Реферат по предмету "Государство и право"


Основные положения наследственного права

КОНТРОЛЬНАЯРАБОТА
по курсу «Гражданскоеправо»
по теме: «Контрольнаяработа 104»
Основныеположения наследственного права

План
Задание 1
1.     Понятиенаследственного права
2.     Время и местооткрытия наследства
3.     Наследование позакону
4.     Наследование позавещанию
5.     Принятие наследства.Отказ от наследства
Задание 2

Задание 1
1. Понятиенаследственного права
Наследство – совокупностьимущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам(наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, чторечь идет о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) – это имущественныеи некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которыене прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам наосновании норм наследственного права. Наследственное право – представляет собойсовокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав иобязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения.Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себенаследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования,то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания,либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества,относящиеся уже к процессуальным правоотношениям.
Местонаследственного права в системе гражданского права определяется следующимиобстоятельствами. По наследству переходят все права и обязанностинаследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускаетсязаконом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей.Состав наследственной массы (состав наследства) не ограничиваетсяпринадлежавшими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственныеправа наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественныхправ. Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные посвоей природе отношения, которые не сводятся лишь к имущественным; а тем болеек вещным правоотношениям.
Предметом любого праваявляются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сферавлияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственныхотношений, так как наследственные правоотношения являются частьюнаследственного права. Здесь хочется отметить, что не все авторы считают, чтопри наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство вовсех правах и обязанностях наследодателя.
2. Время и место открытиянаследства
Необходимым условиемвозникновения наследственного правоотношения является смерть гражданина либообъявление его умершим, которые ГК РФ именует открытием наследства.
Таким образом, открытиенаследства представляет собой юридический факт, с которым закон связываетначальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследникавозможностью принять наследство либо отказаться от него.
С открытием наследствасамым непосредственным образом связаны многочисленные юридически значимые дляучастников наследования обстоятельства. Устанавливается круг наследников,определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам(наследственная трансмиссия – ст. 1156 ГК), объем наследственного имущества,законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования,устанавливается необходимость принятия мер по охране наследства, совершаютсяфактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства либоотказом от него и т.п. Все это определяет важность и необходимостьзаконодательного определения времени и места открытия наследства.
Временем открытия наследствасогласно п.1 ст. 1114 ГК является день смерти гражданина. Обычно он указываетсяв свидетельстве о смерти гражданина. Если орган записи актов гражданскогосостояния отказал в регистрации события смерти гражданина в определенное время,то факт и время смерти могут быть определены судом в порядке установленияфактов, имеющих юридическое значение. В этом случае временем открытиянаследства считается день смерти наследодателя, указанный в решении суда.Несколько иначе определяется время открытия наследства при объявлениигражданина умершим. По общему правилу – это день вступления в законную силурешения суда об объявлении гражданина умершим. Но если объявляется умершимгражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью илидающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели. В этом случаевременем открытия наследства считается день смерти, указанный в решении суда.
Объявление гражданинаумершим осуществляется по правилам Гражданского кодекса. Согласно ст. 45 ГК РФгражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нетсведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вестипри обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать егогибель от определенного несчастного случая – в течение шести месяцев.Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военнымидействиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двухлет со дня окончания военных действий. В соответствии с гражданскимзаконодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут любыезаинтересованные лица: другой супруг, родственники пропавшего без вести,прокурор и другие лица.
Факт смертиудостоверяется документом установленной формы – форма «Медицинскоесвидетельство о смерти», утвержденная приказом Минздрава России от07.08.98 №241. Названное свидетельство выдается медицинским учреждением иличастнопрактикующим врачом. На основании этого документа осуществляетсягосударственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнемуместу жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего илиместу, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти.Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.п., регистрация смертиможет быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределахкоторой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти вэкспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса,регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса.В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти(ст.64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В свидетельствеуказывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо вданном случае устанавливать исходя из даты, указанной в свидетельстве о смерти,выдаваемом органом загса.
До принятия третьей частиГК законодательно не был решен вопрос о порядке наследования лицами,являющимися наследниками друг после друга, в случае их смерти в один день, ноне одновременно (например, в результате автомобильной катастрофы муж скончалсясразу, а жена в тот же день через четыре часа в больнице). Судебная практикабыла неоднозначной. Ныне проблема решена законодательно. В п.2 1114 ГКустановлено, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целяхнаследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг последруга. Наследство открывается после каждого из них, и к наследованиюпризываются наследники каждого из них.
Место открытия наследстваиграет важную роль для реализации права граждан на наследование и приоформлении перехода имущества по наследству, т.к.:
а) нотариус именно поместу открытия наследства принимает:
— заявление о принятиинаследства или об отказе от него;
— претензии от кредиторовнаследодателя;
— меры к охраненаследственного имущества;
б) по месту открытиянаследства происходит приращение наследственных долей;
в) кредиторы вправепредъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытиянаследства.
