Реферат по предмету "Государство и право"


Наследование в российском законодательстве

Содержание
Введение
1. Общие положения о наследовании
2. Основания наследования
2.1 Наследование по завещанию
2.2 Наследование по закону
3. Приобретение наследства
Заключение
Список использованной литературы

Введение
Развитие институтанаследственного права на серьезном уровне началось в период существованияРимской Республики, и получила дальнейшее закрепление в последующий периодгенезиса Римского государства – эпоху империи. Основы наследственного праваДревнего Рима получили дальнейшее развитие в период средневековья, странахЗападной Европы. Особых успехов институт наследственного права достиг воФранции во времена Наполеона I.
В России в дореволюционный период также шёл процесс развитияосновных институтов гражданского права. После распада СССР и возрождениянезависимой России в стране вновь пошел процесс усовершенствования предметанаследственного права.
Наследственное право является одним из наиболее древнихправовых институтов. Появление наследственного права поставило перед юристами иобществом множество вопросов: что делать с имуществом после смерти человека,кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитиембрачно-семейных отношений. Несмотря на то, что институт наследования имеет общиекорни и строиться на общих принципах, законодательство различных государствимеет существенные различия в правовом регулировании наследственного права.
Согласно ст. 8 КонституцииРФ, в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частнойсобственности охраняется законом.
Юридические гарантииосуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующиминаследование и составляющими институт наследственного права. Наследственноеправо в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина.
Сейчас эта тема актуальна какникогда. В РФ у граждан появилась возможность получить в собственность довольнозначительное имущество и стало важно сохранить это имущество и передать егонаследникам. Также актуальность данной темы обусловлена и тем, что многие досих пор не знают о правах и обязанностях в сфере наследования, несмотря на то,что III часть ГК РФ действует с 1 марта 2002 г.
Цель данной работы это изучение ианализ проблем, связанных с наследственным правом. Для этого ставятся задачи поисследованию наследования по закону и наследования по завещанию.
При подготовке данной работы яиспользовала статьи из периодических изданий, нормативные материалы, учебныепособия, которые наиболее широко освещают характер выбранной мною темы.

1. Общие положения онаследовании
При наследованииимущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсальногоправопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот жемомент.
В п. 1 ст. 1110дано легальное определение наследования. В нем предпринята попытка отразитьприсущие наследованию наиболее характерные черты. Наследование относится кчислу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов приобретенияправ и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностейумершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали ему при жизни, кдругим лицам. В п. 1 ст. 1110 речь идет о наследовании имуществаумершего, т.е. имущественных прав и обязанностей, принадлежавших ему при жизни.При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядкеуниверсального правопреемства.
Центральным внаследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит наповерхности – если нет наследства, то и наследовать нечего.
Под наследством следуетпонимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам впорядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержанияпонятия «наследство» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследниками как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправнымидолжны служить следующие положения.
Во-первых, в состав наследства могут входитьлишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель.Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя,то говорить о переходе их по наследству не приходится. При такихобстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику,а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смертинаследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридическихфактов.
Во-вторых, в состав наследства не входят праваи обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности,право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровьюгражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследованияне допускается настоящим Кодексом или другими законами.
В-третьих, в силу прямого указания закона всостав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытиянаследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.С ним связано и заключительное положение ст. 1112 ГК: «Не входят в составнаследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага».
 В гражданском праве, как, впрочем, и в теории права, различают два вида правопреемства:специальное и общее. При сингулярном правопреемстве правопреемник заступаетместо праводателя в одном или нескольких правоотношениях, при универсальномправопреемстве – во всех правоотношениях, а потому рассматривается какпродолжение юридической личности праводателя. При правопреемстве, независимо оттого, идет ли речь о сингулярном или универсальном правопреемстве, имеет местоюридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав иобязанностей правопредшественника.
Наследование принятоотносить к случаям универсального правопреемства, которое характеризуется тем,что наследство переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и водин и тот же момент. Акт принятия наследства распространяется на всенаследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и укого бы ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е.наследство считается принадлежащим лицам, которое его приняли, уже с моментаоткрытия наследства.
В то же время указание нато, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсальногоправопреемства, как и характеристику его признаков, не следует понимать слишкомпрямолинейно, т.е. в том смысле, что между умершим и лицами, к которым егоимущественные права и обязанности переходят, никогда никого нет. Это далеко нетак. Достаточно напомнить об очередности призвания наследников по закону кнаследованию, приращении наследственных долей, отказе наследника от наследствав пользу другого наследника, наследственной трансмиссии и многом другом, чтобыубедиться в том, что зачастую переход имущества умершего к другим лицам зависитот обстоятельств, ему неподвластных, хотя и в этих случаях принцип перехода прави обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемствапродолжает действовать.
Нередко грань между универсальным и сингулярным правопреемством достаточнотонка. Если наследнику завещана вещь с лежащими на ней обременениями, то нередкоправа и обязанности наследника не выходят за пределы правоотношений, связанныхс этой вещью. А в этом случае правопреемство, имеет место, ближе ксингулярному, чем к универсальному. Иными словами, обозначенные в законепризнаки правопреемства, раскрытие содержания которых предпринято впредшествующем изложении, не следует абсолютизировать.
Наконец, говоря о переходе по наследству имущества наследодателя, следуетиметь в виду, что это имущество состоит не только из актива, но и пассива, т.е.не только из принадлежавших наследодателю прав, но из лежавших на нем обязанностейи обременений.
Согласно абз. 1 ст. 1111наследование осуществляется по завещанию и по закону. Это положение не следуетпонимать в том смысле, будто для наследования по завещанию необходим такойюридический факт, как наличие завещания, в то время как наследование по законуосуществляется непосредственно из закона. Начать с того, что для наследования,по каким бы основаниям оно ни осуществлялось, во всех случаях необходимонаступление такого юридического факта, как открытие наследства. Кроме того, длянаследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию,входило в круг наследников по закону, чтобы оно относилось к той очерединаследников по закону, которая призывается к наследованию, и т.д.
Словом, как длянаследования по завещанию, так и для наследования по закону необходим целыйнабор предусмотренных законом юридических фактов, причем отсутствие хотя быодного из них исключает призвание наследника к наследованию, по крайней мере,по тому основанию, по которому он был бы призван к наследованию, если бы весь этотнабор был налицо.
Таким образом,наследование по закону имеет место не только тогда, когда и поскольку оно неизменено завещанием, но и в иных, предусмотренных ГК, случаях.
Следует также учитывать,что одно и то же лицо может быть призвано к наследованию, как по завещанию, таки по закону. Например, наследодатель часть имущества завещал наследнику позакону, оставив остальное наследственное имущество вне завещательногораспоряжения. Оставшаяся незавещанной часть имущества распределяется междунаследниками по закону, в том числе и тем из них, который часть имуществаполучит по завещанию.
В момент смертинаследодателя он перестает быть субъектом права, его правоспособность идееспособность как неотрывные от личности социально-правовые качествапрекращаются. Ни правоспособность, ни дееспособность умершего унаследоватьнельзя. Иначе обстоит дело с принадлежавшими ему субъективными правами иобязанностями. Они-то и переходят по наследству. В то же время по наследствумогут переходить не только субъективные права и обязанности как таковые, но иправовые образования, которые находятся на пути от правоспособности ксубъективному праву.
