и обязанность содержать своихнетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (ст. 85 СК РФ)
— Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособныхнуждающихся в помощи родителей (ст. 87 СК РФ)
-Супруги обязаны материально поддерживать друг друга (ст. 89 СКРФ). Право требовать предоставления алиментов от другого супруга, обладающегонеобходимыми для этого средствами, имеют:
— нетрудоспособный нуждающийся супруг;
— жена в период беременности и в течение трех лет со дня рожденияребенка независимо от нуждаемости и трудоспособности;
— нуждающийся (при этом не обязательно нетрудоспособный) супруг,осуществляющий уход за общим ребенком — инвалидом до достижения ребенкомвозраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы...
— Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случаеневозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получениеот своих трудоспособных совершеннолетних братьев или сестер; такое же правоимеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи братья и сестры, если они не могутполучать содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов(бывших супругов) или родителей (ст. 93 СК РФ)
— Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случаеневозможности получения ими содержания от своих родителей имеют право наполучение алиментов от своих бабушки и дедушки. Такое же право предоставляетсясовершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они немогут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей(ст. 94 СК РФ)
— Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случаеневозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособныхдетей или супруга (бывшего супруга) имеют право требовать получения алиментовот своих совершеннолетних трудоспособных внуков, обладающих для этогосредствами (ст. 95 СК РФ)
— Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывающиеи содержащие своих пасынков и падчериц, имеют право требовать предоставлениясодержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц, обладающихнеобходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание отсвоих совершеннолетних трудоспособных детей или супругов (бывших супругов) (ст.97 СК РФ)
Названные категории лиц отнесены семейным законодательством клицам, обязанным выплачивать алименты и, соответственно, имеющим правотребовать предоставления им алиментного содержания. В случае злостногонеисполнения обязанностей по содержанию наследодателя такой наследникотстраняется от наследования по требованию заинтересованного лица.
Следует иметь в виду, что факт злостного уклонения наследников отисполнения обязанностей по содержанию наследодателя как основание дляотстранения лица от наследования должен быть установлен только в судебномпорядке. Признание наследника недостойным по названному основаниюраспространяется только на случаи наследования по закону. По завещанию такие наследникинаследуют на общих основаниях. Лицо, не имеющее права наследовать илиотстраненное от наследования на основании ст.1117ГКРФ (недостойный наследник),обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 Кодекса всё имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
Оно должно быть возвращено в натуре, т. е. таким, каким былополучено, а если его возвратить невозможно, то недостойный наследник обязанвозместить действительную стоимость этого имущества, а также убытки, возникшиев связи с последующим изменением стоимости имущества, возвратить или возместитьвсе доходы, которые были получены за время пользования имуществом, проценты запользование средствами. Эти правила применяются и к завещательному отказу.
Необходимо учитывать, что правила о признании наследниканедостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долюв наследстве (п. 4 ст. 1117). Эта норма является новеллой наследственногоправа. В соответствии с положениями ГК РСФСР 1964 года обязательные наследникине могли быть отстранены от наследования.
В соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ суд отстраняет отнаследования по закону граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих наних в силу обязанностей по содержанию наследодателя, по требованию заинтересованныхлиц. К ним относятся:
1) граждане, которые обратились с заявлением в суд за защитойсвоего права или охраняемого законом интереса;
2) прокурор, обратившийся в суд с заявлением за защитойобщественных и государственных интересов, прав и интересов других лиц.

2. Принятие наследства
 
2.1 Общие положения принятия наследства
В результате открытия наследства (смерти наследодателя) права иобязанности умершего не переходят к другим лицам в порядке правопреемстваавтоматически. Чтобы стать преемником наследственных прав и обязанностейнаследодателя, наследник, во-первых, должен быть призван к наследованию и,во-вторых, он должен выразить волю на принятие наследства.Это общее длянаследственного правопреемства правило было четко отражено еще в решении СенатаРоссийской империи: «В момент смерти собственника наследникамиприобретается лишь право наследования, т.е. право вступить в обладаниенаследством посредством его принятия, и только со времени его осуществленияправо на наследственное имущество возводится ко времени открытиянаследства». Об этом же писали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечаядвойной смысл понятия «наследник»: "… Наследник, призванный кнаследованию, — это возможный правопреемник наследодателя, наследник же, принявшийнаследство, — это действительный правопреемник наследодателя".
Призвание к наследству, т.е. определение лиц, которые могут статьправопреемниками наследодателя, осуществляется в порядке, предусмотренномзаконом: при наличии завещания к наследованию призываются лица, названные взавещании, при отсутствии завещания — наследники по закону в соответствии сустановленной очередностью (ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ). Если завещана толькочасть имущества, к наследованию призываются одновременно наследники по закону ипо завещанию.Любой наследник, который призывается к наследству по закону или позавещанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследственное имущество,и выразить свое желание определенным образом: совершить акт принятиянаследства. Только одному наследнику — Российской Федерации, которая всоответствии с законом наследует выморочное имущество, оно передается внезависимости от того, совершены ли действия, свидетельствующие о принятиинаследства. Российская Федерация ни в каком случае не вправе отказаться от наследованиявыморочного имущества.Это изъятие из общих правил о приобретении наследстваобъясняется тем, что речь идет о судьбе наследства, у которого не оказалосьнаследников ни по завещанию, ни по закону (выморочное имущество), т.е. опотенциально бесхозяйном имуществе.
Режим перехода к другим лицам бесхозяйного имущества непредполагает правопреемства. Между тем режим наследования Российской Федерациейвыморочного имущества установлен не только в ее интересах, но и в интересахдругих участников наследственных отношений: отказополучателей, лиц, в интересахкоторых совершено завещательное возложение, тех, кто понес расходы, связанныесо смертью наследодателя, и, наконец, его кредиторов.Вместе с тем следует иметьв виду, что установленный для наследования выморочного имущества режим нераспространяется на случаи, когда Российская Федерация выступает в качественаследника по завещанию (ст. 1116 ГК РФ). В этом случае она, как и другиенаследники, должна для приобретения наследства выразить свою волю, т.е. принятьнаследство или отказаться от него.
Принятие наследства осуществляется путем совершения определенныхдействий, направленных на возникновение юридических последствий (приобретениенаследства). Таким образом, это сделка, причем сделка односторонняя, выражающаясвободную, ничем не связанную волю призванного наследника. Действия по принятиюнаследства подчиняются установленным законом требованиям.
Во-первых, принятие наследства должно быть безоговорочным ибезусловным («да» или «нет»; «принимаю» или«отказываюсь»). Нельзя свою волю на принятие наследства выразить,например, так: «приму наследство, если долги наследодателя не будутпревышать стоимость имущества» или «приму наследство, если приразделе имущества мне будет выделен автомобиль». Принятие наследства в такомвиде ничтожно, оно не породит никаких юридических последствий.
