Организация частной детективной и охранной
деятельности
Творческая работа по Правоохранительным органам
Выполнил студент I курса 2 группы
Архангельский Государственный Технический Университет,
Институт права
Архангельск 2003г.
Введение.
Кардинальные
изменения в общественной жизни, политическая, экономическая нестабильность,
возникновение новых форм собственности, рост числа новых субъектов
хозяйственной деятельности, стремительное развитие предпринимательства и
расширение частного сектора экономики неизбежно повлекли за собой изменения в
системе борьбы с преступностью в России. В период реформ утратили прежнее
значение отдельные общественные формирования, такие как добровольные народные
дружины, в то же время возникли новые субъекты борьбы с преступностью. В
частности, интенсивно развивался институт частной детективной и охранной
деятельности. В настоящее время некоторые должностные лица МВД и депутаты
Государственной Думы предлагают отказаться от вооруженной частной охраны
вообще. За этими структурами оставить лишь такие незначительные функции, как
неофициальный частный сыск, сторожевую охрану и прочее, но без оружия. А всю
вооруженную охрану передать в ведение МВД. Это мнение существует, но возможно
ли в условиях рыночной экономики реализовать такие идеи? Известно, что большая
часть денег налогоплательщиков идет на содержание государственного аппарата, в
том числе на содержание правоохранительных органов. Государство в той или иной
степени создает гарантии безопасности своих граждан и их собственности.
Безусловно, эти гарантии могут быть, более высокими в наиболее развитых в
экономическом плане государствах. Вот только способно ли государство обеспечить
полную гарантию безопасности своих граждан и их собственности? Все
цивилизованные страны прошли по пути не только разрешения деятельности частных
охранных и детективных структур, но и различными способами стимулируют их
развитие.
В
настоящее время частной охранно-сыскной деятельностью в РФ занимается около 25
тысяч частных охранных предприятий и служб безопасности, представляющих на
договорных условиях услуги по защите жизни и здоровья граждан, охране грузов,
консультации по защите от преступных посягательств, монтаж средств сигнализации
и охрану порядка на различных мероприятиях. К этому же кругу предприятий
необходимо отнести фирмы, обеспечивающие производство программно-технических
комплексов защиты информационных систем, предприятия обеспечения
информационной, коммерческой, пожарной и экологической безопасности. Создано
значительное количество негосударственных учебных центров и школ,
специализирующихся на подготовке частных детективов и охранников. Только в
Архангельске зарегистрировано, ______ негосударственных охранно-сыскных
предприятий и служб безопасности при банках, фирмах, общественно-политических
объединениях; выдано более __ тысяч лицензий на право занятия частной охранной
и детективной деятельностью.[1]
В нынешней острой криминогенной ситуации
частные охранно-сыскные предприятия стали неотъемлемой частью системы
внутренней безопасности государства. Они вносят существенный вклад в дело
сдерживания роста преступности и борьбы с нею. Попытка бездумного удушения,
разрушения негосударственных охранных предприятий законодательным, путем, либо
волевыми решениями отдельных недальновидных политиков сыграли бы явно на руку
преступному сообществу. Такие действия способны резко обострить и без того
сложный социальный климат в стране, поскольку сделали бы безработными сотни
тысяч здоровых, хорошо подготовленных, имеющих боевой опыт бывших офицеров и
лишили бы средств к существованию их семьи. Учитывая прогнозируемый экспертами
затяжной кризис российской экономики, сохранение остроты криминогенной
обстановки, на обозримую перспективу совершенно логичным было бы дальнейшее
развитие и укрепление института частных охранных предприятий и служб
безопасности. Поэтому наиболее продуманным, полезным с государственной точки
зрения, было бы подкрепленное законодательно решение о дальнейшем
«стимулировании развития и совершенствовании уже существующей и действующей
системы частных охранных структур, работа по ее более органичному включению в
общую систему органов безопасности страны»[2]
.
Таким
образом, выбранная мной тема “Организация частной детективной и охранной
деятельности” представляется весьма актуальной. Важность темы связана с
необходимостью определения места, частных охранных и детективных предприятий в
борьбе с преступностью, а также создания условий, необходимых для оптимального
включения частной охранно-сыскной деятельности в эту деятельность.
Основная часть.
1. Частная детективная и охранная деятельность в
России.
К
числу изменений, произошедших в последние годы в правовой сфере, следует
отнести передачу части функций государственных правоохранительных органов и
спецслужб негосударственным детективным и охранным агентствам, службам
безопасности предприятий и организаций, в которых в настоящее время работают
сотни тысяч человек.
На
данный момент правовой основой частной детективной и охранной деятельности
являются Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон Российской
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» от 11 марта 1992
года, Федеральный Закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г, Федеральный Закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности» от 2001 г. Существует также целый
ряд законов и подзаконных актов, кругом своего действия задевающих частную
охранную и детективную деятельность. В соответствии выше указанными источниками
частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание на
возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам,
предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних
дел, в целях зашиты законных прав и интересов своих клиентов. Не мало важным
является факт указания того, что граждане, занимающиеся частной детективной и
охранной деятельностью, «не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные
действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов дознания;
действие законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных
органов, на лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, не
распространяется»[3]
.
Законом
предусмотрено два вида частной детективной и охранной деятельности: сыск и
охрана.
В
целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
1)
сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
2)
изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление
некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3)
установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской
деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а
также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4)
выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных
гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных
контрактов;
5)
поиск без вести пропавших граждан;
6)
поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями
имущества;
7)
сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В
течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений
частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее
дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится
уголовное дело.
В
целях охраны предусмотрены следующие виды услуг:
1)
защита жизни и здоровья граждан;
2)
охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
3)
проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной
сигнализации;
4)
консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств;
5)
обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Указанные
выше услуги, особо подчеркивается в Законе, могут оказывать лишь физические или
юридические лица, имеющие статус частного детектива, частного детективного
предприятия или объединения, частного охранника или частного охранного
предприятия либо охранно-сыскного подразделения. Физические и юридические лица,
не имеющие такого статуса, не вправе оказывать сыскные и охранные услуги,
причем частный охранник может оказывать услуги по охране только в составе
предприятия, имеющего лицензию на оказание охранных услуг. «Физическим лицам
лицензия на частную охранную деятельность не выдается, они получают только
документ (удостоверение частного охранника), подтверждающий их статус частного
охранника»[4]
. Регламентируется вопрос о праве
предприятий, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, на
содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе
на договорной основе. Далее Закон разделяет понятия частной детективной и
охранной деятельности, и дает подробное описание обоим видам, что попытаемся
сделать и мы.
2. Частная детективная (сыскная) деятельность.
Частным
детективом признается гражданин Российской Федерации, получивший в
установленном порядке лицензию на частную сыскную деятельность и выполняющий
перечисленные в Законе сыскные услуги. Согласно Закону сыскная деятельность
должна быть основным видом занятости частного детектива, таким образом,
Законодатель приближает частного детектива к работнику правоохранительных
органов, так же лишенному права совмещать службу с иными способами заработка.
Статья 5 ФЗ РФ «О частной детективной и охранной деятельности» очерчивает круг
действии частного детектива. Согласно этой статье частный детектив имеет право
на устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок,
изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний
осмотр строений, помещений, и других объектов, наблюдение. Допускается
использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных
средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан окружающей среде. Нельзя
не отметить важность оговорок о согласии лиц, на которых направлена частная
детективная деятельность, что, соответствует положениям Конституции РФ, в
частности ее п. 1 ст. 23: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну…».
В
ст. 5 рассматривается также и вопрос о применении специальных средств в ходе
оказания услуг. Отдельно оговорено то, что частные детективы имеют право
использовать специальные средства только в ситуациях, сопряженных с опасностью
для жизни и здоровья. Виды, порядок приобретения, учета, хранения и ношения
специальных средств устанавливаются Правительством Российской Федерации. На данный
момент действует Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. №587
«Вопросы частной детективной и охранной деятельности». Приложение №2 к этому
Постановлению приводит перечень специальных средств, используемых в частной
детективной и охранной деятельности: жилет защитный 1-5 класса защиты, шлем
защитный 1-3 класса защиты, спецсредство «Черемуха-10» и его аналоги, газовый
пистолет, наручники, палка резиновая (пластиковая). Постановление также
заявляет о том, что применение спец. средств – прерогатива лиц, прошедших
специальную подготовку, и выдержавших ежегодную проверку в органах внутренних
дел на профессиональную пригодность. Любому использованию этих средств должно
предшествовать предупреждение о намерении их применения, в случае, если спец
средства были все же применены частный детектив обязан оказать доврачебную
помощь, уведомить о произошедшем органы здравоохранения и внутренних дел.
Неправомерное применение специальных средств влечет установленную
законодательством ответственность.
В
определении частной детективной и охранной деятельности задевается вопрос о
необходимости получения специального разрешения (лицензии). Это положение
развивается в статье 6 настоящего Закона и в Положении о лицензировании
негосударственной (частной) сыскной деятельности. Лицензирующим органом
является Министерство внутренних дел РФ. Выдача лицензий на частную сыскную
деятельность на определенной территории РФ производится соответствующим органом
внутренних дел в пределах его компетенции. «Таким образом, в основе лицензирования
сыскной деятельности положен территориальный принцип: орган внутренних дел
конкретного региона (субъекта РФ) дает разрешение на проведение вышеуказанной
деятельности на территории конкретного региона (субъекта РФ)»[5]
. Для получения лицензии гражданин –
соискатель лицензии обязан лично предоставить в соответствующий орган
внутренних дел анкету, фотографии, медицинскую справку о состоянии здоровья,
документы, подтверждающие его гражданство, наличие юридического образования или
прохождения специальной подготовки для работы в качестве частного сыщика, либо
стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет,
сведения о потребности в спец. средствах и намерении их использовать. Органы
внутренних дел вправе устанавливать достоверность сведений, изложенных в
документах. Но только в течение 60 дневного срока, после чего обязательно
принятие решения. В случае отказа в выдаче лицензии орган внутренних дел обязан
письменно информировать об этом гражданина, направившего заявление, с указанием
мотивов отказа. Это решение может быть обжаловано в вышестоящий орган
внутренних дел или суд. Гражданину, получившего лицензию на работу в качестве
частного детектива, соответствующим органом внутренних дел одновременно
выдается документ, установленного образца, удостоверяющий его личность.
Лицензия выдается на срок 5 лет, и может быть продлена еще на 5 лет в случае
представления в лицензирующий орган соответствующего заявления лицензиата, не
позднее, чем за один месяц до истечения срока ее действия.
Помимо
необходимости лицензирования, Закон накладывает и другие ограничения в сфере
детективной деятельности. Довольно широкий спектр этих ограничений изложен в
статье 7 ФЗ РФ «О частной детективной и охранной деятельности». Среди них
наиболее примечательные и важные: запрет выдавать себя за сотрудников
правоохранительных органов, запрет скрывать от правоохранительных органов
ставшие им известными факты готовящихся или совершенных преступлений. Эти
требования формулируют необходимость содействия между правоохранительными
органами и частными детективами. Дублируются запреты о недопустимости
посягательств на конституционные права и свободы граждан: запреты собирать
сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями
отдельных лиц, прибегать к действиям, ставящим под угрозу жизнь, здоровье,
честь и достоинство граждан. Закреплены положения морально-нравственного
характера: запреты фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение
клиента, разглашать собранную информацию, использовать ее вопреки интересам
своего клиента. В заключении статьи сказано, что нарушение данных положений
влечет установленную законом ответственность.
Защита
интересов клиента подтверждается статьей 9 вышеназванного закона. Согласно этой
статье частное детективное предприятие (объединение) обязано заключить с каждым
из своих клиентов письменный договор на оказание услуг. В договоре должны быть
обозначены сведения о договаривающихся сторонах, содержание поручения, срок
выполнения, меры ответственности сторон, дата заключения договора. В договоре
предусматривается обязанность частного детективного предприятия (объединения)
предоставить клиенту письменный отчет о проделанной работе. Копия отчета
подлежит в архиве предприятия (объединения) в течении трех лет. Споры между
клиентом и частным детективным предприятием (объединением) по расчетам за
услуги и другим основаниям, установленным договором, рассматриваются в судебном
порядке.
3. Частная охранная деятельность.
Оказание
охранных услуг, перечисленных в части третьей статьи третьей выше указанного
Закона, разрешается только предприятиям, специально учрежденным для их
выполнения, получившим соответствующую лицензию в соответствии с ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании
негосударственной (частной) охранной деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 600 от 14 августа 2002 года.
Для
получения лицензии на оказание охранных услуг предприятие, создаваемое для этих
целей, представляет в соответствующий территориальный орган внутренних дел
записку, в которой «перечисляются виды охранных услуг и указываются территория
деятельности, данные о предполагаемой численности персонала, намерении
использовать технические и иные средства, специальные средства, оружие и
потребности в них»[6]
. Обязательным требованием к руководителю
охранного предприятия является наличие высшего образования. ОВД при
необходимости вправе устанавливать достоверность сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о выдаче лицензий
на охранную деятельность. На рассмотрение представленных документов органам
внутренних дел отводится до 60 суток, после чего выносится решение о выдаче или
отказе в выдаче лицензии на охранную деятельность. При отказе в выдаче
лицензии, ответ дается в письменном виде с объяснением причин отказа.
Претендент вправе обжаловать данное решение в вышестоящий орган внутренних дел
или суд.
Лицензии,
выданные частным охранным предприятиям и их объединениям, должны своевременно
продлеваться. Лицензия подлежит аннулированию в случаях нарушения закона и
только по решению суда.
Охранная
деятельность не распространяется на объекты, подлежащие государственной охране,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
Охранным
предприятиям разрешается оказывать услуги в виде вооруженной охраны имущества
собственников, а также использовать технические и иные средства, не причиняющие
вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства оперативной радио-
и телефонной связи.
Охранникам
запрещается использовать методы сыска. Смешанная охранно-розыскная деятельность
может осуществляться путем создания ассоциаций частных охранных и частных
детективных предприятий с сохранением их самостоятельности и прав юридических
лиц. Предприятия различных форм собственности, действующие на территории
Российской Федерации, вправе создавать свои службы безопасности для
осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной
безопасности. Руководитель и персонал таких служб обязаны получить лицензии и
действовать на основании Закона о частной детективной и охранной деятельности и
уставов, согласованных с органами внутренних дел. Службе безопасности
запрещается оказывать какие-либо услуги, не связанные с обеспечением
безопасности своего предприятия.
В
процессе осуществления частной охранной деятельности разрешается применять как
специальные средства так и огнестрельное оружие. Условия и порядок применения
специальных средств и огнестрельного оружия определены в ст.ст. 16, 17, 18
Закона. Охранник либо частный детектив при применении специальных средств или
огнестрельного оружия обязан: предупредить противника о намерении их
использовать, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих
требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении
специальных средств или огнестрельного оружия создает непосредственную
опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие
последствия; стремиться в зависимости от характера и степени опасности
правонарушения и лиц, его совершивших, а также оказываемого противодействия к
тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении опасности, был минимальным;
обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную помощь и
уведомить в возможно короткий срок о происшедшем органы здравоохранения и
внутренних дел; немедленно уведомить прокурора обо всех случаях смерти или
причинения телесных повреждений.
Лицо,
совершившее противоправное посягательство на охраняемую собственность, может
быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно
передано в орган внутренних дел (милицию).
Частные
охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях: для
отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной
опасности; для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемую
собственность; для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить
оружие, а так же для подачи сигнала тревоги или вызова помощи. О каждом случае
применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно информировать
орган внутренних дел по месту применения оружия.
4. Контроль и надзор за частной детективной и охранной
деятельностью.
Закон
РФ «О частной детективной и охранной деятельности», Положения о лицензировании
негосударственной (частной) охранной и детективной деятельности определяют
порядок контроля и надзора за данными видами деятельности. В соответствии с
этими документами контроль возложен на Министерство внутренних дел РФ и иные
министерства и ведомства РФ. В целях контроля за соблюдением лицензионных
условий и требований, лицензирующий орган имеет право проводить плановые и
внеплановые проверки. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 2
года, продолжительность таких проверок не должна превышать 5 дней. О проведении
плановой проверки лицензиат извещается не менее чем за 3 дня.
Проверка
наличия, организации хранения оружия, патронов и специальных средств проводится
в соответствии с Приказом МВД РФ _____, регламентирующим порядок __________.
В
случае выявления нарушений в ходе плановой проверки или поступления в
лицензирующий орган информации о нарушениях от органов государственной власти,
граждан, юридических лиц проводится внеплановая проверка.
По
результатам проверки составляется акт в 2 экземплярах, один из которых
вручается проверяемому. В случае выявления нарушений лицензионных требований и
условий в акте указывается, какие именно требования и условия нарушены, и
устанавливаются сроки их устранения. В зависимости от характера нарушения ОВД
вправе вынести предупреждение либо (если ранее выносились предупреждения)
приостановить действие лицензии, до устранения нарушений. В случае
неоднократных нарушений лицензионных требований, орган внутренних дел вправе
ходатайствовать перед судом о лишении предприятия лицензии. Лицензиат в течение
указанного в акте срока обязан устранить выявленные недостатки и известить об
этом в письменной форме орган, проводивший проверку. В случае изменения места
нахождения, либо замены руководителя охранного предприятия необходимо в
5-дневный срок письменной уведомить об этом орган внутренних дел по месту
нахождения учетного дела.
«Надзор
за исполнением законодательства осуществляет Генеральный прокурор Российской
Федерации и подчиненные ему прокуроры»[7]
.
Создание
или деятельность незаконных детективных и охранных предприятий, образовательных
учреждений и служб безопасности, не предусмотренных Законом «О частной
детективной и охранной деятельности», влекут за собой ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
Заключение.
В
настоящее время частная детективная и охранная деятельность переживает «период
нормативно-правового многообразия»[8]
. Одновременно действуют Федеральный
Закон «О частной детективной и охранной деятельности», Федеральный Закон «Об
оружии», Гражданский и Уголовный кодексы РФ, ряд Постановлений Правительства РФ
и соответствующих ведомственных нормативно-правовых актов. Существенные
изменения в правовую базу внес Федеральный Закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности» в соответствии с которым были приняты новые
нормативно-правовые акты и внесены изменения в старые.
15
января 2003 года вступил в силу Федеральный Закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Данный закон вносит изменения и дополнения в Федеральные законы «О милиции», «О
частной детективной и охранной деятельности», «Об оружии» и т.д. Изменения в ФЗ
РФ «О частной детективной и охранной деятельности» носят весьма значимый
характер.
Так,
например, исключены положения, регламентирующие продление срока действия и
аннулирование лицензий на частную детективную и охранную деятельность. Таким
образом, вопросы аннулирования лицензии должны решаться только в судебном
порядке. Исключены требования получения персональных лицензий руководителями
частных охранных предприятий и охранниками. Более того, формально сняты
ограничения к физическим лицам, занимающимся охранной деятельностью, в
результате исключения отсылочной нормы, устанавливавшей требования к
охранникам, аналогичные требованиям к детективам. В то же время в статье 16
часть 3 осталась норма, связывающая обязанность проходить периодическую
проверку частных детективов и охранников, обладающих лицензией, на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и
огнестрельного оружия.
Изменения,
внесенные в закон, не коснулись служб безопасности предприятий. Соответственно
их право на существование никто не отменял. Осуществление службами безопасности
«охранно-сыскной деятельности» можно трактовать двояко. Либо это синоним
охранной и сыскной деятельности, требующий получения двух лицензия, либо особый
вид деятельности, формально под лицензирование не подпадающий. Трактовка
зависит от ангажированности комментатора. Требования в отношении деятельности
служб безопасности одно – согласование устава. Однако правовой статус
работников служб безопасности приравнен к работникам частных охранных
предприятий и в связи с этим необходимо наличие соответствующей квалификации и
получение удостоверений охранников.
Другие
мелкие изменения касаются приведения терминов в соответствие с законом «О
лицензировании отдельных видов деятельности». Новым нормативным документом
является Постановление Правительства РФ №600, утвердившее Положения о порядке
лицензирования сыскной и охранной деятельности. Положения содержат ряд норм,
имеющих очень важное значение. Например, впервые сформулированы лицензионные
требования и условия. В то же время указанные Положения не устраняют все
пробелы законодательства, регулирующего охранную деятельность. Так до
настоящего времени не узаконен институт телохранителей. По действующему Закону
можно охранять собственность, но не жизнь физического лица. Для приведения в
систему совокупности нормативно-правовых актов, регулирующих лицензирование сыскной
и охранной деятельности, требуется еще переиздать Инструкцию о порядке
лицензирования, введенную Приказом МВД №292, работа над которой в настоящее
время ведется. Однако существующие в законодательстве пробелы она не сможет
ликвидировать по определению, т.к. не является законом.
Анализ
вышеперечисленных нормативных документов неизбежно приводит к выводу об
острейшей необходимости принятия новой редакции закона «О частной детективной и
охранной деятельности» поскольку реальная практика негосударственной охранной и
сыскной деятельности настолько ушла вперед, что по ряду позиций следовать букве
закона невозможно, что приводит к достаточно вольному толкованию закона в
подзаконных актах, поскольку иначе работать было бы затруднительно. Хотя
поправки, внесенные в Закон «О частной детективной и охранной деятельности», не
столько ликвидировали пробелы в праве, сколько породили новые, работать частным
детективам и охранникам приходиться сейчас и руководствоваться необходимо
нынешней нормативно-правовой базой.
Список
использованной литературы.
Конституция
РФ.
ФЗ
РФ «О частной детективной и охранной деятельности» от 11 марта 1992 года (с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.01.2003г № 15-ФЗ).
ФЗ
РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года
№128-ФЗ.
ФЗ
РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ (с изменениями от 21.07.98,
31.07.98, 17.12.98, 19.11.99, 10.04.2000, 26.07.2001, 08.08.2001, 27.11.2001,
10.01.2003, 30.06.2003).
Постановление
Правительства РФ от 14 августа 2002г. №600 «Об утверждении Положения о
лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности и Положения о
лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности».
Постановление
Правительства РФ от 14 августа 1992г. №587 «Вопросы частной детективной и
охранной деятельности» (с изменениями от 22.09.93, 11.12.93, 19.06.94,
12.08.94, 30.12.94, 01.11.95, 13.01.96, 14.03.97, 15.05.97, 12.11.98, 03.08.99,
04.09.99, 9.12.99, 02.02.2000, 10.03.2000, 20.06.2000, 5.07.2000, 25.07.2000,
26.07.2000).
Александров
А. И. Развитие института частной правоохраны.// Мир безопасности, 1997. №1.
Бабиков
В.Г. ЧОП: от создания до успеха/ М.:НОУ ШО «Баярд», 2002г.
Евланова
О. А. Участие частных детективных и охранных предприятий в борьбе с
преступностью: криминологический аспект./Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук, М., 1999.
Марущенко
В. В. Проблемы развития негосударственных служб безопасности./ Сборник “Мир
безопасности” 1998. № 1.
Список
литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.5ka.ru
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АНАПСКИЙ
ФИЛИАЛ
УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА: УГОЛОВНОЕ ПРАВО
КУРСОВАЯ
РАБОТА
НА
ТЕМУ
Понятия
и признаки
хищения
имущества
Выполнила:
студентка
2 курса
группы
13-Ю
юридического
факультета
Шендель
О. С.
Научный
руководитель
Меликян
А. М.
Анапа
1999г.