Наследство открывается сосмертью гражданина. Момент смерти фиксируется на основании медико-биологическихданных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организмечеловека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Факт смерти,установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется всвидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГСа.
К смерти гражданина поправовым последствиям приравнивается объявление судом безвестно отсутствующегогражданина умершим ).
Днем открытия наследстваявляется день смерти гражданина. Если гражданин объявлен умершим как безвестноотсутствующий, то днем открытия наследства является день вступления в законнуюсилу решения суда об объявлении гражданина умершим. Когда же в соответствии с днемсмерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, то днем открытиянаследства считается день смерти, указанный в решении суда.
Местом открытиянаследства является последнее место жительства наследодателя. При всехобстоятельствах решающее значение для определения места жительства наследодателяимеет материально-правовой критерий, а именно установление того места, гденаследодатель на момент открытия наследства постоянно или преимущественнопроживал. Только если последнее место жительства наследодателя не может бытьустановлено, место открытия наследства придется определять по месту нахождениянаследства или основной его части.
Закон допускает призваниек наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытиянаследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живымипосле открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя. Лицо, интересыкоторого подлежат охране еще до рождения, называется насцитурус, т.е. еще неродившийся. Охрана интересов такого лица предусмотрена п. 3 ст. 1163и ст. 1166 ГК
К наследованию позавещанию могут призываться указанные в завещании юридические лица,существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация,субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранныегосударства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация можетпризываться и к наследованию по закону в соответствии со ст. 1151 ГК. Вданном случае речь идет о наследовании Российской Федерацией так называемоговыморочного имущества.
В соответствии спринципом свободы завещания наследодатель, по общему правилу, может сам недопустить к наследованию неугодных ему наследников по закону, сделав это прямоили косвенно. В числе недостойных наследников закон различает граждан, которыене имеют права наследовать, и граждан, которые отстраняются судом отнаследования по требованию заинтересованного лица.
К гражданам, которые неимеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию относятся граждане,которые своими умышленными противоправными действиями, направленными противнаследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последнейволи наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пыталисьспособствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличениюпричитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельстваподтверждены в судебном порядке. Таким образом, для того чтобы лица, указанныев п. 1 ст. 1117 ГК, не могли наследовать ни по закону, ни позавещанию, необходимо наличие целого ряда условий. Во-первых, их действиядолжны быть умышленными противоправными действиями. Если же они были лишьнеосторожными, хотя бы и противоправными, то этого недостаточно для признанияуказанных лиц не имеющими права наследовать. В то же время умышленноепротивоправное поведение недостойных наследников может выражаться не только вформе действия, но и в форме бездействия. Что же касается лиц, которые могутбыть отнесены к недостойным наследникам, то из их числа, во всяком случае,должны быть исключены лица, которые к моменту открытия наследства не достигличетырнадцати лет.
Во-вторых, умышленноепротивоправное поведение может быть направлено не только против самогонаследодателя, но и против кого-либо из его наследников.
В-третьих, умышленноепротивоправное поведение может быть направлено на то, чтобы добиться призванияк наследованию каких-либо других лиц, но необязательно самого лица, поведениекоторого является таковым.
В-четвертых, указанныеобстоятельства, которые выражены в умышленном противоправном поведениинедостойного наследника, должны быть подтверждены судом в порядке либоуголовного судопроизводства.
В п. 2 ст. 1117говорится уже о другой категории недостойных наследников, а именно о гражданах,которые злостно уклонялись от лежавших на них в силу закона обязанностей посодержанию наследодателя. По требованию заинтересованного лица они отстраняютсясудом от наследования. Если лицо, не имеющее права наследовать или отстраненноеот наследования как недостойный наследник, неосновательно получило из составанаследства какое-либо имущество, оно обязано все это имущество возвратить поправилам.
Правила о недостойныхнаследниках распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долюв наследстве. При наличии условий, предусмотренных в ст. 1117, они такжене имеют права наследовать либо могут быть отстранены от наследования потребованию заинтересованного лица.

2. Основания наследования
2.1 Наследование позавещанию
Завещание – акт распоряжения имуществом на случай смерти. Этот акт социальнозначим не только для самого завещателя, который путем его совершения как быподводит предварительный итог прожитой жизни, но и для других лиц, в первуюочередь тех, кому имущество завещано.
Завещание при самомпервом приближении к нему можно определить как акт физического лица по распоряжениюимуществом на случай смерти. Завещание относится к юридическим актам, т.е. ктаким правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленностьволи совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий.
Завещание – этоодносторонняя сделка, поскольку она совершается действием одного лица.Завещание – это срочная сделка, ибо наступление смерти, на случай которойзавещание совершено, неизбежно. Завещание может быть совершено завещателемтолько лично, причем это правило не допускает никаких изъятий. Совершениезавещания через представителя, ни при каких обстоятельствах не допускается.
Завещание может бытьсовершено только тем гражданином, который в момент его совершения обладаетполной дееспособностью. Это гражданин, который достиг требуемого закономвозраста и к моменту совершения завещания не признан недееспособным илиограниченно дееспособным.
Завещание создает права иобязанности только после открытия наследства. Совершение завещания само по себене создает никаких прав и обязанностей ни для лица, совершившего завещание, нидля лиц, интересы которых так или иначе завещанием могут быть затронуты. Именнопоэтому завещатель в любой момент вправе отменить или изменить совершенное.
Завещание относится краспорядительным сделкам сугубо личного характера. Именно поэтому совершениеодного завещания двумя или более гражданами не допускается. В завещании может идолжна быть выражена воля только одного лица, желающего распорядитьсяимуществом на случай смерти. Если же граждане после смерти каждого из них хотятоставить имущество друг другу или третьим лицам, то это может быть сделано лишьв раздельно совершенных завещаниях.
В законе записано, чтораспорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершениязавещания. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому только послесмерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правилагражданского законодательства о наследовании. По ныне действующемузаконодательству дарение может быть как реальным, так и консенсуальнымдоговором. Реальный договор дарения считается заключенным лишь в моментпередачи дара одаряемому. Поэтому реальный договор дарения, которыйпредусматривал бы передачу дара одаряемому только после смерти дарителя,юридически невозможен, его просто нет. Что же касается консенсуального договорадарения, то в принципе можно было бы заключить договор, по которому имуществооставалось бы в собственности дарителя до его смерти. Но в этом случаеконструкция дарения юридически излишня, поскольку для обеспечения интересов,как дарителя, так и одаряемого вполне достаточно норм о наследовании. К тому жеэта конструкция могла бы быть использована для ущемления прав наследника,имеющего право на обязательную долю, т.е. в обход закона.
Свобода завещания выражается,прежде всего, в том, что завещатель вправе завещать имущество по своемуусмотрению. Из этого следует, что гражданин может по своему усмотрениюсовершить завещание, а может и вовсе не совершать его, причем, забегая вперед,отметим, что ни то ни другое гражданин не обязан мотивировать. Завещатель можетлюбым путем, опять-таки по своему усмотрению, определить долю наследников внаследстве. Он может завещать наследникам лишь часть своего имущества, оставивдругую его часть вне завещательного распоряжения. Завещатель может лишитьнаследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указываяпричин такого лишения. Свобода завещания выражается и в том, что завещатель,сохранивший полную дееспособность, в любой момент может отменить или изменитьсовершенное завещание.