Во-вторых, не допускается принятие части наследства, наследстводолжно быть принято полностью как единое целое. Поэтому наследник, принявшийчасть наследства, считается принявшим его целиком. Важно отметить, что этоправило действует в пределах только одного основания наследования. Этоозначает, что, если наследник призывается к наследованию одновременно понескольким основаниям, он вправе по своему усмотрению принять наследство поодному основанию и отказаться от другого наследства, либо принять наследство повсем основаниям (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).Например, если наследодатель из всегопринадлежавшего ему имущества завещал сыну только автомобиль, сын имеет право ина принятие из незавещанного имущества другой части наследства по закону. Вэтом случае сын может выбрать любой вариант: принять наследство по завещанию ине принимать (отказаться) наследство по закону; принять наследство и по закону,и по завещанию; принять наследство по закону и отказаться от наследства позавещанию; наконец, отказаться от принятия и того, и другого. Однако унаследника нет права выбора оснований для призвания к наследованию в ситуации,когда речь идет об одном и том же наследственном имуществе. В этом случае приоритетоснований определяется законом. Например, такая ситуация может сложиться, когдасестра наследодателя получила право наследовать по закону имущество умершегобрата как наследник второй очереди в связи с отсутствием наследника первойочереди и как иждивенка, поскольку, будучи нетрудоспособной, находилась наиждивении наследодателя более года ко дню его смерти. В этом случае основаниенаследования предопределено законом: нетрудоспособные лица, находившиеся наиждивении умершего не менее одного года до его смерти, могут быть включены всостав наследников по этому основанию, если они не входят в круг наследниковтой очереди, которая призывается к наследованию (ст. 1148). Такая ситуацияскладывается и в случае, когда внук наследодателя может быть призван к наследованиюи по праву представления (его мать скончалась ранее деда), и как иждивенец,находившийся на содержании деда более одного года. Поскольку внук в этом случаепризывается к наследованию в составе наследников первой очереди, он можетпринять наследство только по этому основанию. Акт принятия наследства — этоиндивидуальный акт: если к наследованию призвано несколько наследников, каждыйиз них должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства однимиз наследников не означает, что его приняли и остальные. Например, если кнаследованию призваны супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок,супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и какзаконный представитель — от имени ребенка. Право на принятие наследства входитв состав общей правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Порядокосуществления этого права основывается на общих нормах, регулирующихдееспособность граждан (ст. 21 ГК РФ). Это значит, что наследники, обладающиеполной дееспособностью, сами решают вопрос о принятии наследства. От имени лиц,которые в силу возраста или состояния здоровья лишены возможностисамостоятельно осуществлять свои права, вправе принять наследство их законныепредставители. Речь идет о малолетних (детях в возрасте до 14 лет), а также олицах, признанных судом недееспособными. От имени первых принять наследствовправе их родители (усыновители) или опекуны (ст. 28 ГК РФ), а от имени вторых- только опекуны (ст. 29 ГК РФ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами принятьнаследство, но с согласия своих законных представителей: родителей,усыновителей, попечителя (ст. 26 ГК РФ), лица, ограниченно дееспособные порешению суда, также принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК РФ).
Принятие наследства осуществляется установленными закономопределенными способами и в определенные сроки. Но независимо от способа исрока принятия наследства все наследственное имущество считается принадлежащимнаследнику начиная с одного момента: со дня открытия наследства, т.е. актупринятия наследства придана обратная сила (п. 4 ст. 1152). Поэтому со днясмерти наследодателя наследник приобретает право не только на наследственноеимущество, но и на все доходы от него (проценты по вкладам, дивиденды от ценныхбумаг и предпринимательской деятельности и т.п.), становится стороной вдоговоре, который был заключен наследодателем и срок которого не истек, вправеистребовать имущество, исчезнувшее после открытия наследства, предъявить иск овзыскании долгов. Одновременно он несет за этот же период все расходы посодержанию имущества (уплата налогов, коммунальных платежей и т.д.). Он несеттакже риск гибели имущества и отвечает по долгам наследодателя.
Преимущество того, что наследство принадлежит принявшемунаследство наследнику со дня открытия наследства, т.е. со дня смертинаследодателя, что оно сразу же после смерти наследодателя связывается сопределенным лицом, в литературе объяснялось тем, что создается непрерывностьобладания имуществом и исключается надобность в конструировании фиктивногосубъекта наследственного комплекса*(158).Действительно, в период с моментаоткрытия и до его принятия наследство пребывает в состоянии«лежащего», т.е. ожидающего своего собственника. И хотя, например,предусмотрено, что требования о взыскании расходов, вызванных смертьюнаследодателя, на охрану наследства и управление им и др., а также требованиякредиторов наследодателя до принятия наследства могут быть предъявлены кнаследственному имуществу (ст. 1174 и 1175 ГК РФ), предполагается, что ответчикомпо таким искам будет выступать определенное лицо. В этом случае судприостанавливает рассмотрение дела, соответствующие требования будутрассмотрены только тогда, когда наследники примут наследство, т.е. оно обрететсвоего собственника (п. 3 ст. 1175).
В законе специально подчеркнуто, что правило о возникновении унаследника права на наследственное имущество со дня открытия наследства носитабсолютный характер. Оно действует и тогда, когда в состав наследства входитнедвижимость, переход права на которую подлежит регистрации. Соответствующееправило представляет собой допускаемое законом изъятие из ст. 8 ГК РФ,предусматривающей, что право на имущество, подлежащее государственнойрегистрации, возникает с момента такой регистрации*(159).
2.2 Принятие наследства путем совершения сделки
Первым способом принятия наследства является подача заявлениянотариусу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Поскольку подачатакого заявления — действие, целью которого является выражение воли на принятиенаследства, его следует рассматривать как одностороннюю сделку. Поэтому кпринятию наследства путем подачи заявления применяются правила ГК РФ о сделках.
Наследство должно быть принято без условий и оговорок. Сделкасчитается совершенной под условием, если наследник указал обстоятельство, взависимости от наступления (не наступления) которого он принимает наследство(ст. 157 ГК РФ). Обычным примером принятия наследства под условием являетсяуказание на поведение других наследников: принимаю, если А. откажется, если Б.не примет и т.п. Оговорка — замечание, касающееся содержания и других элементовсделки, а не ее действия: принимаю определенную часть имущества, принимаю сопределенной целью и т.д. Требование безусловности сделки направлено наупрощение и без того весьма сложных отношений между наследниками. Оноимперативно и не знает исключений. Однако следует помнить, что сделку непорочат condiciones juris — условия, повторяющие положения закона — посколькуони действуют независимо от упоминания о них в тексте сделки. Например, Л., неявляющийся наследником по закону, подал нотариусу заявление: «Принимаюнаследство при условии, что я буду упомянут в завещании». Условие лишьповторяет ст. 1119 ГК РФ.
Учитывая, что принятие наследства может породить для наследника нетолько права, но и обязанности, воля наследника не может предполагаться идолжна быть выражена expresis verbis. Исключением является заявление о выдачесвидетельства о праве на наследство. Законодатель резонно исходит из того, чтолицо, желающее оформить наследственные права, желает и приобрести их, поэтомуподача указанного заявления рассматривается как подача заявления о принятиинаследства. Требование о том, что воля наследника на принятие наследства должнабыть ясно выражена, косвенно подтверждается абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ — припринятии наследства через представителя полномочие на принятие должно бытьспециально предусмотрено в доверенности.