ПЛАН
Введение
Основные
понятия
Хищение
путем кражи
Хищение
путем грабежа
Хищение
путем разбоя
Заключение
Введение
Сущность
хищений государственного или общественного имущества. заключается в том, что в
результате таких посягательств государство или общественная организация хотя и
не теряют права собственности на имущество, но утрачивают определенное
количество ценностей из своих наличных фондов и лишаются возможности
использовать их в соответствии с народнохозяйственными интересами и принципами.
Одновременно
опасность хищений состоит в том, что расхититель паразитически обогащается за
счет общества, уклоняется от конституционной обязанности каждого гражданина
честно трудиться.
Характерные
особенности хищения как посягательства на социалистическую собственность
позволяют определить степень его общественной опасности, а также провести
разграничение между хищениями и рядом смежных преступлений (злоупотреблением
служебным положением, обманом покупателей, самоуправством и др.).
Повышенная
общественная опасность хищений определяет необходимость усиленной борьбы с
этими преступлениями. „Судам необходимо и впредь вести решительную борьбу с
хищениями и расточительством государственного и общественного имущества и
другими преступлениями, причиняющими имущественный вред государственным,
колхозно-кооперативным и общественным организациям, учреждениям, предприятиям.
Рассматривая дела указанных категорий, необходимо глубоко и всесторонне
исследовать обстоятельства совершенного преступления, устанавливать роль
каждого из подсудимых, выявлять всех лиц, причастных к совершению преступного
деяния, принципиально решать вопросы о привлечении их к ответственности,
принимать меры, обеспечивающие возмещение материального ущерба, причиненного
государству" [9]
Основные
понятия
Термин
„хищение" в настоящей главе определяет родовое понятие, охватывающее целую
группу однородных корыстных преступлений против социалистической собственности.
Под хищением понимается незаконное и безвозмездное извлечение с корыстной целью
социалистического имущества из наличных фондов государства или общественных
организаций и обращение его в пользу отдельных лиц.
Характерные
особенности хищения как посягательства на собственность позволяют определить
степень его общественной опасности, а также провести разграничение между
хищениями и рядом смежных преступлений (злоупотреблением служебным положением,
обманом покупателей, самоуправством и др.).
Законодатель
дифференцирует ответственность за хищение в зависимости от вида хищения,
определяемого размером похищенного, и формы хищения, обусловленной способом
завладения социалистическим имуществом.
В
Уголовном кодексе за посягательства против социалистической собственности
установлена строгая ответственность, особенно за хищения, совершенные путем
грабежа, разбоя, особо опасным рецидивистом, а также за хищения в крупных и
особо крупных размерах и при других отягчающих обстоятельствах.
Поскольку
размер похищенного является основным критерием определения общественной
опасности содеянного, в специальных статьях выделяются такие полярные по
характеру общественной опасности виды этого преступления, как мелкое хищение и
хищение в особо крупных размерах , при которых способ завладения
социалистическим имуществом по общему правилу на квалификацию преступления не
влияет.
В
промежуточных случаях, когда хищение не является мелким либо особо крупным,
ответственность устанавливается в зависимости от формы хищения: кража , грабеж
, разбой , хищение путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным
положением , мошенничества .
Действующий
Уголовный кодекс предусматривает следующие виды хищений: мелкое, в значительных
размерах, в крупных и в особо крупных размерах.
Это
деление проводится в зависимости от размера ущерба, вреда, причиненного
хищением.
Хищения
различаются и по форме их совершения — путем кражи, присвоения, растраты или
злоупотребления служебным положением, мошенничества, грабежа, разбоя.
Квалифицирующими
признаками хищений являются также повторность, совершение хищения по
предварительному сговору группой лиц, особо опасным рецидивистом, с применением
технических средств.
Для
квалификации деяния как хищения, посягающего на собственность, необходимо,
чтобы имущество в момент совершения, преступления было собственностью
государства или общественной организации. поэтому не является хищением
мошенническое уклонение от уплаты налогов, государственных пошлин, различных
платежей государственным или общественным организациям за пользование
социалистическим имуществом или иные услуги: использование транспортных
средств, пользование электроэнергией, газом, жилыми помещениями
Имущество,
являющееся предметом хищения, должно представлять собой определенную
материальную ценность. Если в конкретных условиях ценность похищенного
имущества незначительна и деяние не причинило и не могло причинить
существенного ущерба, привлечение к уголовной ответственности недопустимо.[10]
Если умысел виновного был направлен на
завладение ценным имуществом, а фактически ему удалось изъять имущество, не
представляющее ценности, содеянное квалифицируется как покушение на хищение. [11]
Предметом
хищения может быть имущество, находящееся в момент совершения преступления в
наличных фондах государства или общественных организаций и в чьем-либо ведении
или владении, как законном (например, прокат), так и незаконном (например,
похищенное социалистическое имущество). Действия лица, — указывается в
постановлении Президиума Верховного Суда РСФСР по делу Т. , —похитившего
государственное имущество у лиц, которыми это имущество также было похищено,
должны квалифицироваться как самостоятельное хищение, а квалифицирующие
признаки (размер, группа), имевшие место при хищении этого имущества в первый раз,
к этому лицу не относятся"
Имущество,
не поступившее в наличные фонды, государства или общественных организаций
(например, клад), так же как и имущество, вышедшее из владения или ведения
организаций или граждан и находящееся в безнадзорном состоянии, предметом
хищения быть не может, а незаконное эавладение им квалифицируется по ст. 97
Имущество,
полученное от государственных или общественных организаций по трудовым
соглашениям в качестве аванса, подъемных, обмундирования, спецодежды и т. п., а
равно имущество, полученное в качестве различного рода ссуд (например, для
строительства жилого дома» для обзаведения и т. п.), также не может быть
предметом хищения.
При
передаче гражданам социалистического имущества в виде различного рода ссуд оно,
согласно закону (ст. 269 ГК), переходит в личную собственность граждан, а
потому его похищение у заемщика третьими лицами должно квалифицироваться как
преступление против личной собственности; использование же имущества не по
назначению самим заемщиком может влечь за собой лишь гражданско-правовую
ответственность.
Аналогично
решается вопрос и при невозвращении социалистического имущества, полученного по
трудовому договору, ибо деньги, как и вещи, определенные родовыми признаками, в
таких случаях также переходят в собственность граждан, а вещи
индивидуально-определенные хотя и передается во временное пользование, однако
их невозвращение влечет ответственность лишь в гражданско-правовом порядке.
Иначе решается вопрос в тех случаях, когда заранее, до получения имущества в качестве
ссуды или по трудовому договору, умысел виновного был направлен на обманное
завладение социалистическим имуществом
Предметом
хищения является определенное имущество - вещь, имеющая
хозяйственно-экономическую или культурную ценность. Поэтому не могут
рассматриваться как хищение случаи незаконного, получения определенных благ
материального характера за счет социалистической собственности, но не путем
завладения конкретным социалистическим имуществом (например, обманное
пользование на льготных условиях медицинской помощью, незаконное устройство в
пансионат для престарелых или нетрудоспособные, незаконное устройство гостей в
пансионат или интернат, незаконное получение жилья, незаконное использование
бесплатного проезда и т. п.). Подобные действия могут квалифицироваться либо
как должностное преступление, если сил совершены должностным лицом к имеются
другие признаки этого состава, либо как подлог документов, если таковые
использовались, либо вообще не образуют состава преступления, а виновному в
гражданско-правовом порядке может быть предъявлен иск соответствующей
организацией.
Предметом
хищения могут быть любые вещи и предметы материального мира, способные иметь
денежную оценку, в добывание и в производство которых вложен человеческий труд.
Природные богатства - земля, ее недра, воды, леса, особи дикой флоры и фауны,
хотя и являются объектами права социалистической собственности, однако пока они
не извлечены из естественного состояния с применением человеческого труда,
предметом хищения быть не могут. Нарушение правил пользования природными
богатствами могут влечь ответственность по соответствующим статьям Уголовного
Кодекса
Если
продукты природных богатств извлечены из естественного состояния либо
государственные или общественные организации искусственно вырастили растения,
животных и т. п., завладение ими в корыстных целях образует состав хищения
имущества.[12]
При этой не имеет значения, была ли
оприходована продукция, добытая силами и средствами государственной или
общественной организации[13]
, и произведена ли денежная оценка ее
либо выращенных растений и животных. Стоимость похищенного в этих случаях
определяется на основании заключения эксперта.
Как
хищение должны квалифицироваться случаи самовольной добычи золота, эавладения
золотоносной породой или концентратом, похищение добытого золота и т. д. на
золотоносных площадях и приисковых территориях, на которых ведутся разработки
или которые ухе разведаны. Иначе решается вопрос, если лицо находит золото на
отработанном участке либо на неразведанных золотоносных территориях либо
присваивает золото, добытое старательским способом
Предметом
хищения могут быть любые вещи, в том числе изъятые из гражданского оборота
(яды, валютные ценности и т. д.). Исключение составляют лишь отдельные виды
имущества, обладающие специфическими свойствами (оружие, наркотики), в силу
чего завладение ими отдельными гражданами создает угрозу в первую очередь не социалистической
собственности, а иным объектам).
Похищение
различного рода документов, штампов, печатей, бланков, если эти предметы не
представляли самостоятельной материальной ценности и лицо не имело цели
получения по ним государственного или общественного имущества, образует состав
преступления, предусмотренного ст. 195. Если имела место такая цель, содеянное
рассматривается как приготовление к хищению социалистического имущества.[14]
Как
оконченное хищение должно квалифицироваться завладение деньгами и
государственными ценными бумагами (облигации государственных займов), а также
такими документами, которые сами по себе представляют материальную или
культурную ценность (историческая реликвия, ценная рукопись и т. п.) либо
являются ценными бумагами, находящимися в обращении и представляющими, собой
как бы эквивалент стоимости (билеты денежно-вещевой и иных лотерей, знаки
почтовой оплаты, талоны на бензин и т. п.).
Хищение
представляет собой преступное, т. е. незаконное и безвозмездное извлечение с
корыстной целью социалистического имущества из фондов государственных или
общественных организаций и завладение им или передачу имущества третьим лицам.
Незаконным
извлечение социалистического имущества будет тогда, когда виновный без согласия
и помимо воли собственника завладевает социалистическим имуществом или передает
его третьему лицу заведомо зная об отсутствии у него права на получение данного
имущества.[15]
Использование законно полученного
социалистического имущества не на те цели, которые были обусловлены при
получении, не может рассматриваться как хищение (например, получение по месту
работы для личных нужд стройматериалов, продуктов, корма для скота и т. п. и
последующая их продажа).
Хищение
предполагает безвозмездное завладение государственным или общественным
имуществом Не является хищением такое завладение государственным или
общественным имуществом, которое, будучи незаконным, не связало, однако, с
причинением имущественного ущерба государству или общественной организации, ибо
виновный полностью оплачивает стоимость имущества или представляет за имущество
иную компенсацию (равноценное имущество, труд и т. п.)
Изъятие
имущества, вверенного виновному, путем замены его на менее ценное, совершенное
с целью присвоения или обращения в собственность других лиц, должно
квалифицироваться как хищение в размере стоимости изъятого имущества" [16]
Под
безвозмездностью понимается как незаконное получение социалистического
имущества совсем бесплатно, так и по заниженным ценам, например по оптовым
ценам, путем искусственной незаконной уценки товаров, выбраковки промышленных
изделий, скота и т. п. (Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1979, № 6, с. 8; 1977,
№ 2, с. 2). В этих случаях размер хищения определяется той частью имущества,
стоимость которой не была возмещена виновным.
Для
большинства форм хищения способом извлечения социалистического имущества
является преступное завладение этим имуществом, сопряженное с изъятием его из
чужого владения (хищение путем кражи, грабежа, мошенничества и злоупотребления
служебным положением).
При
совершении хищения путем присвоения и растраты виновный вначале владеет
социалистическим имуществом правомерно, а затем, приняв решение об удержании
имущества, начинает им владеть преступно. Момент изменения характера владения
представляет собой, по сути дела, не что иное, как преступное завладение
социалистическим имуществом.
В
отдельных случала хищений путем злоупотребления служебным положением, когда
социалистическое имущество наводится не во владении, а в ведении должностного
лица, имеющего право распоряжаться этим имуществом через других лиц, виновный
может, не устанавливая над имуществом непосредственно своего незаконного
владения, передать его с корыстной целью третьим лицам. Как указывается в
постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г., по ст. 92
следует квалифицировать, в частности, „незаконное назначение или выплату
должностным лицом в корыстных целях государственных или общественных средств в
качестве различных платежей лицам, не имеющим права на их получение"
При
всем многообразии форм хищения и своеобразии способов преступного завладения
государственным или общественным имуществом последствия действий виновного
всегда одинаковы: преступник нарушает отношения собственности и неразрывно
связанные с ними отношения по распределению материальных благ. Конкретно это
выражается в причинении имущественного ущерба государству или общественной
организации, уменьшении их наличных имущественных фондов и преступном
обогащении за этот счет отдельных лиц, которые либо сами завладевают
социалистическим имуществом в целях обращения его в свою пользу, либо передают
имущество с корыстной целью третьим лицам.
Под
имущественным ущербом как последствием хищения следует понимать не только так
называемый „положительный материальный ущерб государственным или общественным
организациям, измеряемый стоимостью похищенного имущества в ее денежном
выражении. В понятие имущественного ущерба входят и другие материальные потери,
являющиеся прямым следствием похищения социалистического имущества, например
упущенная выгода, убытки, связанные с остановкой производства вследствие
похищения инструментов, запасных частей, ценного сырья или иного имущества.
Однако это вовсе не значит, что общая сумма ущерба есть одновременно и та
сумма, которая определяет размер хищения. Понятие имущественного ущерба нельзя
отождествлять с понятием размера хищения как основания для квалификации
содеянного, так как определение размера хищения зависит и от второго
последствия при похищении — степени обогащения виновного, а также
направленности его, учитывается прежде всего стоимость похищенного, а иные
обстоятельства, влияющие на общий имущественный ущерб, в частности значимость
похищенного имущества для народного хозяйства, его размер в натуральном виде
(вес, личество предметов и т. д.), учитываются как вспомогательный критерий при
квалификации хищения и назначении наказания
Момент
окончания хищения определяется с учетом специфики отдельных форм этого
преступления. Однако во всех случаях, за исключением разбоя, для оконченного
преступления необходимо, чтобы виновный завладел имуществом, т. е. не просто
фактически овладел имуществом, а, изъяв его из фондов государственных или
общественных организаций, получил реальную возможность им распоряжаться по
своему усмотрению или пользоваться им.
Точное
установление момента окончания хищения возможно при учете особенностей
конкретной формы его совершения и имеет большое значение для правильного
решения следующих вопросов: о возможности добровольного отказа от продолжения
хищения, круге соучастников в хищении, разграничении кражи, грабежа и разбоя,
применении квалифицирующего признака „использование технических средств"
при краже, назначении наказания.
Возмещение
имущественного вреда виновным или возвращение похищенного имущества после того,
как преступление было окончено, не устраняет состава преступления, а должно
учитываться судом при индивидуализации ответственности и наказания.
Хищение,
в какой бы форме оно ни совершалось, предполагает наличие у виновного прямого
умысла, направленного на преступное завладение государственным или общественным
имуществом с целью обращения в своп пользу или передачу его с корыстной целью
другим лицам; расхититель сознает, что похищаемое имущество является
собственностью государства или общественной организации и находится в их
наличных фондах, что он не имеет права на это имущество, но тем не менее, руководствуясь
корыстными мотивами, стремлением к паразитическому обогащению, активно
направляет свою волю к тому, чтобы преступно завладеть социалистическим
имуществом.
Возможно
заблуждение виновного в отношении принадлежности похищаемого имущества, что
практически может быть при совершении хищений, сопряженных с изъятием имущества
из чужого владения (при краже, грабеже, разбое; реже — при хищении путем
мошенничества). Действия виновного в таких случаях квалифицируются в
соответствии с направленностью его умысла. Если виновный полагал, что похищает
социалистическое имущество, а в действительности оказывается, что имущество
является личной собственностью граждан, то деяние рассматривается как
посягательство на собственность. Однако, так как в данном случае собственности
реального ущерба не причиняется, действия виновного должны квалифицироваться
как покушение на хищение имущества. Аналогично должен решаться вопрос и при
ошибке обратного характера, т. е. при намерении похитить личное имущество и
фактическом эавладении имуществом содеянное квалифицируется как покушение на
похищение личного имущества.
Важным
моментом, характеризующим субъективную сторону при хищении государственного или
общественного имущества, является сознание виновным того обстоятельства, что у
него нет права на государственное или общественное имущество и он преступно, т.
е. незаконно и безвозмездно, завладевает или передает третьим лицам это
имущество, причиняя ущерб государству или общественной организации (Бюллетень
Верховного Суда СССР, 1959, № 2, с. 19). Если виновный фактически имел право на
получение государственного или общественного имущества, то нарушил
установленный порядок его получения, его действия не могут быть квалифицированы
как хищение.
Действия
виновного в хищении направлены именно на преступное извлечение из фондов
государства или общественных организаций материальных ценностей, причем им
руководит прежде всего желание паразитически обогатиться таким путем. Подобная
направленность умысла характерна для всех форм хищения государственного или
общественного имущества и отличает это преступление от других, при которых лицо
хотя и получает незаконно и безвозмездно государственное или общественное
имущество, но умысел его при этом направлен не на преступное обогащение, а на
достижение иных целей (получение средств по подложному больничному листку,
представленному в целях оправдания прогула; получение премии в результате
представления фиктивных данных о перевыполнении плана, если целью виновных было
одержание победы в соревновании, стремление попасть в число передовиков и т.
п.)
Содержание
и направленность умысла при хищении вытекают из сущности этих преступлений и
обусловливаются определенными мотивами и целями, которые в юридической
литературе и судебной практике именуются корыстными. Лицо имеет цель
потребления или иного использования либо распоряжения государственным или
общественным имуществом „как своим собственным", без намерения когда-либо
возвратить его государству или общественной организации либо возместить
стоимость этого имущества. Последнее обстоятельство отличает хищение от случаев
временного позаимствования государственного или общественного имущества для его
использования (взятие имущества в кредит, самовольный угон автомашин,
эксплуатация машин в корыстных целях лицами, которым они вверены по работе, и
т. д.). „Приобретение товаров в кредит, хотя и с нарушением установленных
правил, но без цели присвоения, не может быть квалифицировано как хищение"
При
передаче имущества третьим лицам виновный либо намеревается извлечь материальную
выгоду путем последующего получения определенной части переданного имущества от
третьих яиц, либо его корыстные устремления удовлетворяются незаконным
обогащением таких лиц, а судьбе которых преступник лично заинтересован
(родственники, иждивенцы, друзья и т. п.). Так, передача третьим лицам
социалистического имущества с корыстной целью имела место, когда Ш., работая
прорабом, завышал в нарядах рабочим объем выполненных ими работ, а затем
требовал от них часть переполученных денег.
Корыстная
цель присуща и многим другим преступлениям (спекуляции, обману покупателей,
взяточничеству, злоупотреблению служебным положением), однако при хищении
корыстная цель всегда связана с изъятием имущества и обращением его в пользу
отдельных лиц.
При
хищении наряду с корыстными мотивами в качестве сопутствующих могут иметь место
и другие мотивы (хулиганские, месть, честолюбие и т. д.). Однако наличие любого
из этих мотивов или их совокупность при отсутствии корыстного мотива как
ведущего, определяющего волевой акт и содержание умысла, меняет социальную
сущность содеянного и исключает квалификацию преступления как хищения. Из этого
исходит и практика высших судебных органов, отвергающая попытки отдельных судов
признать возможность бескорыстных хищений.[17]
То
обстоятельство, что корыстная цель присуща хищению независимо от того, в какой
форме оно совершается, вовсе не означает, что эту цель должны преследовать все
соучастники. Некоторые соучастники хищения, не преследуя корыстной цели, могут
действовать из ложно понятых товарищеских отношений, под влиянием угроз или
вымогательства, в силу родственных или дружеских связей, служебной зависимости
и т. п. Однако если этим лицам был известен характер совершаемого исполнителем
деяния, они должны нести ответственность как соучастники хищения. Наличие
корыстной цели у виновного в хищении не означает, что для оконченного состава
необходимо, чтобы лицо успело фактически извлечь выгоду из похищенного
имущества.
Способ
хищения, определяющий форму этого преступления, заключается в совокупности
приемов, методов и средств, приводящих к завладейте виновным социалистическим
имуществом или передаче этого имущества третьим лицам.
Некоторые
формы хищения в качестве способа совершения включают в себя, и это оговорено в
законе, такие преступления, как злоупотребление служебным положением или обман,
могущий выражаться, в частности, в использовании подложных документов
При
индивидуализации наказания за хищения наиболее существенное значение имеют
обстоятельства, относящиеся к квалифицирующим признакам: размер похищенного,
повторность, совершение хищения группой, степень и характер насилия,
примененного при разбое, и т. д.
Роль
указанных признаков не ограничивается лишь тем, что они выступают в качестве
элементов отдельных составов, обусловливая квалификацию хищения по определенной
статье и части статьи закона. Степень выраженности каждого из этих признаков в
конкретном хищении имеет важное значение и при назначении наказания. Так,
признаком любого состава хищения являются вредные последствия, выражающиеся в
нанесении материального ущерба организациям, учреждениям, предприятиям и т. д.
В зависимости от размера ущерба в законе выделяются различные по характеру
опасности виды хищения (мелкое, значительное, крупное, особо крупное). Однако
размер похищенного в конкретном хищении, относящемся к одному и тому же виду
этого преступления, может значительно колебаться.
Повторность
может заключаться в том, что виновный совершил два хищения, но возможны случаи,
когда лицо совершает преступление три, четыре и далее большее число раз или его
преступная деятельность превратилась в систему.
Хищение
путем кражи
Специфика
кражи как одной из форм хищения состоит в том, что преступное завладение
имуществом владения государственных или общественных организаций производится
путем тайного его похищения, т. е. изъятия имущества из владения
государственных или общественных организаций либо из владения отдельных лиц,
которым это имущество было вверено для определенных целей.
Виновный
при краже может изъять имущество владения государственных или общественных
организаций либо непосредственно своими силами, либо используя для этого
какие-нибудь приспособления (технические средства, различного рода орудия и т.
п.); он может воспользоваться для достижения своей цели невменяемым субъектом
или даже животным (похищение вещей при помощи специально дрессированной собаки)
Характерной
особенностью кражи является то, что имущество государственных или общественных
организаций в момент совершения преступления находится в чьем-либо владении:
государственной или общественной организации, должностных или частных лиц, даже
если последние незаконно обладают имуществом (например, лица, похитившие его).
Под
владением понимается обладание вещью, нахождение ее в сфере хозяйственной
деятельности владельца, обеспечивающее последнему возможность пользоваться и
распоряжаться его. Поэтому кражей будет изъятие имущества, находящегося в
помещениях государственных и общественных организаций, в определенных хранилищах,
в помещениях и квартирах граждан и т. п., если, конечно, виновный знает о том,
что похищаемое имущество является собственностью.
Кражей
будет также завладение имуществом, хотя специально- и не охраняемым, но
находящимся на территории предприятия, учреждения или организации; временно
оставленным в определенном месте; находящимся на строительных площадках и в
иных местах производства работ или в сфере хозяйственной деятельности
социалистической организации государственных или общественных организаций.
Завладение виновным заведомо безнадзорным социалистическим имуществом не
образует состава кражи.