Место открытия наследстваопределяется по правилам ст. 1115 ГК РФ.
По общему правилу местомоткрытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
Однако на практикезачастую сложно определить последнее место жительства наследодателя. Вчастности вызывает сложность определения что считать «последним местомжительства»: место регистрации или любое последнее место жительства? Такгражданин может быть зарегистрирован в г. Казани, а реально проживать в г.Москве. Что в таком случае считать последним местом жительства?
Гражданский кодексопределяет, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно илипреимущественно проживает (ст.20 ГК РФ). Место жительства может не совпадать сместом смерти гражданина. Так, если гражданин скончался, находясь вдали отсвоего места жительства, в санатории, больнице, путешествуя на пароходе и т.п.,местом открытия наследства будет тот населенный пункт, где он постоянно либопреимущественно проживал. Основным доказательством установления местапостоянного либо преимущественного проживания служит регистрация по местужительства. При этом важно отличать место жительства (квартиру, жилой дом вдеревне, общежитие и т.д.) следует от места пребывания (гостиницы, санатория,пансионата и т.п.), т.е. места, в котором гражданин проживает временно.
При определении местапоследнего жительства играет значение институт регистрации граждан. Так еслигражданин постоянно зарегистрирован в квартире, то считается, что эта квартираи есть его постоянное место жительства.
Однако, как отмечаютисследователи, гражданин может не иметь регистрации по месту жительства, апроживать, зарегистрировавшись по месту пребывания (срок регистрации по меступребывания в настоящее время не ограничен). То есть налицо ситуация, котораяохарактеризована законом как «место, где гражданин преимущественнопроживает».
Единственным выходом вслучае возникновения спора о месте открытия наследства – установлениепоследнего в судебном порядке.
Особые правилаопределения места открытия наследства установлены для случаев, когда последнееместо жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ,неизвестно или находится за ее пределами. Для таких случаев критериемопределения места открытия наследства в Российской Федерации в соответствии счастью 2 ст. 1115 ГК признается место нахождения такого наследственногоимущества. А если имущество расположено в разных местах, то местом открытиянаследства является место нахождения входящего в его состав недвижимогоимущества или наиболее ценной части последнего. Наконец, при отсутствиинедвижимого имущества наследство открывается в месте нахождения движимогоимущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имуществаопределяется исходя из его рыночной стоимости.
3. Наследование по закону
Основания наследования позакону установлены в статье 1111 ГК, согласно которой такое наследование можетиметь место, поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,предусмотренных ГК РФ. Действующий ГК не изменил круга наследников первойочереди. К ним по-прежнему относятся дети наследодателя, его супруг и родители.То есть в первую очередь, кроме супруга, учитываются родственники наследодателяпо прямой восходящей и нисходящей линии.
Поскольку семейноезаконодательство предусматривает равенство детей, рожденных в браке и вне брака(статья 53 СК), а также сохраняет все права детей в отношении родителей припризнании брака недействительным (пункт 3 статьи 30 СК), лишении родителейродительских прав (пункт 4 статьи 71 СК), дети независимо от того рождены они вбраке или вне брака, наследуют на равных основаниях. К наследованию по законумогут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся до его смерти, нои те, которые были зачаты при жизни, но родились в течение 300 дней после егосмерти (пункт 2 статьи 48 СК).
Супруг наследодателяможет быть призван к наследованию, если брак к моменту открытия наследства небыл расторгнут либо признан недействительным. Правовое значение придаетсятолько браку, заключенному в органах загса (пункт 2 статьи 1 СК) либооформленному в соответствии со статьями 157-158 СК.
Родители призываются кнаследованию, если они не лишены родительских прав либо если к моменту открытиянаследства решение о лишении родительских прав было отменено и родителивосстановлены в своих правах (пункт 1 статьи 1117 ГК). Если ребенок усыновлен,его имущество может наследовать наравне с усыновителем родитель, права которогопри усыновлении ребенка были сохранены (пункт 3 статьи 137 СК). Отец имеетправо наследования в отношении детей, если он состоял в браке с матерью намомент рождения ребенка либо отцовство было установлено в соответствии стребованиями семейного законодательства. При этом не имеет значение, в какомпорядке – добровольном или принудительном и по чьей инициативе оноустанавливалось.
Существует такжепризвание к наследованию по праву представления не только внуков наследодателя,но и их потомков, то есть правнуков и т.д. Последние призываются кнаследованию, если их родителя нет в живых к моменту открытия наследства или онумер одновременно с наследодателем.