Хотя наследство рассматривается как единое целое, сами наследникине создают правовой общности. Принятие наследства осуществляется каждымнаследником самостоятельно и в своем интересе. На практике возник вопрос: могутли наследники подать совместное заявление о принятии наследства? Принятиенаследства не может быть сделкой нескольких лиц: совершая сделку, каждыйнаследник осуществляет право на приобретение наследства, а это правопринадлежит лично ему. С формальной точки зрения (можно ли содержаниенескольких сделок изложить в одном документе) ответ будет таким же — нельзя.Этот вывод следует из грамматического толкования п. 2 ст. 1153 ГК РФ, в которойуказывается на заявление наследника (в единственном числе). Требование законаоправдано с практической точки зрения, т.к. любое усложнение наследственногоотношения увеличивает вероятность правовых конфликтов.
Принятие наследства — сделка, для которой установлена простаяписьменная форма. Нотариус, к которому обращается наследник, не удостоверяетсделку, а принимает заявление, т.е. информацию о сделке. Сделка по принятиюнаследства может быть совершена лично или через представителя. Доверенность напринятие наследства должна включать специальное указание на это полномочие.
Для устранения сомнений на практике законодатель специальнооговорил возможность совершения сделки с помощью фактического посредника или нунция(nuntius — посыльный) (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Нунций — это лицо,призываемое для передачи объявленной воли, поэтому в отличие от представителяего воля и волеизъявление не имеют правового значения для совершения сделки.Единственное, что он должен уметь, — передать волю лица, совершившего сделку.Если наследник не может (болен, находится в другом городе и т.д.) или не желаетлично зайти к нотариусу, ведущему наследственное дело, он может прислатьнадлежаще оформленное заявление с любым лицом, даже малолетним. Обычно вкачестве, если так можно выразиться, профессионального нунция, выступаюторганизации связи. Для заявления, передаваемого с посыльным, установленоспециальное требование: подпись на нем должна быть засвидетельствовананотариусом.
Свидетельствование подписи как нотариальное действие имеет цельюпредставить всем заинтересованным лицам доказательство того, что сделкасовершена именно наследником. Нельзя не признать, что решение законодателявходит в противоречие с нотариальным законодательством, а самое главное, спотребностями оборота. Проблема заключается в следующем.
Свидетельствуя подпись на документе, нотариус обязан проверитьсоответствие его содержания законодательству (ст. 80 Основ). Удостоверяясделку, нотариус не только проверяет ее соответствие закону, но разъясняетучастникам ее смысл и проверяет, соответствует ли содержание сделкидействительному намерению участников (ст. 54 Основ). Свидетельствование подписина документе, отражающем содержание сделки, как видим, превращается в усеченноенотариальное удостоверение этой сделки. Что происходит на практике? Большинствонотариусов, следуя интересам наследников и правилам кодекса профессиональнойчести, разъясняют наследникам смысл и последствия принятия наследства, т.е., посути, удостоверяют сделку.
Требование о свидетельствовании подписи, а не об удостоверениисделки, имеет еще один дефект. Представим, что нотариусу по месту открытиянаследства по почте поступило написанное наследником собственноручно заявлениео принятии наследства. Подлинность подписи на заявлении не засвидетельствована.Принял ли наследник наследство? Да. Ведь свидетельствование подписи — элементоформления письменной сделки, и в силу п. 2 ст. 160 ГК РФ его отсутствие лишаетнаследника права в подтверждение факта совершения сделки ссылаться насвидетелей, не более того (но это в случае возможного спора и не потребуется,поскольку есть письменное доказательство факта совершения сделки — собственноручное заявление наследника).
Таким образом, несоблюдение правила о свидетельствовании подписипод заявлением наследника само по себе не порождает для него негативныхпоследствий. А вот процесс оформления наследственных прав при этом можетусложниться. Во-первых, вероятность ошибок при составлении заявления, еслинаследник действует самостоятельно. Во-вторых, нотариус, получив такоезаявление, должен включить наследника в круг претендующих на наследство, неимея возможности проверить достоверность изложенной в документе информации.Проблемы можно устранить, указав недействительность сделки последствиемнесоблюдения требований об оформлении заявления либо приведя ст. 1153 ГК РФ всоответствие с практикой, т.е. введя нотариальную форму сделки по принятиюнаследства.

2.3 Принятие наследства путем совершения фактических действий
Часто наследник, не сделав явных заявлений, ведет себя поотношению к наследственному имуществу, как если бы он был его собственником(пользуется имуществом, заботится о его сохранении и т.п.). Со времен римскогоправа такие действия (pro herede gestio — действие в роли наследника)рассматриваются как действия, свидетельствующие о намерении наследовать.Подобный способ принятия наследства — фактическое принятие — предусмотрен ироссийским законодательством (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Особенностью фактическогопринятия наследства является то, что действия наследника не направленынепосредственно на принятие наследства, они имеют самостоятельные цели, но иххарактер позволяет прийти к выводу о выражении в них воли наследника наприобретение наследственного имущества. Действия такого рода в цивилистикеназываются конклюдентными (facta concludentia). Поскольку воля наследника вконклюдентных действиях лишь предполагается, пусть и с высокой степеньювероятности, законодатель устанавливает презумпцию фактического принятиянаследства. Важно подчеркнуть, что в данном случае предполагается воля напринятие наследства. Воля наследника на совершение действия в отношениинаследственного имущества (вступление во владение, управление и т.д.) должнабыть не предполагаемой, а очевидной.
При фактическом принятии наследства речь не идет о наделении лицаимуществом помимо его воли, поскольку презумпция действует только до тех пор,пока не доказано иное. Специальных требований к доказыванию иного неустановлено, поэтому наследнику, чтобы опровергнуть презумпцию, достаточнозаявить о непринятии наследства (см. об этом далее).
По ГК РСФСР 1964 г. фактические действия, свидетельствующие опринятии наследства, определялись как «вступление во владение» (ст.546 ГК РСФСР). Под «владением» в данном случае понималось отнюдь нетолько фактическое господство над вещью (тем более, что в состав наследствамогли входить не только вещи, но и иные объекты гражданских прав, в отношениикоторых использовать понятие «владение» невозможно). Выражение«вступление во владение» наследственным имуществом трактовалосьпрактикой расширительно и включало, по сути, любые действия наследника вотношении имущества. Такое толкование содержалось в п. 12 Постановления ПленумаВС РФ от 23 апреля 1993 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судовпо делам о наследовании»: «Под фактическим вступлением во владениенаследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (ст. 546 ГКРСФСР), следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжениюи пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии илиуплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты сжильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма,производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст.549 ГК РСФСР, или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом следует иметьв виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, таки по его поручению другими лицами в течение 6 месяцев со дня открытиянаследства».