При
краже е имущество находится в чужом по отношению к преступнику владении, когда
виновный не имеет никакого отношения к похищаемому имуществу. Однако иногда
виновный в краже может и фактически обладать имуществом, либо иметь к нему
доступ по службе, либо охранять его, но он не наделен при этом никакими
правомочиями по распоряжению, управлению, хранению имущества.[18]
Так, кража будет, если похищается
имущество, в отношении которого лицо не было наделено никакими правомочиями, а
могло лишь использовать его при выполнении порученной работы (например, хищение
сырья или готовой продукции рабочим на производстве либо продуктов сельского
хозяйства колхозником или рабочим совхоза) или лицом, которое охраняло либо по
роду службы имело доступ к имуществу, вверенному другим лицам (например
сторожем, комендантом, начальником пожарно-сторожевой охраны)
Особенностью
способа действия при краже, отличающей это преступление от других форм хищения
и прежде всего от грабежа и разбоя. является тайный характер завладения
имуществом. Лицо, совершающее кражу, действует тайно, т. е. помимо и вопреки
воле собственника или владельца изымает имущество способом, незаметным как для
лиц, в ведении или под охраной которых оно находится, так и для третьих лиц.
Все эти лица или отсутствуют в момент совершения кражи, или присутствуют на
месте совершения преступления, но не сознают факта кражи (например, похищение
имущества у пьяного, либо в присутствии спящего сторожа, либо в момент, когда
владелец отвлекся и ослабил внимание к охране имущества). Вместе с тем
похищение, совершенное на глазах у лица, заведомо для виновного не способного
понимать значения происходящего (например, по малолетству, вследствие
умственной неполноценности, состояния опьянения), должно квалифицироваться как
кража.
Кража,
как и всякое иное хищение, совершается с прямым умыслом на преступное
завладение имуществом с корыстной целью. Спецификой субъективной стороны кражи
является лишь то, что виновный стремится действовать тайно; именно на этом
построен весь его расчет по зааладению социалистическим имуществом.
В
некоторых случаях завладения имуществом определенные трудности вызывает
установление содержания и направленности умысла виновного. Так, при завладении
(угоне) транспортным средством иногда трудно установить подлинное содержание
умысла виновного. О краже имущества в этих случаях может идти речь, если виновный,
зная что машина принадлежит государству или общественной организации, или
безразлично относясь к принадлежности машины, фактически являющейся
собственностью государства или общественной организации, тайно угоняет ее с
целью присвоить или снять с нее отдельные детали. О таком содержании умысла
может свидетельствовать подделка документов на угнанную машину, подделка или
смена государственных номеров, перекраска машины и т. д.
Кража
признается оконченным преступлением, когда имущество изъято и виновный имеет
реальную возможность распоряжаться или пользоваться им по своему усмотрению.
Получение
такой возможности при краже зависит от конкретной обстановки ее совершения,
характера похищаемого имущества и намерений виновного. Так, изъятие из склада и
погрузка в автомашину на охраняемой территории предприятия нескольких десятков
ящиков с минеральной водой или нескольких бидонов с молоком либо изъятие из
цеха готовых промышленных изделий и запрятывание их на охраняемой территории
предприятия с целью последующего выноса не образует оконченной кражи, так как
виновные еще не имеют реальной возможности ни распорядиться, ни пользоваться
похищенным имуществом. Напротив, изъятие из цеха бидона спирта, запрятывание
его на охраняемой территории в целях потребления спирта без выноса с этой
территории является оконченной кражей.
Задержание
в проходной мясокомбината с похищенным мясом не образует оконченной кражи, в то
время как задержание за пределами овощной базы лица, похитившего несколько
мешков картофеля, дает основание признать кражу оконченной
Признание
кражи оконченной лишь при завладении виновным социалистическим имуществом,
когда он получает возможность распорядиться имуществом по своему усмотрению или
пользоваться им, вытекает из сущности хищения имущества и дает возможность
правильно решить ряд других вопросов, связанных с ответственностью за хищение.
Прежде всего это относится к вопросу о круге возможных соучастников в краже
имущества.
Хищение
путем грабежа
Грабеж
совершается в присутствии потерпевшего, лиц, в ведении или под охраной которых
находится имущество, либо в присутствии посторонних, когда виновный сознает,
что эти лица понимают характер его преступных действий. Например, в магазине,
воспользовавшись отлучкой продавца, лицо берет выручку, зная, что другие это
видят.
При
рассмотрении дела о хищении путем грабежа необходимо установить характер
насилия и степень его тяжести. Это обстоятельство имеет важное значение и для
отграничения грабежа от разбоя.
Открытым
признается такое похищение, которое совершается в присутствии потерпевшего,
лиц, во владении, ведении или под охраной которых находится имущество, либо в
присутствии посторонних лиц, когда виновный сознает, что эти лица понимают
характер его преступных действий, но игнорирует данное обстоятельство
Открытый
характер похищения при грабеже настолько повышает общественную опасность
содеянного и преступника, что законодатель даже при мелком размере похищенного
не считает возможным отнесение грабежа к менее опасному виду рассматриваемого
преступления — мелкому хищению имущества. Независимо от размера похищенного
действия виновного квалифицируются по соответствующей части ст. 90.
При
решении вопроса о характере похищения социалистического имущества (тайном или
открытом) очень важно установить не только факт присутствия на месте совершения
преступления лиц, не являющихся соучастниками, но и то обстоятельство, что эти
лица понимали характер совершаемых преступником действий, пусть даже они не
могли воспрепятствовать похищению, например по малолетству, старости, болезненному
состоянию и т. д. Одновременно для признания содеянного грабежом необходимо,
чтобы и сам преступник сознавал открытый характер похищения, т. е. знал, что
его преступные действия наблюдаются третьими лицами, понимающими характер
происходящего
В отдельных
случаях похищение, начавшись как тайное, затем превращается в открытое, ибо
преступник в процессе изъятия социалистического имущества оказывается
замеченным. Квалификация действий виновного в таких случаях зависит от того,
решится ли он, будучи замеченным, на завершение изъятия и завладение
имуществом. Если преступник, будучи замеченным, отказывается от намерения
довести до конца преступление (например, бросает похищаемое имущество в
процессе его изъятия или бегства с места совершения преступления), его действия
должны квалифицироваться как покушение на кражу имущества Если же виновный
пытается завершить изъятие и завладеть социалистическим имуществом, налицо
будет грабеж (Бюллетень Верховного Суда СССР, 1981, № 1, с. 12).
Грабеж,
будучи открытым похищением, признается о конченным с момента завладения
социалистическим имуществом и получения преступником реальной возможности им
распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться им. ,
Если
виновному не удалось завладеть похищаемым имуществом и он был задержан или
имущество у него было отобрано в процессе изъятия, бегства непосредственно с
места совершения преступления или в процессе борьбы за удержание похищаемого
имущества, — налицо будет покушение на грабеж.
С
субъективной стороны грабеж предполагает наличие прямого умысла и корыстной
цели, т. е. лицо сознает принадлежность похищаемого имущества государству или
общественной организации, незаконность и безвозмездность, а также открытый
характер завладения имуществом, желая таким путем обратить похищаемое имущество
в свою пользу). Отсутствие указанных признаков в их совокупности, когда,
например, происходит открытое завладение социалистическим имуществом с целью
его уничтожения, или из хулиганских побуждений, или в целях временного его
использования, или в силу действительного или предполагаемого права на это
имущество, — содеянное не образует состава грабежа, а может квалифицироваться в
зависимости от обстоятельств дела
Специфичным
для грабежа квалифицирующим признаком является применение виновным при открытом
похищении социалистического имущества насилия, не опасного для жизни или
здоровья потерпевшего . Посягательство в этих случаях направлено не только
против собственности, но и против телесной неприкосновенности или свободы лиц,
в ведении или под охраной которых находится имущество, либо любых третьих лиц,
по мнению преступника, могущих или пытающихся воспрепятствовать похищению
имущества. Это обстоятельство повышает в значительной мере общественную
опасность как преступления, так и преступника.
Под
насилием, являющимся при грабеже средством завладения имуществом, понимается
как физическое, так и психическое насилие Несомненно, что угроза даже не
опасным для жизни или здоровья, в ряде случаев способна парализовать
сопротивление потерпевшего, а применение такой угрозы, безусловно,
свидетельствует о большей дерзости виновного.
Физическое
насилие при грабеже не должно быть опасным для жизни или здоровья, т. е. оно не
должно создавать опасности для жизни или здоровья в момент его применения и тем
более не должно влечь за собой причинения реального вреда здоровью
потерпевшего. Психическое насилие при грабеже, может выражаться лишь в угрозах
немедленно применить насилие, не опасное для жизни или здоровья Угроза
применения насилия, опасного для жизни или здоровья, образует состав
Насилие
при грабеже служит средством для завладения социалистическим имуществом и
применяется умышленно, чтобы лишить потерпевшего либо возможности, либо желания
противодействовать похищению. Поэтому не являются насильственным грабежом случаи
похищения социалистического имущества так называемым ,рывком", когда
виновный не применяет и не желает применить насилие, а, рассчитывая на
неожиданность, выхватывает, например, сумку с деньгами у инкассатора,
кондуктора и т. п. и пытается скрыться. Если в подобных случаях потерпевшему в
результате неосторожности преступника и были причинены незначительные
повреждения (например, царапины руки ногтем или пряжкой ремня, сумкой),
действия виновного должны квалифицироваться как грабеж без насилия, ибо на его
применение у преступника не было умысла, насилие не было средством завладения
имуществом.
Обычно
насилие при грабеже предшествует изъятию социалистического имущества; однако
оно может быть применено и в процессе начавшегося похищения для удержания изъятого
имущества, когда преступник, намереваясь совершить кражу, оказывается
застигнутым на месте преступления и применяет насилие для удержания похищаемого
имущества. Возможно, однако, что при открытом похищении лицо, в ведении или под
охраной которого находится социалистическое имущество, или третьи лица,
оправившись от растерянности, пытаются оказать сопротивление преступнику,
помешать похищению или удержать уже схваченное преступником имущество.
Применение к указанным лицам насилия, не опасного для жизни или здоровья, в
этих случаях также образует грабеж, квалифицируемый по ч. 2 ст. 90.
Не
могут рассматриваться как насильственный грабеж те случаи, когда виновный,
натолкнувшись на сопротивление или просто будучи обнаруженным, сразу бросает
похищенное и пытается скрыться, применяя насилие к кому-либо, чтобы избежать
задержания
Грабеж
с насилием признается оконченным преступлением не в момент применения насилия,
а лишь в момент завладения виновным социалистическим имуществом.
Хищение
путем разбоя
Разбой,
будучи одной из форм хищения, посягает одновременно и на такие объекты, как
жизнь и здоровье человека. По конструкции состава преступления разбой
охватывает и реальное умышленное причинение вреда здоровью, от легких с
расстройством здоровья до тяжких телесных повреждений, и умышленное создание
опасности для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению.
Закон
не ограничивает круг лиц, которые могут быть потерпевшими при разбое в связи с
насильственным посягательством виновного на социалистическую собственность.
Чаще всего это лица, во владении, ведении или под охраной которых находится
имущество; но это могут быть и посторонние лица, могущие, по мнению
преступника, помешать завладению имуществом. Наконец, это могут быть лица, в
судьбе которых заинтересовано лицо, ведающее имуществом или охраняющее его, и
применение тяжкого насилия к которым может обеспечить преступнику достижение
его целей.
Нападение
при разбое, представляя собой внезапное насильственное воздействие на
потерпевшего, может быть как открытым, т. е. осознаваемым лицом, подвергшимся
нападению, или третьими лицами, так и выражающимся в неожиданном и никем не
наблюдаемом насильственном воздействии на лиц, которые и сами могут не
сознавать факта нападения (удар сзади, выстрел из засады, введение в организм
яда и т. п.).
При
разбое насилие может быть физическим или психическим. Физическое насилие, как
это следует из закона, должно быть по своему характеру , опасным для жизни и
(точнее было бы сказать ..или") здоровья лица, подвергшегося
нападению". К такому насилию прежде всего относятся все случаи причинения
телесных повреждений, которые фактически повлекли за собой расстройство
здоровья, начиная от легких с расстройством здоровья до тяжких телесных
повреждений .
Для
наличия разбоя необязательно, чтобы здоровью был причинен реальный вред,
достаточно такого насилия, которое в момент совершения преступления создавало
бы опасность для жизни или здоровья потерпевшего.
Психическое
насилие при разбое выражается в угрозе немедленно применить физическое насилие,
опасное для жизни или здоровья потерпевшего (угроза убить, причинить тяжкие,
менее тяжкие или легкие с расстройством здоровья телесные повреждения). Форма
выражения угрозы может быть самой различной — слова, жесты, демонстрация оружия
или иных предметов, применение которых может быть опасно для жизни или здоровья
потерпевшего. Действия виновного лишь тогда можно квалифицировать как разбой,
когда угроза для жизни или здоровья была действительно реальной и наличной, не
оставляла сомнений у потерпевшего в том, что в случае противодействия
преступнику или невыполнения его требований она будет реализована, что
одновременно входило и в планы преступника или во всяком случае он хотел
создать видимость реальной опасности для жизни или здоровья потерпевшего. Психическое
насилие при разбое выражается в угрозе немедленно применить физическое насилие,
опасное для жизни или здоровья потерпевшего (угроза убить, причинить тяжкие,
менее тяжкие или легкие с расстройством здоровья телесные повреждения). Форма
выражения угрозы может быть самой различной — слова, жесты, демонстрация оружия
или иных предметов, применение которых может быть опасно для жизни или здоровья
потерпевшего.
Действия
виновного лишь тогда можно квалифицировать как разбой, когда угроза для жизни
или здоровья была действительно реальной и наличной, не оставляла сомнений у
потерпевшего в том, что в случае противодействия преступнику или невыполнения
его требований она будет реализована, что одновременно входило и в планы
преступника или во всяком случае он хотел создать видимость реальной опасности
для жизни или здоровья потерпевшего.
Насилие
при разбое служит средством для завладения имуществом, и поэтому оно по времени
обычно предшествует завладению. Учитывая эту особенность разбоя, а также исходя
из задачи усиленной охраны личности, законодатель признает разбой оконченным
преступлением с момента совершения нападения, независимо от того, успел ли
преступник причинить реальный вред личности и успел ли он завладеть
социалистическим имуществом. Применение насилия в процессе начавшегося изъятия
имущества или даже непосредственно после изъятия в целях его удержания, также
образует состав разбоя.
Если
подобная ситуация возникает в случаях, когда лицо изъяло имущество на
охраняемой территории, а при попытке вынести его, столкнувшись с
противодействием, применило насилие в целях завершения преступного завладения
социалистическим имуществом, — содеянное представляет собой в зависимости от
характера насилия грабеж или разбой.
Состав
разбоя отсутствует, когда виновный применяет насилие с единственной целью
избежать задержания. В этом случае налицо будет совокупность преступлений;
хищения или покушения на него (в форме кражи, грабежа или мошенничества) и
соответствующего преступления против порядка управления.
Заключение
В постановлениях
Пленума Верховного Суда, отмечается, что суды повысили внимание к рассмотрению
дел о хищениях и разбазаривании народного добра, глубже стали исследовать
обстоятельства совершенных преступлений, выявлять причины и условия, им
способствующие, добиваться неотвратимости наказания, обеспечивают, и основном,
правильное применение законов об ответственности виновных и возмещении ущерба,
причиненного государственным и общественным организациям расхитителями, а также
лицами, нерадиво относящимися к хранению и расходованию народного добра. Вместе
с тем Пленум указал, что судам надлежит активизировать борьбу с хищениями
государственного и общественного имущества
Встречаются
случаи, когда органы следствия и суды не полностью вскрывают преступную
деятельность отдельных лиц и условия, способствующие хищениям; неправильно
отграничивают одни виды хищений от других, вследствие чего неверно
квалифицируют действия расхитителей, назначают виновным меры наказания, не
соответствующие тяжести содеянного и личности виновных (необоснованно мягкие
или, наоборот, чрезмерно строгие меры наказания).
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ
Кудрявцев
В.Н.
"Закон, поступок, ответственность".
М.,
1984.
Малеин
Н.С.
"Правонарушение:
понятие, причины, ответственность".
Кудрявцев
В. Н. "Причины правонарушения". М.,
1976.
Уголовный
кодес РСФСР. М., 1992
Анашкин
Г.З. Настольная книга народного заседателя. М., Знание
Список
литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.5ka.ru
Характеристика
официально - делового стиля
Для
официально - делового стиля характерна в первую очередь предельная точность, не
допускающая инотолкования. Каждое уголовное дело, как писал Я.С Киселев, - это
всегда человеческая беда. И человеческая судьба. Поэтому судебный оратор,
анализирую обстоятельства дела, не имеет права допускать ошибки в их
квалификации. Здесь каждая фраза, каждое слово должны адекватно передать мысль
говорящего. Требование точности ведет к употреблению большого количества имен
существительных и прилагательных ( чаще терминологического характера ),
составных юридических терминов с последовательной цепочкой родительных падежей:
" В соответствии с диспозицией / части второй статьи 85-й / нарушение
правил безопасности / и эксплуатации транспорта / только тогда считается
преступлением // когда оно , заведомо для виновного лица / создало угрозу
наступления тяжелых последствий //. Или: " Никакой опасности /
возникновения аварийной ситуации / не существовало //". При назывании лица
употребляются имена, обозначают лицо по признаку, обусловленному каким - либо
действием, отношением, положением: государственный обвинитель, судьи,
подсудимый, потерпевший, свидетели.
Официально
- деловой стиль основан на общественно закрепленных формулах (клише),
выражающих юридические отношения, однозначно и точно передающих соответствующие
понятия и факты: отсрочка наказания, квалифицировать действия, вредные
последствия, злоупотреблять спиртными напитками, по предварительному сговору и
др. Точность проявляется и в использовании высказываний с различными
уточнениями, причастными и деепричастными оборотами: " Панин и Стропилов /
ранее совершившие кражу / повторно совершили хищение денег / из столовой /
расположенной на территории ЭВРЗ //". Или:" Обучаясь в КемГУ / часто
пропускал занятия //". Или: " Учитывая смягчающие обстоятельства /
прошу определить меру наказания / не связанную с лишением свободы //". Как
видим, деепричастные и причастные обороты уточняют отдельные признаки,
действия.
Официальность
речи требует объективного характера выражения, то есть мысль выражается не от
лица говорящего, а от лица государства, органов правосудия. Это проявляется
чаще в пассивной форме изложения, когда сказуемое выражается страдательным
причастием или глаголом страдательного залога: В итоге Гредин / был уволен с
работы/ за прогулы //. Для официально - делового стиля характерно
"расщепленное" сказуемое, в котором употребляется глагол с
ослабленным лексическим значением , а основное значение в существительном:
Предъявленное обвинение нашло подтверждение (подтвердилось).Или: По данному
эпизоду он должен нести ответственность (отвечать).
Функция
волеизъявления, императивности проявляется в большом кол-ве безличных
предложений со значением долженствования: В таких случаях / не положено брать
на поруки.
Как
видно из приведенного материала, употребление языковых средств официально -
делового стиля наиболее характерно для называния элементов состава
преступления, процессуального положения лиц, процессуальных действий и
документов, для формулирования выводов о фактических обстоятельствах дела, о
квалификации преступлений, мере наказания. Средства официально - делового стиля
в современной судебной речи составляют от 15 до 23% языковых единиц !
Сдавался
в г.Кемерово - КемГу на Ю-007.
Список
литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.5ka.ru
„-.Если
вы хотите людям, которые не готовятся быть ораторами, дать понятие о том, что
такое красноречие, а людям, которые хотят быть ораторами, дать средство к
изучению красноречия, — то не пишите риторики, а переберите речи известных
ораторов всех народов и всех веков, снабдите их подробной биографией каждого
оратора, необходимыми историческими примечаниями — и вы окажете этой книгой
великую услугу и ораторам и не ораторам"
В.
Г. Белинский.
1.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
РАЗНОВИДНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕЧИ
1.1Официально-деловой
стиль
Официально-деловой
стиль обслуживает потребности человека в течение всей его жизни, от рождения до
последнего дня. Родился человек — и на него оформляется первый документ —
свидетельство о рождении. Далее — паспорт, свидетельство об образовании,
различные справки и т. д. Даже самый торжественный момент — вступление в
законный брак — оформляется официальным документом — свидетельством о браке.
1.1.1Функции
официально-делового стиля
Официально-деловой
стиль, обусловленный практическими требованиями жизни, обслуживает сферу
правовых отношений — делопроизводство и законодательство. Он реализуется почти
исключительно в письменной форме для написания государственных актов,
международных документов, для деловой переписки; устными могут быть только
такие его жанры, как доклад на деловых совещаниях, выступление на собрании,
служебный диалог, например, речь следователя или судьи во время допроса.
Социальная
роль официально-делового стиля в жизни общества важна и своеобразна: обслуживая
общественные отношения между государствами, учреждениями, гражданами, между
гражданами и государством, он способствует достижению деловой договоренности
или одностороннему определению позиции по какому-либо вопросу.
В
составе официально-делового стиля выделяются три подстиля: законодательный,
дипломатический, административно-канцелярский. Каждый из них имеет свои жанры.
Так, меморандум, нота, коммюнике — жанры дипломатического подстиля;
расписка,
справка, докладная записка, доверенность, приказ, распоряжение, заявление,
характеристика — канцелярского.
Мы
рассмотрим характеристики законодательного (юридического) подстиля:
закона,
уголовных процессуальных актов.
Официально-деловой
стиль
Общение
в сфере правовых отношений способствует выполнению основных функций права:
выражению
волевых предписаний государства, уполномоченного лица, органа;
передач
этих предписаний гражданам и учреждениям;
3)
регулированию отношений между людьми. И язык права, как мы знаем выполняет
функцию долженствования. Способы проявления долженствования многообразны, они
зависят от характера регламентирования.
Волеизъявление
требует особого способа изложения. Цель в процессуальных актов — устанавливать
(констатировать) какие-то явления, значит, основным видом изложения в них
является констатация. Однако в протоколах осмотра на местах происшествия, в
протоколах освидетельствования, в ориентировках отмечаются элементы описания
напр.: Магазин № 3 представляет собой кирпичное одноэтажное строение
прямоугольной формы, покрытое железом, расположенное по длине с севера на юг.
Длина строения 20м, ширина -6 м. По всей длине западной стороны магазина
пристроено дощатое подсобное помещение размером 10 на 2 м, покрытое репицей. В
протоколах допроса наблюдаются элементы повевстования: Савичев потребовал
прекратить хулиганские действия и предложил парням следовать в милицию. В ответ
на это парень со шрамом на левой щеке выхватил нож из кармана пытался им
нанести удар Савичеву. Савичев отскочил, схватил парня за руку и повел его в милицию.
Но функция описаниях и повествования здесь — констатировать определенные
фрагмент имеющие значение для следствия.
1.1.2
Стилевые и языковые черты официально-делового стиля
Функции
юридических текстов требуют предельной точности, которая достигается прежде
всего использован ем терминов, как широко распространенных, так и
узкоспециальных.
Термины
чаще всего Обозначают:
а)
наименование документов: постановление, уведомление, запрос и др.;
б)
наименование лиц по профессии, состоянию, выполняемой функции, социальному
положению: судья, следователь, свидетель и др.;
в)
процессуальные действия: экспертиза, допрос, выемка и т. д. Требования
предельной
точности ограничивает возможности синонимически заменять, так как замена
вызывает изменение оттенков значения.
Точность
достигается тем, что все слова используются только в соответствии с их прямым
значением. Точности наименования способствует и большое количество различных
стандартов — «клише», отражающих определенные юридические понятия.