Свобода завещанияограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Если завещательлишил наследства того наследника, который имеет право на обязательную долю,либо косвенным путем свел на нет его право на обязательную долю либо ограничилего в этом праве, причем нет оснований относить наследника к недостойным, топраво на обязательную долю в случаях, предусмотренных законом, должно быть емугарантировано. А это может повлечь недействительность завещания в той части, вкакой оно ущемляет право наследника на обязательную долю.
Завещатель можетраспорядиться на случай смерти любым имуществом, в том числе имуществом,оборотоспособность которого ограничена. Однако распорядиться имуществом,изъятым из оборота, он не может, поскольку указанное имущество предметомгражданско-правовых сделок, совершаемых гражданами, вообще быть не может.
Завещатель не можетзавещать своим наследникам право авторства, право на авторское имя или право нанеприкосновенность произведения, хотя они и продолжают охраняться после егосмерти в качестве социально значимых юридических фактов, но он вправе завещатьим опубликование не изданной при его жизни рукописи.
В силу общего правовогопринципа: кто вправе на большее, тот вправе и на меньшее, завещатель можетраспорядиться не всем своим имуществом, а лишь его частью, оставив остальноеимущество вне завещательного распоряжения. Имущество, оставшееся внезавещательного распоряжения, подпадает под правовой режим, который установлендля имущества, наследуемого по закону.
Завещатель может выразитьсвою волю в отношении различных частей наследственного имущества не в одном, ав нескольких завещаниях, причем они могут быть совершены как одновременно, таки в разное время. Впрочем, нотариус или иное лицо, уполномоченное наудостоверение завещания, не лишено права обратить внимание завещателя нанесоответствие совершаемых им завещаний друг другу. Однако если завещатель этонесоответствие не устранит, то указанное обстоятельство не может служитьоснованием для отказа в удостоверении завещаний.
Пункт 1 ст. 1121вслед за ст. 1111 ГК, ст. 1116 ГК, п. 1 ст. 1119 ГК закрепляетпринцип свободы завещания.
Во-первых, в завещаниинаследодателя подназначенный наследник может быть назначен как наследнику позавещанию, так и наследнику по закону.
Во-вторых, подназначениенаследника, причем не только к наследнику по завещанию, но и к наследнику позакону, может быть рассчитано не только на те случаи, когда основной наследникумрет до открытия наследства, но и на те случаи, когда он умрет в моментоткрытия наследства, т.е. одновременно с завещателем, либо после открытиянаследства.
В-третьих, подназначенныйнаследник призывается к наследованию, когда основной наследник жив, но непримет наследство по другим причинам или откажется от него. При этом способысовершения или несовершения указанных действий, в которых выражается волянаследника, могут быть различными. Они могут быть выражены как прямымволеизъявлением, так и совершением конклюдентных действий.
В-четвертых,подназначенный наследник призывается к наследованию, когда основной наследниккак недостойный не будет, иметь права наследовать либо будет, отстранен отнаследования.
Неделимая вещь должнасчитаться завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей, нозавещанной лишь тем наследникам, которым части этой вещи, предназначались внатуре. Порядок пользования наследниками неделимой вещью может быть установленв соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. Например,завещатель половину скульптуры завещал одному наследнику, а двум другим поодной четверти. Распоряжение завещателя нужно истолковать в том смысле, чтопоскольку завещанные части неравны, то как доступ наследников к скульптуре иизвлечение из нее доходов, так и несение связанных с нею затрат и обремененийдолжны распределяться между наследниками соразмерно завещанным частям.
Ст. 1123 «тайназавещания» призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания,неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Тайназавещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщатькому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании,совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизнизавещателя, составляет его сугубо личную тайну, а потому неприкосновенно,должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз.
В числе мер защиты,которые могут быть применены к правонарушителю, в законе специально выделенаодна – завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда. Завещательможет потребовать компенсации морального вреда не только от нотариуса или иноголица, удостоверяющего завещание, но и от других лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123.
К нотариальноудостоверенным относятся лишь завещания, удостоверенные нотариусом, чтоявствует уже из самого их названия, а также завещания, удостоверенныедолжностными лицами органов местного самоуправления Российской Федерации идолжностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за границей,когда указанным должностным лицам законом предоставлено право совершениянотариальных действий. Нотариально удостоверить можно лишь такое завещание,которое составлено, т.е. написано самим завещателем или записано с его словнотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованытехнические средства. Завещатель должен собственноручно подписать завещание.Если завещатель не может это сделать, завещание по просьбе завещателя можетбыть в присутствии нотариуса подписано другим гражданином.
При удостоверениизавещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК, всилу которой свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле внаследстве.
В силу прямого указаниязакона завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, обизменении или отмене завещания. Это правило подкрепляется нормой о тайнезавещания, согласно которой на лиц, имеющих доступ к завещанию, возлагаетсяобязанность держать в тайне касающиеся его сведения. Единственное исключение вэтом отношении составляет закрытое завещание, при совершении которогозавещатель может наглухо закрыть доступ к его содержанию всем другим лицам, втом числе и нотариусу. Именно поэтому при совершении закрытого завещания ни накого не возлагается обязанность хранить его содержание в тайне. Из самойприроды закрытого завещания следует, что круг лиц, которые могут его совершить,носит ограниченный характер. Закрытое завещание в заклеенном конвертезавещатель передает нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят наэтом конверте свои подписи. Поскольку свидетели ставят свои подписи назаклеенном конверте, содержание завещания неизвестно не только нотариусу, но исвидетелям. После подписания свидетелями заклеенного конверта он запечатываетсяв их присутствии в другой конверт.
Гражданин, который внес вбанк денежные средства, причем не обязательно во вклад, но и на любой другойбанковский счет, может по своему усмотрению завещать права на эти средства либов порядке, предусмотренном ст. 1124-1127 ГК, либо, совершив в письменнойформе завещательное распоряжение в том филиале банка, в котором находится этотсчет. Такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенногозавещания. Завещатель должен собственноручно это распоряжение подписать, указавдату его составления, а служащий банка, имеющий право принимать к исполнениюраспоряжения клиента в отношении средств на его счете, должен это распоряжениеудостоверить.
Гражданин может изложитьпоследнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Однакоизложение гражданином последней воли в такой форме признается завещанием лишьпри наличии ряда условий.
Во-первых, гражданиндолжен оказаться в положении, явно угрожающем его жизни, которое относится кчрезвычайным обстоятельствам.
Во-вторых, гражданиндолжен оказаться в таких чрезвычайных обстоятельствах, при которых он лишенвозможности совершить завещание по правилам ст. 1124-1128 ГК.
В-третьих, завещательдолжен собственноручно написать и подписать документ, из содержания которогоследует, что он представляет собой завещание.
В-четвертых, это должнобыть сделано в присутствии двух свидетелей, причем написанный и подписанныйзавещателем документ должен быть скреплен также и их подписями.