Кодекс придает правовоезначение при наследовании как прямой, так и боковой линии родства. Братья и сестры,то есть родственники второй степени по боковой линии, могут наследовать наравнес родственниками по прямой восходящей линии второй степени родства. Наследникивторой очереди могут наследовать в случае, если не окажется наследников первойочереди, а также лиц, наследующих вместо них по праву представления, либо всеназванные лица по каким-либо иным основаниям, предусмотренным абзацем вторымпункта 1 статьи 1141 ГК, не будут призваны или не примут наследства.
Наследовать могутполнородные и неполнородные братья и сестры. Разделение братьев и сестер наполнородных и неполнородных производится в зависимости от того, являются ли дляних общими отец и мать либо только один из родителей. Неполнородные братья исестры именуются единокровными, если происходят от одного отца, иединоутробными, если у них общая мать. От указанных категорий следует отличатьсводных братьев и сестер, которые не являются родственниками, так как их связьосновывается на отношениях свойства. Сводные братья и сестры не относятся ко второйочереди наследников и могут наследовать только в случае признания ихнетрудоспособными иждивенцами. Поскольку родные дети усыновителя приравниваютсяк кровным родственникам усыновленного, они могут наследовать его имуществонаравне с родными братьями и сестрами.
Бабушка и дедушка состороны отца наследуют только в случае, если отец состоял с матерью в моментрождения ребенка в зарегистрированном браке либо отцовство было установлено впорядке, предусмотренном семейным законодательством. Если ребенок былусыновлен, бабушки и дедушки могут наследовать в случае, когда отношения междуними и ребенком были сохранены (пункт 4 статьи 137 СК).
Если братьев и сестернаследодателя не будет в живых к моменту открытия наследства либо они умрутодновременно с наследодателем, вместо них наследуют по праву представленияплемянники и племянницы наследодателя, то есть дети братьев и сестер.Возможность наследования по праву представления закреплена за детьми братьев исестер наследодателя, что касается их потомков, то они в соответствии состатьей 1145 ГК относятся к пятой очереди наследников.
Круг наследников третьейочереди ограничивается родственниками боковой восходящей линии, т.е. кнаследникам данной очереди относятся братья и сестры родителей наследодателя.Они вправе наследовать при отсутствии наследников первой и второй очереди.
В случае если к моментупризвания к наследованию братьев и сестер родителей наследодателя нет в живых,вместо них могут по праву представления наследовать их дети – двоюродные братьяи сестры наследодателя. Потомки двоюродных братьев и сестер наследовать поправу представления не могут. В соответствии со статьей 1145 ГК они относятся кшестой очереди наследников по закону.Наследники последующих очередей могут наследовать в порядке установленнойочередности при отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди (статьи1142-1144 ГК).
В статье вводится понятие«степень родства». Она определяется числом рождений, отделяющихродственников одного от другого. Особенность определения степеней родствазаключается в том, что обычно при определении степени родства в расчет неберется рождение общего предка. В наследственном праве при определении степениродства не учитывается рождение наследодателя.
В качестве наследниковчетвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степениродства – прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятойочереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников иплемянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестрыего дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследниковшестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков ивнучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродныхбратьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродныхдедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Указание одновременно трех очередейнаследников в одном пункте не означает, что они могут быть призваны кнаследованию одновременно – они призываются к наследованию только приотсутствии кого-либо из наследников предыдущей очереди. Увеличение количестваочередей наследников и соответственно степеней родства, допускающихнаследование, направлено на сокращение случаев перехода имущества к государствукак выморочного.
При определении седьмойочереди наследников законодатель отступает от принципа призвания к наследованиюродственников наследодателя и допускает наследование между свойственниками.Вероятно, именно в силу этого седьмая очередь отделена от других очередейнаследников. Введение наследования падчериц, пасынков и мачехи, отчиманаследодателя является новеллой не только по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., но и с досоветским законодательством, не допускавшим наследования лицами, находящимися вотношениях свойства с наследодателем. Введение данной нормы обусловлено тем,что отношения, возникающие между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком),часто оказываются близки к отношениям между родителями и детьми. В отношениилиц, относящихся к четвертой, пятой, шестой и седьмой очередям, исключаетсянаследование по праву представления. То есть дети данных лиц не могутнаследовать вместо умершего родителя в той очереди, к которой относитсяродитель.
Наследование по правупредставления может иметь место только в тех случаях, когда наследник умер дооткрытия наследства либо одновременно с наследодателем. Наследование по правупредставления не означает, что потомки наследника выступают как его преемники,то есть получают имущество наследодателя вместе с иным имуществом наследника.Наследники по праву представления наследуют не своему восходящему родственнику,а непосредственно наследодателю. Это важно с точки зрения правовых последствий.Поскольку наследник по праву представления наследует непосредственно посленаследодателя, имущество переходит к нему сразу и не включается в имущественнуюмассу его родственника, а следовательно, и не может быть обременено долгамипоследнего.