Требование
точности ведет к преобладанию имени над глаголом: Разглашение сведений,
составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены
или стали известны по службе или работе, при отсутствии признаков измены Родине
или шпионажа, — наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В
этом тексте всего три глагола: были, стали, наказывается, — и два из них имеют
ослабленное лексическое значение.
Глаголы
частотны только в описательной части постановлений, обвинительного заключения,
приговора, в протоколах допроса, где перечисляются преступные действия
обвиняемого или подсудимого.
Именной
характер юридических текстов проявляется и в большом количестве отыменных
предлогов: в соответствии, в связи, с целью, согласно. Здесь даже сказуемое
очень часто бывает составным именным, или расщепленным, в котором глагол имеет
ослабленное лексическое значение: взять под арест, произвести выемку, вынести
определение и т. д. Большое количество имен существительных делает неизбежным
нанизывание родительного падежа, напр.: при отсутствии признаков измены;
нарушение правил безопасности движения; нарушение правил охраны линии связи; в
течение срока отсрочки исполнения приговора.
Точность
изложения требует различных уточнений. Этому способствуют осложненные
предложения, т. е. предложения с причастными и деепричастными оборотами, с
однородными членами:
При
назначении наказания совершеннолетнему трудоспособному лицу, впервые
осуждаемому к лишению свободы за умышленное преступление на срок до трех лет, а
за преступление, совершенное по неосторожности, — на срок до пяти лет, суд
учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
личность виновного и иные обстоятельства дела, а также возможность его
исправления и перевоспитания без изоляции от общества, но в условиях
осуществлено за ним надзора, может постановить об условном осуждения этого лица
к лишению свободы, с обязательным привлечение» его на срок назначенного
наказания к труду в местах, определенных органами, ведающими исполнением
приговора, с указанием в приговоре мотивов такого решения.
Деепричастный
оборот встречается реже, чем причастный Обычно он выполняет вводящую функцию и
употребляется я начале абзаца: в нем указывается уже известное в ситуации
(принижая во внимание; рассмотрев материалы уголовного дела) мотивируются
принимаемые решения: руководствуясь ст. ...УПК РСФСР.
Необходимость
точно представить все обстоятельства дела, установить временные,
причинно-следственные отношения между действиями обвиняемого, между участниками
уголовного дела! обусловливает использование сложных предложений с
придаточными. времени, определительными, изъяснительными с ярко выраженной
синтаксической связью, напр.: Дудников признал, что у него был перочинный нож,
который он раскрыл и держал в руках, когда бежал за Лавадзе, а также большое
количество однородных членов предложения.
Юридические
тексты характеризуются объективностью. Здесь недопустима малейшая возможность
выражения субъективного мнения лица, составляющего документ. Объективность
проявляется в полним отсутствии эмоционально окрашенной лексики. Оценочная
лексика входит в некоторые термины оценочного характера, однако не придает им
никаких добавочных эмоциональных оттенков.
Способствуют
объективности существительные, называющих лицо обобщенно, как носителя
определенных функций, как представителя государства: следователь, суд, прокурор
и др. Употреблений глаголов 1-го и 2-го лица, личных местоимений ограничено
определенными документами: направляю — в отношениях, уведомляю, вызываетесь — в
уведомлениях, повестках; даю (подписку) — в подписках; санкционирую — в
отдельных постановлениях;
утверждаю
— в обвинительном заключении; Вы, Вас, Ваше употребляются в уведомлениях,
повестках; я, мною — в обязательствах, подписках о личном поручительстве, в
поручениях о производстве следственных действий, в представлениях. Другие
документы составляются от 3-го лица.
Более
ярко объективность проявляется на синтаксическом уровне — в преобладании
пассивной формы выражения: Петров обвиняется в совершении преступления; рассматривается
уголовное дело; предъявлено обвинение; виновность доказала;
причинены
телесные повреждения; преступление наказывается и т. д.
Объективности
изложения служит прямой порядок слов, последовательная смена тем и рем', а
также безличные предложения: Мне поручено производство следственных действий;
расследованием установлено; из заявления усматривается; было обнаружено и
изъято; в возбуждении уголовного дела отказано и др.
Объективность
изложения порождает такую черту, как официальность, полное отсутствие
эмоциональности. Официальность юридических текстов -проявляется в отсутствии
слов в переносном значении, в отсутствии разговорной и жаргонной лексики. Здесь
не может быть слов с суффиксами субъективной оценки типа на убитой было
беленькое платьице (надо: платье белого цвета); в простенке стоял столик (надо:
журнальный столик).
Подчеркивают
официальность:
Официальная
сфера общения, повторяющиеся стандартные ситуации, четко ограниченный
тематический круг деловой речи определяют ее стандартизованность, которая
проявляется не только в выборе языковых средств, но и в стандартных.
Кроме
того, официально-деловой стиль характеризуется краткостью, компактностью
изложения, экономным использованием языковых средств. Краткость достигается
использованием аббревиатур (РОВД), унифицированных графических сокращений (л.
д.; л/св.; ч. ст. и др.), отсутствием лишней информации
Деловая
речь не допускает иностилевых вкраплений, для нее характерна стилевая
замкнутость. О своеобразии делового стиля Н. Греч писал: «Во всех языках слог
деловой и юридический известей варварством и упрямством в сохранении
обветшалых, диких форм». Важно не только выразить мысль, но и отобрать те
языковые средства, которые необходимы в данной сфере речевого общения.
Неточность формулировок, каких-либо фактов, отсутствие определенных реквизитов
в документе, неточное словоупотребление мешают осуществлению основной функции
права.
1.2.
Научный стиль
В
школе Вы писали сочинения на литературные темы. В вузе также приходится писать
сочинения, но уже научного характера. Это различные рефераты, доклады для
научных студенческих конференций, курсовые и дипломная работы.
1.2.1
Функции и стилевые черты научного стиля
Язык
науки многим кажется непонятным, трудным, однако он рассчитан на лиц, имеющих
определенную подготовку в той или иной научной области, и обслуживает он сферу
науки, основная функция которой — выработать объективные знания о предметах и
явлениях, идеях и законах действительности, вскрыть их закономерности. ,
Явления
действительности познаются учеными с помощью исследований, и результаты их
описываются, обсуждаются и доказываются в научных сочинениях, для которых
необходимы качества речи, позволяющие автору адекватно передать информацию о
познанном явлении и убедить адресата в ее объективности. Все сказанное требует
таких языковых средств, которые раскрыли бы движение мысли исследователя,
подчеркнули бы логичность и точность мышления, сделали мысль строго
аргументированной. Необходимо оговориться, что степень воздействия научного
произведения зависит от того, насколько убедительны приводимые исследователем
аргументы.
Сфера
научного общения требует наиболее точного, логичного, однозначного выражения
мысли, а основной формой мышления в науке является понятие. Ход мыслей автора
проявляется в суждениях и умозаключениях, которые строятся в строгой логической
последовательности и способствуют поиску истины, выведению одних знаний из
других.
Самыми
общими специфическими чертами научного стиля, вытекающими из абстрактности и
строгой логичности мышления, пишет М. Н. Кожина, являются отвлеченно
обобщенность и подчеркнутая логичность изложения. Производными стилевыми
чертами являются смысловая точность (однозначность), объективность изложения.
1.2.2
Языковые характеристики научного стиля
Как
проявляются стилевые черты научной речи в языковых средствах? Отвлеченно
обобщенность требует употребления абстрактной лексики (напр.: значение,
внимание, и т. д.), глаголов с обобщенным значением действия или стояния:
существуют, имеются, состоит, используются, потребляются и др.; почти каждое
слово обозначает общее или абстрактный предмет. Обобщенности служат и такие
языковые единицы, как нередко, довольно часто, как правило, наиболее частотны,
определенные, большей частью, крайне редко и др.
Обобщенности
близка по значению объективность желания, которая на морфологическом уровне
проявляется в использовании глаголов страдательного залога .
одной
и той же статье У К РСФСР употребляется несколько рядов однородных членов,
глаголов с ослабленным лексическим значением (напр.: Действия следователя по
осуществление «культурных» норм относятся к объективной стороне культуры
следственных действий), глаголов настоящего времени значением постоянного
действия. Низок процент глаголов 1-лица, в основном это глаголы множественного
числа в сочетаю с авторским мы (Однородные члены предложения, как члены
предложения, обозначающие логически сопоставима понятия или: В этой статье мы
наблюдаем наличие отвлеченного ряда), и совершенно не используются глаголы 2-го
лица. Точка зрения автора реализуется в таких языковых единицах представляется,
по вашему мнению, по вашим наблюдениям, автор считает, мы придерживаемся точки
зрения и многих подобных.
Проявлению
точности способствуют термины (чаще составные или иноязычного происхождения),
преобладание имен над глаголом (в тексте: Данные положения являются.
Примеры
в данной теме приводятся из курсовой работы пункционных членов предложения в
тексте уголовного закона и дипломной работы речевая культура процессуальных
актов предварительного расследования.
Логической
базой для решения вопроса в требованиях, предъявляемых к процессуальным актам,
— всего один глагол с ослабленным лексическим значением; в примере: Для вывода
о законности процессуального акта важное значение имеет указание во вводной
части места, времени, лица, выносящего решение, — один глагол с ослабленным
лексическим значением), большое количество отыменных предлогов (по мере,
вследствие, посредством, в течение и др.), сложных предложений.
Показательны
для научного стиля такие сложноподчиненные предложения, в которых основная
информация содержится в придаточном, главное же предложение лишено информации и
служит лишь для перехода от одной мысли к другой (Следует сказать, что
наблюдения над синтаксисом уголовного закона начаты нами впервые или: Заметим,
что Т. В. Губаева рассматривает вопрос о типологии следственных решений
широко);
придаточные
условные с союзом если., то и придаточные времени с союзом в то время как
употребляются для сопоставления частей предложения: Если при написании курсовых
работ студент учится анализировать и обобщать научный материал, делать выводы,
то в дипломной работе рассматриваются как правило, серьезные, актуальные
проблемы, которые студент решает самостоятельно.
Для
научных произведений характерна подчеркнутая логичность. Различается логичность
на уровне целого текста, на уровне отдельных его композиционных частей, на
уровне связного текста. Логичность на уровне целого текста создается его
композицией и в первую очередь развернутым, четким планом. Все формулировки
плана должны точно выражать мысли автора, чтобы, прочитав план, рецензент или
любой другой читатель мог ясно представить не только то, какие вопросы будут
рассматриваться в работе, но и как рассматриваться, в каком направлении, с
каких позиций. Можно сказать, что план — это зеркало всей научной работы. В
качестве примера можно привести план дипломной работы по теме «Понятие и
структура уголовно-процессуальной деятельности защитника».
1.2.3
Подстили научного стиля
Научный
стиль неоднороден. В нем выделяются:
собственно
научные тексты, написанные специалистами и рассчитанные на специалистов. Это
статьи, монографии, доклады, тезисы докладов, рефераты, авторефераты, рецензии,
диссертаций;
научно-популярные
произведения, знакомящие неспециалистов с достижениями разных отраслей наук;
3)
учебно-научные сочинения, предназначенные для обучения специалистов.
Научно-популярная
литература, рассказывающая просто о сложном, знакомит не только с результатами
исследования, но и с некоторыми его приемами, с условиями работы специалистов. Научное
изложение переплетается здесь с художественным, сугубо книжный стиль — с
разговорным. Что в собственно научном подстиле представляется лишним, то в
научно-популярном изложении оказывается необходимым, например личность автора,
его отношение к изображаемому; из языковых средств — здесь обилие
вопросительных конструкций, глаголы повелительного наклонения, приглашающие
читателя подумать. «Моя жизнь в искусстве» К. Станиславского, «Тебя охраняет
закон» Б. С. Никифорова, «Записки следователя» Л. Р. Шейнина служат образцом
этого подстиля.
Жанры
учебно-научного подстиля перечислены в начале параграфа. Цель научной
студенческой работы — привить навыки самостоятельной научной работы на основе
углубленного изучения какой-либо темы, научить студентов анализировать и
обобщать научный материал, делать из него объективные выводы, самостоятельно
решать отдельные научные проблемы. Цель курсовой работы конкретно определяется
в каждом отдельном случае. Это может быть изучение теоретического материала по
выбранной теме, различных точек зрения ученых, обобщение материала, например,
по некоторым темам по истории и теории государства и права; может быть
самостоятельная разработка какого-либо вопроса или его части. Теоретическая
часть работы обязательно подкрепляется практическими наблюдениями, архивными
материалами, экспериментами и т. д. Если при написании курсовых работ студент
учится делать научные выводы, то в дипломной работе рассматриваются, как
правило, серьезные, актуальные проблемы, которые студент решает самостоятельно.
Дипломная работа подводит итог всей научной работе студента за годы обучения.
1.3
Публицистический стиль
Образованный
юрист должен уметь не только грамотно составить юридический документ, но и
написать заметку в газету, рецензию на новую книгу, статью для
общественно-политического журнала, провести беседу с гражданами, прочитать
публичную лекцию на правовую тему. Заметка, рецензия, статья, лекция — это
жанры публицистического стиля, который вбирает в себя языковые средства
книжно-письменных стилей и разговорной речи, а также средства художественной
речи. Эти особенности публицистического стиля определяются его функциями. Что
надо знать юристу об этом?
1.3.1
Функции и стилевые черты публицистического стиля
Публицистический
стиль (от лат. publics — общественный) обслуживает сферу общественных
отношений: общественно-политических, идеологических, экономических, культурных.
Он используется в средствах массовой информации: в газете, радио, телевидении,
в общественно-политических и литературно-художественных журналах, в лекциях, в
речи выступающих в Думе, на собраниях, митингах. Наиболее популярной
разновидностью публицистического стиля является газетный подстиль, как самый
оперативный вид массовой коммуникации.
Газета
информирует граждан по наиболее важным вопросам современности, дает оперативный
отклик на все происходящее в области политики, идеологии, науки, техники,
искусства, права в нашей стране и за рубежом. Значит, важная функция этого
стиля — информативная. Информация выдается с целью просвещать граждан,
разъяснять им явления действительности,
формировать
у них общественно-политическое сознание. Поэтому информативная функция как бы
подчиняется функции идеологического воздействия на граждан. Особенно ярко эта
функция проявлялась в публицистических произведениях советского периода..
Важной
разновидностью газетной информации являются произведения правового характера
типа «ГАИ сообщает», «Судебная хроника», «По сводкам МВД», «Криминальная
хроника», «Из зала суда», «Курсы для простаков», «Консультирует юрист» и др.
Сообщения правовой направленности не только информируют читателей, но и
воспитывают их в правовом отношении. Это как раз те конкретные жизненные
ситуации, на которых можно пропагандировать нормы права, воспитывать уважение к
правопорядку, к законам.
О
чем пишут юристы? Доктор юридических наук рассуждает на тему «Политика и
закон», «Проблемное преподавание в юридическом вузе и профессиональное
мышление»; адвокат, рассказывая о незаконном увольнении работника, защищает
права граждан; полковник милиции рассказывает об условиях работы в милиции —
«Трудно служить в милиции», а также о борьбе с преступностью; работник ГАИ
сообщает о методах борьбы с пьянством среди водителей — «Хранение за ваш счет»;
главный специалист Управления юстиции дает консультации и др.
Информативная
функция публицистического стиля предполагает документально-фактологическую
точность, собирательность, официальность. Все жанры публицистики основываются
на проверенных фактах, используют документальные источники, анализируют и
разъясняют реальные жизненные явления.
Различается
абстрагированная и конкретная фактологическая информация. Абстрагированная
информация представляет факт обобщенно, без конкретно-чувственного восприятия,
без субъективного отношения к нему. Конкретная фактологическая информация
отражает явление в его чувственно-конкретной событийной форме.
Функция
воздействия публицистического стиля требует экспрессивность, повышенной
эмоциональности, которая проявляется в таких стилевых чертах, как открытая
оценочность, императивность, доходчивость (доступность). В публицистических
произведениях не просто описываются явления и факты — они оцениваются,
разъясняются, истолковываются. Эти факты будят мысль читателей и слушателей,
формируют их мнение, побуждают к определенному поведению. Доходчивость является
средством убеждения граждан в правильности высказываемого положения.
1.3.2
Языковые средства публицистического стиля
Газетные
тексты, написанные юристами, разнообразны по тематике, целевой направленности,
жанровой принадлежности. Это может быть проблемная статья, заметка
официально-информационного или неофициально-информативного характера и т. д.
Каждый текст в зависимости от целевой направленности требует определенного
языкового оформления. Но спецификой газетной речи является сочетание
стандартных и экспрессивных средств, так как в публицистических текстах
чередуются, сочетаются обобщенная и конкретная информация, абстрактное и
образное изложение, логическое и эмоциональное воздействие.
В
проблемной статье анализируется, насколько определенное явление, установившееся
в обществе, соответствует требованиям времени, и в случае несоответствия
рекомендуются пути его изменения. Направленность проблемной статьи всегда
позитивна, так как она доказывает необходимость замены старого явления более
прогрессивным.
Основу
языка такой статьи составляют средства книжно-письменных стилей. Это прежде
всего книжная абстрактная лексика:
деятельность,
обсуждение, исследования, понимание, доминирует, соотносить, процесс, понятие,
категории, система и др. Активны словосочетания логико-понятийного характера.
Глаголы немногочисленны, в большинстве они имеют ослабленное лексическое
значение.
Абстрактный
характер информации требует пассивных форм выражения. Этим же определяется
использование глаголов со значением состояния, восприятия в настоящем
вневременном:
предполагается,
проводится, требует, сказывается и т. д. Широко используются аналитические
структуры; деепричастные и причастные обороты имеют, как правило,
условно-причинное значение.
Тексты
официально-информативной направленности характеризуются новизной фактов. В
основе их — событие, деловая акция, имеющие социально-политическую значимость.
Как правило, это информационное сообщение.
Криминальная
хроника
Как
сообщает пресс-служба УВД края, за 17 января 1996 года в крае зарегистрировано
93 преступления, из них по горячим следам раскрыто 50. За сутки произошло 22
пожара, в которых погибло 2 человека. Произошло одно дорожно-транспортное
происшествие, жертв нет.
В
тексте нет рассуждения, повествования, описания; не выражено субъективное
отношение авторов к предмету речи — дается лишь констатация самого факта.
Поэтому используются языковые средства книжно-письменных стилей. Характерны для
официально-информативных текстов вставные конструкции, указывающие источник информации:
Как сообщает пресс-служба УВД края. Документально-фактологической точности
способствует указание места и времени событий.
Заметка
информативно-аналитического характера не только информирует читателей о
каком-либо факте современной жизни, но и обязательно оценивает, комментирует
его. Поэтому объективная информация сочетается здесь с эмоциональностью,
экспрессией и требует стандартных и экспрессивных языковых средств. Это прежде
всего открытое авторское я: я согласен, на мой взгляд, мне кажется и др. Это и
риторические вопросы, восклицания.
В
основе короткой заметки неофициально-информативного характера лежит, как
правило, информация, содержащая в себе экспрессивность и воздействующая на
конкретное мышление читателя. Чаще всего это курьезный случай. Языковые
средства текста подчеркивают комичность факта.
В
тексте преобладают предложения с однородными сказуемыми, передающими
последовательность действий и создающими динамичность: затормозили, выскочило,
зарычало; заглянул, подкрался, рявкнул. Из сложных предложений используются
сложносочиненные, прозрачные по конструкции и не требующие напряженного
внимания. Легкому восприятию текста способствуют разговорные слова и устойчивые
сочетания: своими глазами видели, рявкнул, изловили, попугал, прыскала со смеху,
поднята на ноги; они же создают экспрессивность. Повышают экспрессивность
текста элементы описания (большие горящие глаза, клыкастая пасть, ярко-красный
язык), предложения, в которых отсутствует подлежащее (Около полуночи
заглянул..; Попугал жену, малолетнюю дочь; Развлекались, пока...), воображаемый
диалог с читателем: - видели...— да, из американского боевика.
А
как развивается аналитический план? Он дан на фоне экспрессивного
повествования. Ему соответствует книжная лексика (на предприятиях, милиция,
дружинники, активисты), пассивная форма выражения (была поднята на ноги, были
задержаны с поличным). В целом же заметка неофициально-информативного характера
сочетает в себе фактологическую точность и стандартные средства языка с
экспрессивно-эмоциональными.
Важная
роль в создании структурно-смысловой целостности текста принадлежит его
названию. Различаются заголовки информативные (Трудно служить в милиции;
Приговор по делу о взятках; Адвокаты открывают представительство; МВД РФ
сообщает; Преступность на транспорте; Авторитет личности и др.) и оценочные (Из
когорты отважных. Чума века. Современное видение рынка и т. д.). Заголовок
должен заинтересовать читателя, настроить на восприятие информации, определить
отношение к ней.
1.4
Разговорная речь
Разговорная
речь обслуживает сферу непринужденных отношений в семье, в быту, а также
непринужденные отношения в профессиональной сфере. Этим определяются
особенности содержания разговорной речи и конкретный характер мышления.
Разговорная речь несет функцию общения, поэтому проявляется чаще всего в устной
форме', при непосредственном участии говорящих, т. е. в диалоге, который не
рассчитан на предварительное обдумывание. Значит, это неподготовленная речь
(спонтанная).
1.4.1
Стилевые и языковые характеристики разговорной речи
В
любой другой сфере общения возможности выбора языковых средств ограничены
нормами стиля. Разговорная же речь способствует самовыражению, проявлению
индивидуальных черт говорящего; для нее характерна эмоциональная реакция.
Большую роль здесь играют внеязыковые средства, такие, как мимика, жесты. С
этим связана эллиптичность разговорной речи («свернутость» высказываний,
неполноструктурная оформлениость их). Экономии речевых средств способствует и
общая для говорящих ситуация:
Руденко:
Подсудимый Пауэре, когда вы получили задание совершить полет над территорией
Советского Союза?
Пауэре:
Утро 1 мая.
Руденко:
Ото кого вы получили это задание?
Пауэре:
От командира моего подразделения.
Руденко:
Кто командир этого подразделения
Пауэре:
Полковник Шелтон.
Руденко:
Где дислоцировалось это подразделение?
Пауэре:
В Адане (Турция)2.
С
другой стороны, спонтанность порождает избыточность речи, т. е. полное или
частичное повторение сказанного. Все эти особенности отражаются в строе
разговорной речи, в языковых средствах.
Книжная
лексика, слова иноязычного происхождения в разговорной речи почти отсутствуют,
зато широко используются разговорная, обиходно-бытовая лексика, слова
субъективной оценки, экспрессивно-эмоционально окрашенные; нередки просторечия.
В словообразовании проявляется экспрессия и оценочность: читалка, зачетка,
вечерка, общага, работяга, прокурорша и т. д. Активна разговорно-бытовая
фразеология: свинью подложить, гол как сокол, бежит как угорелый, как снег на
голову, червячка заморить и др.
Из
морфологических средств следует отметить использование глагольных форм
прошедшего времени со значением однократности (сказанул, стеганул) и
многократности действия: живал, доваривал, поглядывал, захаживал, выпивал.
Довольно часто формы настоящего времени употребляются в значении прошедшего:
Иду вчера вечером, захожу в подъезд, а у двери стоит ковыряет в замке. Широко
используются глагольные междометия типа прыг, шмяк, скок, шмыг и т. д.
Причастия и деепричастия в разговорной речи не употребляются; очень редки и краткие
прилагательные.
Условия
реализации разговорной речи и стилевые черты особенно ярко проявляются в
синтаксисе, так как синтаксис непосредственно связан с оформлением мысли.