Толкование, данное в свое время Верховным Судом РФ, воспринятозаконодателем в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. При этом понятие «вступить вовладение» используется наряду с такими, как управление, сохранениеимущества, оплата долгов наследодателя и т.д. Таким образом, по действующемузаконодательству понятие «вступление во владение» наследством нетребует расширительного толкования и должно толковаться буквально, какосуществление фактического господства над входящими в наследство вещами, сопряженноес отношением к ним как к своим. Следует помнить и о том, что приведенный в ст.1153 ГК РФ перечень действий, свидетельствующих о принятии наследства, открыт.
Анализ практики, связанной с фактическим принятием наследства,выявил несколько проблем. Обратимся к их рассмотрению.
1 В силу буквального смысла ст. 1152 ГК РФ вступление наследникаво владение любой вещью из состава наследства, управление любой его частьюрассматривается на практике как принятие наследства. Это правило должно строгоисполняться, поскольку оно является проявлением одного из принциповнаследственного права — принципа универсальности наследственного правопреемства(ст. 1110 ГК РФ). Например, при разрешении наследственного спора суд счел, чтонельзя говорить о фактическом вступлении А. во владение наследственнымимуществом, поскольку принятые А. личные вещи отца не являлись наследственнымимуществом, наследство же состояло лишь из дома и надворных построек. ВерховныйСуд РФ отменил решение, указав, что оно противоречит требованиям закона,поскольку к наследственному имуществу относится любое принадлежавшеенаследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи,имущественные права и обязанности. В то же время присутствие наследника напохоронах и поминках не признается на практике обстоятельством,свидетельствующим о принятии наследства.
2 Если наследник проживает в месте нахождения наследства, азарегистрирован по месту жительства в ином месте, для признания его принявшимнаследство имеет значение фактическое вступление во владение, а не месторегистрации. Н., будучи зарегистрирована по месту жительства в поселке Горская,фактически проживала в Санкт-Петербурге с сыном в квартире, принадлежавшей емуна праве собственности. После его смерти Н. считается принявшей наследство,поскольку она действительно вступила во владение наследственным имуществом.Фактическое вступление во владение наследством доказывается справкамижилищно-эксплуатационных организаций и т.д.
3. Регистрация по месту жительства создает презумпцию фактическогопринятия наследственного имущества, если оно находится в указанном месте.Презумпция может быть опровергнута в установленном порядке.
По истечении 6 месяцев после смерти О. выяснилось, что ее муж Д.зарегистрирован по месту жительства в Калининграде в доме, принадлежавшем О.,но уже 10 лет постоянно проживает у дочери в Московской обл. и в Калининградене появлялся. Можно ли признать его принявшим наследство только на основе фактарегистрации? Регистрируясь по месту жительства, гражданин указывает место, вкотором он постоянно или преимущественно проживает. В силу принципадобросовестности участников гражданского оборота, пока не доказано иное,следует считать, что гражданин проживает по месту регистрации, а значит,вступил во владение находящимся в этом месте наследственным имуществом. Поэтомунотариус обоснованно признает наследника принявшим наследство в том случае,если тот представит справку о регистрации по месту нахождения наследственногоимущества.
4 Наследник, обладавший с наследодателем имуществом на праве общейсобственности, считается вступившим во владение и соответственно принявшимнаследство ipso jure, поскольку общие собственники совместно владеют,пользуются и распоряжаются общим имуществом (п. 1 ст. 244, ст. 246, 247 ГК РФ).Указанное правило нельзя распространить на те случаи, когда наследник обладаетправомочием владения и/или пользования имуществом, принадлежавшимнаследодателю. В частности, члены семьи собственника жилого помещения, имеющиеправо пользования помещением на основании ст. 31 ЖК РФ, не могут считатьсяпринявшими наследство ipso jure, т.е. только в силу наличия этого права. Еслитакой член семьи собственника проживал отдельно от собственника, он долженпринять наследство, подав заявление об этом или совершив действия, перечисленныев п. 2 ст. 1153 ГК РФ.
Этот вывод основан на различии между общей собственностью и вещнымправом в отношении чужой вещи. Право общей собственности каждого сособственникараспространяется на всю вещь целиком, смерть одного сособственника не меняет отношениедругих к вещи как к своей. Поэтому пережившему сособственнику и не нужносовершать какие-либо действия, чтобы доказать вступление во владение общим снаследодателем имуществом. Обладатель же вещного права на принадлежавшеенаследодателю имущество отнюдь не должен относиться к этому имуществу как ксвоему, фактическое принятие им наследства должно подтверждаться в общемпорядке: справкой о регистрации по месту жительства, справкой о фактическомпроживании по месту нахождения наследственного имущества и т.п.
5 О принятии наследства свидетельствует любой акт распоряжения им(продажа вещей, сдача жилья в наем и т.д.). Совершение таких действийрассматривается в качестве доказательства отношения к наследству как к своемуимуществу. Нельзя при этом не обратить внимания на то, что распоряжениенаследственным имуществом до оформления наследственных прав можетосуществляться наследником только в интересах всех наследников.
6 Принятием наследства признается хранение принадлежавшихнаследодателю документов (сберегательной книжки, документов на автомобиль ит.д.). Нельзя не согласиться с тем, что многие из документов не составляютимущества как такового, а лишь подтверждают права наследодателя на имущество.Однако хранение документов следует рассматривать как принятие мер по сохранениюнаследственного имущества (конечно, если они попали к наследнику до истечениясрока для принятия наследства). Не может свидетельствовать о принятиинаследства нахождение у наследника свидетельства о смерти наследодателя,поскольку оно не имеет непосредственного отношения к наследству.
В подтверждение факта принятия наследства могут приводиться любыедоказательства, поскольку правил об их допустимости закон не устанавливает.Обычно фактическое принятие наследства подтверждается справками государственныхорганов и уполномоченных организаций (налоговых органов,жилищно-эксплуатационных организаций и т.д. ). Однако возможностинотариуса по сбору и оценке доказательств ограничены. В частности, он не можетпринимать в качестве доказательств свидетельские показания.
Даже если наследник, принявший наследство путем совершенияконклюдентных действий, не является к нотариусу лично, но в наследственном делеесть документы, подтверждающие принятие им наследства, нотариус обязан приоформлении наследства другими наследниками учесть его долю (как принятоговорить, «оставить ее открытой»). Если наследник не сможетпредставить нотариусу документы, подтверждающие принятие наследства, этот фактможет быть установлен судом в порядке особого производства. Спор о правегражданском, возникший при принятии наследства, разрешается в исковом порядке.
2.4 Переход права на принятие наследства
Право наследника на принятие наследства может перейти к другомулицу в силу закона (ст. 1156 ГК РФ). Если наследник, имеющий право на принятиенаследства, умер, не успев им воспользоваться, это право переходит к егонаследникам. Такой переход называется наследственной трансмиссией, наследник,право которого переходит, называется трансмиттентом, наследник, к которому правопереходит — трансмиссаром.
Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссиипереходит к трансмиссару, а потому является производным от права трансмиттента.Это означает, что: 1) трансмиссар получит его только в том случае, еслитрансмиттент к моменту смерти имел это право (не был лишен его по закону или позавещанию и не отказался от него), 2) трансмиссар получит не более того, чтомог получить трансмиттент. Если право на принятие наследства в порядкетрансмиссии перейдет к нескольким трансмиссарам, то они вместе смогутнаследовать только то, что причиталось бы трансмиттенту. Наследственнуютрансмиссию следует отличать от случаев:
1) возникновения у наследника самостоятельного права наследования(что имеет место в результате открытия наследства, непринятия или отказа отнаследства со стороны других наследников, отстранения их от наследования);
2) наследования по праву представления;
3) возникновения у наследника права на наследство.
В свое время В.И. Серебровский высказал мнение о том, что принаправленном отказе право на принятие наследства уступается другому лицу поволе наследника, т.е. имеет место не возникновение права, а переход.Представляется, что закон не дает оснований говорить о возможности уступкиправа на принятие наследства, в том числе при направленном отказе (ср. п. 2 ст.1154 ГК РФ — «право возникает» и п. 1 ст. 1156 ГК РФ — «правопереходит»).
Право на принятие наследства, переходящее в порядке трансмиссии,не входит в состав наследства, открывшегося после смерти трансмиттента(последнее предложение п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Иначе говоря, трансмиссар получаетдва независимых друг от друга права на принятие двух самостоятельныхнаследственных масс. Например, после смерти Р. у его брата П. возникло право напринятие наследства. П. умер, не успев принять наследство. В результате у сынаП. возникло право на принятие наследства, оставленного его отцом П. (правовозникло в результате открытия наследства), и право на принятие наследства,оставленного его дядей Р. (право перешло сыну в порядке наследственнойтрансмиссии). Указанное правило имеет важные практические последствия: долгитрансмиттента и наследодателя не смешиваются. Обращаясь к трансмиссару (в нашемпримере — сыну П.), кредиторы наследодателя (в нашем примере — Р.) не могут требоватьудовлетворения своих требований за счет наследства, оставленноготрансмиттентом, а кредиторы трансмиттента, соответственно, не могутпретендовать, чтобы расчеты с ними производились за счет имущества, полученноготрансмиссаром после наследодателя, т.е. Р. (п. 2 ст. 1175 ГК РФ).
Сказанное позволяет еще раз обратиться к толкованию п. 1 ст. 1152ГК РФ и п. 3 ст. 1158 ГК РФ в той части, в которой они касаются принятия(отказа от) наследства, полученного в порядке наследственной трансмиссии. Вприведенном выше примере сын П. может принять наследство после отца (П.) иотказаться от наследства, оставленного Р., и наоборот. Однако в любом случае онпримет одно или другое наследство (после Р. или после П.) целиком. Содержаниеуказанных норм ГК РФ логически вытекает из правила п. 1 ст. 1156 ГК РФ о том,что право на принятие наследства в порядке трансмиссии не входит в составнаследства трансмиттента, из этих норм отнюдь не следует, как указывалось выше,что наследственная трансмиссия является особым основанием наследования.
На практике возникли сложности при определении круга наследников,получающих право наследования в порядке наследственной трансмиссии. Вчастности, потребовал толкования п. 1 ст. 1156 ГК РФ («право на принятиепричитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если всенаследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию»).Кем должно быть завещано «все имущество»? Если признать, чтонаследодателем, то ст. 1156 ГК РФ теряет смысл в том случае, когда трансмиттентне оставил завещания. Но толкование, приводящее к утверждению бессмысленностизакона, недопустимо, иначе говоря — это неверное толкование. Поэтому остаетсяпризнать, что в указанной статье речь идет о завещании трансмиттента. К тому жевыводу приходим при толковании нормы в свете принципа приоритета волинаследодателя. Если завещатель (трансмиттент) выразил волю на то, чтобы все,что он имел, перешло конкретным лицам, то переход к этим лицам и права напринятие наследства будет более соответствовать его воле, чем переход этогоправа наследникам трансмиттента по закону.
Независимо от того, является ли трансмиссар наследникомтрансмиттента по закону или по завещанию, наследование в порядке трансмиссииявляется разновидностью наследования по закону. Именно по закону, посколькупорядок такого наследования не может быть изменен волей трансмиттента. Кнаследникам трансмитента по завещанию право на принятие наследства переходит непотому, что оно им завещано, а потому, что закон включил их в круг наследников- трансмиссаров.
Получив от трансмиттента право на принятие наследстванаследодателя, трансмиссар становится наследником наследодателя наряду с его«собственными» наследниками (в нашем примере — наряду с наследникамиР.). Трансмиттент может в общем порядке принять или не принимать наследство,отказаться он него, в его пользу от наследства может отказаться другойнаследник Р., трансмиссар на общих основаниях участвует в разделе наследства.

3. Основания и порядок отказа от наследства
 
3.1 Сроки осуществления права на отказ от наследства
Институт отказа зародилсяв древнем Риме. Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и становилосьправопреемником по всем долгам умершего. При этом такое правопреемство носило неограниченныйхарактер и не зависело от размера наследства, которое получило лицо, то есть наследникотвечал по долгам не в пределах полученного им наследственного имущества, а всемпринадлежащим ему имуществом. Избежать такой неограниченной ответственности можнобыло, лишь отказавшись от наследства.
В эпоху Римской империибыло установлено, что лица, не достигшие 25 лет, должны отвечать только в пределахполученного ими наследства. В праве Юстиниана позднее было установлено, что еслинаследник с участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение трех месяцев содня открытия наследства произведет опись и оценку наследственного имущества, тоего ответственность ограничивается размером полученного наследства.
В древнем Риме отказ отнаследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследствов установленные законом сроки и надлежащим образом. Отказ от наследства приводилк нескольким правовым последствиям:
1) наследство переходилок подназначенному наследнику; 2) наследство могло перейти к наследникам той же очереди,а при их отсутствии – к другой; 3) наследство могло перейти к наследникам по закону;4) при отсутствии иных наследников имущество становилось вымороченным bonumvacanta.
По общему принципу ГК наследниквправе отказаться от наследства в течение шестимесячного срока, установленного дляпринятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). Отказаться в течение шести месяцев после открытиянаследства от наследства в принципе возможно даже в том случае, если было осуществленофактическое или юридическое его принятие (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Однако обратногопорядка быть не может, поскольку в соответствии п. 3 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследстване может быть впоследствии изменен или взят обратно. Это в полной мере касаетсякак отказа после принятия наследства, так и отказа в отсутствие такового. При этомследует учитывать, что отказ от наследства, как и принятие наследства, являетсяодносторонней сделкой (действием, направленным на установление правоотношений) и,следовательно, подчиняется общим требованиям о совершении сделок. Признать её недействительнойможет только суд. И только по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодек сомРоссийской Федерации (ст. 168-173, 175-179). Если изменилось решение относительноотказа от наследства, то в суде необходимо доказать, что заявление подано под влияниемзаблуждения, обмана, угрозы или что при подаче заявления наследник не отдавал отчётасвоим действиям, поскольку только в таких случаях указанное заявление может бытьпризнано недействительным. При недосказанности этих фактов придётся действоватьсогласно заявлению, поданному в нотариальную контору.