При отсутствии хотя быодного из этих условий выражение гражданином последней воли в отношении своего имущества,во всяком случае, не может квалифицироваться как завещание и, по общемуправилу, не имеет юридического значения.
Акт отмены или изменениязавещания, как и акт его совершения, – это односторонняя сделка. Для отмены илиизменения завещания достаточно волеизъявления самого лица, в свое времясовершившего завещание. Необходимо различать отмену завещания и его изменение.При отмене завещание отменяется полностью независимо от того, сопровождается лиотмена совершением нового завещания или нет. Завещатель может ограничитьсяотменой завещания, не совершая взамен никакого другого завещания. Но он можетвзамен прежнего завещания совершить новое, например, завещая все свое имуществонаследнику, который в прежнем завещании назначен наследником не был. Напротив,при изменении завещания происходит не отмена завещания целиком, а лишь отменаили изменение отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
Завещания с порокамисодержания, с пороками формы относятся к ничтожным; с пороками воли – коспоримым. Что же касается завещаний с пороками в субъектном составе, то онимогут относиться либо к ничтожным, либо к оспоримым. Так, если завещаниесовершено гражданином, который в момент его совершения был полностью недееспособным,то оно ничтожно. Если же завещание совершено гражданином, которыйнедееспособным признан не был, но в момент совершения завещания не отдавалотчет в своих действиях или не мог ими руководить, то его следует отнести коспоримым.
В случае признания завещания недействительным имущество должно бытьпередано тому, кому оно причитается по закону.
Исполнение завещания
Завещание совершается длятого, чтобы оно было исполнено. В противном случае совершение завещания лишеносмысла. Исполнение завещания затрудняется тем, что того, кто оставил завещание,уже нет в живых, а потому в спорных случаях, которые при исполнении завещаниямогут возникнуть, к нему нельзя обратиться. Правда, «присутствует» его воля,выраженная в завещании, и ею в первую очередь при исполнении завещания инадлежит руководствоваться. В ст. 1133 предусмотрено, что исполнениезавещания осуществляется наследниками по завещанию. Закрепляя это положение,законодатель исходит из того, что при исполнении завещания разногласий междунаследниками не возникнет. Если же согласия нет, а это нередко бывает, товозникающие между наследниками при исполнении завещания споры как споры о правегражданском подлежат разрешению в судебном порядке. Завещание исполняют саминаследники, кроме случаев, когда его исполнение полностью или в частиосуществляет исполнитель завещания. При исполнении завещания, как наследники,так и исполнитель завещания должны стремиться к тому, чтобы завещание былонадлежаще исполнено, чтобы воля завещателя была, насколько это, возможно,полностью выполнена, они должны оказывать друг другу всяческое содействие висполнении завещания, не допуская при этом расточительства в расходованиисредств. Словом, все лица, причастные к исполнению завещания, должны вести себякак добропорядочные рачительные хозяева, сверяя свои поступки с тем, как вел бысебя в подобной ситуации сам завещатель. Иными словами, при исполнении завещанияи наследники по завещанию, и исполнитель должны вести себя достойно, не бросаятень ни на самих себя, ни на доброе имя завещателя. Если же при исполнениизавещания выясняется, что в завещании есть какие-либо пробелы, неясности илинеточности, то они подлежат восполнению или устранению путем толкованиязавещания и учета других, имеющих существенное значение для установленияпредполагаемой воли завещателя обстоятельств. Споры при исполнении завещанияподлежат разрешению в судебном порядке не только тогда, когда они возникаютмежду наследниками по завещанию, но и тогда, когда они возникают междунаследниками и исполнителем завещания. Исполнение завещания завещательможет поручить указанному им в завещании гражданину, который именуетсядушеприказчиком или, что-то же самое, исполнителем завещания. Исполнителемзавещания может быть только физическое лицо, но не обязательно гражданин. Исполнителемзавещания может быть как наследник завещателя, так и лицо, не относящееся кнаследникам. Чтобы гражданин стал исполнителем завещания, необходимо получитьна то его согласие. Однако это согласие может быть дано не только при жизнизавещателя, но и в заявлении, поданном гражданину нотариусом в течение месяцасо дня открытия наследства. Таким образом, согласие гражданина бытьисполнителем завещания может быть выражено как путем прямого волеизъявления,так и путем совершения конклюдентных действий. Чтобы исполнить завещание,исполнитель должен быть наделен полномочиями, которые основаны на завещании иудостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Полномочия представляютсобой сплав прав и обязанностей, необходимых исполнителю для исполнениязавещания. В пункте 2 ст. 1135 приведен перечень мер, которые исполнительдолжен принять для исполнения завещания. В силу п. 3 ст. 1135исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные сисполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах игосударственных учреждениях.
Завещательный отказотносится к особым завещательным распоряжениям завещателя. Его спецификасостоит в том, что в данном случае проводником воли завещателя может бытьтолько его наследник. Путем установления завещательного отказа или, что-то жесамое, легата завещатель возлагает на одного или нескольких своих наследниковисполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользуодного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения этойобязанности. Из того, что содержание завещания может исчерпываться установлениемзавещательного отказа, следует вывод, что завещатель может обязать наследникапередать отказополучателю все наследство в виде завещательного отказа. В этомслучае возложенная на наследника обязанность исполнить завещательный отказможет рассматриваться как скрытая форма лишения наследника наследства. Однаконаследник и в этом случае не освобождается от обязанности расплатиться за счетнаследства с долгами завещателя и лишь после этого передавать то, что осталось,отказополучателю. Внимания заслуживает абз. 2 п. 2 ст. 1137, где вболее обобщенном и развернутом виде закреплено правило, которое было известно иранее действовавшему законодательству. Речь идет о том, что на наследника, ккоторому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещательможет возложить обязанность предоставить другому лицу, т.е. отказополучателю,на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещениемили его определенной частью. Завещательное возложение, как и завещательныйотказ, относятся к особому завещательному распоряжению завещателя, и онидостаточно близки друг другу.
Во-первых, если призавещательном отказе завещатель возлагает на одного или нескольких наследниковпо завещанию или по закону обязанности имущественного характера в пользу одногоили нескольких лиц, именуемых отказополучателями, то при завещательномвозложении он может обязать тех же лиц совершить какое-либо действие не толькоимущественного, но и неимущественного характера, причем это действие должнобыть направлено на осуществление общеполезной цели. Таким образом, конкретноелицо, в пользу которого указанное действие должно быть совершено, призавещательном возложении может и не быть обозначено.
Во-вторых, исполнениезавещательного отказа может быть возложено не только на наследников, но и на исполнителязавещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества дляисполнения завещательного возложения. Но и в этом случае такая обязанностьможет быть возложена на исполнителя завещания в самом завещании. После жесмерти завещателя она может быть возложена на исполнителя при согласии на тосамого исполнителя и наследников.
 
2.2 Наследование позакону
Наследниками первойочереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Приопределении лиц, относящихся к детям, супругу, родителям умершего, а также к ребенкуумершего, родившемуся после его смерти, надлежит руководствоваться нормамисемейного законодательства. К супругам относятся, во-первых, лица, брак которыхзарегистрирован в органах загса; во-вторых, лица, совершившие религиозный брак,приравниваемый к гражданскому браку; в-третьих, лица, фактические брачныеотношения которых признаны судом.