Непосредственность общения, контактность вызывают большое количество неполных
предложений (— Ты куда? — Гулять. — Надолго? — Как получится), употребление
слов-предложений да, нет, конечно, пожалуйста, воя, усеченных словосочетаний,
которые характерны для стереотипных ситуаций: Преобладают в речи простые
предложения. Из сложных используются сложносочиненные или бессоюзные,
сложноподчиненные с придаточными определительными.
Эмоциональность
речи реализуется в использовании вопросительных, побудительных, восклицательных
предложений.
1.4.2
Разговорные структуры в речи юриста
Элементы
разговорной речи наблюдаются в устной речи следователя и судьи во время
допроса, так как условия реализации ;
языка
в этих случаях характерны как для книжной речи, свойственной официальной сфере
общения, так и для разговорной;
устная
форма, диалог, контактность.
Устная
речь следователя при допросе и очной ставке, речь судьи в судебном следствии —
важное средство получения показаний об устанавливаемых фактах. Форма вопросов,
обращения к участникам следственных действий определяется следователем и судьей
с учетом тактических соображений и задачи обеспечить точность3. Нередко в
зависимости от того, насколько точно допрашиваемый понимает речь следователя,
судьи, зависит содержание его показаний, поэтому многие следователи «в процессе
допросов и, очных ставок ориентируются на разговорный , стиль».
Следователь,
стремясь сделать свою речь доступной, легко понимаемой, как бы желая
подстроиться под стиль допрашиваемого, сознательно употребляет разговорную
лексику: ,Вы никогда не замечали, что кто-то следит за вашей квартирой? Ничего
такого не замечали Или: Значит, ссора у вас началась после того, как он
отказался подсобить вам в строительстве дачи'! Сначала посулил, а потом
отказался"! Или: А тот, глазастый, как вы его называете, тоже был с ножом!
Следует
отметить, —о речи судьи во время судебного следствия, — что вопросы, как
правило, сначала заданы стилем протокола, ориентированы на него для облегчения
записи текста секретарем»*, а затем переводятся в разговорную тональность.
Немало в речи следователя неполных предложений: Долго вы жили с Гавриловен?
Расскажите поподробнее, или: С какой целью вы посещали квартиру Каликмана?
Зачем заходили. Сколько раз?
Черты
разговорной речи отмечаются и в монологической речи прокурора и адвоката в
судебных прениях, и во время чтения публичных лекций. Судебная речь может быть
подготовлена в плане содержания и композиции, но с точки зрения выбора языковых
средств она является спонтанной. Отсутствие момента обдумывания во время
произнесения речи ведет к тому, что в. ней появляются конструкции, общие с
разговорной речью. Так, оратор, начав оформление высказывания, в процессе речи
не может осознать всех подчинительных связей и ищет новую форму выражения
мысли, упуская при этом из-под контроля уже произнесенную часть фразы. В
результате возникают перебивы, смещение синтаксической перспективы
высказывания. Смещение перспективы может проявляться в отказе от продолжения
начатой конструкции (Человек впервые совершил преступление и так сказать
является только-только создал молодую семью), в изменении порядка слов, когда
синтаксически связанные между собой слова отрываются друг от друга: Прощу
взыскать Вас с Ивановой в пользу Семиной 77 950 рублей; или:
Десять
килограмм потерпевшей сала вернули. Такие отклонения от обычного порядка слов
корректируются интонационными средствами, местом логического ударения, паузами.
Широко
распространены конструкции, в которых определение стоит после определяемого
существительного: почувствовал боль в боку правом; вот такой подход
справедливый позволит найти правильное решение.
Однако
не следует путать языковые явления, порождаемые устностью монологической речи,
с погрешностями, которые появляются в результате незнания определенных норм
литературного языка или в результате небрежного отношения к выбору слов, к
построению высказываний.
2.
Чем отличается речь юриста от других речей
2.1
Точность словоупотребления
Значение
слова
Основной
значимой единицей речи является слово. Точность и ясность юридической речи в
первую очередь зависит от точного словоупотребления. Для того чтобы в каждом
конкретном случае правильно и точно выбрать слово, необходимо знать его
значение, смысловые связи с другими словами.
2.2
Лексическое значение слова
В
качестве рабочего определения слова возьмем следующее:
это
мельчайшая единица речи, выражающая в звуках (буквах) понятие о явлениях
действительности и обладающая лексическим и грамматическим значением.
Слово
имеет внешнее оформление в звуках или буквах, но не каждое сочетание звуков
(букв) является словом.
Основная
функция слова — называть предметы, их качества, действия, состояния, различные
явления действительности. Как название слово соотносится с явлениями окружающей
жизни, конкретными (судья, протокол, обвиняемый) и абстрактными (преступность,
преступность, правопорядок;, правосознание). Эта соотнесенность с определенным
явлением, исторически закрепленная в сознании говорящих, называется лексическим
значением слова. В нем отражаются отличительные, индивидуальные признаки
предмета.
Грамматическое
значение слова определяет его принадлежность к определенной части речи, а также
особенности его видоизменения (склонение, спряжение).
Основу
лексического значения слова представляет понятие, в котором обобщенно
отражаются наиболее существенные признаки предметов. Так, употребляя слова
прокурор и адвокат, мы различаем эти понятия по основным признакам: прокурор
поддерживает государственное обвинение в суде, адвокат защищает права
подсудимого; причем представляем их обобщенно, без индивидуальных
характеристик. Преступление вызывает в нашем сознании понятие о нем как о
негативном, противоправном явлении вообще, без конкретизации его видов. Понятие
— категория не языковая, а логическая, категория мышления, но между словом и
понятием существует неразрывная связь: понятие формируется и реализуется только
в слове. Именно способность слов называть обобщенные признаки явлений, давать
понятия делает язык средством общения.
Не
называют понятий служебные части речи (предлоги, союзы, частицы), междометия.
Не называют явлений действительности и местоимения, они только указывают на
них, ср.: он (кто конкретно?), свой (чей?), такой (какой?), тот (который?).
Однако, заменяя полнозначные слова в тексте, они приобретают конкретный смысл:
Адвокат ознакомился с материалами дела, и от него поступило ходатайство...
Толкованию
лексического значения слов служат толковые словари русского языка. Значению
каждого слова посвящена словарная статья.
В
речи юриста точность выбора слов играет важную роль при выражении норм права,
при обозначении действий обвиняемого или подсудимого, при обосновании
квалификации преступления.
Вспомните
слова А. А. Ушакова о том, что неточное слово в праве создает почву для
произвола и беззакония. Поэтому многие русские юристы придавали и придают
большое значение точному выбору слов в судебной речи. Н. П. Карабчевский в речи
по делу Ольги Палем путем точного выбора слова определил особенности и значение
данного процесса: «Прокурор, ссылаясь на то, что это дело «большое», просил у
вас напряжения всей вашей памяти;
он
рассчитывал, что в восполнении допущенных им фактических пробелов вы придете
ему на помощь. Я вынужден рассчитывать на нечто большее. Это не только «большое
дело» по обилию материала, подлежащего вашей оценке, оно вместе с тем очень
сложное, очень тонкое и спорное дело». Н. И. Холев, анализируя в речи по делу
Максименко результаты химической экспертизы, сказал: «Что такое «значительное
количество» — для нас непонятно. Понятия «мало», «много», «значительное
количество» весьма относительны, и ими нередко злоупотребляют; подобные
выражения неуместны в науке, требующей цифр, определений количественных».
Я.
С. Киселев, давая характеристику личности подсудимой Лесиной, сказал о том, что
одинокая Ева Лесина нашла в коллективе семью. Преднамеренно употребляя часто
встречающееся в речи выражение найти семью, оратор объяснил его использование:
«Прошу прощения за то, что я невольно скажу несвежим словом, но все другое
будет неточно». Этот пример показывает, какую огромную работу проделывал
адвокат по выбору средств выражения.
Неточный
выбор слов может привести к неточным выводам. Это отметил И. М. Кисенишский:
«Мне бы хотелось в заключение показать Вам несостоятельность, не научность и
нелепость экспертизы по этому эпизоду еще и на другом. По этой пробе, где
эксперт констатирует разбавление коньяка «перцовкой», он, однако, утверждает
это в такой форме: «коньяк, по-видимому, разбавлен перцовкой». Вот уже совсем
непонятно: в распоряжении эксперта целая бутылка коньяка, он производит ее
химический анализ, он делает вывод о разбавлении ее на 60— 65% «перцовкой».
Почему же и здесь вывод предположительный, вероятный? Это было бы понятно, если
б было незначительное разбавление, ничтожное количество исследуемого образца и
связанные с этим трудности органолептического или дегустационного анализа. Но
здесь, когда в распоряжении экспертов целая бутылка, когда она, по утверждению
эксперта, столь значительно разбавлена, — какие здесь трудности, почему здесь
2.3
Сочетаемость слов
С
лексическим значением связана сочетаемость — способность слова соединяться с
другими словами. Лексическая сочетаемость многих слов определяется присущим им
значением: учинить (сделать что-либо противоправное) сочетается со словами
разбой, драку, хулиганские действия, пьянку, скандал, надругательство;
причинить (послужить причиной чего-либо) сочетается со словами ущерб, вред,
телесные повреждения; заведомо (несомненно) — со словами ложные, краденые. Для
слов, нередко употребляющихся в составе юридических терминов, характерна
ограниченная лексическая сочетаемость: удар — нанести, на поруки— передать,
взяты наказание — определить, назначить, отбывать;
от
общества — изолировать, определение — вынести, приговор — постановить,
провозгласить; обвинение — предъявить, поддерживать; бездействие — преступное,
сговор — преступный w др.
К
сожалению, в актах судебно-медицинской экспертизы довольно часто приходится
наблюдать такие сочетания слов:
ушибленно-рассеченноя
рана, сочетанная травма. Сочетаемость слов можно проверить по Учебному словарю
сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина
(М., 1978), каждая словарная статья которого включает в себя:
заголовочное
слово и его грамматическую характеристику,
определение
значения (значений) заголовочного слова,
3)
сочетания слов,
4)
иллюстративные предложения,
устойчивые
словосочетания с заголовочным словом.
Необходимость,
сила, наличие, отсутствие, недостаток- доказательств.
Собрать,
представить, привести, изучить, привить во внимание, иметь-, доказательства
[чего-л.]. Требовать доказательств [чего-л.]. Служить, являться доказательством
[чего-л.]: располагать- доказательствами [чего-л.].
В
доказательство [чего-л.] (сделать что-л., предъявить что-л.--). Для
доказательства чего-л. (сделать что-л.", предъявить что-л.". привести
что-л.--). На каких доказательствах (основываться--). С доказательствами
[чего-л.] (познакомиться -, [не] считаться--).
У
кого-чего-л. есть доказательства [чего-л.], нет доказательств [чего-л.]. О Ом
привел столько неоспоримых доказательств в пользу своей точки
зрения,
что не согласиться с ним было нельзя. Почему вы we хотите считаться с такими
вескими доказательствами?
А
вещественные доказательства — предметы, которые помогают раскрыть или
подтвердить виновность обвиняемого.
2.4
Речевые ошибки, связанные с веточным выбором слова
Слово
эффективно воздействует в том случае, когда употребляется в соответствии с
присущим ему значением. Употребление слова без учета его семантики делает речь
неточной: Ранее Прохоров был уже оштрафован за неграмотность выражений. На
скамье подсудимых — подросток за совершение неприятного преступления. Подобные
ошибки возникают вследствие непонимания значения слова, чаще — в результате
небрежности. Следователь пишет : Драка косила взаимный характер со стороны всех
указанных лиц, хотя драка — это «ссора, стычка, сопровождаемая взаимными
побоями». В итоге образовалось многословие. Адвокат говорит: В суде тщательно
анализировалась фразеология беседы экипажа между собой и землей, однако ни одно
из зафиксированных в словаре значений слова фразеология —
устойчивое
сочетание слов;
2)
совокупность приемов словесного выражения;
красивые,
напыщенные фразы — не вписывается в данный текст.
Прокурор,
выражая мнение о мере наказания подсудимому, говорит: Я пологою назначить
Стрелову меру наказания в виде 4 лет лишения свободы, а следовало сказать
считаю необходимым назначить, так как назначать меру наказания будет суд, а не
прокурор.
Крупный
ученый-юрист, анализируя композицию судебной речи, пишет: «Именно здесь-,
имеется широкое поле для проявления способности к логическому мышлению,
созданию убедительных психологических догадок». Но догадка — эти
«предположение, допущение, гипотеза, домысел, подозрение». На суде же нужны не
предположения и подозрения, а выводы, убедительные мнения, решения,
доказательства. Значит, в данном случае правильнее употребить вывод, заключение,
обоснование.
Довольно
часто без учета семантики используется юристами слово пояснить. Пояснить —
значит «ввести ясность, сделать что-либо ясным», а в обвинительном заключении
читаем: Давая заведомо ложные показания, Рыбинцев пояснил, что он на машине не
выезжал и преступления не совершал (наиболее удачным здесь будет заявил). Есть
юридический термин показать, который следует употреблять в сочетании со словами
обвиняемый, подсудимый Значит, в примере Обвиняемый пояснил допущена та же
ошибка (надо: показал). Здесь вовремя будет привести слова адвоката Н. П. Кана.
Вдумаемся в то, что он сказал в речи по делу Далмацкого: «Под давлением фактов
Еременко впоследствии признал фальшивость первоначального показания» Нет,
Еременко верить опасно, тем более, что и процессуально он не свидетель, а
обвиняемый, чьи показания требуют особо тщательной проверки».
Нередко
используются в несвойственном им значении слова обратно, занимать, достаточно.
Обратно — значит «назад, в обратную сторону» (не опять.'). Занимать — «брать на
время, взаймы»; одолжить — «дать в долг». Поэтому в высказывании Семина
занимала ей вот такие большие суммы денег следовало употребить одалживала или
давала в долг. В примерах Достаточно бедные родители и достаточно плохое
качество неточно употреблено слово достаточно, так как невозможно определить
достаточность бедности или плохого качества; в примере достаточно жесткого
создается многословие: или достаточно, или много.
Очень
часто в процессуальных актах неуместно, без учета семантики используются термины
труп и умерший. Труп г-на Борина Вячеслава Михайловича проживает в Красноярске
по ул. Щорса, № 18, кв. 42; или: Труп летел несколько метров, а потом упал и
скончался; или: Суд не может удовлетворить просьбу умершего о взыскании средств
на погребение (в последнем примере пропущено родственников после слова
просьбу). Как видно из последних трех примеров, употребление слов без учета их
семантики нередко ведет к логическим ошибкам.
Нечеткая
дифференциация понятий, подмена понятий также является причиной логических
ошибок:
2.5
Профессиональная юридическая лексика
Профессиональная
лексика не является общеупотребительной, она используется лицами, объединенными
профессией.
Основу
профессиональной лексики составляют термины — слова или словосочетания, дающие
официальные научные наименования специальным понятиям или предметам какой-либо
области науки, техники, искусства, сельского хозяйства и т. д. Термины в
пределах определенной науки всегда однозначны. Наряду с терминами существуют
профессионализмы, которые называют производственные процессы (заруливать — из
речи летчиков, шкеритъ — чистить рыбу, пошиватъ — из речи швей, расколоть — из
речи юристов), получаемую продукцию (двухчастёвый фильм — из речи актеров) и
др. Это полуофициальные слова, не имеющие научного характера. Широкого
распространения в литературном языке профессионализмы не имеют, сфера их
употребления ограничена.
2.6
Юристы о терминологии уголовного закона
В
ряду многих терминосистемы терминология Уголовного кодекса РСФСР представляет
довольно своеобразное явление. Выбор и функционирование терминов определяются
здесь экстралингвистическими факторами, в результате чего нередко
обнаруживаются семантическая и терминологическая «двойственность» лексических
единиц, наличие разговорных и эмоционально окрашенных элементов.
Терминология
Уголовного кодекса неоднократно рассматривалась юристами. А. С. Пиголкин
выражает мнение, что в тексте закона не употребляются эмоционально окрашенные и
многозначные слова, так как «многозначное слово может привести к ошибкам при
применении законов». Некоторые авторы видят в Кодексе отдельные речевые
недочеты. Справедливо указывается, что важной задачей уголовного права является
улучшение текста кодифицируемого законодательства, исключение неточных и
устаревших терминов. Однако терминология закона в работах юристов не получила
системного исследования. Наша цель — проверить справедливость выводов,
сделанных юристами.
2.7Понятие
термина. Его характеристики
Законодательный
язык, выполняющий функцию долженствования, представляет собой подстиль
официально-делового стиля, для которого характерны точность, логичность,
краткость, официальность. Для языка уголовного закона недопустимо
инотолковавие, на что указывал Л.В. Щерба: «... язык законов не допускает
каких-либо кривотолков»2. Эта же мысль была выражена юристами.
Предельная
точность обусловлена назначением Уголовного кодекса, который призван охранять
общественный строй государства, его политическую и экономическую систему,
личность, права и свободы граждан и весь правопорядок от преступных
посягательств. Точность достигается в первую очередь использованием терминов.
Лексика уголовного закона терминирована, по нашим наблюдениям, на 42,14%.
Термин применительно к языку права понимается как слово или словосочетание
(образованное на основе подчинительных связей), имеющее юридическое значение,
выражающее правовое понятие, применяемое в процессе познания и освоения явлений
действительности с точки зрения права.
Одной
из характеристик «идеального» термина лингвисты признают его однозначность. К
этому стремится и законодатель при формулировании уголовно-правовых норм.
Значение термина УК РСФСР должно быть равным его понятийному содержанию, т. е.
прямому и однозначному соотношению с обозначаемым явлением.
Требованием
точности обусловлен выбор понятийных и стилистических синонимов терминов, когда
из всех возможных лексических вариантов выбирается один, который на основе
своей адекватности соответствующему значению становится постоянным средством
выражения. Так, слово воровство понимается лингвистами как «хищение чьей-либо
собственности, кража». В уголовном же праве различаются понятия кража, хищение,
для обозначения которых в законе имеются соответствующие термины кража,
хищение, похищение.
Терминами
являются понятийные синонимы исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель,
отражающие точность языка закона.
С
требованием точности наименования преступления связано использование
разговорных элементов в функции терминов: оговор, приискание ,попрошайничество,
промотание. Так, термин промогание, который обозначает воинское преступление,
наиболее точно, в сравнении с терминами кража, хищение, недостача, определяет
данное преступление — «нерасчетливое израсходование, неразумная, пустая
растрата чего-либо». Данные наблюдения позволяют сказать, что термины
существуют как термины только в пределах одной терминосистемы.
Наличие
дублетов в функции терминов рассматривается многими юристами как негативное
явление. По мнению автора, первые слова в приведенных парах более точно и
конкретно называют юридические понятия; вторые, как правило, нуждаются в
уточнении. Термины ответственность — наказание различаются значением.
Ответственность — это «обязанность, необходимость давать отчет в своих
действиях, поступках и Отвечать за их возможные последствия». Наказание — «мера
воздействия, применяемая за какую-либо вину, проступок, преступление».
Терминология
современного закона, защищающего интересы граждан, должна быть доступной,
понятной для всех классов и слоев, социальных групп, наций и народностей
государства, поэтому степень специализации терминов закона незначительна,
примерно 10,3% от общего числа терминов.
Источником
формирования терминов, обозначающих особые юридические понятия, было римское
право, рецептировавшееся в страны Европы. В российском уголовном законе это
латинизмы
заимствованные
прямо из латинского языка: диверсия, кодекс, колония, конфискация, претензия,
рецидивист, симуляция, эксперт или
2)
пришедшие к нам через посредство французского итальянского языков. Отдельные
термины заимствованы из немецкого, арабского, древнегреческого языков. Значение
большинства терминов иноязычного происхождения разъясняется в статьях УК РСФСР
(см. ст.' 24', 30, 35, 77, 78, 162, 247 и др.).
Терминология
уголовного закона системно организована, ее коммуникативно-тематическое задание
определяется назначением закона, который предусматривает виды преступлений, их
конструирующие признаки, вред, причиняемый преступлениями, и определяет
наказание за них.
В
зависимости от соотнесенности и связанности выраженных терминами понятий их
можно условно разделить на несколько рядов (семантических групп), наиболее
многочисленные из которых называют:
виды
преступлений, их конструирующие признаки (эти термины находятся в диспозиции
нормы);
вред,
причиняемый преступлениями (они находятся в гипотезе);
3)
виды наказания (они в санкции). Следует также назвать группы терминов,
обозначающих правоохранительные органы, органы правосудия, процессуальные
действия, физических лиц (обозначенных по их профессии, полу и возрасту, по
отношению к гражданству, по участию в судебном разбирательстве и т. д.).
2.8
Грамматическое оформление терминов
Назначением
Кодекса определяется и специфика грамматического оформления его терминов.
Простые термины, обозначающие виды преступлений и наказания» выражаются, как правило,
отглагольными существительными, напр.: оговор, хулиганство, клевета, убийство,
шпионаж... Значительная часть терминов уголовного закона сформирована на базе
общелитературного языка. Однако нередко в функции терминов отмечаются такие
отглагольные существительные, которые не переходят границу специальной
замкнутости, не характерны для общего употребления:
доведение,
дознание, наказуемость, недонесение, неоказание, отобрание, отчуждение,
понуждение, поставление, промотание, учинить, приискание, угон.
Процесс
дифференциации понятий уголовного права является объективной предпосылкой
использования многословных терминов, стремящихся к предельно точному,
однозначному обозначению понятия. Поэтому в УК РСФСР широко представлены
составные термины, которые образуются по следующим моделям:
прилагательное
+ существительное: необходимая оборона, крайняя необходимость, материальный
ущерб;
им.
падеж сущ.+ + существительное в косвенном падеже: организатор совершения
преступления, мера наказания, передача на поруки, изоляция от общества;
наречие
+ прилагательное + существительное: особо опасный рецидивист, заведомо ложный
донос,
4)
причастие + существительное: проникающее ранение, позорящие сведения; 5)
прилагательное + существительное + (прилагательное + существительное в
косвенном падеже): принудительные меры воспитательного характера,
6)
существительное + причастный оборот: действия, грубо нарушающие общественный
порядок, обстоятельства, смягчающие ответственность.
Спецификой
оформления терминов Уголовного кодекса является:
употребление
в составе термина сравнительной степени прилагательного без сравнения с другим
предметом: менее тяжкие телесные повреждения;
использование
причастия настоящего времени в значении прошедшего: лицо, ранее судимое,
3)
замена страдательного причастия сужденным действительным: лицом, ранее
СУДИВШИМСЯ ,что придает фразе разговорную окраску.
2.9
Оценочная лексика в составе терминов
Термины
уголовного закона, образованные по 1, 3, 4, 6 моделям, как правило, прямо
связаны с выражением оценки: активное участие в групповых действиях, вредные
последствия, дурное обращение с военнопленными, мягкое наказание, особо крупные
размеры, особо опасный рецидивист, хулиганские последствия и др. Но они лишены
экспрессивности, так как в них прежде всего проявляется логическое начало,
правовая оценка. Юристами подобные термины понимаются как оценочные понятия,
представляющие собой специфическую форму отражения правовых явлений,
посредством которой в ряде случаев создаются оптимальные условия для реализации
воли законодателя.
Отмечена
в УК и экспрессивно окрашенная лексика, употребляемая в качестве терминов.
Кара, возложение, посягательство, сокрытие — слова высокой лексики, придающие
тексту закона оттенок официальности. Подстрекатели, пособники, халатность эмоционально
окрашены, они выражают неодобрительное отношение к явлениям; слово сводничество
дано в словаре с пометой презрит.