Нормы о наследованииусыновителей и усыновленных конкретизируют положения Семейного кодекса РФ опоследствиях усыновления. Усыновленный может наследовать после усыновителя иего родственников наравне с родными детьми усыновителя. Усыновитель такжевправе наследовать имущество усыновленного, однако он не может наследоватьпосле родственников усыновленного, так как последний, за исключениями,установленными семейным законодательством, утрачивает с ними какую-либоправовую связь. Однако даже при сохранении правовой связи усыновленного с однимиз родителей либо с другими кровными родственниками отношения этих лиц иусыновителя не могут рассматриваться как родственные.
ГК РФ также регулируетнаследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Это заметно усложняети детализирует положения о нетрудоспособных иждивенцах по сравнению с ранеедействовавшим законодательством. Прежде всего, новым является выделение двухгрупп нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Первая группа –нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям, предусмотренным статьями1142-1145 ГК, то есть со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиесяродственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным(родственники усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном пунктом3 статьи 1145 ГК случае – лица, находящиеся в отношения свойства. Так каксупруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателяявляются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другиминаследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособныхиждивенцах. Вторая группа – нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числунаследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такиелица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения принаследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также неимеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лицо, несвязанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.
Для наследованиянетрудоспособные иждивенцы первой группы, помимо доказательств, подтверждающихих право наследования в одной из очередей, установленных статьями 1142-1145 ГК,должны представить доказательства нахождения на иждивении наследодателя (срокиждивения должен быть не менее одного года), а также подтвердить своюнетрудоспособность. Нахождение на иждивении означает, что лицо получалосредства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало отнаследодателя такую помощь, которая была для него основным и постояннымисточником существования. При этом не исключается, что иждивенец получаетпенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособияобеспечивали его нужды лишь в незначительной степени (к примеру, в связи снеобходимостью постоянного приобретения дорогостоящих лекарств).Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста. По общемуправилу пенсионный возраст для женщин – 55, для мужчин – 60 лет, однако дляпредставителей некоторых профессий, а также в зависимости от условий труда илисостояния здоровья этот возраст может быть снижен. Продолжение трудовойдеятельности после наступления пенсионного возраста не дает оснований дляпризнания лица трудоспособным и соответственно автоматически не лишаетгражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также неимеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, так как право наобязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не сфактом назначения пенсии. К числу нетрудоспособных иждивенцев относятсяинвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, в том числе инвалиды с детства. Инвалиды 1-й и2-й группы считаются полностью нетрудоспособными, инвалиды 3-й группы считаютсяутратившими трудоспособность частично, однако, учитывая то, что они, какправило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, ихтакже следует относить при решении вопроса о наследовании к числунетрудоспособных лиц. Нетрудоспособными считаются также несовершеннолетние додостижения возраста трудовой дееспособности, то есть до 15 лет.Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами, в частности,паспорт, свидетельство о рождении гражданина подтверждают егонетрудоспособность по возрасту, если гражданину назначена пенсия, фактнетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения, дляподтверждения факта и группы инвалидности представляется заключениемедико-социальной экспертизы.
Нетрудоспособныеиждивенцы второй группы для получения права на наследования должны доказать нетолько факты нетрудоспособности, нахождения на иждивении наследодателя не менеегода, но и факт совместного проживания с наследодателем. Права нетрудоспособныхиждивенцев первой и второй групп не отличаются. Нетрудоспособные иждивенцыпризываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, котораянаследует. При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равныеправа, как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой независимоот того, являются ли они наследниками одной очереди либо разных.
Особенность иждивенцеввторой группы заключается в том, что при отсутствии приведенных в статьях1141-1145 ГК наследников по закону, они приобретают самостоятельное правонаследования и признаются наследниками восьмой очереди.
Положения о наследованиинетрудоспособных иждивенцах применяется только в случаях, когда наследованиепроисходит по закону, а не по завещанию.
Статья 256 ГК РФ, а такжестатья 33 СК устанавливают, что законным режимом имущества супругов являетсярежим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует,если брачным договором не установлено иное. Режим совместной собственностиозначает, что имущество принадлежит супругам без выделения долей (пункт 2статьи 244 ГК). В случае смерти одного из супругов возникает необходимостьопределения долей супругов и раздела имущества. Для того чтобы произвести такойраздел, необходимо сначала отделить общее имущество от имущества каждого изсупругов. Режим совместной собственности распространяется на имущество, нажитоесупругами во время брака. Согласно пункту 2 статьи 34 СК к имуществу, нажитомусупругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовойдеятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальнойдеятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, неимеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствиеувечья либо иного повреждения здоровья и другие).