Наследственные правадетей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течение трехсотдней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей,родившихся в действительном браке. Наследственные права усыновленных иусыновителей, как уже отмечалось, приравниваются к наследственным правам детейи родителей. Потомки усыновленного, который умер раньше, чем усыновитель, послесмерти усыновителя призываются к наследованию по праву представления на тех жеоснованиях, что и внуки наследодателя, и их потомки.
Если нет наследниковпервой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные инеполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как состороны отца, так и со стороны матери.
В ст. 1144 закрепленынаследники по закону третьей очереди: в п. 1 ст. 1144 перечисленынаследники третьей очереди, которые призываются к наследованию на общихоснованиях, а в п. 2 ст. 1144 – наследники третьей очереди, которыепризываются к наследованию по праву представления. К наследникам по законутретьей очереди отнесены как полнородные, так и неполнородные братья и сестрыродителей наследодателя, т.е. достаточно, чтобы у родителей наследодателя с ихбратом или сестрой был один общий родитель. Двоюродные братья и сестры наследодателяпризываются к наследованию по праву представления независимо от того, являютсяли они детьми полнородных или неполнородных братьев и сестер родителейнаследодателя.
В п. 1 ст. 1145законодатель устанавливает, что родственники наследодателя третьей, четвертой ипятой степени родства получают право наследовать по закону, если нетнаследников первой, второй и третьей очереди. Соответственно этому родственникинаследодателя третьей степени родства призываются к наследованию в четвертойочереди, четвертой степени родства – в пятой очереди, в пятой степени родства –в шестой очереди. Степень родства определяется числом рождений, отделяющихродственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число невходит.
В зависимости от степени родства определены не только наследникичетвертой степени, но также пятой и шестой очереди. Это двоюродные внуки ивнучки, двоюродные дедушки и бабушки наследодателя; двоюродные правнуки иправнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тетинаследодателя.
Если нет наследниковпредшествующих очередей, т.е. с первой по шестую, то к наследованию в качественаследников по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим имачеха наследодателя. При этом указанные лица призываются к наследованиюнезависимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментнымиобязательствами или нет.
Если наследник по законуумирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля внаследстве по праву представления переходит к его потомкам в случаях,предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144ГК.
Иными словами, наследуютпо праву представления внуки наследодателя и их потомки; племянники иплемянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они наследуютту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, причем онаделится между ними поровну. В отношении лиц, которые наследуют по правупредставления, сохраняется очередность их призвания к наследованию.
Потомки наследника позакону, лишенного наследодателем наследства, по праву представления ненаследуют. Наследодатель может в завещании лишить наследства и потомковнаследника по закону, которым «маячит» перспектива унаследовать имущество поправу представления, дабы предотвратить переход наследства к нежелательным длянего лицам.
В результате усыновлениямежду усыновителем и его родственниками, с одной стороны, и усыновленным и егопотомством – с другой, возникают такие же права и обязанности, как междуродственниками по происхождению. При этом не имеет значения, в силу какихоснований усыновление имело место. Как гласит п. 1 ст. 1147, принаследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, иусыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению.Это значит, что усыновленный и его потомство после смерти усыновителя и егородственников призываются к наследованию по закону как дети усыновителя и ихпотомки. В свою очередь, после смерти усыновленного и его потомков усыновительи его кровные родственники призываются к наследованию так же, как после смертидетей усыновителя и их потомков.
Нетрудоспособныеиждивенцы, призываемые к наследованию по закону в порядке и на условиях,предусмотренных ст. 1148, разделены на две группы.
К первой группе относятсянетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второйи последующих очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди,которая призвана к наследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцынаследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, котораяпризывается к наследованию.
Ко второй группеотносятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников позакону ни первой, ни последующих очередей. В этом случае при наличии другихнаследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками тойочереди, которая призывается к наследованию. Если же других наследников позакону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно вкачестве наследников восьмой очереди.
Находившимися наиждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, которыенаходились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь,которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.При этом указанные лица могут признаваться иждивенцами наследодателя, если онинаходились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. В тоже время они не должны быть нетрудоспособными не менее года до открытиянаследства, достаточно, чтобы они были таковыми ко дню открытия наследства.
Если нетрудоспособныйиждивенец в то же время относится к наследникам по закону второй и последующих очередей,то для призвания его к наследованию по закону вместе и наравне с наследникамиопережающей очереди, к которой он не относится, не имеет значения, проживал лион совместно с наследодателем или нет. Если же нетрудоспособный иждивенец неотносится к наследникам по закону ни первой, ни всех последующих очередей, тодля призвания его к наследованию вместе и наравне с наследниками той очереди,которая призывается к наследованию, требуется, помимо общих, еще однодополнительное условие, а именно: он должен не только находиться на иждивениинаследодателя не менее года, но и проживать совместно с ним, тоже не менееодного года. В этом случае указанием на период времени определяется не толькосрок, в течение которого иждивенец должен находиться на иждивениинаследодателя, но и срок их совместного проживания.
Среди наследников позакону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо отсодержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве.Эта доля получила название обязательной, а сами наследники получили названиенеобходимых, поскольку они, кроме недостойных наследников, не могут быть лишеныправа ее унаследовать.
Кто имеет право наобязательную долю? Это право имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные детинаследодателя, его нетрудоспособные супруг, родители, а также нетрудоспособныеиждивенцы наследодателя, если последние подлежат призванию к наследованию наосновании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК. Нетрудоспособные иждивенцы имеютправо на обязательную долю лишь при наличии условий, предусмотренных пп. 1и 2 ст. 1148 ГК. При этом они имеют право на обязательную долю и тогда,когда при отсутствии других наследников по закону от первой до седьмой очередивключительно относятся к наследникам по закону восьмой очереди.
В статье 1149 п. 1ГК РФ размер обязательной доли должен составлять не менее половины законнойдоли. В семейном и гражданском законодательстве предусмотрен как законный, таки договорный режим имущества супругов. При законном режиме любое имущество,нажитое супругами в период брака, относится к их общей совместной собственности,если иное не предусмотрено законом. При совместной собственности доли супруговв праве собственности заранее не определены. Именно поэтому она и называетсясобственностью без определения долей, т.е. бездолевой собственностью. Однакодоли, хотя и в скрытом виде, существуют и в совместной собственности.Определение же долей в совместной собственности супругов происходит при ееразделе, в частности при расторжении брака между супругами, в случае смертиодного или обоих супругов, при обращении взыскания на имущество одного изсупругов по его личным обязательствам и т.д. Совместная собственность супруговхарактеризуется строго ограниченным составом ее участников. Таковыми могут бытьтолько супруги, т.е. лица разного пола, между которыми в силу юридическипризнанного брака существуют права и обязанности супругов. Однако далеко не всеимущество лиц, состоящих в браке, и при законном режиме имущества относится ких общей совместной собственности. Имущество, принадлежавшее каждому из супруговдо вступления в брак, имущество, полученное каждым из них в дар или понаследству, вещи индивидуального пользования, кроме предметов роскоши, неносящие регулярного характера государственные премии за выдающиеся достижения вобласти науки и техники, литературы и искусства и ряд других выплат составляютраздельную собственность каждого из супругов.