В
юридической литературе неоднократно поднимался вопрос о многозначности терминов
уголовного закона. Это связано в первую очередь с наличием в нем терминов
оценочного характера, в состав которых входит многозначная оценочная лексика,
требующая уточнения.
Использование
многозначных слов в функции терминов уголовного закона представляет особый
интерес. Примечательным является то, что немногие из них используются в первом
значении, например, наказание, закон, приговор,, заключение, кодекс, опьянение,
производство, разврат, рознь и некоторые другие. У большей же части
многозначных слов, входящих в состав терминов, модифицируются прежние связи и
отношения и развиваются новые, в соответствии с этим большинство многозначных
слов употреблено в одном из производных значений. Однако производное значение
этих слов является основным в языке уголовного закона, что позволяет им
выполнять функции терминов.
Отдельные
многозначные слова используются в составе терминов не в одном, а в нескольких
значениях. Так, в термине оставление противнику... средств ведения войны слово
оставление употреблено в первом значении: «уходя, оставить что-либо».
2,10
Типы полисемии
Перенос
значения слова происходит на основе сходства предметов и их функций и на основе
смежности предметов. Переносное наименование, возникшее на основе сходства
признаков предметов (формы, цвета, места расположения), их характера, функций,
называется метафорой. Ср.: золото — драгоценный металл желтого цвета; золото
волос — перенос наименования по сходству цвета; золото — сердце народное —
перенос по сходству внутренних качеств, ценности. Расколоть — рассечь на части
ударом что-либо; расколоть группу — перенос по сходству функций. Дворник—
человек, следящий за чистотой двора, и дворник (очистительное устройство у
машины) — перенос по сходству функций. Мягкий— легко уступающий при
надавливании, прикосновении и мягкое наказание — перенос по сходству качеств.
Лицо — передняя часть головы человека; лицо дома было веселое — перенос по
сходству места расположения.
Метафоры,
подобные последней (лицо дома), отличаются новизной, оригинальностью и являются
образным средством: драгоценный свидетель.
Следующим
типом полисемии является метонимия. Это переносное значение слова, возникшее на
основе связи, смежности. Смежность предметов может быть 1) временной, когда
называется а) действие и его результат: подозреваемый дает подписку (действие)
— подписка приобщена к делу; пропажа денег (действие) — пропажа не обнаружена;
б) материал и изделие из него:
серебро
(металл) — похищено серебро: чайный сервиз, столовые
ложки;
и 2) пространственной: может быть названо а) место, где происходит действие, и
люди, находящиеся в этом месте: прокурора — здание, в котором находится орган,
осуществляющий надзор за соблюдением законности, и прокуратура — работники
этого органа; б) место, где происходит действие, и само действие:
вход
открыт, но посторонним вход воспрещен; в) действие и человек, производящий его:
защита обвиняемого на суде и защита в лице адвоката.
Разновидностью
метонимии является синекдоха — перенос наименования по признаку количественного
отношения между предметами, когда целое называется по его части: Приметы
преступника: волос черный, вьющийся (разг.). Лицо, совершившее преступление,
несет уголовную ответственность. Подсудимая Отиева показала, что ее сожитель
Яковлев часто говорил о ее сыне: «Мне не нужен лишний рот».
2.11
Многозначные слова в речи юриста
Многозначные
слова широко распространены в языке права. В производном значении они
используются в тексте уголовного закона, в процессуальных актах, в беседе
адвоката с клиентом, в вопросах, которые следователь и судья задают
допрашиваемому. Но наиболее часто они употребляются судебными ораторами.
Из
всех типов полисемии чаще других в речи встречается метафора. В письменной речи
юриста и в вопросах следователя и судьи во время допроса используются только
привычные метафоры, ставшие единственно возможным наименованием предмета, типа
грубое нарушение общественного порядка, строгое (или мягкое) наказание,
холодное оружие, вредные последствия и др. Образные метафоры здесь недопустимы
вследствие официальности юридической речи.
В
судебных прениях, с психологическим и эмоциональным напряжением ораторов,
наоборот, не только необходимы, но и неизбежны яркие, оригинальные метафоры,
создающие зрительный образ, убеждающие судей в правильности мысли, высказанной
оратором. Отношения супругов Максименко Н. И. Холев исследует с помощью метафоры:
«Но, быть может, чувства эти отцвели и поблекли и для молодых супругов
наступила затем- «осень любви»? Так ли это?» В. Д. Спасович использует метафору
для характеристики особенностей судебного исследования: «Но, господа судьи,
судебное исследование имеет свои громкие прерогативы, оно входит с заднего
крыльца и наблюдает
Использование
метафор помогло С. А. Андреевскому показать роль защиты в процессе по
запутанному делу Мироновича: «Мы желали бы предложить вам честное пособие
нашего опыта, дать ' вам в руки ясный светильник, в котором бы вы вместе с нами
, обошли все дебри следственного производства и вышли бы из него путем правды».
О жизни Прасковьи Качки, совершившей убийство, Ф.ТИ. Плевако рассказал также с
помощью метафор:
«Не
следует скупиться на метафоры, — советовал П. С. Пороховщиков, — но надо
употреблять или настолько привычные для всех, что они уже стали незаметными,
как, например: рассудок говорит, закон требует, под давлением нужды, строгость
наказания и т.п., или новые, своеобразные, неожиданные- Удачная метафора
вызывает восторг у слушателей». Посмотрите, как талантливо В. И. Жуковский использовал
«сухую» метафору, и она ;
дала
объективную оценку действиям подсудимой, обвиняемой в подлоге векселей на
крупную сумму: адвокат «живописал» клиентку «среди майского аромата и весенних
фиалок». «Фиалки?.. фиалки?.. — с своеобразною своею «комичною» манерой
произнес несколько раз Владимир Иванович, как бы что-то нюхая в . воздухе. —
Да, милостивые государи, тут действительно пахнет.»
Только
не фиалками, тут- подлогом пахнет». Однако надо помнить, что даже образные
метафоры от частого употребления превращаются в речевые штампы.
2.12
Сочетаемость многозначных слов
Многозначное
слово может иметь различную лексическую сочетаемость в зависимости от его
значения. Так, погашенная в значении «прекратившая свечение» сочетается со
словами лампа, лампочка, свеча, звезда, искра, лампада (а также погашенный
свет, костер и т. д.), это же слово в значении «потерявший силу» сочетается со
словами судимость, облигация, марка (а также погашенный долг, заем}.
Подписка
обозначает «взнос денег на право получения чего-либо» и сочетается со
словоформами газеты, на журналы, на книги и др., если же обозначает «письменное
обязательство», то сочетается с падежной формой о невыезде.
Слово
меры как «средство для осуществления чего-либо» сочетается с падежными формами,
наказания, взыскания, воздействия, поощрения; по улучшению, по предотвращению,
по уничтожению, по наведению порядка; против нарушения..; с глаголами
применять, принимать, изыскивать, одобрять. Кроме того, слово мера входит в
составные юридические термины мера воздействия, мера пресечения, мера
наказания, имеющие ограниченную сочетаемость: применить меры воздействия,
избрать меру пресечения {меру пресечения оставить прежней), определить меру
наказания (применить, назначить), в результате принятых мер.
Незнание
сочетаемости ведет к речевым ошибкам. Так, слово приговор в именительном падеже
сочетается с прилагательными строгий, справедливый, оправдательный; в
родительном падеже сочетается с существительными текст, вынесение, обжалование,
справедливость; в винительном падеже сочетается с глаголами вынести,
постановить, провозгласить, обжаловать.
2.
13 Ошибки, связанные с употреблением многозначных слов
Смысловая
точность — одно из главных условий, обеспечивающих практическую ценность
процессуальных актов. Например многозначное слово объяснение в процессуальных
актах, как правило, уточняется определением алкогольное. Однако случается что,
излагая действия обвиняемого или подсудимого, следователь или судья не
учитывает многозначности слов, что создает комизм: Лашуков с не установленным
лицом, совершил ограбление
г-на
Юшко (варианты правки: Лашуков и неустановленно лицо или Лашуков совместно с
неустановленным лицом). В при-1 мере По дороге мы растерялись. Я вышла на
Сурикова, а они м | вышли и поехали дальше многозначное слово растерялись
вносит в текст двусмысленность (надо: потеряли друг друга). В предложении
Принятыми мерами преступник был задержан в результате пропуска слова нарушена
сочетаемость многозначного слова меры. Исправим: В результате принятых мер...
Нежелательно
повторение многозначных слов, так как они создают многословие, путаницу,
неуместный комизм: Потерпевшая Рюмина показала, что различные прохожие лица
закрывали своими головами лица виновных лиц, а потому она почти ничего
разглядеть не могла (следует убрать первое слово лица и форму лип).
2.14
Омонимы
От
многозначных слов следует отличать о м о н и мы, которые внешне напоминают
многозначные слова по произношению и написанию, но не имеют ничего общего в
значении. Ср.: следствие — «то, что следует из чего-либо, вывод или результат»
и следствие — «собирание и проверка доказательств по уголовному делу».
Пост—
«место, пункт, откуда можно наблюдать за чем-либо» и пост — «предписываемое
церковными правилами воздержание от мясной и молочной пищи». Значит, омонимы —
это слова, одинаково звучащие, но совершенно разные по смыслу. Омонимы могут
быть полными, если выражены одной частью речи и совпадают между собой во всех
грамматических формах, напр.: привод— «принудительное доставление кого-либо в
органы расследования» и привод — «устройство для приведения в действие
какого-либо механизма». Оба омонима — имена существительные мужского рода,
изменяются по числам, склоняются.
Если
же слова совпадают в некоторых формах, то это неполные омонимы. Среди них
различаются омоформы и омофоны.
Омоформы
выражаются чаще всего разными частями речи и совпадают в звучании лишь в
отдельных формах: простой — «несложный, нетрудный» (имя прилагательное) и
простой— «непредвиденная остановка в работе» (имя существительное). Попугай —
«тропическая лесная птица» и попугаи— «немного попугать» (глагол повелительного
наклонения). Омофоны — это фонетические омонимы, которые произносятся
одинаково, но пишутся по-разному: изморозь — «похожий на иней снегообразный
осадок» и изморось — «очень мелкий дождь». Гриб — «низшее растение,
размножающееся спорами» и грипп — «острое вирусное заболевание». Код — «система
условных знаков» и кот — «домашнее животное».
Особо
стоят омографы — слова, одинаково изображаемые на письме, но разные по значению
и произношению (различаются местом ударения): проволочка— проволочка, рожки —
рожки, мою — мою, атлас — атлас и многие другие.
С
чем связано появление омонимов в языке? В первую очередь — с результатом
расщепления многозначных слов, с образованием новых слов на базе уже существующих:
городище — «место древнего поселения» и городище —-«большой город». От слова
завод (крупное промышленное предприятие) образовался омоним завод —
«приспособление в механизме для приведения его в действие».
И
второй основной причиной появления омонимов являются заимствования из других
языков: русское клуб (большой клубок) и английское club — клуб— «общественная
организация, объединяющая людей». Латинское nota — нота — «условный графический
знак музыкального звука» и латинское же nota — «официальное дипломатическое
письменное обращение правительства одного государства к другому». Персидское
sah mat (шах умер) — мат— «проигрышное положение в шахматной игре» и английское
mat — мат — «плетеная подстилка из какого-либо грубого материала». Французское
motif — мотив — «побудительная причина, основание к какому-либо поступку» и
французское же motif — «напев, мелодия». Кроме сказанного, омонимы возникают в
результате образования большого количества аббревиатур: КГУ— Красноярский
(Казанский) госуниверситет; КП— «командный пункт», «консультационный пункт»,
«контрольный пункт» и др.
В
толковых словарях омонимы представлены разными словарными статьями каждый из
омонимов может оказаться многозначным словом.
3.
Чем отличается судебная речь от юридической.
3.1
Искусство речи на суде.
Четыре
вопроса возникают обыкновенно пред каждым из таких лиц: что такое искусство
речи на суде? какими "свойствами надо обладать, чтобы стать судебным
оратором? какими средствами и способами может располагать последний? в чем
должно состоять содержание речи и ее подготовка? Судебная речь, по его мнению,
есть продукт творчества, такой же его продукт, как всякое литературное или
поэтическое произведение. В основе последних лежит всегда действительность,
преломившаяся, так сказать, в призме творческого воображения. Но такая же
действительность лежит и в основе судебной речи, действительность по большей
части грубая, резкая. Разница между юридической и судебного оратора состоит
главным образом в том, что они смотрят на действительность с разных точек
зрения и сообразно этому черпают из нее соответствующие краски, положения и
впечатления, перерабатывая их затем в доводы обвинения или защиты или в рамки
закона образы. «Молодая помещица,—говорит оратор,—дала пощечину слишком смелому
поклоннику. Для сухих законников это—статья Устава о наказаниях,—преследование
в частном порядке,—три месяца ареста; мысль быстро пробежала по привычному пути
юридической оценки и остановилась.. Ночью на улице ограбили прохожего, сорвали
с него шубу... Опять все просто, грубо, бессодержательно: грабеж с
насилием,—арестантские отделения или каторга до шести лет.
Человек
образованный и впечатлительный не мог бы найти основы для художественной речи.
Исходная точность искусства заключается в умении уловить частное, отметить то,
что выделяет известный предмет из ряда подобных. Для внимательного и чуткого
человека Каждом незначительном деле найдется несколько тихих характерных черт,
в них всегда есть готовый материал для литературной обработки, а судебная речь,
по удачному выражению оратора, «есть литература на лету». Отсюда, собственно,
вытекает и ответив второй вопрос:
что
нужно для того, чтобы быть судебным оратором? Наличие прирожденного таланта,
как думают многие, вовсе не есть непременное условие, без которого нельзя
сделаться оратором. Это признано еще в старой аксиоме, говорящей, что oratores
hunt. Талант облегчает задачу оратора, но его одного мало: нужны умственное
развитие и умение владеть словом, что достигается вдумчивым упражнением. Кроме
того, другие личные свойства оратора, несомненно, отражаются на его речи. Между
ними, конечно, одно из главных мест занимает его темперамент. Блестящая
характеристика темпераментов, сделанная Кантом, различавшим два темперамента
чувств (сангвинический и меланхолический) и два темперамента деятельности
(холерический и флегматический), нашла себе физиологическую основу в труде
Фулье «О темпераменте и характере». Она применима ко всем говорящим публично.
Разность темпераментов и вызываемых ими настроений говорящего обнаруживается
иногда даже помимо его воли в жесте, в тоне голоса, в манере говорить и способе
держать себя на суде. Типическое настроение, свойственное тому или другому
темпераменту оратора, неминуемо отражается на его отношении к обстоятельствам,
о которых он говорит, и на форме его выводов. Трудно представить себе
меланхолика и флегматика, действующими на слушателей исполненною равнодушия,
медлительной речью или безнадежной грустью, «уныние на фронт наводящею», по
образному выражению одного из приказов императора Павла. Точно так же не может
не сказываться в речи
оратора
его возраст. Человек, «слово» и слова которого были проникнуты молодой
горячностью, яркостью и смелостью, с годами становится менее впечатлительным и
приобретает больший житейский опыт. Жизнь приучает его, с одной стороны, чаще,
чем в молодости, припоминать и понимать слова Екклесиаста о «суете сует», а с
другой стороны, развивает в нем гораздо большую уверенность в себе от сознания,
что ему—старому испытанному бойцу—внимание и доверие оказываются очень часто
авансом и в кредит, прежде даже чем он начнет свою речь, состоящую нередко в
бессознательном повторении самого себя. Судебная речь должна заключать в себе
нравственную оценку преступления, соответствующую высшему мировоззрению
современного общества. Но нравственные воззрения общества не так устойчивы и
консервативны, как писаные законы. На них влияет процесс то медленной и
постепенной, то резкой и неожиданной переоценки ценностей. Поэтому оратор имеет
выбор между двумя ролями: он может быть послушным и уверенным выразителем
господствующих воззрений, солидарным с большинством общества; он может,
наоборот, выступить в качестве изобличителя распространенных заблуждений,
предрассудков, косности или слепоты общества и идти против течения, отстаивая
свои собственные новые взгляды и убеждения. В избирании одного из этих путей,
намеченных, неминуемо должны сказываться возраст оратора и свойственные ему
настроения.
Содержание
судебной речи играет не меньшую роль, чем искусство в ее построении. У каждого,
кому предстоит говорить публично и особливо на суде, возникает мысль: о чем
говорить, что говорить и как говорить? На первый вопрос отвечает простой
здравый рассудок и логика вещей, определяющая последовательность и связь между
собою отдельных действий. Что говорить — укажет та же логика, на основе точного
знания предмета, о котором приходится повествовать. Там, где придется говорить
о людях, их страстях, слабостях и свойствах,
Название
ветхозаветной библейской книги, приписываемой Соломону-
житейская
психология и знание свойств человеческой природы помогут осветить внутреннюю
сторону рассматриваемых отношений и побуждений. При этом надо заметить, что
психологический элемент в речи не должен выражаться в так называемой «глубине
Психологического анализа», в разворачивании человеческой души и в копанье в ней
для отыскания очень часто совершенно произвольно предполагаемых в ней движений
и побуждений. Фонарь для освещения этих глубин уместен лишь в руках великого
художника-мыслителя, оперирующего над им же самим созданным образом. Уж если
подражать, то не Достоевскому, который буравит душу, как почву для
артезианского колодца, а удивительной наблюдательности Толстого, которую
ошибочно называют психологическим анализом. Наконец, совесть должна указать
судебному оратору, насколько нравственно пользоваться тем или другим освещением
обстоятельств дела и возможным из их сопоставления выводом. Здесь главная роль
в избрании оратором того или другого пути принадлежит сознанию им своего долга
перед обществом и перед законом, сознанию, руководящемуся заветом Гоголя: «Со
словом надо обращаться честно». Фундаментом всего этого, конечно, должно
служить знакомство с делом во всех его мельчайших подробностях, причем трудно
заранее определить, какая из этих подробностей приобретет особую силу и значение
для характеристики события, лиц, отношений... Для приобретения этого знакомства
не нужно останавливаться ни перед каким трудом, никогда не считая его
бесплодным, «Те речи которые кажутся сказанными просто, в самом деле составляют
плод широкого общего образования, давнишних частых дум о сущности вещей долгого
опыта и — кроме всего этого — напряженной работы над каждым отдельным делом».
Все эти виды лжи могут находить себе место в судебной речи, внутренне искажая
ее и ослабляя ее силу, ибо неискренность чувствуется уже тогда, когда не стала
еще, так сказать, осязательной... Приводим ряд слов и оборотов, вошедших в
последнее время в практику судоговорения без всякого основания и оправдания и
совершенно уничтожающих чистоту слога. Таковы, например, слова—фиктивный
(мнимый), инспирировать (внушать), доминирующий, симуляция, травма,
прекарность, базировать, варьировать, таксировать (вместо наказывать),
корректив, дефект, анкета, деталь, досье (производство), адекватно,
аннулировать, ингредиент, инсценировать и т. д. Конечно, есть иностранные
выражения, которых нельзя с точностью перевести по-русски. Таковы приводимые
оратором — абсентеизм, лояльность, скомпрометировать; но у нас употребляются
термины, смысл которых легко передаваем на русском языке. В моей судебной
практике я старался заменить слово alibi, совершенно непонятное огромному
большинству присяжных, словом инобытность, вполне соответствующим понятию
alibi,— и название заключительного слова председателя к присяжным—резюме —
названием «руководящее напутствие», характеризующим цель и содержание речи
председателя. Эта замена французского слова resume, как мне казалось, встречена
была многими сочувствен-
но.
Вообще привычка некоторых из наших ораторов избегать существующее русское
выражение и заменять его иностранным или новым обличает малую вдумчивость в то,
как следует говорить. Новое слово в сложившемся уже языке только тогда
извинительно, когда оно безусловно необходимо, понятно и звучно. В одной не
слишком длинной обвинительной речи о крайне сомнительном истязании
приемыша-девочки женщиной, взявшей ее на воспитание, судьи и присяжные слышали,
такие отрывки: «Показания свидетелей в главном, в существенном, в основном
совпадают; развернутая перед вами картина во всей своей силе, во всем объеме,
во всей полноте изображает такое обращение с ребенком, которое нельзя не
признать издевательством во всех формах, во всех смыслах, во всех отношениях;
то, что вы слыхали, это ужасно, это трагично, это превосходит всякие пределы,
это содрогает все нервы, это поднимает волосы дыбом»... К недостаткам судебной
речи оратора, в свою очередь, относит «сорные мысли», то есть общие места,
избитые (и не всегда верно приводимые) афоризмы, рассуждения о пустяках и
вообще всякую не идущую к делу «отсебятину», как называли в журнальном мире
заполнение пустых мест в книге или газете. Он указывает, затем, на
необходимость пристойности. «По свойственному каждому из нас чувству изящного,—
пишет он,— мы бываем впечатлительны к различию приличного и неуместного в чужих
словах; было бы хорошо, если бы мы развивали эту восприимчивость и по отношению
к самим себе». Но этого, к великому сожалению тех, которые помнят лучшие нравы
в судебном ведомстве, нет. Современные молодые ораторы, по свидетельству
автора, без
стеснения
говорят о свидетельницах: содержанка, любовница, проститутка, забывая, что
произнесение этих слов составляет уголовный проступок и что свобода судебной
речи не есть право безнаказанного оскорбления женщины: В прежнее время этого не
было. Жизнь постоянно показывает, как последовательность ума уничтожается или
видоизменяется под влиянием голоса сердца. Но что же такое этот голос, как не
результат испуга, умиления, негодования или восторга перед тем или другим
образом? Вот почему искусство речи на суде заключает в себе уменье мыслить, а
следовательно, и говорить образами. Разбирая все другие риторические обороты и
указывая, как небрегут некоторыми из них наши ораторы, например вступление в
речь знаменитого Chaix-d'Est-Ange по громкому делу Ла-Ронсиера, обвинявшегося в
покушении на целомудрие девушки, отмечая в отдельной графе, рядом с текстом,
постепенное употребление защитником самых разнообразных оборотов речи.
Особенно
слабо разработана психология свидетельских показаний и те условия, которые
влияют на достоверность, характер, объем и форму этих показаний.. Несомненно,
что перед юристом-практиком они возникают нередко, и необходимо, чтобы
неизбежность того или другого их решения не заставала его врасплох. Решение это
не может основываться на бесстрастной букве закона;
в
нем должны найти себе место и соображения уголовной политики, и повелительный
голос судебной этики, этот поп scripta, sed nata lexical. Выставляя эти
вопросы, усложняет задачу оратора, но вместе с тем облагораживает ее.
3.2
Сравнительная речь двух юристов
Обращаясь
к некоторым специальным советам, даваемым автором адвокатам и прокурорам,
приходится прежде всего заметить, что, говоря об искусстве речи на суде, он
напрасно ограничивается речами сторон. В первые годы по введении судебной
реформы в петербургском и московском судебных округах, блестяще опровергая
унылые предсказания, что для нового дела у нас не найдется людей, выдвинулись
на первый план четыре выдающихся судебных оратора. Это были, Плевако и Урусов в
Москве. Несмотря на отсутствие предварительной технической подготовки, они
проявили на собственном примере всю даровитость славянской натуры и сразу стали
в уровень с лучшими представителями западноевропейской адвокатуры.