К имуществу, находящемусяв собственности одного из супругов, относятся вещи, принадлежавшие ему довступления в брак, имущество, полученное одним из супругов во время брака вдар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также вещииндивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключениемдрагоценностей и иных предметов роскоши. При разделе общего имуществаучитывается не только имеющееся у супругов имущество, но и общие долгисупругов, которые подлежат распределению между супругами пропорциональноприсужденным им долям.
В результате раздела унаходящегося в живых супруга появляется право собственности на часть имущества,принадлежавшего супругам на праве общей совместной собственности. Разделу междунаследниками подлежит часть общего имущества, приходящаяся на долюнаследодателя, включая долги, а также имущество, которое принадлежало на правесобственности супругу-наследодателю. Переживший супруг вправе наследоватьнаравне с другими наследниками соответствующей очереди. При определении егодоли учитывается и выделенная часть в общем имуществе и имущество, относившеесяк личной собственности супруга. Переживший супруг относится к первой очерединаследников по закону (статья 1141 ГК), а при наличии условий, предусмотренныхстатьей 1149 ГК, может претендовать на обязательную долю.
4. Наследование позавещанию
Завещание составляется наслучай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уженет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение волизавещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечитьвыражение подлинной воли наследодателя закон требует определенной формызавещания.
Завещание направлено надостижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественныхи некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однакосамо по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличиедополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследникомнаследства.
Правозавещать имущество является элементом гражданской правоспособности, котораяпризнается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращаетсясмертью. Вместе с тем в силу строго личного характера завещания как сделки ономожет быть реализовано только при наличии дееспособности в полном объеме.
Таким образом, ни лица,недееспособные вследствие психического расстройства, ни несовершеннолетние, недостигшие 18 лет, а также лица, ограниченные в дееспособности вследствиезлоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами не могут бытьзавещателями.
Завещание – сделка,непосредственно связанная с личностью завещателя; таким образом, завещание неможет быть совершено через посредника или представителя, действующих по доверенностиили на основании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательноераспоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожныкак отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить илиизменить завещание. Так как завещание представляет собой одностороннюю сделку,то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК достаточно выражения воли одной стороны.Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с егосодержанием или возражения против него.
Принцип свободы завещанияозначает, прежде всего, что при составлении завещания наследодатель не связанкругом законных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество иличасть его одному или нескольким гражданам как входящим, так и не входящим вкруг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству,государственным и муниципальным образованиям. Важно отметить, что, завещаяимущество кому-либо из перечисленных выше категорий наследников, завещатель несвязан ни очередностью их призвания, ни правом представления. Он имеет правозавещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть влюбом распределении долей. В любой момент он может также отменить или изменитьуже совершенное завещание. При этом он не обязан сообщать кому-либо осодержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Единственноеограничение принципа свободы завещания состоит в применении правила обобязательной доле в наследстве.
Завещатель может завещатьи то имущество, которое он приобретет только в будущем, а наследствооткрывается в отношении того имущества, которое принадлежало наследодателю надень открытия наследства. В завещании завещатель может указать и то имущество,которое его собственностью не является (например, все имущество, нажитое в браке,без выделения супружеской доли). В обязанности нотариуса или другогодолжностного лица, уполномоченного удостоверять завещания, не входитобязанность проверять принадлежность имущества завещателю.
В завещании можно указатьконкретные виды имущества, которые завещаются. Можно не конкретизироватьимущество, а вписать стандартную фразу «все мое имущество, которое ко днюмоей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и гдебы оно не находилось, завещаю такому-то». В этом случае наследник будетобязан представить нотариусу документы, подтверждающие принадлежностьнаследственного имущества наследодателю. Иногда составляется так называемоечастичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещаетсятолько часть имущества, а остальное имущество наследуется по закону. Наконецзавещатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наследственногоимущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество завещается другимлицам. Таким образом, завещанием охватывается не все наследственное имущество.
В случае указания взавещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальномвыражении (обычно это арифметические дроби). Однако, кроме определения доли видеальном выражении, завещатель может указать, какая часть имущества (например,жилого дома) предназначается каждому из наследников.
Возможны ситуации, когдав завещании указаны два или более наследника, однако не указаны доли каждого изних, а также не указано, какие входящие в состав наследства вещи или правапредназначаются тому или иному из наследников. В таких случаях в соответствии сп. 1 ст. 1122 ГК считается, что они завещаны наследникам в равных долях.
Закон накладывает на лиц,которые на законных основаниях получили доступ к содержанию завещания, егоизменению или отмене, обязанность сохранять в тайне полученные сведения.
В случае нарушения этойобязанности только завещатель имеет право потребовать компенсации моральноговреда, а также использовать иные способы защиты гражданских прав, предусмотренныест. 12 ГК.
Моральныйвред в данном случае заключается в нравственных страданиях, которые мог быиспытать завещатель в тех случаях, когда, например, в завещании он лишилнаследства своих ближайших родственников и об этом стало им известно.