Ст. 1150 определяетлишь судьбу общей совместной собственности супругов в случае смерти одного изних. Поэтому ее действие не распространяется на имущество супругов, в отношениикоторого установлен режим долевой или раздельной собственности.
Если отсутствуют наследники,как по закону, так и по завещанию, в том числе, когда все наследники по законулишены в завещании наследодателя права наследования, либо в силу ст. 1117ГК никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены отнаследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо всенаследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказываетсяв пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.
Споры о том, является лиимущество выморочным, в том числе споры о том, является ли оно выморочнымполностью или в части, подлежат разрешению судом. В первую очередь они могутвозникать между лицами, претендующими на наследство, и соответствующимигосударственными органами, которые в интересах государства отстаиваютвыморочность наследства.
Выморочное имуществопереходит в порядке наследования по закону в собственность РоссийскойФедерации. Из этого следует, что унаследовать наследственное имущество каквыморочное может только Российская Федерация, которая, оформив свои права наэто имущество в установленном законом порядке, может передать его всобственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальныхобразований.
В собственностьРоссийской Федерации в порядке наследования может перейти не только выморочноеимущество, но и имущество, которое ей будет завещано. Что же касается субъектовРоссийской Федерации или муниципальных образований, то к ним имущество впорядке наследования может перейти только тогда, когда оно им завещано. Это,однако, не исключает того, что Российская Федерация полученное ею всобственность в порядке наследования, как по закону, так и по завещаниюимущество передаст в собственность субъектов Российской Федерации или в собственностьмуниципальных образований.

3. Приобретениенаследства
В момент открытиянаследства на стороне наследников, призванных к наследованию, возникает право,которое обычно называют правом на принятие наследства или правом наследования.Раскрывая содержание указанного права, следует иметь в виду, что онопредоставляет наследникам, призванным к наследованию, альтернативнуювозможность принять наследство или отказаться от него.
В силу прямого указаниязакона для приобретения наследства наследник должен его принять. Разумеется,это не означает возложения на наследника какой-то обязанности – он волен либопринять наследство, либо отказаться от него. Но если он желает наследствопринять, то его воля на принятие наследства так или иначе должна быть выражена,поскольку с принятием наследства, как для самого наследника, так и для другихлиц связано наступление целого ряда правовых последствий. Если же воля напринятие наследства никак не выражена, то это означает отказ наследника отнаследства, что также влечет целый ряд правовых последствий.
В то же время принятиенаследства под условием не допускается. Так, наследник не может принятьнаследство под условием того, что сын наследодателя, лишенный наследства,женится на дочери наследника с тем, чтобы передать молодоженам унаследованноеим имущество.
Не допускается принятие наследства и с оговорками. Как уже отмечалось, наследник,призванный к наследованию по нескольким основаниям, может принять наследство повсем этим основаниям, либо по нескольким из них, либо только по одному из них.Но какой бы выбор он ни сделал, он не может принять лишь часть того, что онможет унаследовать по основанию, по которому призван к наследованию.
Принятое наследствопризнается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо отвремени его фактического принятия, равно как и независимо, от моментагосударственной регистрации права наследника на это имущество, когда такоеправо подлежит регистрации.
Принятие наследстваосуществляется либо путем прямого волеизъявления, либо совершением наследникомтак называемых конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которыхможно сделать вывод о намерении наследника принять наследство.
Пункт 1 ст. 1153предусматривает принятие наследства наследником путем прямого волеизъявления, т.е.подачей по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу,уполномоченному на совершение нотариальных действий, заявления наследника опринятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве нанаследство. Отметим два обстоятельства: во-первых, заявление подается по местуоткрытия наследства, хотя бы сам наследник проживал в другом месте. Во-вторых,заявление наследника о принятии наследства и заявление наследника о выдаче свидетельствао праве на наследство юридически равнозначны. Именно поэтому подачи двухзаявлений не требуется. Для принятия наследства достаточно подачи одного изних. В момент открытия наследства еще неизвестно, кому оно будет принадлежать.Наследство до принятия его наследниками либо до перехода его как выморочного всобственность Российской Федерации представляет собой совокупность бессубъектных,т.е. никому еще не принадлежащих, прав и обязанностей. Именно поэтому в законеустановлен сравнительно краткий срок для принятия наследства. В силу прямогоуказания закона срок для принятия наследства составляет шесть месяцев, а еготечение начинается со дня открытия наследства. В соответствии с общими правиламио порядке исчисления сроков шестимесячный срок для принятия наследства, как идля отказа от наследства, начинает течь со дня, следующего за днем смертигражданина (ст. 191 ГК).
Истечение срока дляпринятия наследства влечет прекращение права на принятие наследства. Пункт 1 ст. 1155предусматривает случаи, когда суд может восстановить срок на принятиенаследства и признать наследника принявшим наследство. Это возможно, однако,лишь при наличии следующих условий: во-первых, если наследник не знал и недолжен был знать об открытии наследства или пропустил срок на принятиенаследства по другим уважительным причинам; во-вторых, если наследник,пропустивший срок по уважительным причинам, обратился в суд не позднее шестимесяцев после того, как эти причины отпали.
На стороне наследника,призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Еслинаследник принимает наследство, то указанное право трансформируется вправо нанаследство. В законе предусмотрено, что право на принятие наследства, котороепринадлежало умершему наследнику, не успевшему принять наследство в установленныйсрок, переходит к его наследникам. Такой переход называется наследственнойтрансмиссией. Наследник, который умер, не успев принять наследство, называетсятрансмиттентом, а его наследник, к которому переходит право на принятиенаследства, – трансмиссаром. Наследственная трансмиссия имеет место независимоот того, был ли трансмиттент наследником по закону или по завещанию. Право напринятие наследства переходит к наследникам трансмиттента по закону. Если жетрансмиттент все свое имущество завещал, то оно переходит к наследникамтрансмиттента по завещанию. Таким образом, в роли трансмиттента и трансмиссаровмогут выступать как наследники по закону, так и наследники по завещанию.
Правила о переходе правана принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не применяются втех случаях, когда наследнику, который умер после открытия наследства, не успевего принять, в завещании наследодателя подназначен другой наследник. Переходправа на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии в данном случаене происходит, а к наследованию призывается подназначенный наследник.
Отказ отнаследства
Право наследования,возникающее у наследников, призванных к наследованию, слагается из двухвозможностей: возможности принять наследство и возможности отказаться отнаследства или, что то же самое, возможности отказа от наследства. Закон напервое место ставит право наследника отказаться от наследства в пользу другихлиц, делая при этом отсылку к ст. 1158 ГК, которая как раз и определяеткруг этих лиц. Наследник вправе также отказаться от наследства, не определяялиц, в пользу которых он отказывается от наследства. При этом наследник вправесам избрать любой из двух вариантов отказа от наследства.
В законе, однако,предусмотрен случай, когда отказ от наследства не допускается. Такой отказневозможен при наследовании выморочного имущества, которое в порядкенаследования по закону переходит в собственность Российской Федерации.
Наследник можетотказаться от наследства в пользу наследников того же наследодателя, что и онсам. Это могут быть наследники по завещанию или наследники по закону любойочереди, в том числе лица, которые призываются к наследованию по правупредставления или в порядке наследственной трансмиссии.