Они
-не походили друг на друга ни внешностью, ни душевным складом, ни характерными
особенностями и свойствами своих способностей у Урусова
спокойная
речь его с тонкими модуляциями. В его движениях и жестах сквозило, прежде
всего, изысканное воспитание европейски образованного человека. Даже ирония
его, иногда жестокая и беспощадная, всегда облекалась в форму особенной
вежливости. В самом разгаре судебные прений казалось, что он снисходит к своему
противнику и с некоторой брезгливость» разворачивает и освещает по-своему
скорбные или отталкивающие страницы дела.
Иным
представлялся Плевако. Его движения были неровны и подчас неловки; неладно
сидел на нем адвокатский фрак, а при шепетывающий голос шел, казалось, вразрез
с его при' званием оратора. Но в голосе звучали ноты силы к страсти, что он
захватывал слушателя и покоряв его себе. Противоположность барину Урусову, Он
не «удостаивал» дела своим «просвеияным вниманием» подобно Урусову, а
вторгался» в него, как на арену борьбы, расточая удары направо и налево,
волнуясь, увлекаясь) в вкладывая в него чаяния своей мятежной души. И сел) в
Урусове чувствовался прежде всего талантливый адвокат, точно определивший и
измеривший поле су дебют битвы, то в Плевако, сквозь внешнее обличие защитника
выступал трибун, и которому мешала ограда конкретного случая, стесняв его взмах
его крыльев со всей присущею им силой.
Различно
было и проявление особенностей их ораторского труда. Особенным свойством
судебных речей Урусова была выдающаяся рассудочность. Отсюда чрезвычайная
логичность всех его построений, тщательный авали данного случая с тонкою
проверкой удельного веса улики или доказательства, во вместе с тем отсутствие
общих начал и отвлеченных положений. Но зато на этой почве он был искусный
мастер блестящих характеристик действующих лиц я породившей их общественной
среды. Наряду с таким характеристиками блистал его живой и подчас ядовитый
юмор, благодаря которому пред слушателями, как на экране волшебного фонаря,
трагические и мрачные образы сменялись картинками, заставлявшими невольно
улыбнуться над человеческой глупостью и непоследовательностью. Остроумные:
выходки
Урусова иногда кололи очень больно, хотя он всегда знал в этом отношении
чувстве меры. Он был поэтому иногда очень горяч своих возражениях, хотя всегда
умел соблюсти вкус и порядочность в приемах. Я помню, как- в роли обвинителя,
возражая защитнику, усиленно напиравшему на безвыходность денежного положения
подсудимого, внушавшую, ему мысль зарезать своего спутника, Урусов вдруг, в
разгаре речи, остановился, оборвав свои соображения, замолк, в каком-то
колебании — и перешел к другой стороне дела. Во время перерыва заседания, на
мой вопрос о том, что значила эта внезапная пауза? не почувствовал ли он себя,
дурно? — он отвечал: «Нет! не то,— но мне вдруг чрезвычайно захотелось сказать,
что я совершенно согласен С защитником в том, что подсудимому деньги были
нужны. до зарезу,—и я не сразу справился с собою, чтобы не, допустить себя до
этой неуместной игры слов»...
Но:
если речь Урусова пленяла своей выработанной, стройностью, то зато ярко
художественных. образов в ней было мало: он слишком тщательно анатомировал
действующих лиц и самое событие, подавшее повод к процессу, и заботился о том,
чтобы точно следовать начертанному им заранее фарватеру. Из этого вытекала
некоторая схематичность, проглядывавшая почти во всех его речах и почти не
оставлявшая места для ярких картин, остающихся в памяти еще долго после того,
как красивая логическая постройка выводов и заключений уже позабыта.
И
совсем другим дышала речь Плевако. В ней, всегда над житейской обстановкой
дела, с его уликами и доказательствами, возвышались, как маяк, общие начала, то
освещая путь, то помогая его отыскивать. Стремление указать внутренний смысл
того или иного явления или житейского положения заставляло Плевако брать краски
из существующих поэтических образов или картин или рисовать их самому с тонким
художественным чутьем и, одушевляясь ими, доходить до своеобразного лиризма,
производившего не только сильное, но иногда неотразимое впечатление. В его
речах не было места юмору или иронии, но часто, в особенности, где дело шло об
общественном явлении, слышался с трудом сдерживаемый гнев или страстный призыв
к негодованию. Вот одно из таких мест в речи по делу игумений Митрофании:
«Путник,
идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нравственному
руководительству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и
думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон. подымает
настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела! Вместо храма — биржа,
вместо молящегося люда — аферисты и скупщики поддельных документов, вместо
молитвы — упражнение в составлении вексельных текстов, вместо подвигов добра —
приготовление к лживым показаниям — вот что скрывалось за стенами. Выше, выше
стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру было не видно дел, которые вы
творите под покровом рясы и обители!» Некоторые из его речей блистают не
фейерверком остроумия, а трещат и пылают, как разгоревшийся костер. «Подсудимая
скажет вам,— кончается та же речь:—да, я о многом не знала, что оно
противозаконно. Я женщина.— Верим, что многое, что написано в книгах закона,
вам неведомо. Но ведь в этом же законе есть и такие правила, которые
давным-давно приняты человечеством как основы нравственного и Правового
порядка. С вершины дымящегося Синая сказано человечеству: «Не укради»... вы не
могли не знать этого, а что вы творите? — Вы обираете до нищеты прибегнувших к
вашей помощи. С вершины Синая сказано: «Не лжесвидетельствуй»,— а вы посылаете
вверивших вам свое спасение инокинь говорить неправду и губите их совесть и
доброе имя. Оттуда же запрещено всуе призывать имя Господне, а вы, призывая Его
благословение на ваши подлоги и обманы, дерзаете хотеть обмануть правосудие и
свалить с себя вину на неповинных. Нет, этого вам не удастся: наше правосудие
молодо и сильно, и чутка судейская совесть!»
Из
этих свойств двух выдающихся московских ораторов вытекало и отношение их к
изучению дела. Урусов изучал дело во всех подробностях, систематически разлагая
его обстоятельства на отдельные группы по их значению и важности. Он любил
составлять для себя особые таблицы, на которых в концентрических кругах бывали
изображены улики и доказательства. Тому, кто видел такие таблицы пред
заседанием, было ясно, при слушании речи Урусова, как он переходит в своем
анализе и опровержениях постепенно от периферии к центру обвинения, как он
накладывает на свое полотно сначала фон, потом легкие контуры и затем
постепенно усиливает краски. Наоборот, напрасно было бы искать такой
систематичности в речах Плевако. В построении их никогда не чувствовалось
предварительной подготовки и соразмерности частей. Видно было, что живой
материал дела, развертывавшийся передним в судебном заседании, влиял на его
впечатлительность и заставлял лепить речь дрожащими от волнения руками
скульптора, которому хочется сразу передать свою мысль, пренебрегая отделкою
частей и по нескольку раз возвращаясь к тому, что ему кажется самым важным в
его произведении. Не раз приходилось замечать, что и в ознакомление с делами он
вносил ту же неравномерность и, отдавшись овладевшей им идее защиты,
недостаточно внимательно изучал, а иногда, и вовсе не изучал подробностей. Его
речи по большей части носили на себе след неподдельного вдохновения. Оно
овладевало им, вероятно, иногда совершенно неожиданно и для него самого. В эти
минуты он был похож на тех русских сектантов мистических вероучений, которые во
время своих радений вдруг приходят в экстаз и объясняют то тем, что на них «дух
накатил». Так «накатывала» и на Плевако. Фактическая сторона речи Плевако была,
как и пологая ожидать, по перекрестному допросу, доводы слабы, но зато картина
родней, благоухала , благодаря творениям легкомысленной доверчивостью -так
часто переходит в преступное пособничестве, была превосходна. Заключая свою
загадку.
Различно
было и отношение каждого из них к великим благам судебной реформы. Для Урусова
— эападноевропейца в душе — Судебные уставы были сколком и проявлением одной из
сторон дорогой его мечтам и еще не испытанной нами западной политической жизни,
а суд присяжных являлся учреждением, пред которым, за неимением лучшего, можно
было проявить свой ораторский талант и блеск своего общего образования. Для
Плевако—Судебные уставы были священными вратами, чрез которые в общественную
жизнь входила пробужденная русская мысль и народное правосознание. Для него суд
присяжных являлся не только чем-то, напоминавшим старину, но и исходом для
народного духа, призванного проявить себя .в вопросах совести и в защите
народного мировоззрения на коренные начала общественного уклада, Поэтому он
гораздо больше, чем Урусов, изучал .Судебные уставы, вникая в нравственное и
историческое содержание их, отдельных частей и рассыпая в своих судебных речах
и кассационных аргументах глубокие по, мысли, прекрасные по форме, определения
значения и внутреннего смысла .наших процессуальных институтов. Его взгляды и теории
не всегда можно было разделить: проза буквы закона иногда лишала возможности
согласиться с увлекательностью его положений и с его восторженными надстройками
над Судебными уставами. Не думаю, однако, чтобы ему можно было когда-либо
сделать упрек,, обращенный мною однажды в шутливой форме к Урусову, и который
он впоследствии добродушно вспоминал в своих письмах ко мне. «Поменьше бы
таблиц, побольше бы уставов»,— сказал я ,ему, председательствуя в одном большом
деле и рассматривая в перерыв заседания его излюбленные таблицы,
концентрических кругов. Теоретически ставя суд присяжных очень высоко, Урусов
не верил ни в их непогрешимость, ни в свойственный им здравый смысл... Он
допускал это лишь постольку, поскольку был согласен с приговором; в противном
случае в речах и кассационных жалобах своих он не особенно скупился на ироническую
критику не всегда удачных по форме ответов присяжных на поставленные им
вопросы. Да и в речах его довольно часто и не без пользы для дела звучало
поучение присяжным, конечно, более талантливое, чем то, которое давалось
обыкновенно в бесцветных «руководящих напутствиях» председателей. В его речах к
присяжным :
всегда
сквозило широкое образование человека, знакомого в главных чертах с правовыми
вопросами, который популяризировал свой взгляд на дело в целях влияния на
собравшихся пред ним случайных людей, к низшей степени разнообразного развития
которых он искусно приноровлял изложение хода своего мышления.
Иным
было отношение к присяжным Плевако — отношение, если можно так выразиться,
проникновенное и подчас умиленное. Для него они были указанные судьбою носители
народной мудрости и правды. Он был далек от поучения их и руководства ими. Не
отделяя себя от них, он входил своим могучим словом в их среду и сливался с
ними в одном, им возбужденном, чувстве, а иногда и в вековом миросозерцании.
Не
похоже было у них и начало их судебной карьеры. Плевако сразу пошел на
адвокатскую деятельность и приобретал известность понемногу. Урусов вначале
искал службы, готов был стать судебным следователем, и лишь счастливая судьба,
в лице прокурора судебной палаты, убоявшегося его молодости и неопытности, не
дала заглохнуть его силам в провинциальной глуши и толкнула его в адвокатуру.
Но зато здесь его с первых же шагов ждал огромный, неслыханный дотоле, успех.
Войдя в залу судебного заседания Московского окружного суда по делу Мавры
Волоховой, обвиняемой в убийстве мужа, как скромный кандидат на судебные
должности, назначенный защищать, он вышел из нее сопровождаемый слезами и
восторгом слушателей и сразу повитый славой, которая затем, в течение многих
лет, ему ни разу не изменила. Я был в заседании по этому делу и видел, как
лямка кандидатской службы, которую был обречен тянуть Урусов, сразу
преобразилась в победный лавровый венок. Несмотря на сильное обвинение, на
искусно сопоставленные улики и на трудность иного объяснения убийства, чем то,
которое давалось в обвинительном акте, Урусов восторжествовал на всех пунктах.
Нет сомнения, что ему приходилось во время его долгой адвокатской карьеры
говорить речи, не менее удачные и, быть может, гораздо более обработанные. Но.
конечно, никогда не производил он своим чарующим голосом, изящной простотою
речи, искренностью тона и силою критического анализа улик более сильного
впечатления. Им овладело вдохновение судебной борьбы, развитое и обостренное
глубоким убеждением в правоте дела. Это слышалось, это чувствовалось. Умное, но
некрасивое лицо его, с широким носом, засветилось внутреннею красотою, а
сознание своей силы и влияния на слушателей окрылило Урусова, и речь его
летела, ширясь, развиваясь и блистая яркими вспышками находчивости и остроумия.
Когда он кончил и суд объявил перерыв, публика довольно долго сидела тихо и
молчаливо, как будто зачарованная. Прокурор не возражал, председательское слово
было кратко, и присяжные недолго совещались, чтобы произнести оправдательный
приговор. Когда подсудимая была объявлена свободной, публика дала волю своему
восторгу. Волохову окружили, давали ей деньги, поздравляли. На Урусова сыпались
ласковые слова, приветы, к нему протягивались руки, искавшие его рукопожатия, и
я сам видел простых людей, целовавших его руку. Вчерашний скромный аспирант на
должность следователя где-нибудь в медвежьем уголке с ее разъездами. ночевками
в волостных правлениях или у станового, с ее невидимой кропотливой работой и
однообразием, со вскрытиями и осмотрами, не глядя ни на какую погоду,— сразу
занял выдающееся —. и надолго первое в Москве — место в передовых рядах русской
адвокатуры, которая праздновала тогда свой медовый месяц. Речь Урусова по делу
Волоховой уподобилась звукам индийского гонга, которые растут и усиливаются по
мере того, как расширяется объем их волнообразного движения. Впечатление от
нее, вызываемые ею мысли о невиновности подсудимой и страстное желание ее
оправдания нарастали все более и более во время судебной процедуры, следовавшей
за речью, и накоплялись, как электрический заряд в огромной лейденской банке.
Слова: «Нет, не виновна!»—разрядили эту банку в одном общем взрыве восторга и
умиления. На другой день весь город говорил об успехе Урусова, дела одно
другого интереснее посыпались как из рога изобилия — и он стал часто выезжать в
провинцию для уголовных защит. Из московских его дел в первые месяцы его
деятельности многим осталось памятным дело о со противлении и Противодействии
властям, по которому обвинялся кондитер Морозкин, не хотевший допустить
полицейских чинов к- осмотру торгового помещения, который он считал несогласным
с законом. Дело в сущности сводилось к оскорблению на словах, но ему почему-то
была придана суровая окраска и значение «признака времени», будто бы
состоявшего в колебании авторитета власти. Урусов необыкновенно искусно
воспользовался присущим ему юмором,— под мягким по форме прикосновением
которого иногда чувствовалось острое жало,—-чтобы обратить в шутку грозные
очертания обвинения против Морозкина. Сказав в самом приступе в своей речи:
«Господа присяжные! Такого-то числа в Москве случилось необыкновенное-
происшествие: кондитер Морозкин арестовал почти всю московскую полицию!» и т.
д., он продолжал все в том же строго выдержанном тоне. В большинстве случаев
судьи относились с особым .вниманием к речам Урусова и признавали, что талант
имеет право иногда расправить свои крылья за пределы - условных и формальных
рамок. Люди разного склада, Урусов и Плевако, встретились через несколько лет
Рязани на громком процессе, где перед присяжными предстали принадлежавшие к
высшему местному обществу полковник и его возлюбленная, употребившие средство,
чтобы погасить- молодую жизнь, или данную и обличавшую Их близость. Это был бой
гигантов слова: защита одной противоречила защите другого, так как обвиняемые
складывали не только тяжесть своего поступка, но и побуждения к нему друг на
друга. Трудно отдать преимущество в этом состязании кому-либо из двух бойцов.
Все, что могли дать красота, блеск я архитектурная гармония изложения и даже
мало свойственный Урусову пафос для того, чтобы «склонить непокорную выю
обвиняемого под железное ярмо уголовного законодательства—все это было дано
Урусовым..
Две
точки зрения существуют на уголовную защиту. Она есть общественное служение,—
говорят одни. Уголовный защитник должен быть, по словам Квинтилиана, «муж
добрый, опытный в слове», вооруженный знанием и глубокой честностью,
бескорыстный и независимый в убеждениях, стойкий и солидарный с товарищами; он
правозаступник, но не слуга своего клиента и не пособник ему в стремлении уйти
от заслуженной кары правосудия;
он
друг, он советчик человека, которым, во его мнению, или виновен вовсе или вовсе
не так и не в том виновен, как я в чем его обвиняют. Не будучи слугою клиента,
он, однако, в своем общественном служении — слуга государства, и вта роль
почтенна, так как нет такого преступника » падшего человека, в котором
безвозвратно был бы затемнен человеческий образ и по отношению к которому было
бы совершенно бесполезно выслушать слово снисхождения. Уголовный защитник,—
говорят другие,— есть производитель труда, представляющего известную ценность,
оплачиваемого в зависимости от тяжести работы и способности работника. Как для
врача в его практической деятельности не может быть дурных в хороших людей,
заслуженных и незаслуженных болезней, а есть больные, страдания которых надо
облегчить, так и для защитника нет чистых к грязных, правых и неправых дел, а
есть лишь даваемый обвинением повод противопоставить доводам прокурора всю силу
и тонкость своей диалектики, служа ближайшим интересам клиента и ее заглядывая
на далекий горизонт общественного блага.
.
Элемент общественного служен— преобладал в деятельности Плевако. Он отдавал нередко
оружие своего сильного слова на защиту «униженных и оскорбленных», на
предстательство за бедных, слабых и темных людей, нарушивших закон по
заблуждению или потому, что с ними поступили хотя и легально, но «не по Божью».
Достаточно вспомнить дело о расхищении капитала киевских старообрядцев или
знаменитое дело плеторических крестьян, выступление по которому Плевако было,
по условиям и настроениям того времени, своего рода гражданским подвигом. Он
являлся и в роли обвинителя, когда за спиною отдельных личностей виднелся такой
порядок вещей, которому в интересах общественного добра надо было наносить,
выражаясь словами Петра Великого, «немилостивые побои». Таковы две его речи по
делу игумений Митрофании, и в особенности вторая, напоминающая широкую и
быструю реку, уносящую возражения противника, как брошенные в нее ветви. Урусов
был скорее врач у постели больного, тот врач, который. иногда, приложив все
свое искусство к лечению и достигнув блестящего исцеления, едва ли особенно
желает продолжения отношений личного знакомства с вырванным им из когтей
болезни. Но ни один из них не подавал повода к справедливой тревоге, Которая
возникает в тех, к счастью, довольно редких случаях, когда защита преступника
обращается в оправдание преступления, причем потерпевшего и виновного, искусно
извращая перспективу дела, заставляют поменяться ролями. Оба оратора также
совершенно свободны были в своей деятельности от упрека в том, что они приносят
действительно интересы обвиняемого в жертву эгоистическому желанию возбудить
шумное внимание к своему имени ,и человека, а иногда и самый суд присяжных
обращают в средство для своих личных рекламных целей. Не они искали громких и
сенсационных дел: их искали эти дела...
Свойства
дарования и приемы работы Урусова были слишком индивидуальны, чтобы создать ему
учеников. Могли быть только подражатели, да и то, если бы судьба их одарила и
физически так же, как их образец. Но подражать Плевако было, по моему мнению
невозможно, как нельзя подражать вдохновению. Такое подражание всегда звучало
бы фальшиво и резало бы ухо, не достигая сердца. Но учеников он создал в смысле
уменья подниматься от частного к общему и идти не только по прямой линии
логических размышлений, но и к окружности по всем радиусам бытового и
общественного явления во всей его цельности.
Так
шли они — Урусов и Плевако,— разделяемые взглядами, приемами и симпатиями,
сходясь и расходясь, ' в течение долгих лет с достоинством неся службу слову,
которая привлекла их к себе на яркой заре Судебных уставов и которой они
остались верны, когда для этих Уставов наступили сумерки, предвещавшие
недалекую тьму. Урусов не дожил до начала перерождения законодательного строя
России и был лишен возможности воскликнуть вместе с Пушкиным, которого он —
тонкий критик — сознательно любил и изучал: «Да здравствует разум, да скроется
тьма!». Да и вообще, несмотря на блестящий успех первых шагов его деятельности,
судьба не была милостива к Урусову, и он много выстрадал в жизни. Вынужденное
бездействие, вследствие административной ссылки в Венден в самом разгаре блестящей
деятельности; не могло не отразиться на его душевных силах. Медленное
завоевание прежнего положения, причем он должен был пройти искус пребывания в
прокурорском надзоре и сопряженную с этим иерархическую подчиненность, стоило
ему много. Когда он снова сделался адвокатом, у него уже не было бодрых молодых
сил и подкупающей молодой отваги. Житейский опыт принес много разочарований и
ничего не дал для дальнейшего развития таланта. Наставшая затем жизнь в Москве
в среде друзей и любимых занятий литературой, искусством, коллекционерством,
устройством своего home' могла бы дать позабыть грустные года насильственного
молчания и искания исхода в мелкой журнальной работе. Но медленно, беспощадно и
неотвратимо подкрался недуг и подточил его силы. Отняв устойчивость в ногах и
слух, он сжал его а объятиях жестоких мучений, заставлявших этого человека, так
любившего жизнь, жадно ждать смерти, как «небытия». Нет сомнения, что,. доживи
он до наших представительных учреждений, он занял бы в них видное место в
ряду" прогрессивных деятелей. В его речах блистали бы уместные и умные
цитаты, хорошо продуманные исторические примеры, тонкие ir остроумные
сравнения, стрелы его иронии больно задевали бы тех, на кого они направлялись,
и веселили бы единомышленников, а
по
национальным и религиозным вопросам он, конечно, подымался бы на высоту
общечеловеческих начал и гуманности. В его словах звучали бы подчас протест и
сарказм Вольтера. Но едва ли ему довелось бы проявить большое влияние:
политическое красноречие совсем не то, что красноречие судебное. В основании
последнего лежит необходимость доказывать и убеждать, то есть, иными словами,
необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению. Но
политический оратор немногого достигнет, убеждая и доказывая. Для этой роли был
создан Плёвако. Уже больной и слабый, он успел произвести впечатление своею
речью и уловить единодушное настроение нижней палаты своим предложением «выйти
из рубашки ребенка и облечься в тогу мужа». Политическая речь должна
представлять не мозаику, не поражающую тщательным изображением картину, не
изящную акварель, а резкие общие контуры и рембрандтовскую светотень. Легкий,
но неотлучный скептицизм мешал бы в этом Урусову, и, наоборот, мне думается,
что когда нужно было бы передать слушателям свою горячую веру и зажечь пламя в
их душах,— одним словом, когда нужно было бы явиться не вождем единомышленных
взглядов, но вождем сердец, Плёвако был бы трудно заменим. Судьба замкнула его
уста при первом шаге в обетованную землю, открывшуюся перед ним. Но уже и в том,
что она открылась его взору, для человека его поколения было счастье. Русский
человек до мозга костей, неуравновешенный и размашистый по натуре, мало
читавший, но много думавший, глубоко религиозный, знаток и любитель Писания, он
был типическим выразителем своей родины и москвичом «с ног до головы». И в то
время, когда в мечтах об отдыхе у европейца Урусова, толкователя и поклонника
Флобера, мастерски говорившего по-французски я с успехом выступавшего пред
Парижским судом в шапке и тоге адвоката, вероятно, носились весело озаренные
солнцем Елисейские поля Парижа, оживленные движением пестрой, изящной толпы,
мысли Плёвако неслись на Воробьевы горы, витали вокруг старых стен и башен
Девичьего монастыря и упивались воспоминанием о вечернем звоне «сорока сороков».
Их
обоих уже нет. Они ушли, оставив по себе яркую и живую память в истории русской
адвокатуры и в тех, кто мог лично в них вглядеться и к .ним прислушаться. Мы
живем в серое время; серые, лишенные оригинальности, люди действуют вокруг нас
и своею массой затирают немногих выдающихся людей. Но эта полоса должна пройти!