Удостоверение завещанияне ограничивается простым заверением подписи завещателя. Оно состоит, преждевсего, в выяснении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъясненииему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимостиохраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.
В новом ГК РФ сохраненоположение о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме иудостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными взаконе. Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет егонедействительность, однако в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК (завещание вчрезвычайных обстоятельствах) допускается составление завещания в простойписьменной форме.
Следует отметить, что всоответствии с Основами законодательства о нотариате (ст. 37) при отсутствии внаселенном пункте нотариуса завещания удостоверяют должностные лица органовисполнительной власти. На момент принятия Основ к таковым относились исельсоветы. Однако после принятия Конституции РФ 1993 г. сельсоветы трансформировались в органы местного самоуправления, не имеющие никакого отношенияк органам государственной исполнительной власти. Эти органы местногосамоуправления продолжали удостоверять завещания и после принятия Конституции.В настоящее время отмечено немало случаев, когда предъявляются иски о признаниинедействительными таких завещаний. Есть также и иски об обжаловании отказанотариуса выдать свидетельство о праве на наследство на основании свидетельств,удостоверенных подобным образом.
В завещании должны бытьуказаны дата и место его составления. Значение времени совершения завещаниясостоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы: а) одействительности завещания с точки зрения соблюдения формы; б) о дееспособностизавещателя; в) о значении данного завещания и сопоставлении его с другимизавещаниями того же наследодателя, составленными в другое время.
Завещание, как правило,удостоверяется в помещении нотариуса. Однако, если завещатель по болезни или подругой причине не в состоянии явиться туда, то нотариус по его просьбе можетудостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В последнем случае второйэкземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту постоянногожительства завещателя.
Завещание составляется всвободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовалодной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно содержатьпредусмотренные законом формальные реквизиты: время и место составлениязавещания, фамилия, имя и отчество завещателя, место его жительства, содержаниезавещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя,отчество для физических лиц и полное наименование юридического лица).
Требование закона об указанииместа и времени составления завещания имеет существенное значение в случаеспора о его подлинности, оспаривания дееспособности завещателя в моментсоставления завещания либо наличия двух или нескольких завещаний, в техслучаях, когда надо установить, какое из них как составленное позднее имеетюридическую силу.
Завещание составляется,подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом или должностным лицом,имеющим право на удостоверение завещаний в двух экземплярах, один из которыхпередается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы(нотариуса) по месту открытия наследства. В нотариальную контору (нотариусу)поступают также на хранение завещания, удостоверенные должностными лицами,имеющими право на совершение указанных действий. Получив завещание на хранение,нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещаниязакону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему,для принятия мер к устранению выявленных нарушений.
5. Принятие наследства.Отказ от наследства
В ст. 1152 ГК установленыосновные положения о приобретении наследства. Приобретение наследства – этопереход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников,порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имуществаопределяются законодательством, действующим на день открытия наследства.
Необходимым условиемприобретения наследства является принятие его наследником, исключение в этомотношении представляет собой переход выморочного имущества в порядкенаследования по закону в собственность Российской Федерации.
Принятие наследствапредставляет собой одностороннюю сделку, содержанием которой являетсяволеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства.
Принятие наследником позакону или завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы,признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственноймассы. Право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретногонаследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику.
Кроме того, установленимперативный запрет на принятие наследства под условием или с оговорками.Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве нанаследства (п. 1 ст. 1153 ГК) должно быть безусловным и безоговорочным. Наличиев таком заявлении условий или оговорок влечет его недействительность(ничтожность), поэтому подача такого заявления не влечет приобретениянаследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о праве нанаследство является недействительным.
Вместе с тем принятиенаследства не является бесповоротным и может быть аннулировано наследникомпутем отказа от наследства.
Принятие наследства однимиз наследников влечет наступление правовых последствий только для этого наследника,поэтому совершение им этого действия не означает принятия наследства другиминаследниками и не устраняет ни для одного из них необходимости самостоятельногопринятия наследства (при наличии у соответствующего наследника намеренияприобрести наследство).
Наиболее распространенными надежным с точки зрения удостоверения прав наследника способом принятиянаследства является подача наследником нотариусу или иному уполномоченномузаконом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявленияо принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве нанаследство. Такое заявление подается нотариусу или иному должностному лицу поместу открытия наследства.
Заявление, о котором идетречь в п. 1 ст. 1153 ГК, может быть подано наследником нотариусу или иномууполномоченному должностному лицу лично или передано другим лицом или пересланопо почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащимобразом засвидетельствована. Представляется, что при передаче заявления опринятии наследства другим лицом его полномочия на передачу такого заявлениядолжны быть подтверждены в выданной наследником доверенности (речь в данномслучае идет о полномочии другого лица именно на передачу заявления в порядке ч.2 п. 1 ст. 1153 ГК, о не принятии наследства от имени наследника в соответствиис ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК).