Не допускается отказ впользу кого-либо из указанных лиц от имущества, наследуемого по завещанию, есливсе имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Закреплениеэтого правила вызвано желанием законодателя при определении судьбынаследственного имущества максимально соблюсти волю наследодателя, выраженную взавещании. В то же время – что само собой разумеется – наследник и в этомслучае может отказаться от наследства, не указывая никого, в пользу кого он отнаследства отказывается.
Предоставляя наследнику,право отказаться от наследства в пользу других лиц, хотя и достаточноограниченного круга, закон в то же время не допускает отказа от наследства соговорками или под условием. Объясняется это тем, что при отказе от наследствас оговорками или под условием в отношениях по наследованию на достаточнодлительный период возникло бы состояние правовой неопределенности, с чемгражданский оборот не может мириться. Между тем как отказ от наследства в пользудругих лиц, так и поведение указанных лиц поставлены в достаточно жесткиевременные рамки.
Отказ от наследства посвоей юридической природе – это односторонняя сделка. Если же наследник втечение срока, установленного для принятия наследства, не совершил действий,свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то считается, что оннаследство не принял. Необходимо, таким образом, различать отказ от наследстваи непринятие наследства наследником в установленный срок. Если имел место отказот наследства, то при отсутствии оснований для признания отказа какодносторонней сделки недействительным наследник не может взять свой отказ обратно,отозвать его, по крайней мере, после того, как заявление об отказе от наследстваподано нотариусу или соответствующему должностному лицу либо получено им.Напротив, если наследник не примет наследство в установленный срок, то приналичии предусмотренных законом оснований он может принять наследство и поистечении указанного срока.
Завещательный отказ или,что то же самое, легат относится к особым завещательным распоряжениямзавещателя, в силу которых между наследником, обремененным легатом, иотказополучателем возникает обязательство. В этом обязательствеотказополучатель выступает как кредитор, который в соответствии с волейзавещателя может требовать от наследника как должника исполнения завещательногоотказа. В то же время на стороне отказополучателя возникает именно право, ноотнюдь не обязанность требовать от наследника исполнения завещательного отказа.Вследствие этого отказополучатель вправе отказаться от получения завещательногоотказа.
В тех случаях, когда доляв наследстве отпавшего наследника прибавляется к долям других наследников тогоже наследодателя, причем выбор этих наследников осуществляет закон, говорят оприращении наследственных долей. Приращение может иметь место как принаследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, причем и тогда,когда часть имущества будет унаследована по закону, а часть – по завещанию. Какотпавший наследник, так и наследники, к которым переходит его доля, могут бытькак наследниками по закону, так и наследниками по завещанию.
Общая собственностьнезависимо от того, в силу какого основания она возникает и к какому видуотносится – долевой или совместной, принадлежит двум или более субъектам.Именно поэтому она и называется общей. При общей долевой собственности каждомуиз ее участников принадлежит определенная доля в праве собственности, котораявыражается либо в виде дроби, либо в процентах. При общей совместной собственностидоли ее участников в праве собственности заранее не определены. Именно поэтомусовместная собственность нередко именуется собственностью без определениядолей. Впрочем, доли наличествуют, хотя и в скрытом виде, и в общей совместнойсобственности. Определение же долей происходит при выделе из совместнойсобственности либо при ее разделе.
Наиболее распространеныобщая совместная собственность супругов и общая совместная собственность членовкрестьянского хозяйства. Однако как те, так и другие могут перейти на инойправовой режим существующих между ними отношений собственности.
Разделнаследства
Наследники, в общуюдолевую собственность которых поступает наследственное имущество, стремятся кбольшей определенности и независимости, к тому, чтобы осуществлять доставшиесяим по наследству права по своему усмотрению, без оглядки на остальныхнаследников. Этим целям служит раздел общего имущества, под которым в ст. 1165ГК понимается не только прекращение общей долевой собственности для всех ееучастников путем выдела каждому его доли, но и выдел доли одного или несколькихиз них при сохранении для остальных в отношении принадлежащего им имуществарежима общей собственности. Раздел общего имущества может быть произведен посоглашению между наследниками, а если оно не достигнуто, то по иску наследника,который вправе в судебном порядке требовать выдела своей доли в натуре иливыплаты ему соответствующей компенсации.
К соглашению о разделенаследства применяются правила ГК о форме сделок, в том числе и договоров, атакже правила об их государственной регистрации.
Особые правилаустановлены законом в отношении раздела наследства, в состав которого входитнедвижимое имущество. Государственная регистрация прав наследников нанедвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделенаследства, осуществляется на основе указанного соглашения и ранее выданногосвидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация правнаследников на недвижимое имущество была осуществлена на основании свидетельствао праве на наследство еще до заключения наследниками соглашения о разделенаследства, то документы о государственной регистрации по требованиюнаследников должны быть приведены в соответствие с соглашением наследников оразделе наследства.
Несоответствие разделанаследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, долям,указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь отказ вгосударственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное врезультате раздела наследства.
Статья 1168 подразделяетнаследников, имеющих преимущественное право на неделимую вещь при разделенаследства, на три группы.
К первой группе относитсянаследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности нанеделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства. Ко второйгруппе относится наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью,входящей в состав наследства, не будучи участником общей собственности, на этувещь. Специальное правило установлено для случаев, когда в составнаследства входит жилое помещение, раздел которого в натуре невозможен. Наличиетакого правила дает основания для выделения наследников, имеющихпреимущественное право на получение жилого помещения в счет своей наследственнойдоли, в особую, третью группу наследников, о которых идет речь в ст. 1168.Преимущественное право в этом случае принадлежит наследникам, проживавшим вуказанном жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющим иного жилогопомещения. Однако это преимущественное право опять-таки не действует против технаследников, которые являются сособственниками указанного жилого помещения, т.е.помещения, которое при жизни наследодателя находилось в общей собственностинаследодателя и соответствующих наследников.
Преимущественное правонаследников на получение при разделе наследства предметов обычной домашнейобстановки и обихода не ограничивает права наследодателя по своему усмотрениюзавещать эти предметы любому лицу, в том числе и тому, который не относится кнаследникам, имеющим преимущественное право на получение указанных предметов впорядке ст. 1169. В этом случае наследники не смогут реализовать право,предоставленное им ст. 1169. Этот вывод прямо вытекает из того, что правозавещателя по своему усмотрению завещать принадлежащее ему имущество любомулицу ограничено лишь правилами закона об обязательной доле.
Статья 1171 ГК определяеткруг лиц, на которых возложено принятие необходимых мер по охране наследства иуправлению им. Это нотариус по месту открытия наследства и по месту нахождениясоответствующей части наследственного имущества, должностные лица органовместного самоуправления и должностные лица консульских учреждений РоссийскойФедерации, которым предоставлено право совершения нотариальных действий,исполнитель завещания и другие лица. Круг этих мер определен в ст. 1172 и 1173ГК. Кроме того, принимаются и другие необходимые меры по охране наследства иуправлению им. Определен также круг лиц и организаций, по заявлению которыхнеобходимые меры по охране наследства и управлению им принимаются, и порядокреализации этих мер.