Еще один важный момент.Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства,суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследстваи по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными(пи. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ). В соответствии со ст. 1160 ГК РФ отказаться можно нетолько от наследства, но и от завещательного отказа. Общее правило о том, что отказв пользу другого лица, а также отказ с оговорками или под условием не допускается,действует и в этом случае. Гражданским кодексом также предусмотрены случаи, когдаотказ от наследства не допускается вообще (пп. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ) или допускаетсяс ограничениями (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).
Отказаться от наследствавправе лишь дееспособное лицо. Если наследником является несовершеннолетний, недееспособныйили ограниченно дееспособный гражданин, то отказ от наследства допускается с предварительногоразрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).
Наследник вправе отказатьсяот наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследниковпо закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которыепризваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии(п. 1 ст. 1158 ГК). При отказе от наследства в пользу нескольких лиц он вправе указатьдоли для каждого. В противном случае доли признаются равными. Наследник вправе отказатьсяот наследства и без указания выгодоприобретателей (п. 1 ст. 1157 ГК).
Примечательно, что ГК указалотдельных лиц, в пользу которых не допускается отказ от наследства (часть втораяп. 1 ст. 1158 ГК):
— от имущества, наследуемогопо завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам(в этом случае причитавшаяся наследнику, который отказался от наследства, доля переходитк остальным наследникам по завещанию пропорционально их долям, если завещанием непредусмотрено иное);
— от обязательной доли внаследстве;
— если наследнику подназначеннаследник (часть вторая п. 1 ст. 1158 ГК). Не допускается отказ от наследства принаследовании выморочного
имущества (часть втораяп. 1 ст. 1157 ГК).
Важными для юридическойпрактики являются правила о том, что принятое наследство признается принадлежащимнаследнику со времени открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), принятие наследникомчасти наследства означает принятие всего при читающегося ему наследства, в чем быоно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ), а принятиенаследства под условием или с оговорками не допускается (пп. З п. 2 ст. 1152 ГКРФ). Ценность приведенных правоустановлений заключается в следующем. Во-первых,определяется момент перехода права собственности на имущество, а вместе с ним бременинесения расходов, уплаты платежей (коммунальных, арендных и т.п.), в том числе иза прошедший шестимесячный период; во-вторых, не остается за бор том процесса переходаправа собственности по каким-либо причинам не указанное в заявлении о принятии наследстваимущество или имущество, принадлежность которого наследодателю выясни лось послеистечения шестимесячного срока (в последнем случае согласно п. 2 ст. 1162 ГК РФситуация разрешается путем совершения дополнительных нотариальных действий по выдачесвидетельства о праве на наследство на указанное имущество); в-третьих, можно сделатьвывод о том, что принять наследство можно только в существующем на момент смертинаследодателя его неизменном виде, не допускается принятие наследства под условиемосвобождения от каких-либо обязательств, нельзя принять при наследовании одну вещь,отказавшись от другой. В итоге наследство в предлагаемом виде или в причитающейсядоле можно принять лишь целиком или полностью отказаться.
Важно подчеркнуть, что вотличие от принятия наследства отказ от наследства не может быть впоследствии измененили взят обратно. Но так же как и принятие наследства, отказ от него универсалени безусловен. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегосяему наследства (п. 2 ст. 1152 ГК). Не допускается отказ отчасти причитающегося наследникунаследства (п. 3 ст. 1158 ГК). Не допускается ни принятие наследства, ни отказ отнего под условием или с оговорками (часть третья п. 2 ст. 1152, п. 2 ст. 1158 ГК).Отказ от наследства может быть признан в судебном порядке недействительным, еслион имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по другим основаниямнедействительности сделок.

3.2 Порядок отказа от наследства
Наследник может не принятьнаследство, совершив одностороннюю сделку — отказ от наследства. К такому отказуприменяются правила о сделках. Как и при принятии наследства, право на отказ принадлежитлицу в том случае, если имели место факт открытия наследства и призвание наследникак наследованию. Отказ возможен независимо от того, принял наследник наследство илинет (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Иначе говоря, даже приняв наследство, наследник может«передумать» и отказаться от него. Сам же отказ не может быть впоследствииизменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ). Отказ, как и принятие, осуществляетсяв отношении всего наследства целиком, однако наследник имеет право отказаться отнаследства только по одному из оснований: по закону либо по завещанию (п. 3 ст.1158 ГК РФ). Как и принятие наследства, отказ от него должен быть безусловным (п.2 ст. 1158 ГК РФ). Отказ осуществляется путем подачи заявления об отказе. Порядокподачи такого заявления совпадает с порядком, установленным для подачи заявленияо принятии наследства (ст. 1159 ГК РФ).
Отказ от наследства ведетк невозможности приобретения наследственного имущества, поэтому воля наследникана отказ должна быть выражена expresis verbis. В частности, опасно использоватьформулировку «на наследство не претендую». Она двусмысленна, посколькуна практике часто используется для подтверждения наследниками того, что они не принималинаследство путем совершения фактических действий. Надежнее всего формулировка, повторяющаятекст закона: «отказываюсь от наследства». Для защиты имущественных правнесовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан отказ отнаследства, когда они являются наследниками, допускается с предварительного разрешенияорганов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).
Традиционным для наследственногоправа является положение о том, что отказ от наследства может быть совершен с указаниемлиц, в пользу которых он осуществляется (направленный отказ) и без указания таковых(обезличенный отказ). Отказ в пользу конкретного лица означает, что у этого лицавозникает право на принятие наследства в доле, приходившейся на отказавшегося наследника(ст. 1161 ГК РФ). А поскольку из закона следует, что отказ может быть совершен впользу нескольких лиц, доля, которая приходилась бы отказавшемуся наследнику, будетподелена между ними (конечно, при условии, что они примут наследство). При этомнет оснований отказать наследнику в праве «распределить» свою долю междулицами, в пользу которых он отказался от наследства.
Хотя наследник сам выбираетвид отказа, в некоторых случаях направленный отказ невозможен. Во-первых, если всеимущество завещано. Следует признать, что если завещатель распределил все наследствомежду назначенными им наследниками, отказ в пользу кого-либо (в том числе и кого-либоиз этих наследников) будет изменением воли завещателя по воле наследника, что противоречитпринципу приоритета воли завещателя. То же касается второго случая невозможностинаправленного отказа: если наследнику подназначен наследник, то вопрос о наследованиипри отказе наследника уже решен завещателем, и направленный отказ от наследстваневозможен. И, наконец, в-третьих, невозможен направленный отказ от обязательнойдоли, поскольку право на нее носит личный характер.
В силу п. 1 ст. 1158 ГКРФ отказ допускается в пользу лиц «из числа наследников по завещанию или наследниковпо закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1129), в том числе в пользутех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственнойтрансмиссии (ст. 1156)».