В соответствии с ч. 2 п.1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК подпись наследника на заявлении о принятиинаследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом,уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписивоеннослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаторияхи других военно-лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованыначальником такого учреждения, его заместителем по медицинской, части, старшимили дежурным врачом; подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинскихчастей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальныхконтор и других органов, совершающих нотариальные действия, также подписирабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, могут бытьзасвидетельствованы командиром (начальником) этих части, соединения, учрежденияили заведения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть засвидетельствованыначальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетнихдееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения,могут быть засвидетельствованы администрацией этого учреждения илируководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защитынаселения.
Что касается доверенностина принятие представителем наследства от имени наследника, такая доверенностьможет быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом,уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям(например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятиянаследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочийсоответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органаопеки и попечительства о назначении опекуна).
Второй способ принятиянаследства заключается в совершении действий, свидетельствующих о фактическомпринятии наследства. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК,является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическимидействиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намеренияпринять наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает, чтоесли наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, топредполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а имеяцелью выразить таким образом свою волю к принятию наследства. Однако этапрезумпция может быть опровергнута, при этом бремя ее опровержения возлагаетсяна заинтересованное в этом лицо.
Предусмотренный в п. 2ст. 1153 ГК способ принятия наследства фактическими действиями не исключаетвпоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдачесвидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточныхдля нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями, фактпринятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел обустановлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 247 ГПК).
Установленный в п. 1 ст.1154 ГК шестимесячный срок для принятия наследства является пресекательным, тоесть по его истечении субъективное право наследника на принятие наследствапрекращается. Однако в отличие от других пресекательных сроков этот срок, в случаеего пропуска, может быть восстановлен.
Днем возникновения удругих лиц права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК), с которого начинается течениешестимесячного срока для принятия наследства такими лицами, следует считатьдень отказа наследника от наследства, то есть день подачи им соответствующегозаявления нотариусу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1159 ГК), либо деньвступления в силу решения суда, которым наследники отстранены от наследования(п. 2 ст. 1117 ГК), либо в котором подтверждены обстоятельства, являющиесяоснованием прекращения права наследования в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК.
Общий срок для принятиянаследства составляет шесть месяцев (п. 1 ст. 1154 ГК). Для восстановлениясудом пропущенного срока для принятия наследства установлены два условия:уважительность причин пропуска срока для принятия наследства; обращение в суд втечение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока.
Уважительность причинпропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытиинаследства признается уважительной причиной лишь в случае, если он не долженбыл знать о наступлении этого факта, что в свою очередь определяется на основеанализа норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем.Одновременно с признанием наследника, принявшим наследство, суд определяетзаново доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранеевыданные свидетельства о праве на наследство недействительными. Решение судаявляется основанием для выдачи нотариусом новых свидетельств о праве нанаследство.
Правила государственнойрегистрации прав на недвижимое имущество установлены Федеральным законом «Огосударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»от 21 июля 1997 г. (СЗ РФ, 1997, № 30, ст. 3594).
Пункт 3 ст. 1155 ГКустанавливает диспозитивное правило о применении к отношениям, связанным спринятием имущества опоздавшим наследником, норм ГК о неосновательномобогащении (ст.ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК). Так, если имущество,причитающееся опоздавшему наследнику, сохранилось, оно должно быть возвращеноему в натуре. В случае невозможности возвратить такое имущество в натуреопоздавшему наследнику должна быть возмещена его действительная стоимость.
Наследственнаятрансмиссия, или переход права на принятие наследства, о котором идет речь,происходит в случае, если наследник, который был призван к наследованию позавещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять вустановленный в ст. 1154 ГК срок. Право на принятие наследства представляетсобой особое субъективное право, которое не входит в состав наследственноймассы, открывающейся после смерти не принявшего наследство наследника. Поэтомуосуществление этого права не является принятием наследства, а егонеосуществление соответственно не является непринятием наследства.
Решение вопроса о том, ккому переходит право на принятие наследства, зависит от содержания завещания,если таковое имеется. По общему правилу право умершего наследника на принятиепричитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону. Однако вслучае, если не успевший принять наследство наследник завещал всепринадлежавшее ему имущество, право на принятие наследства после первичногонаследодателя переходит к его наследникам по завещанию.
Отказ от наследстваявляется совершаемой наследником односторонней сделкой. Такая сделка может бытьсовершена с указанием лиц, в пользу которых наследник отказывается отнаследства, так и без такого указания. Правило об отказе от наследства нераспространяется на наследование выморочного имущества.
Право отказа от еще непринятого наследства существует в течение срока существования права на принятиенаследства и прекращается по истечении этого срока, поэтому отказ от непринятогонаследства возможен в течение срока, установленного для принятия наследства(ст. 1154 ГК).