Меры по охране наследстване сводятся лишь к мерам по хранению наследственного имущества, они значительношире и разнообразнее. Это и опись наследственного имущества, и его оценка, иуведомление соответствующих организаций и лиц о наличии в составе наследстваимущества, надлежащий правовой режим которого они обеспечивают. Иногдаприходится принимать меры не столько по охране самого наследства, сколько поохране от наследства.
Расходы по хранениюнаследственного имущества возмещаются тому, кто их понес. Предельный размервознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договорудоверительного управления наследственным имуществом не может превышать 3процента оценочной стоимости указанного имущества, определяемой в соответствиис п. 1 ст. 1172 ГК (постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г.№350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственногоимущества и договору доверительного управления наследственным имуществом».
К доверительномууправлению приходится прибегать тогда, когда в составе наследства имеетсяимущество, требующее не только охраны, но и управления. Это предприятие, доля вуставном капитале хозяйственного общества или товарищества, ценные бумаги,исключительные права и т.п. В этом случае нотариус в соответствии со ст. 1026ГК в качестве учредителя доверительного управления заключает договордоверительного управления соответствующим имуществом с доверительнымуправляющим. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателясолидарно, но при этом каждый из наследников отвечает по этим долгам лишь впределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Установлениесолидарной ответственности наследников, принявших наследство, означает, чтокредитор, а если кредиторов несколько, то каждый из кредиторов может по своемувыбору потребовать исполнения обязательства от любого из наследников, нонаследник отвечает по этим обязательствам лишь в пределах стоимости перешедшегок нему наследственного имущества. Иными словами, наследник не может отказатькредитору в удовлетворении его требования в полном объеме со ссылкой на то, чтоон отвечает по этому требованию лишь соразмерно своей доле, а остальную частьдолга кредитор должен взыскивать с других наследников.
В связи с удовлетворениемтребований кредиторов наследодателя между наследниками могут возникнутьрегрессные обязательства. Если один из наследников сполна удовлетворилкредитора, то наследник, удовлетворивший кредитора, может требовать от другихнаследников в порядке регресса соразмерно их долям в наследственном имуществевозмещения выплаченных сумм за вычетом той части долга, которая падает на негосамого. При этом в порядке регресса остальные наследники отвечают переднаследником, погасившим долг, как долевые должники.
В тех случаях, когданаследник приобретает право на принятие наследства в порядке наследственнойтрансмиссии и это наследство принимает, он отвечает в пределах стоимости этогонаследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имуществопринадлежало, но не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которогок нему перешло право на принятие наследства.

Заключение
 
Подведя итоги работы,хочется отметить, что в этой работе были изучены и проанализированы проблемы,связанные с наследованием.
Вопросы наследственного праваприобретают в настоящее время всё большую актуальность. Это объясняется тем,что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданамиправа частной собственности на имущество круг объектов, которые могутпереходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Еслираньше самым ценным переходящим по наследству был, например, вклад, дача илиавтомобиль, то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, и жилые дома,земельные участки, ценные бумаги и другие виды имущества. В связи с этим, нормынаследственного права приобретают наибольшую важность.
Нормативная база понаследованию достаточна и обширна, но требует детального обсуждения и изученияв связи с тем, что в неё были внесены некоторые существенные изменения.
По Гражданскому кодексу,завещание названо первым основанием наследования, а закон – вторым. Это должностимулировать составление завещаний. Желание передать нажитое имущество своимблизким – совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросынаследования становятся практическими. Путём составления завещания человекопределяет круг лиц, которым он хотел бы завещать своё имущество. Составлениезавещаний становится более свободным. Идеология третьей части ГК РФ, как объясняютеё составители, заключается в том, чтобы мягким, консервативным образом усилитьсвободу института частной собственности. Государство теперь становитсяпретендентом на наследство только по воле наследодателя, либо в случаяхпризнания наследства выморочным. Кроме того, по мнению разработчиков, свободасоставления завещания чрезвычайно важна для участника рыночных отношений, таккак стимулирует эти самые отношения.
Отношения собственностивыдвигаются сейчас на передний план и, возможность распоряжаться своим имуществом,как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение, что и находитсвое выражение, во-первых, в Конституции Российской Федерации, котораягарантирует охрану государством право частной собственности в РФ и права еенаследования; во-вторых, в современном гражданском законодательстве и вчастности в нормах части третей ГК РФ о завещании.
Поэтому часть третьяГражданского кодекса Российской Федерации стала переломным нормативным актом встановлении завещания как приоритетного вида наследования. Новый гражданскийкодекс, в части о завещании, принес множество положительных изменений:
Во-первых, необходимоотметить расширение круга наследников по закону – нововведение, котороепозволяет ограничить вероятность того, что имущество, в конце концов,унаследует государство.
Во-вторых, уменьшенадоля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство такжесвидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищаетсобственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядитьсяна случай своей смерти.
В-третьих, действующимгражданским кодексом существенно расширен перечень случаев, для которых можетпредназначаться другой наследник.
В четвертых, в отличие отдействовавшего прежде законодательства частью третьей ГК РФ установлено правозавещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию,но и на наследника по закону. В-пятых, снят запрет на получение исполнителемзавещания какого-либо вознаграждения за свои действия. В-шестых, добавлено двеновых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое вчрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание.
Итак, необходимоконстатировать становление «частного» завещательного наследования, когдасобственник сам формулирует судьбу его имущества. И в целом, как отмечаютбольшинство исследователей, наследственное право приближается к темтребованиям, которые ставит рыночная экономика.
В заключение работы ещераз подчеркнем, что завещание – личное распоряжение гражданина на случай смертипо поводу принадлежащего ему имущества, с назначением наследников, сделанное впредусмотренной законом форме. По юридической природе завещание – односторонняясделка и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица.
Арбитражная практика вбудущем выявит слабые места настоящего законодательства и покажет все пробелы,оставленные в нем. Остается надеяться, что все недостатки, допущенные вКодексе, будут своевременно исправляться, а законодательство будет постоянносовершенствоваться.
Все вышесказанное еще разподтверждает тезис о том, что законодательство должно развиваться в ногу современем. Закон же детально регулирует наследственные отношения и обеспечиваетсоблюдение прав и обязанностей граждан, что, безусловно, необходимо длянормального существования правового государства, каким становится РоссийскаяФедерация.
Список использованнойлитературы
1.   Конституция Российской Федерации от12 декабря 1993 г.
2.   Гражданский кодекс РоссийскойФедерации.
3.   Гражданское право Рузакова О.А.2004 г.
4.   Гражданское право Грудцына Л.Ю.,Спектор А.А. 2008 г.
5.   Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев«Гражданское право. Учебник» 2004 г.
6.   Саломатова Т.В. «Защитанаследственных прав. Наследование по завещанию и по закону».
7.   Власов Ю.Н. «Наследственноеправо РФ» – М., 2001 г.
8.   Покровский И.А. «Основныепроблемы гражданского права» – М., 2001 г.
9.   Парфильев А.В. «Наследственноеправо России» – М. – 2002 г.
10.     Маслович А. «Наследованиепо завещанию и закону» // Сборник АКДИ. – 2002 г.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.