Буквальное толкование законаприводит к выводу о том, что при выборе из числа наследников по закону лиц, в пользукоторых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призванияих к наследству. Например, сын наследодателя, независимо от наличия других наследниковпервой очереди, может отказаться от наследства в пользу двоюродной правнучки наследодателя.Однако практика отнеслась к указанному толкованию с недоверием, тем более неожиданным,что соответствующие положения ранее действовавшей ст. 550 ГК РСФСР толковались такимже образом , а потому рассматриваемое правило нельзя назвать новым. Представляется,что проблема в значительной степени спровоцирована тем, что наследники, «обойденные»при отказе, оценивают правило как несправедливое, предлагая ограничительное еготолкование (отказ возможен только в пользу наследников призванной к наследованиюочереди).
Поддержка такой позициив науке (см. работы К.Б. Ярошенко) основана на утверждении о том, что законодательне имел цели дать лицу право на выбор наследника, который будет наследовать вместонего, а значит, отказ от наследства не может нарушать очередность, установленнуюзаконом. В этом доводе есть логика. Действительно, допуская отказ в пользу любогонаследника, законодатель признает тем самым, что право на принятие наследства можетбыть передано лицу по сделке. Это не соответствует характеристике права на принятиенаследства как неотчуждаемого права, переход или возникновение которого возможентолько в силу закона. Однако означает ли это, что в данном случае законодатель непреследовал особой цели, ради которой и сделал исключение из общего правила? Представляется,именно о таком исключении и идет речь в ст. 1158 ГК РФ.
Вспомним еще раз, что такойпорядок отнюдь не новелла законодательства, он существовал даже в советские времена,когда права в области наследования были существенно ограничены. Наследственное правотеснее, чем другие подотрасли гражданского права, связано с нравственными понятиямии основанными на них бытовыми традициями общества. Однако юридический инструментарийв принципе не может учесть все разнообразие оттенков человеческих взаимоотношений,не может обладать той гибкостью, которую требует моральное чувство. Так, устанавливаяочереди наследников, законодатель может исходить только из общих представлений отом, кто ближе наследодателю. Но там, где это возможно, законодатель пытается сделатьмеханизм правового воздействия чувствительнее. В наследственном праве это достигается,в частности, благодаря принципу свободы завещания. Частично это можно обеспечитьи введя «свободу» направленного отказа от наследства. Предполагается,что наследник, отказываясь от наследства, будет действовать разумно и добросовестно.Поэтому правило, закрепленное в п. 1 ст. 1158 ГК РФ следует признать обоснованным.
Еще одну проблему, связаннуюс направленным отказом, иллюстрирует следующая ситуация. Наследодатель — Д., трансмиттент- сын Д., трансмиссар — жена сына (невестка наследодателя). Может ли наследник Д.- его второй сын — отказаться в пользу невестки Д.? Ю.К. Толстой отвечает на вопросотрицательно, исходя из того, что отказ в пользу трансмиссара может быть совершенлишь в том случае, если трансмиссар независимо от смерти трансмиттента входит вкруг наследников, которые могут быть призваны к наследованию после наследодателя(в приведенном примере — после Д). Но если это так, то оговорка в ст. 1158 ГК РФ«в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию… в порядке наследственнойтрансмиссии» утрачивает самостоятельное значение (ведь трансмиссары — наследникипо закону, а о наследниках по закону в статье и так упомянуто). Однако толкование,результатом которого является недопустимый вывод о наличии в законе бессмысленныхположений, является неверным. Представляется, что в силу ст. 1158 ГК РФ отказ можетбыть совершен в пользу любых лиц, призванных к наследованию в результате открытиянаследства.
Отказ в пользу внуков наследодателявозможен только в случае призвания их к наследству, т.е. если их родители умерлираньше наследодателя.
Указывая при направленномотказе лиц, в пользу которых осуществляется отказ, необходимо указать и их родствос наследодателем. Это необходимо для установления соответствия сделки закону.

Заключение
В заключение данной дипломной работы следует отметить важность и значимостьпринятия раздела V ГК РФ, который соответствует современным социально-экономическими правовым реалиям. позволяя обеспечить большую определенность наследственных прав.Несомненное достоинство раздела V ГК РФ состоит в том, что многие положения наследственногоправа, которые ранее выводились юристами из теории или смысла закона, получили законодательноезакрепление, что позволило устранить неясность и неопределенность. свойственнуюнекоторым нормам ГК РСФСР.
В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены вопросыпринятия наследства и отказа от наследства по действующему гражданскому законодательствуРФ. Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждогов отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства. в результате которогонаследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей.иных имущественных состояний. участником которых при жизни был наследодатель. Правона наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников по завещаниюили по закону на основании предусмотренных ГК юридических составов независимо отволи наследников: фактов, с которыми связано открытие наследства. фактов. с которымисвязано призвание определенных лиц к наследству по завещанию (ст. 1118-1132. 1137-1140)или по закону (ст. 1141-1151). Но осуществить право на наследство невозможно помимоволи призванных к наследству наследников.
Право наследования включает возможности принять наследство или отказатьсяот наследства. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемникомнаследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства. Приобретениемнаследства обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход к наследникамвсей наследственной имущественной массы. Принятие наследства является правовым средством,используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства. Какправомочие оно входит в состав субъективного права наследования. Как фактическийакт оно является сделкой – действием, порождающим правовые последствия. Приобретениенаследства в законодательстве РФ построено на системе принятия наследства, а нена системе отречения от наследства. Обе системы основаны на добровольности приобретениянаследства. Система отречения построена на признании наследников правопреемникамии переходе к ним имущества умершего, если наследники не заявят об отказе от наследства.При этой системе явной должна быть лишь воля наследника, выражающая его отказ отнаследства. Система принятия наследства требует от наследника совершения соответствующихцеленаправленных действий, которые определенно выражают намерение наследника относительноправопреемства в имуществе умершего. Система принятия наследства отвечает началамсвободы осуществления гражданских прав и диспозитивности гражданско-правового регулирования,а также соответствует пониманию существа и содержания субъективного права на наследование,его правомочий и способов осуществления. поскольку приобретение наследства основываетсяна воле наследника стать преемником прав и обязанностей наследодателя. Субъектамипринятия наследства в целях его приобретения признаны наследники по завещанию илипо закону, у которых возникло право на наследство. Наследники по завещанию назначаютсязавещателем в соответствии с правилами ст. 1118-1131 ГК РФ, наследники по законуопределяются в соответствии с правилами ст. 1141-1149 ГК РФ. Недействительностьзавещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников, права наследоватьпо закону. если они относятся к кругу наследников по закону. К субъектам принятиянаследства не относятся отказополучатели (ст. 1137 ГК РФ), так как завещательныйотказ не создает для них отношений непосредственного преемства в правах наследодателя.но является основанием возникновения обязательства между наследником. принявшимнаследство. и отказополучателем.