Допускается и отказ отуже принятого наследства. Для такого отказа п. 2 ст. 1154 ГК допускаетвозможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока,установленного для отказа от принятия наследства, но лишь в случае, еслинаследство было принято путем совершения действий, свидетельствующих офактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК). Если же наследство былопринято путем подачи нотариусу или иному уполномоченному должностному лицузаявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве нанаследство (п. 1 ст. 1153 ГК), восстановление пропущенного срока для отказа отнаследства не допускается.
В отличие о принятиянаследства, отказ от наследства является бесповоротным и не может бытьвпоследствии изменен или отозван.
Допускается отказ отнаследства со стороны не полностью дееспособного или ограниченно дееспособногогражданина лишь при условии получения предварительного разрешения на совершениеэтой сделки от органа опеки и попечительства. Последующее одобрение органомопеки и попечительства отказа от наследства не допускается. Несоблюдение этихтребований влечет недействительность (ничтожность) отказа от принятия наследствакак сделки, не соответствующей требованиям закона (ст. 168 ГК).
Правила об оспоримостисделок, совершенных несовершеннолетними в возрасти от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК)и ограниченно дееспособными гражданами (ст. 176 ГК), к рассматриваемому случаюнеприменимы, поскольку оспоримость сделок в указанных нормах являетсяпоследствием нарушения требований закона о получении согласия на совершениесоответствующих сделок от родителей или попечителя, а не от органа опеки ипопечительства. Поэтому в данном случае действует общее правило о последствияхнесоответствия сделки (отказа от наследства) требованиям закона – ееничтожность.
Круг лиц, в пользукоторых может быть совершен отказ от наследства, ограничен кругом наследниковпо завещанию (ст. 1121 ГК) или наследников по закону (ст.ст. 1142-1148, 1156ГК). Недостойные наследники, то есть наследники по закону или по завещанию, неимеющие права наследовать или отстраненные судом от наследования (ст. 1117 ГК),а также наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круглиц не входят.
Отказ от наследствадолжен быть полным, безусловным и безоговорочным. Нарушение установленныхзапретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица.В этом случае наступают последствия непринятия наследства.
Способы отказа отнаследства аналогичны способам принятия наследства, установленным в п. 1 ст.1153 ГК.

Задание 2
№ 1
В соответствии со ст. 99 ТК РФсверхурочной считается работа, производимая работником по инициативеработодателя сверх установленной продолжительности рабочего времени, ежедневнойработы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетныйпериод.Работапризнается сверхурочной независимо от того, входила ли она в круг обязанностейработника или нет. Кроме того, п.3 ст. 152 гласит: "…сверхурочная работа,выполненная по распоряжению работодателя, должна оплачиваться в повышенномразмере даже при нарушении предусмотренного ст. 99 ТК порядка привлечения к ней".Факт нарушения организацией порядка применения сверхурочных работ неосвобождает ее от обязанности оплатить фактически проделанную работу всоответствии со ст. 152 ТК: интересы работника страдать не должны, общиетребования об оплате труда действуют и в данном случае (ст. 37 КонституцииРоссийской Федерации). Таким образом, КТС должна вынести решение о том чтобыобязать администрацию оплатить сверхурочные работы,даженесмотря на то, что распоряжение руководителя отдано устно. В соответствии с ТКРФ сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые 2 часаработы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы не менее чем вдвойном размере (ст. 152 ТК РФ). Конкретные размеры оплаты могут определятьсяколлективным или договором.
№ 2
В соответствии со ст. 194 ТК РФ если втечение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будетподвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющимдисциплинарного взыскания. На основании вышеизложенного, следует, что со дняприменения данного дисциплинарного взыскания к Морозову прошло более 1 года,следовательно, Морозов признается не имеющим дисциплинарного взыскания. Такимобразом, включение этого пункта в характеристику является не правомерным. Доводыже Морозова о своей невиновности можно считать несостоятельными, посколькуработник, считающий, что на него неправильно наложено дисциплинарное взыскание,вправе обжаловать его в органы федеральной инспекции труда или в органы порассмотрению индивидуальных трудовых споров. Так как Морозов не воспользовалсяэтим правом, то более состоятельными будут являться доводы о снятиидисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 194 ТК РФ.

Список литературы
1.   Гражданский кодекс РФ.
2.   Семейный кодекс РФ.
3.   Гражданское право/ под ред. Ю.К.Толстого, А.П. Сергеева. – ПРОСПЕКТ, Москва, 2001
4.   Комментарии к Гражданскому кодексуРФ/ отв. ред. О.Н. Садиков. – М, 2004.
5.   Юридическая энциклопедия. М. Изд-воЮринформцентр. 2005.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.