Урусов и Плёвако был» для своих современников людьми, показавшими, какие
способности и силы может заключать в себе природа русского человека, когда для
них открыт подходящий пуп». Провидение ведет нашу родину дорогою тяжелых
испытаний, на пути к проявлению сил. и способностей понемногу все-таки
расширяются.
„-.Если
вы хотите людям, которые не готовятся быть ораторами, дать понятие о том, что
такое красноречие, а людям, которые хотят быть ораторами, дать средство к
изучению красноречия, — то не пишите риторики, а переберите речи известных
ораторов всех народов и всех веков, снабдите их подробной биографией каждого
оратора, необходимыми историческими примечаниями — и вы окажете этой книгой
великую услугу и ораторам и не ораторам"
В.
Г. Белинский.
4.
Заключение
Прокурор
и адвокат принимают непосредственное участие в рассмотрении судом большинства
уголовных и многих гражданских дел. Задача прокурора при рассмотрении
уголовного дела состоит в показывании факта, события преступления и виновности
данного лица в его совершении (если, конечно, по мнению государственного
обвинителя, к этому имеются достаточные объективные основания. Адвокат призван
оказать квалифицированную юридическую помощь привлеченному к уголовной
ответственности лицу. Прокурор и адвокат излагают свои соображения в отношении
данного преступления в устных выступлениях на суде, причем эта часть судебного
разбирательства (прения сторон) занимает важное место в процессе рассмотрения и
разрешения уголовного дела.
В
своих речах обвинитель и защитник всесторонне рассматривают событие
преступления, указывают на его общественно опасный для социалистического
государства характер, анализируют последствия, вызванные преступным деянием,
дают глубокую оценку личности виновного. Все это в совокупности оказывает
огромное воспитательное воздействие как на подсудимого, так и на присутствующую
в суде аудиторию, помогает гражданам осознать и оценить рассматриваемое судом
преступное деяние, сделать правильные выводы о сущности и причинах данного
"явления и необходимости-борьбы с ним. Следовательно, речи сторон в суде,
как и весь процесс судебного разбирательства дела, имею большое воспитательное
значение.
Однако
значение судебных речей сторон в процессе не ограничивается только этим.
Однако
не всякая судебная речь может вызвать указанные последствия. Только та судебная
речь, которая правильно построена, глубока по смыслу, убедительна и четка по
содержанию, стройна и грамотна, может содействовать в полной мере правосудию.
Однако
практическое осуществление этого пожелания затрудняется в связи с отсутствием в
настоящее время возможностей приобретения этих произведений, так как судебные
речи русских юристов давно уже не переиздавались. Настоящий Сборник представят
собой попытку в известной мере восполнить указанный пробел.
к
закону; как бы хороши ни были законы, но там, где власть государства сама будет
относиться к ним поверхностно; где представители ее, вместо осуществления
закона, будут действовать по своему произволу и злоупотреблять дарованной им
властью; где гражданин будет знать, что норма деятельности определяется не
законом, существующим только proforma, а усмотрением лиц. «власть имущих», там
не может быть истинной свободы, истинного порядка и того, что
составляет
поддержку всякого общества —уважения к закону. Власть не может требовать
уважения к закону, когда сама его не уважает: граждане вправе отвечать на ее
требования: «врачу, исцелись сам».
Список
литературы:
Кони
А. Ф. «Избранные произведения» 1 том , М 1959г
Иванина
Н.Н «Профессиональная речь юриста» 1997 г
Выдри
М. М «Судебная речь известных юристов» 1956г
Кони
А.Ф. Избранные произведения 1980г
1.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
РЕЧИ
1.1Официально-деловой
стиль
1.1.1Функции
официально-делового стиля
1.1.2
Стилевые и языковые черты официально-делового стиля
1.2.
Научный стиль
1.2.1
Функции и стилевые черты научного стиля
1.2.2
Языковые характеристики научного стиля
1.2.3
Подстили научного стиля
1.3
Публицистический стиль
1.3.1
Функции и стилевые черты публицистического стиля
1.3.2
Языковые средства публицистического стиля
1.4
Разговорная речь
1.4.1
Стилевые и языковые характеристики разговорной речи
1.4.2
Разговорные структуры в речи юриста
2.
Чем отличается речь юриста от других речей
2.1
Точность словоупотребления
2.2
Лексическое значение слова
2.3
Сочетаемость слов
2.4
Речевые ошибки, связанные с веточным выбором слова
2.5
Профессиональная юридическая лексика
2.6
Юристы о терминологии уголовного закона
2.7Понятие
термина. Его характеристики
2.8
Грамматическое оформление терминов
2.9
Оценочная лексика в составе терминов
2,10
Типы полисемии
2.11
Многозначные слова в речи юриста
2.12
Сочетаемость многозначных слов
2.
13 Ошибки, связанные с употреблением многозначных слов
2.14
Омонимы
3.
Чем отличается судебная речь от юридической.
3.2
Сравнительная речь двух юристов
4.
Заключение
Список
литературы........................................................................................................29
Список
литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.5ka.ru
НОВОПОКРОВСКИЙ
ФИЛИАЛ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
г.
КРОПОТКИН
Р Е
Ф Е Р А Т
По
учебной дисциплине: «Гражданско-процессуальное право»
На
тему: «Функции нотариуса»
Принял
преподаватель Рыжова О.А.
Выполнила
студентка 3 курса 31 группы
Клименко
Л.В.
ст.
НОВОПОКРОВСКАЯ
2004
г.
ФУНКЦИИ
НОТАРИУСА.
Нотариус
как высоко квалифицированный специалист должен быстро и качественно готовить
документы. Иначе он не удержит клиентуру. Никто не захочет терять время на
простаивание в очередях. Низкий профессиональный уровень обречет нотариуса на
жалкое существование. Гражданин, обратившийся с просьбой о совершении тех или
иных нотариальных действий, должен быть уверен, что нотариус оформит их строгом
соответствии с законом. В противном случае нотариус, занимающийся частной
практикой, просто не выживет.
При
совершении нотариальных действий нотариус руководствоваться своими правами. В
частности, он имеет возможность совершать любые нотариальные действия для всех
физических и юридических лиц. При всей простоте это положение представляется
чрезвычайно важным. Нередко законодатель прямо предусматривает, что
удостоверение того или иного юридического факта или совершение сделки должно
быть обязательно закреплено нотариально. Но часто клиенты договариваются между
собой о совершении различных сделок и удостоверении их у нотариуса, если они,
конечно, не противоречат законодательству.
Особо
следует сказать о составлении нотариусами проектов сделок. Долгое время это
область нотариальной деятельности находилась у нас в забвении. Юридическое
осмысление специфики совершаемых гражданами сделок было более чем примитивно.
Были разработаны образцы проектов сделок. Вписав в такой проект документа
немного данных, сторонам оставалось только подписать его, и сделка считалась
состоявшейся. Сейчас авторы каждой сделки – нотариус и клиент.
Нотариус
готовит проект сделки, определение сторон, уточняет юридические детали. Он не
только в праве, но и обязан истребовать от физических и юридических лиц
сведения и документы, необходимые для совершения нотариального действия. В
отношений физических лиц нотариус устанавливает личность, проверяет ее
дееспособность ( она возникает в полном объеме по достижению 18 лет ).
Устанавливает он и правоспособность юридических лиц, возникающую с момента
утверждения и регистрации устава в соответствующих органах.
В
Основах законодательства РФ о нотариате несколько разрешены обязанности
нотариуса. В частности, он должен разъяснять физическим и юридическим лицам их
права и обязанности, которые возникнут у них после совершения нотариального
действия (ст. 16). Нотариус должен разъяснить гражданам их право согласиться с
совершением нотариального действия, отказаться от него до тех пор, пока этот
документ не будет подписан сторонами, разъяснить им права на свободной
волеизъявление при совершении нотариального действия, а также их обязанности
после его совершения строго выполнять обязательства и условия, которые
оговорены, например, в договоре, поскольку их невыполнение влечет
гражданско-правовые последствия.
Чтобы
юридическая неосведомленность клиента не могла быть использована во вред ему,
нотариус обязан предупреждать его о возможных последствиях совершаемых
нотариальных действий. Это положение ( ч. 1 ст. 16 Основ ) можно
проиллюстрировать следующим примером. В настоящее время при купле – продаже
квартир в договорах указывается их остаточная стоимость, определяемая бюро
технической инвентаризации, реально же квартиры покупаются по рыночной
стоимости. Добросовестные клиенты даже не подозревают о возможности
существенного нарушения их интересов.
Нотариус
торжественно присягает свои обязанности «исполнять в соответствии с законом и
совестью, хранить профессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться
принципами гуманности и уважения к человеку» ( ст.14 Основ). Анализ этой статьи
показывает, что и правовой, и нравственный критерии одинаково значимы в
деятельности нотариуса. При совершении нотариальных действий нотариус должен
быть честен, при разъяснении прав и обязанностей – правдив и ни в коем случае
не преследовать личные выгоды, поскольку это и противозаконно, и
безнравственно.
Нотариус
обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи
осуществлением профессиональной деятельности. Это очень важная норма. В
послеоктябрьский период никто в серьез не относился к сохранению тайны
совершенных нотариальных действий, хотя, откровенно говоря, и хранить - то было
нечего. Но с коренным изменением во области экономики и последовавшей затем
модернизации законодательства обеспечения тайны совершенных нотариальных
действий приобрело другое звучание. Теперь суд, прокуратура, органы следствия,
а также арбитражные суды могут запросить справки о совершенных нотариальных
действий. Но согласно ч. 4 ст. 5 Основ выдаются они, например, органам
следствия в случае возбуждения уголовного дела. Ознакомление с документами,
хранящимися в нотариальной конторе, возможно только после вынесения
постановления о их выемке. При разглашении нотариусом сведений о совершенных
нотариальных действиях и нанесение тем самым клиенту ущерба по решению суда
нотариус обязан его возместить. Однако если против нотариуса возбуждено
уголовное дело, связанное с совершенным им нотариальным действием, суд может
освободить его от обязанности сохранения профессиональной тайны.
Однако
из важных обязанностей нотариуса, как, впрочем, и гарантии его нотариальной
деятельности, - отказ от совершения нотариального действия в случае его не
соответствия законодательству РФ или международным договорам. Тем самым принцип
законности признан главенствующим.
Список
литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.5ka.ru
Крымский
Факультет Университета
Внутренних
Дел
Контрольная
работа
по
Истории государства и права зарубежных стран
Выполнил:
студент
1-го
курса Нечаев А.В.
Проверил:
полковник
милиции
Тимощук
А.В.
Симферополь
2000 г.
ФРАНЦУЗСКИЙ
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 1810 г.
После
гражданского кодекса наиболее значительным является уголовный. Он был создан на
основе прогрессивных идей (наказов), сформулированных в Декларации прав
человека и гражданина 1789г. Наказы депутатам Генеральных штатов 1789 года
изобиловали требованиями коренных реформ уголовного права. Избиратели хотели,
чтобы пестрая смесь римского и обычного права, ордонансов и судебных решений
была заменена кодексом уголовного права. Наказы настаивали на равенстве граждан
перед уголовным законом, на смягчении карательных мер, на том, чтобы наказания
не распространялись — как было до того — на близких преступника, на его семью.
Требовали определенности наказаний. Хотели ненаказуемости «религиозных
преступлений» и, конечно, преступлений против так называемых добрых нравов.
На
многих наказах лежит печать просветительной философии. Одним из первых
Монтескье настаивал на том, что закон обязан карать только внешние действия,
признанные преступными, но не мысли, не намерения.
Он
же восстает против убеждения, будто жестокость наказания является необходимой:
тогда наилучшими должны быть признаны самые жестокие законы.
Следом
за Монтескье Ч. Беккариа будет отстаивать гуманизацию наказаний, ограничение
судей абсолютно определенными санкциями т. д.
Вольтер
издевается над правительствами, использующими жестокость закона в интересах
политики и для дисциплинирования администрации. «В нашей стране, — иронизирует
он, — не мешает время от времени убивать одного адмирала, чтобы придать
бодрости другим».
Марат
требует (в своем Плане уголовного кодекса) соразмерности наказания. Сурово
карать легкое нарушение законов — во Франции в то время казнили за мелкую
домашнюю кражу — «значит не только зря пускать в ход весь авторитет власти»,
пишет он, «это значит множить преступления, это значит толкать преступников на
последние крайности».
Непосредственно
к уголовному праву относятся следующие положения Декларации: «Закон вправе
запрещать только поступки, вредные для общества, все, что не запрещено законом,
дозволено» (ст. 5); «3акон есть выражение общей воли. Он должен быть одинаков
для всех и тогда, когда оказывает покровительство, и тогда, когда карает» (ст.
6); «Закон должен устанавливать только строго и очевидно необходимые наказания;
никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, установленного и
обнародованного до совершения преступления и законно примененного» (ст. 8).
В
этих статьях Декларации нашли выражение принципы законности, равенства всех
перед уголовным законом, пропорциональность наказаний и преступлений,
недопустимость обратного действия закона.
Первый
проект уголовного кодекса, принятый в 1791г., осуществлял новую
уголовно-правовую программу и может быть определен как первый уголовный кодекс
буржуазии. В этот период буржуазия была заинтересована в сохранении завоеваний
революции, и поэтому наиболее последовательно пыталась реализовать принципы
Декларации.
Учредительное
собрание отказалось от «воображаемых преступлений», порожденных фанатизмом и
невежеством, приняло идею ограничения судейского усмотрения точным предписанием
закона (вплоть до запрещения толковать его); отказалось от квалифицированной
смертной казни («достаточно простого отсечения головы») и т. д.
Буржуазно-демократический
характер уголовного кодекса 1791 года противоречил интересам политического
режима, сложившегося при Наполеоне. В 1808 году назначается комиссия по
кодификации уголовных законов во главе с Тарже. В 1810 году УК Франции был
утвержден.
Однозначная
оценка кодекса вряд ли возможна. По сравнению с уголовным правом феодальных
монархий, с необыкновенно жестоким английским уголовным «кодексом», германскими
и австрийскими уложениями французский кодекс 1810 года явился актом
несомненного прогресса.
Классический
(для буржуазного права) характер кодекса был очень заметен в формулировании
общих принципов уголовного права, в определении признаков преступного деяния и
многом другом.
Но
в том, что касалось наказаний, кодекс 1810 года заимствует у прошлого времени
много такого, что свидетельствовало о жестокости, мстительности и
неразборчивости режима.
Кодекс
предписывает смертную казнь для неоправданно широкого круга преступлений,
включая политические. Он не признает смягчающих вину обстоятельств. Он
сохраняет позорящие наказания в виде клеймения, выставления у позорного столба
и как дополнение к смертной казни отсечение руки. Он допускает «гражданскую
смерть».
Юридическое
состояние «гражданской смерти» было известно древнеримскому и феодальному
праву. Заключалось оно в лишении имущественных, родительских прав, иногда
изгнании и т.п.
Кодекс
1810 года следовал той же традиции. Всякая сделка, заключённая осуждённым к
«гражданской смерти», считалась незаконной, всякое приобретённое им имущество
отходило казне. Жена в случаях, если она не желала разлучения, признавалась
наложницей, дети, рождённые ею, — незаконными.
Отказ
от учёта смягчающих вину обстоятельств был данью средневековому праву с его
пренебрежением субъективной стороной преступления (оценивался главным образом
объективный вред; мотивы преступления мало интересовали), но ещё больше —
использованием традиции в интересах усиления наказаний.
Допущение
широкого судейского усмотрения в выборе средств наказания — большое зло. Но
далеко не благо и другое, прямо противоположное — стеснение судьи узкими
рамками предписаний, запрещение смягчать или усиливать наказания в зависимости
от обстоятельств дела. Именно это последнее характерно для такого реакционного
свода, каким была австрийская Терезиана 1769 года. И то же самое можно сказать
о Прусском земском уложении 1794 года. В Баварии закон запретил даже научное комментирование
уголовного права.
При
помощи уголовного права буржуазия стремилась укрепить только те результаты
революции, в которых была заинтересована. Поэтому Кодекс 1810г. сделал шаг
назад по сравнению с кодексом 1791г. Тем не менее, Кодекс 1810г. заслуживает
названия классического кодекса буржуазии. Кодекс с изменениями и дополнениями
действует во Франции до настоящего времени, и послужил образцом для многих
буржуазных стран.
Кодекс
начинается с предварительных положений, в которых преступные деяния подразделяются
на виды, причем в основу деления положен характер наказания: преступное деяние,
которое законы карают полицейскими наказаниями, является нарушением; преступное
деяние, которое законы карают исправительными наказаниями, являются проступком;
преступное деяние, которое законы карают мучительными или позорящими
наказаниями, является преступлением (ст. 1). Таким образом, Кодекс
устанавливает традиционную трехчленную классификацию преступных действий: 1)
преступления — наиболее тяжкие преступные деяния, 2) проступки, 3) полицейские
нарушения.
Из
четырех книг Кодекса первые две вместе с предварительными положениями можно
назвать общей частью кодекса, так как они посвящены общим вопросам наказаний,
их видам, уголовной ответственности. Третья и четвертая книги составляют
особенную часть: в них содержится перечень преступных деяний.
Первая
книга Кодекса посвящена наказаниям уголовным (мучительным и позорящим) и
исправительным. Мучительными и позорящими наказаниями были: смерть, каторжные
работы пожизненные и срочные, депортация (высылка за пределы империи),
смирительный дом. В некоторых случаях одновременно с применением одного из
указанных наказаний допускалось клеймение. К позорящим наказаниям относились:
выставление у позорного столба в ошейнике, изгнание, гражданская деградация
(лишение избирательных прав и запрещение занимать государственные должности).
Такие меры, как клеймение, выставление у позорного столба, Кодекс заимствовал
из феодального уголовного права, что обусловило его архаичность в области
наказаний. Среди исправительных наказаний Кодекс называет тюремное заключение
на срок в исправительном заведении, временное лишение политических, гражданских
и семейных прав, штраф.
Таким
образом, можно сказать, что Кодекс предусматривает значительное количество
довольно суровых наказаний, испытывая в этом плане влияние старого феодального
права.
Кодекс
подробно описывает порядок применения наказания. В ст. 12, 13 говорится об
осуществлении смертной казни: «Всякому приговоренному к смерти отсекается
голова. Приговоренный к смерти за отцеубийство препровождается на место казни в
рубашке, босиком, с черным покрывалом на голове (он выставляется на эшафоте, в
то время как судебный пристав читает народу обвинительный приговор; вслед за
этим ему отсекается кисть правой руки и он предается немедленной смерти)». Так
же детально описывается исполнение других наказаний.
Публичное
осуществление жестоких наказаний свидетельствует о том, что основной целью
наказания по-прежнему остается устрашение.
Вторая
книга Кодекса устанавливает основания ответственности и основания освобождения
от ответственности (безумие и принуждение к совершению преступлений силой).
Подробно
описываются различные формы соучастия: подстрекательство, пособничество.
Кодекс
не устанавливал минимального возраста уголовной ответственности. Однако к
лицам, не достигшим 16 лет, применялись более мягкие наказания, нежели к лицам,
достигшим этого возраста. Мера ответственности определялась в соответствии с
тем, действовал ли подсудимый с разумением или нет.
Следует
отметить, что многие вопросы уголовного права еще не были разработаны; так, в
общей части Кодекса не определялись формы вины, не говорилось о совокупности
преступлений, о давности.
Третья
книга Кодекса посвящена преступлениям и проступкам, разделяемым на два вида:
публичные и частные. К публичным правонарушениям относились действия,
направленные против безопасности государства, против имперской конституции,
против общественного спокойствия. Среди публичных преступлений Кодекс в отличие
от феодального права не называет религиозные.
Четыре
статьи были посвящены особе императора и карали за посягательство против
личности императора и членов его семьи, за посягательство, целью которого было
ниспровержение или изменение образа правления или изменение порядка
престолонаследия.
Правонарушения,
направленные против частных лиц, имели объектом посягательства либо личность,
либо собственность. Более половины статей посвящено охране собственности. В
Кодексе подробно описываются различные виды кражи, устанавливаются за них
суровые наказания. Характерно, что к преступлениям против собственности Кодекс
относит стачки рабочих, т.е. временное прекращение или недопущение работы в
какой-либо мастерской.
Таким
образом, Уголовный кодекс так же, как и гражданский, проникнут духом
собственности. Если Гражданский кодекс утверждает право собственности, то
Уголовный обеспечивает ее максимальную охрану.
Четвертая
книга Кодекса посвящена полицейским нарушениям и наказаниям.
Как
и Гражданский кодекс, Уголовный изложен ясным, четким языком, что является его
несомненным достоинством.
В
последующие годы Уголовный кодекс подвергся изменениям. Первые новшества
коснулись наиболее ярких пережитков феодального права.
Существенные
изменения были внесены в УК 1810 года только после революции 1830 года. Так, в
1832 г. были отменены статьи о клеймении и выставлении у позорного столба.
Однако статья о публичном исполнении приговора о смертной казни сохранялась в
силе до 1939 г. В 1854 г. было отменено положение о гражданской смерти. В 1912
г. был установлен минимальный возраст уголовной ответственности — 13 лет.
Уголовное
право развивалось путем новеллизации непосредственно Кодекса, а также принятия
ряда новых законов, действующих параллельно с Кодексом.
Список литературы
Всеобщая
история государства и права./под редакцией проф. К.И. Батыра/— М.: Юристъ, 1999
г.
Черниловский
З.М. «Всеобщая история государства и права» — М., Юристъ, 1996 г.
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.5ka.ru
[1]
Реестр выданных лицензий УВД Архангельской
области.
[2]
- Александров
А. И. Развитие института частной правоохраны.//Мир безопасности, 1997. № 1.
[3]
- ФЗ РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными ФЗ от
10.01.2003г. №15-ФЗ).
[4] - Евланова
О. А. Участие частных детективных и
охранных предприятий в борьбе с преступностью: криминологический
аспект./Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, М., 1999.
[5]
- Александров
А. И. Развитие института частной правоохраны.//Мир безопасности, 1997. № 1.
[6]
-
Постановление Правительства РФ от 14 августа 2002г. №600 «Об утверждении
Положения о лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности и
Положения о лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности».
[7]
- ФЗ РФ «О частной детективной и охранной деятельности»
[8]
- Бабиков В.Г. ЧОП: от создания до успеха/ М.:НОУ ШО «Баярд», 2002г.
[9]
(Сборник постановлений Пленума
Верховного Суда СССР, ч. 1, с. 57-58).
[10]
(Бюллетень Верховного
Суда РСФСР. 1964, № 6, с. 7; 1967, У 8, с. 16; 1970, №> 6, с. 15)
[11]
(Бюллетень Верховного
Суда РСФСР. 1964, № 6, с. 7; 1967, У 8, с. 16; 1970, №> б, с. 15)
[12]
Сборник постановлений
Пленума Верховного Суда СССР, ч. 1, с. 67.
[13]
Бюллетень Верховного Суда
РСФСР, 1969, № 12, с. 10-11
[14]
Бюллетень Верховного Суда
СССР, 1972, № 3, с. 20-21
[15]
Бюллетень Верховного Суда
СССР, 1974, № 4, с. 14; 1973, № 2, с. 15
[16]
Бюллетень Верховного Суда
СССР, 1982, № 1, с. 12
[17]
(Бюллетень Верховного
Суда РСФСР, 1981, № 11, с. 2-3).
[18]
Сборник постановлений
Пленума Верховного Суда СССР, ч. 2, с. 154