Возможность отказополучателя осуществить или не осуществить назначенноев его пользу право лежит лишь в пределах указанного обязательства, предопределенногоусловиями наследования по завещанию. Отказ от наследства – это одно из правомочийпо осуществлению права наследования. Право наследования включает правомочия принятиянаследства и правомочие отказа от наследства. Принятие наследства прекращает правовоесостояние лица как наследника и влечет возникновение у наследника и в лице наследникаправ собственника, кредитора, должника и других, носителем которых был наследодатель,т.е. переносит на наследника права и обязанности в имуществе умершего.
Отказ от наследства также прекращает правовое состояние лица в качественаследника, однако вызывает иной правовой эффект: отказ от наследства устраняетнаследника от преемства и обязанностей наследодателя, отчуждает его от наследственногоимущества. исключает наследника из числа правопреемников умершего. Наследнику принадлежитправо либо принять наследство как единое целое, либо отказаться от наследства какединого целого. Отказ от наследства – это односторонняя сделка наследника. Отказот наследства выражает волю наследника. содержанием которой является нежелание принятьна себя права и обязанности, составляющие наследство. Отказ от наследства – сделка,относящаяся ко всему наследству в целом, поэтому прямо установлено. что отказ отчасти причитающегося наследнику наследства не допускается (п. 3 ст. 1158 ГК РФ),как не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием (п. 2 ст. 1158ГК РФ). Однако наследнику предоставлено право отказаться от принятия части наследствапри таких же условиях, при каких разрешается принятие части наследства. если наследникупричитается наследство по различным основаниям одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК).Совершение действий, выражающих отказ наследника от наследства, должно отвечатьтребованиям, предъявляемым к действительности сделок. Наследник имеет право осуществлятьотказ от наследства по собственному усмотрению, в своих интересах, свободно и беспрепятственно.При решении вопроса о недействительности отказа от наследства применимы общие основаниянедействительности сделок. Так, если наследник отказался от обязательной доли впользу других лиц, такая сделка может быть признана ничтожной в силу нарушения правиласт. 1158 ГК РФ, запрещающего подобный отказ. В целях охраны законных интересов несовершеннолетних,недееспособных и ограниченно дееспособных граждан отказ от наследства допускаетсяс предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Отказ от наследстваследует отличать от фактического непринятия наследства. Отказ от наследства явновыражает волю наследника не заступать на место наследодателя в правоотношениях сучастием последнего. Фактическое непринятие наследником наследства не свидетельствуетни в пользу отказа от наследства, ни в пользу принятия наследства. Фактическое состояниенепринятия наследства рассматривается как презумпция отказа от наследства, котораяможет быть опровергнута в пользу принятия наследства по основаниям и в порядке.предусмотренным ст. 1155 ГК. Заявленный отказ от наследства также может быть опровергнут,однако в случаях, если будет признан недействительной сделкой по основаниям и впорядке. предусмотренным правилами о недействительности сделок.


Список использованной литературы
1.Российская Федерация. Конституция Российской Федерации 1993 г.// Российская газета. – 25 декабря 1993 г.
2.Российская Федерация. Часть первая Гражданского кодексаРоссийской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательстваРоссийской Федерации — 5 декабря 1994 г. — № 32 — Ст. 3301.
3.Российская Федерация. Часть вторая Гражданского кодексаРоссийской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательстваРоссийской Федерации — 29 января 1996 г. — № 5 — Ст. 410.
4.Российская Федерация. Часть третья Гражданского кодексаРоссийской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательстваРоссийской Федерации — 3 декабря 2001 г. — № 49 — Ст. 4552.
5.Российская Федерация. Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР — 18 июня 1964 г. — №24 — Ст. 406.
6.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 7 июля 2003г. N 126-ФЗ «О связи». –М.: Юрист, 2004.
7.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 3 марта 1995г. N 27-ФЗ «О недрах» –М.: ИНФРА-М, 2000.
8.Определение судебной коллегии по гражданским делам ВерховногоСуда РФ от 20 октября 2003 г. N 22-В03-5. – М.: Юрист, 2005.
9.Барщевский, М.Ю. Наследственное право /М.Ю.Барщевский.-М.: Юрайт, 1989. -239с.
10.Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книгапервая: Общие положения /М.И.Брагинский, В.В. Витрянский.- М.: Юристъ, 1999.-68с.
11.Булаевский, Б.А. Наследственное право /Б.А. Булаевский. — «Волтерс Клувер», 2005.-114с.
12.Власов, Ю. Н., Калинин, В. В. Наследственное право /Ю.Н.Власов,В.В. Калинин. — М.: Юристъ, 2004.-456с.
13.Гамбаров, Ю. С. Гражданское право. Общая часть /Ю.С. Гамбаров.- C.-Петербург, 1911.-312с.
14.Гречушкина, Е.А. Наследование. Завещание. Образцы документов/Е.А. Гречушкина. – М.: Норма, 2005.-115с.
15.Гришаев, С.П. Наследственное право /С.П.Гришаев. – М.: Правоваякультура. — 2005.-112с.
16.Грудцына, Л.Ю. Наследственное право в РФ: Учебное пособие/Л.Ю.Грудцына. – Ростов-на-Дону.: Феникс. – 2005. -213с.
17.Гуев, А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданскогокодекса Российской Федерации /А.Н. Гуев. — М.: ИНФРА-М, 2002.-451с.
18.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частитретьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова — М.:Юрайт-Издат, 2004.-657с.
19.Коментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Частьтретья (постатейный) / Под. ред. Л.П. Ануфриева. — М.: Волтерс Клувер,2004.-624с.
20.Корнеева, И.Л. Наследственное право Российской Федерации/И.Л.Корнеева. – М.: Юристъ, 2005. -423с.
21.Медведев, И.Г. Международное частное право и нотариальнаядеятельность (2-е изд.) /И.Г. Медведев. — М.: Волтерс Клувер, 2005.-341с.
22.Постатейный научно-практический комментарий части третьейГражданского Кодекса РФ / Под общ. ред. Эрделевского А.М. – «Библиотечка РГ»,М.: Юристъ, 2001.
23.Серебровский, В.И. Очерки советского наследственного права/В.И.Серебровский.- М.: ИНФРА-М, 1953.-114с.
24.Синайский, В. И. Русское гражданское право /В.И. Синайский. –М.: Юристъ, 2005. -446с.
25.Суханов, Е.А. Наследование по российскому законодательству/Е.А. Суханов.-М.: Юристъ, 2000.-113с.
26.Серебровский, В.И. Фактическое непринятие наследником наследстваи отказ от него/В.И.Серебровский.- М.: Юристъ, 1997. – 269с.
27.Сергеев, А.П., Толстой, Ю.К., Елисеев, И.В. Комментарий кГражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). — М.:Проспект. — 2002.
28.Храмцов, К. В. Правовое регулирование наследования в РФ/К.В.Храмцов.- Омск: Юристъ, 2005.- 132с.
29.Эйдинова, Э. Б. Наследование по закону и по завещанию /Э.Б.Эйдинова.- М.: Юристъ, 1985.-324с.
30.Ярошенко, К.Б. Наследование по завещанию В кн. Комментарийсудебной практики за 1973 г. М.: Искра, 1974. -112с.
 
наследственный право умерший наследство


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.